II CSKP 533/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
24 kwietnia 2025 r.
SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Monika Koba
SSN Roman Trzaskowski
Protokolant Ewa Kalińska
po rozpoznaniu na rozprawie 27 marca 2025 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej J.L.
od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 24 kwietnia 2023 r., I ACz 774/22,
w sprawie z wniosku A.L.
z udziałem J.L., Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze
i Rzecznika Praw Dziecka
o nieuznanie orzeczenia państwa obcego,
oddala skargę kasacyjną.
(J.C.)
Monika Koba
Dariusz Dończyk
Roman Trzaskowski
UZASADNIENIE
Postanowieniem z 22 września 2022 r. w sprawie z wniosku A.L. przy
udziale J.L., Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze i Rzecznika Praw Dziecka o
nieuznanie orzeczenia państwa obcego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze odmówił
uznania za skuteczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia Sądu
Rodzinnego w Barnet wydanego w sprawie sygnatura UB17P00292 na posiedzeniu
II CSKP 533/24
2
niejawnym w Sądzie Rodzinnym w Barnet podczas rozprawy końcowej oraz w
Sądzie Rodzinnym w Zachodnim Londynie w dniu 15 sierpnia 2018 r. w celu
wydania postanowienia zmienionego na podstawie zastosowania reguły
odstępstwa w dniu 18 stycznia 2022 r., co do którego zostało wydane w dniu 28
stycznia 2022 r. przez Sąd Rodzinny w Barnet świadectwo,
o którym mowa w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia
27 listopada 2003 r. dotyczące powrotu dziecka (pkt 1) oraz zasądził od uczestnika
postępowania J.L. na rzecz wnioskodawczyni kwotę 897 zł tytułem zwrotu kosztów
postępowania, w tym kwotę 480 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego z
ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do
dnia zapłaty (pkt 2).
Sąd pierwszej instancji ustalił, że 15 sierpnia 2018 r. Sąd Rodzinny w Barnet
w sprawie opiekuńczej sygn. akt UB17P00292 wydał postanowienie, zgodnie
z którym w punkcie 5 wskazano, że odpowiedzialność rodzicielska za dzieci
spoczywa na obojgu rodzicach i żaden z nich nie może bez uprzedniej konsultacji
z drugim rodzicem podejmować decyzji w sprawie ważnego wydarzenia w życiu
dziecka lub w sprawach związanych z edukacją, opieką medyczną lub wyznaniem,
w ust. 8 odrzucił wniosek matki z dnia 30 listopada 2017 r. o zezwolenie na stałe
przesiedlenie dzieci do Polski, w punkcie 9a wskazał, że matka może zabierać
dzieci z Anglii i Walii na wakacje w okresach, w których mieszkając z nią zgodnie
z niniejszym nakazem, pod warunkiem, że jest to okres nie dłuższy niż miesiąc
z zastrzeżeniem do postanowień § 11 (o), odnoszących się do zawiadomienia,
matka musiała wrócić do Anglii i Walii po zakończeniu wszelkich wakacji lub wizyty
za granicą spędzonej poza Anglią i Walią.
1 kwietnia 2021 r. A.L. wraz z małoletnimi dziećmi G.L. i A.L.1 wyjechała do
Polski, nie uzyskując zgody ojca dzieci J.L. na pozostanie dzieci na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na wniosek J.L. w sprawie o nakazanie powrotu osoby podlegającej władzy
rodzicielskiej za granicę prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25
października 1980 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z 20 lipca 2021
II CSKP 533/24
3
r., XIII Ns 248/21 nakazał A.L. zapewnienie powrotu małoletnich G.L. ur. [...] 2009 r.
w H. w Wielkiej Brytanii i A.L.1 ur. [...] 2011 r. H. w Wielkiej Brytanii w terminie 7 dni
od daty uprawomocnienia się postanowienia. Na skutek rozpoznania apelacji A.L. i
Prokuratora Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym postanowieniem z 20
października 2021 r. sygn. akt I ACa 672/21 zmienił zaskarżone postanowienie
Sądu Okręgowego we Wrocławiu w ten sposób, że oddalił wniosek o nakazanie
powrotu małoletnich G.L. i A.L.1 do Wielkiej Brytanii. W uzasadnieniu
rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że zgodnie z art. 13 zdanie 2 Konwencji
haskiej z uwagi na zdecydowany sprzeciw dzieci wobec powrotu do Wielkiej
Brytanii zaistniały negatywne przesłanki do nakazania powrotu małoletnich do ich
miejsca pobytu w Wielkiej Brytanii, co stanowiło samodzielną przesłankę oddalenia
wniosku.
Wobec braku możliwości zaskarżenia prawomocnego postanowienia Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 20 października 2021 r., I ACa 672/21 J.L. zwrócił się
o udzielenie mu ochrony prawnej przed Sądem Rodzinnym w Barnet
w Wielkiej Brytanii. Na wniosek J.L. złożony po 20 października 2021 r. Sąd
Rodzinny w Barnet postanowieniem z 18 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania
władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, sygn. akt UB17P00292
na podstawie zastosowania reguły odstępstwa zmienił postanowienie z 15 sierpnia
2018 r. w sprawie sygn. UB17P00292 w ten sposób, że w pkt 9 ppkt a) zd. 2
nakazał, że „Matka musi zapewnić powrót dzieci do Anglii i Walii po zakończeniu
wakacji lub wizyt zagranicznych spędzonych poza Anglia i Walią”. Postanowienie z
18 stycznia 2022 r. zostało wydane na „zasadzie poprawiania pomyłek” (slip rule) w
Regule 29.16 opisanej w Regułach z 2010 r. dotyczących postępowania w
sprawach rodzinnych, zgodnie z którą Sąd może w dowolnym czasie dokonać
poprawki przypadkowej pomyłki lub pominięcia w wyroku lub postanowieniu, a
strona może wnioskować o wprowadzenie poprawki bez uprzedzenia.
Na wniosek J.L. w dniu 28 stycznia 2022 r. Sąd Rodzinny w Barnet wydał
świadectwo, o którym mowa w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr
2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r., dotyczące powrotu dziecka. W pkt 3
zaświadczenia z 28 stycznia 2022 r. wskazano, że dzieci G.L. i A.L.1 winny być
niezwłocznie zwrócone do Anglii i Walii zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia
II CSKP 533/24
4
Rady (WE) nr 2201/2003 ojcu dzieci J.L., zgodnie z pkt 9 i 11 orzeczenia nie
później niż w ciągu 7 dni od daty tego postanowienia.
W czynnościach Sądu związanych z wydaniem postanowienia z 18 stycznia
2022 r. i świadectwa z 28 stycznia 2022 r. wnioskodawczyni A.L. nie uczestniczyła,
nie była o nich zawiadamiana, ani Sąd w Barnet nie doręczył jej odpisu
postanowienia z 18 stycznia 2022 r. Po wydaniu orzeczenia z 15 sierpnia 2018 r. w
sprawie UB17P00292 Sąd Rodzinny w Barnet, w tym po wydaniu przez Sąd
Apelacyjny w Warszawie prawomocnego postanowienia z 20 października 2021 r., I
ACa 672/21, nie wysłuchał dzieci stron G.L. i A.L.1, a jedynie wskazał na możliwość
ich wysłuchania po ich powrocie do Wielkiej Brytanii.
Na wniosek J.L. złożony 11 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
postanowieniem z 2 czerwca 2022 r., III Nsm 251/22 nakazał kuratorowi sądowemu
odebranie małoletnich dzieci: G.L. i A.L.1 przebywających u matki A.L. i wydanie
ich ojcu J.L. celem wykonania postanowienia Sądu Rodzinnego w Barnet
wydanego w sprawie sygnatura UB17P00292 na posiedzeniu niejawnym w Sądzie
Rodzinnym w Barnet podczas rozprawy końcowej oraz w Sądzie Rodzinnym w
Zachodnim Londynie w dniu 15 sierpnia 2018 r. w celu wydania postanowienia
zmienionego na podstawie zastosowania reguły odstępstwa w dniu 18 stycznia
2022 r., co do którego zostało wydane w dniu 28 stycznia 2022 r. przez Sąd
Rodzinny w Barnet świadectwo, o którym mowa w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r., dotyczące powrotu dziecka. O
wydaniu przez Sąd w Barnet postanowienia z 18 stycznia 2022 r. i świadectwa z 28
stycznia 2022 r. A.L. dowiedziała się, kiedy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
w sprawie III Nsm 251/22 zarządził jej doręczenie odpisu wniosku J.L., do którego
zostały dołączone ich odpisy.
W ocenie Sądu pierwszej instancji wniosek A.L. o nieuznanie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia Sądu Rodzinnego w Barnet wydanego w
sprawie o sygnaturze UB17P00292 na posiedzeniu niejawnym w Sądzie
Rodzinnym w Barnet podczas rozprawy końcowej oraz w Sądzie Rodzinnym w
Zachodnim Londynie w dniu 15 sierpnia 2018 r. w celu wydania postanowienia
zmienionego na podstawie zastosowania reguły odstępstwa w dniu 18 stycznia
II CSKP 533/24
5
2022 r., co do którego zostało wydane w dniu 28 stycznia 2022 r. przez Sąd
Rodzinny w Barnet świadectwo, o którym mowa w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące powrotu dziecka,
był uzasadniony.
Możliwość stosowania przez Sąd Wielkiej Brytanii rozporządzenia Rady
(WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
(Dz. Urz. UE L 2003.338.1, dalej: „rozporządzenie nr 2201/2003”) po wyjściu
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i upływie okresu przejściowego, co nastąpiło
z końcem dnia 31 grudnia 2020 r., reguluje art. 67 ust. 1 pkt b) Umowy o
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z 31 stycznia 2020 r.
(Dz.U. UE.L 2020.29.7 – dalej: „Umowa o wystąpieniu”). Zgodnie z nim, przepisy
rozporządzenia nr 2201/2003 mają zastosowanie do wyroków wydanych
w postępowaniach sądowych wszczętych przed zakończeniem okresu
przejściowego oraz w odniesieniu do dokumentów oficjalnie sporządzonych lub
zarejestrowanych jako dokumenty urzędowe przed zakończeniem okresu
przejściowego (tj. przed upływem dnia 31 grudnia 2020 r.) oraz do umów zawartych
przed zakończeniem okresu przejściowego.
Argumentacja uczestnika postępowania byłaby uzasadniona tylko wówczas,
gdyby postanowienie z 18 stycznia 2022 r. i zaświadczenie z 28 stycznia 2022 r.
były wydane w postępowaniu stanowiącym kontynuację postępowania wszczętego
przed upływem 31 grudnia 2020 r. W zaświadczeniu z 28 stycznia 2022 r.
wskazano, że dzieci G.L. i A.L.1 winny być niezwłocznie zwrócone do Anglii i Walii
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 2201/2003 ojcu dzieci J.L., zgodnie z pkt
9 i 11 orzeczenia nie później niż w ciągu 7 dni od daty tego postanowienia. W treści
rozporządzenia nr 2201/2003 zawarte są dwie zasadnicze wskazówki, odnoszące
się do stosunku między przepisami tego rozporządzenia i Konwencji dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25
października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108 poz. 528, dalej: „Konwencja haska z
1980 r.”). Pierwsza znajduje się w motywie 17 preambuły, z którego wynika, że w
II CSKP 533/24
6
przypadkach bezprawnego zabrania lub zatrzymania dziecka stosuje się nadal
Konwencję haską z 1980 r. uzupełnioną rozporządzeniem nr 2201/2003, zwłaszcza
art. 11. Natomiast z dyspozycji art. 60 lit. e (zawartego w rozdziale V
rozporządzenia nr 2201/2003, zatytułowanym „Relacje z innymi instrumentami”)
wynika, że rozporządzenie nr 2201/2003 ma pierwszeństwo przed Konwencją
haską z 1980 r. W Przewodniku (Practice guide) podkreśla się, że w stosunkach
między państwami członkowskimi nadal stosuje się Konwencję haską z 1980 r.,
jednak jej przepisy są „zastępowane” przez wiele przepisów rozporządzenia, które
„przeważają” nad przepisami tej Konwencji. Rozporządzenie nr 2201/2003 ma
jednak ten sam cel, jak Konwencja haska z 1980 r., a mianowicie - zapobiegać
porwaniom dzieci dokonywanym przez ich rodziców, a w przypadku gdy jednak do
tego dojdzie, zapewnić jak najszybszy powrót dziecka do jego dotychczasowego
miejsca pobytu. Z dalszej części motywu 17 wynika, że jeżeli sprawa
rozpoznawana jest przez Sąd państwa członkowskiego, do którego dziecko zostało
bezprawnie zabrane lub w którym dziecko zostało bezprawnie zatrzymane, to Sąd
ten ma możliwość wydania orzeczenia odmawiającego nakazania powrotu dziecka,
jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w Konwencji haskiej z
1980 r., jak miało to miejsce przy orzekaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie
postanowieniem z 20 października 2021 r., I ACa 672/21. Jednocześnie jednak
rozstrzygnięcie to może następnie zostać zastąpione późniejszą decyzją podjętą
przez Sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca stałego pobytu
dziecka przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem i, jeżeli orzeczenie takie
pociąga za sobą powrót dziecka, to będzie ono uznawane i wykonywane bez
żadnej specjalnej procedury i bez możliwości sprzeciwienia się w jakiejkolwiek
formie przez państwo członkowskie, którego sąd odmówił nakazania powrotu
dziecka. Konwencja haska z 1980 r. i rozporządzenie nr 2201/2003 wzajemnie
współregulują sytuację dziecka bezprawnie zatrzymanego lub uprowadzonego z
jednego państwa członkowskiego do innego. Odnosi się to do wszystkich tych
sytuacji, które uregulowane są w obu aktach prawnych.
W przedmiocie wykonywania orzeczenia o nakazaniu powrotu dziecka
z przepisów rozporządzenia nr 2201/2003 można wyinterpretować istnienie dwóch
sposobów postępowania. Pierwsza ścieżka dotyczy wykonania orzeczenia Sądu
II CSKP 533/24
7
państwa członkowskiego dotychczasowego miejsca pobytu dziecka, a zatem Sądu,
którego jurysdykcja wynika z dyspozycji art. 10 rozporządzenia nr 2201/2003.
W takiej sytuacji bowiem orzeczenie wydane zostaje w jednym państwie
członkowskim, zaś jego wykonanie następuje w drugim państwie członkowskim
i niewątpliwie nie ma ona zastosowania w niniejszym wypadku. Druga zaś ścieżka
dotyczy sytuacji, w której także orzekał Sąd państwa członkowskiego
dotychczasowego miejsca pobytu dziecka, jednak wydanie tego orzeczenia
nastąpiło po wcześniejszym wydaniu orzeczenia przez sąd państwa
członkowskiego pobytu dziecka, w którym odmówiono nakazania powrotu dziecka.
W takiej sytuacji Sąd państwa członkowskiego dotychczasowego pobytu dziecka
może ponownie rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie odmiennej treści
(nakazujące powrót dziecka). W sytuacji tej zastosowanie znalazłoby też
szczególne unormowanie zawarte w dyspozycji art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr
2201/2003, z którego wynika, że orzeczenie wydane we wskazanych powyżej
warunkach będzie mogło podlegać odrębnym zasadom jego wykonywania. Artykuł
11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003 odsyła bowiem do sekcji 4 rozdziału III tego
rozporządzenia, która wprowadza szczególny tryb postępowania. Zgodnie
z dyspozycją art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003, jeżeli w toku
postępowania dziecko oraz zainteresowany rodzic zostali wysłuchani, a Sąd
rozważył przyczyny, dla których wniosek o nakazanie powrotu dziecka został
oddalony na podstawie art. 13 Konwencji haskiej, wydanemu ponownie orzeczeniu
nakazującemu powrót dziecka nadaje się z urzędu zaświadczenie, które ma ten
skutek, że orzeczenie uznaje się i staje się wykonalne w innym państwie
członkowskim bez nadawania mu klauzuli wykonalności w tym państwie i bez
możliwości sprzeciwienia się jego wykonaniu. Świadectwo to nie podlega
zaskarżeniu (zaskarżyć można natomiast samo orzeczenie, co jednak nie jest
uregulowane w rozporządzeniu nr 2201/2003), a jedyną formą kontroli jest
możliwość złożenia wniosku o sprostowanie jego treści w trybie art. 43
rozporządzenia nr 2201/2003. Także i w tym przypadku wykonywanie orzeczenia
podlega przepisom państwa członkowskiego wykonania.
Sąd Okręgowy wskazał na art. 11 ust. 7 rozporządzenia nr 2201/2003
określający działanie sądu lub organu centralnego państwa pochodzenia dziecka
II CSKP 533/24
8
po otrzymaniu odpisu orzeczenia o odmowie zarządzenia powrotu dziecka. Zgodnie
z nim, gdy żadna ze stron nie wszczęła postępowania przed Sądami państwa
członkowskiego, w którym dziecko bezpośrednio przed bezprawnym
uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły pobyt, Sąd albo organ centralny,
który otrzymuje informacje wymienione w art. 11 ust. 6, musi powiadomić o tym
strony i wezwać je do przedstawienia Sądowi, zgodnie z prawem krajowym,
w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia, aby Sąd mógł zbadać kwestię
pieczy nad dzieckiem. Jeżeli strony nie złożą wniosków w terminie trzech miesięcy,
Sąd w kraju pochodzenia zamyka sprawę. Sąd w kraju pochodzenia bada sprawę,
jeżeli przynajmniej jedna ze stron złoży odpowiedni wniosek. Chociaż
rozporządzenie nie ustanawia żadnego terminu w tym zakresie, celem powinno być
zapewnienie możliwie najszybszego podjęcia decyzji. Sąd państwa pochodzenia,
który podejmuje decyzję w sprawie pieczy nad dzieckiem zgodnie z art. 11 ust. 7,
jest właściwy do rozstrzygania o istocie sprawy w całości. Jego właściwość nie
ogranicza się tylko do rozstrzygnięcia kwestii opieki nad dzieckiem, lecz może
obejmować także na przykład kwestię prawa do kontaktów z dzieckiem.
Artykuł 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2008 rozporządzenia stanowi, że
bez względu na orzeczenie o odmowie powrotu dziecka na podstawie art. 13
Konwencji haskiej z 1980 r. każde następne orzeczenie wymagające powrotu
dziecka wydane przez Sąd właściwy na podstawie rozporządzenia podlega
wykonaniu zgodnie z sekcją 4 rozdziału III w celu zabezpieczenia powrotu dziecka.
Oznacza to, że zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach powrotu dziecka,
o którym mowa w art. 42 rozporządzenia, można wydać jedynie wtedy, gdy
wcześniej zostało wydane orzeczenie o odmowie powrotu na podstawie art. 13
konwencji haskiej z 1980 r.
Z uwagi na treść art. 11 ust. 7 i 8 rozporządzenia nr 2201/2003
postępowanie prowadzone przez Sąd Rodzinny w Barnet po wydaniu przez Sąd
Apelacyjny w Warszawie prawomocnego postanowienia z 20 października 2021 r.,
I ACa 672/21, w którym wydano postanowienie z 18 stycznia 2022 r., a następnie
zaświadczenie z 28 stycznia 2022 r. w trybie art. 42 rozporządzenia, było nowym
postępowaniem opiekuńczym, w którym nie zostały dopełnione wymogi
II CSKP 533/24
9
proceduralne z art. 11 ust. 7 rozporządzenia związane z zawiadomieniem o nim
wnioskodawczyni A.L., jak też wysłuchaniem małoletnich G.L. i A.L.1.
Dla rozstrzygnięcia sprawy kluczowa była jednak ocena, że postępowanie
prowadzone przez Sąd Rodzinny w Barnet po wydaniu przez Sąd Apelacyjny
w Warszawie prawomocnego postanowienia z 20 października 2021 r., I ACa
672/21, w którym wydano postanowienie z 18 stycznia 2022 r., a następnie
zaświadczenie z 28 stycznia 2022 r. w trybie art. 42 rozporządzenia, było nowym
postępowaniem, bowiem zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt b) Umowy o wystąpieniu
przepisy rozporządzenia nr 2201/2003 nie mogły mieć w niniejszym wypadku
zastosowania.
W związku z tym po upływie okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r.
w relacjach między Wielką Brytanią a Polską jako krajem członkowskim Unii
Europejskiej w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać Konwencja o jurysdykcji,
prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci sporządzona
w Hadze w dniu 19 października 1996 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158, dalej:
„Konwencja haska z 1996 r.”.
W art. 23 ust. 1 Konwencji haskiej z 1996 r. została uregulowana zasada
automatycznego, z mocy samego prawa, uznawania orzeczeń wydawanych przez
organy jednego umawiającego się państwa w innych umawiających się państwach.
Nie wyłącza to możliwości wystąpienia przez każdą osobę zainteresowaną do
właściwych organów umawiającego się państwa, stosownie do art. 24 Konwencji
haskiej, z wnioskiem o wydanie orzeczenia w sprawie uznania bądź odmowy
uznania orzeczenia wydanego w innym państwie. Postępowanie dotyczące tego
wniosku określa prawo państwa wezwanego, a zatem jest prowadzone na
podstawie art. 1146 i następne k.p.c., z zastrzeżeniem, zawartym w art. 26 ust. 3
Konwencji, że odmowa stwierdzenia wykonalności może nastąpić jedynie
z powodów określonych w art. 23 ust. 2 tej Konwencji. Niedopuszczalność
merytorycznego badania wydanego orzeczenia została przewidziana w art. 27
Konwencji haskiej z 1996 r., chyba że będzie to konieczne w celu stosowania
przepisów poprzedzających, regulujących problematykę uznawania orzeczeń.
II CSKP 533/24
10
Spośród przyczyn, których zaistnienie może doprowadzić do odmowy uznania
orzeczenia wydanego przez Sąd umawiającego się państwa, wymienionych w art.
23 ust. 2 Konwencji haskiej z 1996 r., przyjęte zostały przez Sąd przyczyny
określone w jej art. 23 ust. 2 lit. b) i c). Przepisy te – zaliczane zgodnie
z orzecznictwem Sądu Najwyższego do prawa materialnego - stanowią, że
odmowa uznania jest możliwa, jeżeli środek został podjęty, z wyjątkiem wypadków
niecierpiących zwłoki, w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego,
bez umożliwienia dziecku jego wysłuchania, przez co naruszono istotne zasady
postępowania państwa wezwanego (art. 23 ust. 2b) oraz na wniosek każdej osoby
podnoszącej zarzut, że środek narusza jej odpowiedzialność rodzicielską, jeżeli
środek został podjęty, z wyjątkiem wypadków nie cierpiących zwłoki, bez
umożliwienia tej osobie jej wysłuchania (art. 23 ust. 2c).
Podejmując na wniosek uczestnika postępowania J.L., po wydaniu przez
Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnego postanowienia z 20 października
2021 r., I ACa 672/21, czynności orzecznicze Sąd Rodzinny w Barnet przed
wydaniem postanowienia z 18 stycznia 2022 r. i wydaniem zaświadczenia
z 28 stycznia 2022 r. nie wysłuchał małoletnich G.L. i A.L.1, nadto choć orzeczenie
to dotyczy odpowiedzialności rodzicielskiej A.L. nie została ona wysłuchana, a taki
zarzut podniosła w niniejszym postępowaniu. Powyższe uzasadniało odmowę
uznania za skuteczne na podstawie art. 23 ust. 2 lit. b) i lit. c) Konwencji haskiej z
1996 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia Sądu Rodzinnego w
Barnet wydanego w sprawie sygnatura UB17P00292 na posiedzeniu niejawnym w
Sądzie Rodzinnym w Barnet podczas rozprawy końcowej oraz w Sądzie
Rodzinnym w Zachodnim Londynie w dniu 15 sierpnia 2018 r. w celu wydania
postanowienia zmienionego na podstawie zastosowania reguły odstępstwa w dniu
18 stycznia 2022 r., co do którego zostało wydane w dniu 28 stycznia 2022 r. przez
Sąd Rodzinny w Barnet świadectwo, o którym mowa w art. 42 ust. 1
rozporządzenia nr 2201/2003 dotyczące powrotu dziecka.
Postanowieniem z 24 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu po
rozpoznaniu zażalenia uczestnika postępowania J.L. na postanowienie Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze z 22 września 2022 r. oddalił to zażalenie (pkt 1)
oraz zasądził od uczestnika postępowania J.L. na rzecz wnioskodawczyni A.L. 240
II CSKP 533/24
11
zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 maja 2023 r. do dnia zapłaty
tytułem kosztów postępowania zażaleniowego (pkt 2).
Sąd drugiej instancji uznał, że Sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowych
ustaleń faktycznych, które Sąd Apelacyjny przyjął za własne, podzielając także
ocenę prawną Sądu Okręgowego.
Sąd Apelacyjny rozstrzygając w przedmiocie zażalenia, kierując się m.in.
ocenami wyrażonymi w powołanych w uzasadnieniu orzeczeniach Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej też: „TSUE”), założył, że: sąd nie może
sprzeciwiać się wykonaniu orzeczenia zarządzającego powrót bezprawnie
zatrzymanego dziecka, w stosunku do którego wystawiono zaświadczenie w trybie
art. 11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporządzenia nr 2201/2003 (1); sąd może badać czy
przedstawione zaświadczenie pochodzi od sądu kraju członkowskiego i czy zostało
wydane w ramach obowiązujących jeszcze uregulowań Umowy o wystąpieniu (2);
Konwencja haska z 1996 r. nie zawiera już uprzywilejowania wynikającego z zasad
lojalności i sąd może badać czy orzeczenie nie zapadło w warunkach
uniemożliwiających jego uznanie (3).
W odniesieniu do orzeczenia zarządzającego powrót bezprawnie
zatrzymanego dziecka, do którego wystawiono zaświadczenie w trybie art. 11 ust.
8, art. 40 i art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003, nie ma podstaw do czynienia
zarzutu co do zasad jego wykonania. Co do zasady wykluczone pozostaje badanie
podstaw wydania tego zaświadczenia. Nawet wtedy, gdy orzeczenie zarządzające
powrót bezprawnie zatrzymanego dziecka jest wydawane bez wysłuchania dziecka
ocena, czy takie naruszenie miało miejsce, należy do wyłącznej właściwości sądów
państwa członkowskiego pochodzenia. Gdy orzeczenie zarządzające powrót
dziecka wydane przez sąd, który jest właściwy na podstawie tego rozporządzenia,
jest wykonalne i gdy w stosunku do niego wydane zostało w państwie
członkowskim pochodzenia zaświadczenie, o którym mowa we wspomnianym art.
42 ust. 1, to zostaje ono w innym państwie członkowskim uznane i staje się tam
automatycznie wykonalne, a sprzeciwienie się jego uznaniu jest niemożliwe.
W konsekwencji sąd państwa członkowskiego wykonania może jedynie stwierdzić,
że orzeczenie, w stosunku do którego wydano takie zaświadczenie, jest wykonalne.
II CSKP 533/24
12
W ramach ustanowionego w rozporządzeniu nr 2201/2003 wyraźnego podziału
kompetencji między sądy państwa członkowskiego pochodzenia i sądy państwa
członkowskiego wykonania, mającego na celu zapewnienie szybkiego powrotu
dziecka, kwestie dotyczące zgodności z prawem orzeczenia zarządzającego
powrót jako takiego, a w szczególności problemu, czy warunki wymagane celem
umożliwienia sądowi właściwemu wydania orzeczenia zostały spełnione, w tym
ewentualne podważanie właściwości, powinny zostać podniesione przed sądami
państwa członkowskiego pochodzenia, zgodnie z zasadami jego porządku
prawnego. Ustanowione w rozporządzeniu nr 2201/2003 systemy uznawania
i wykonywania orzeczeń sądowych wydanych w państwie członkowskim opierają
się na zasadzie wzajemnego zaufania państw członkowskich, że ich krajowe
porządki prawne są w stanie zaoferować równoważne i skuteczne poziomy ochrony
praw podstawowych uznanych na płaszczyźnie Unii, w szczególności w Karcie
Praw Podstawowych. W ramach porządku prawnego państwa członkowskiego
pochodzenia zainteresowane strony powinny korzystać ze środków odwoławczych
pozwalających na zakwestionowanie zgodności z prawem orzeczenia, w stosunku
do którego wydane zostało zaświadczenie na podstawie art. 42 rozporządzenia
nr 2201/2003. Powrót dziecka mieści się w zakresie stosowania art. 11 ust. 8 tego
rozporządzenia nawet, jeśli nie zostało poprzedzone orzeczeniem tego sądu
kończącym postępowanie w sprawie prawa do pieczy nad dzieckiem. Wystarczy,
że jest to „każde późniejsze orzeczenie zarządzające powrót dziecka”.
Przepis art. 11 rozporządzenia nr 2203/2001 szczegółowo reguluje etapy
postępowania wywołanego wnioskiem na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r.
w celu doprowadzenia do powrotu dziecka bezprawnie uprowadzonego lub
zatrzymanego w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym dziecko
bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły
pobyt. Również w tym postępowaniu należy zapewnić dziecku możliwość
wysłuchania w toku postępowania (o ile nie wydaje się to niewłaściwe ze względu
na jego wiek lub stopień dojrzałości). Jeżeli sąd wydał orzeczenie odmawiające
zarządzenia powrotu dziecka na podstawie art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r., sąd
ten musi natychmiast, bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego organu
centralnego, przekazać odpis orzeczenia odmawiającego zarządzenia powrotu
II CSKP 533/24
13
dziecka oraz odpowiednich dokumentów, w szczególności protokołu rozpraw przed
sądem, sądowi właściwemu lub organowi centralnemu w państwie członkowskim,
w którym dziecko bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub
zatrzymaniem miało zwykły pobyt, zgodnie z prawem krajowym.
Kolejnym etapem postępowania może być albo wszczęcie przez strony
postępowania przed sądem państwa członkowskiego, w którym dziecko
bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły
pobyt, albo działanie z urzędu przez sąd albo organ centralny (na skutek
zawiadomienia sądu rozstrzygającego na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r.) –
sąd musi powiadomić o tym strony i wezwać je do przedstawienia obserwacji
sądowi, zgodnie z prawem krajowym w terminie trzech miesięcy od daty
powiadomienia, aby sąd mógł zbadać kwestię pieczy nad dzieckiem. Bez
uszczerbku dla przepisów jurysdykcyjnych zawartych w rozporządzeniu, sąd
zamyka sprawę, jeżeli w przewidzianym terminie nie wpłyną do sądu żadne
obserwacje. Jeżeli zatem strony nie złożą wniosków wszczynających sprawę,
w terminie trzech miesięcy, sąd kraju pochodzenia zamyka sprawę. Sąd w kraju
pochodzenia bada sprawę, jeżeli przynajmniej jedna ze stron złoży odpowiedni
wniosek.
Uczestnik postępowania po rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z 20 października 2021 r. odmawiającego nakazania powrotu
małoletnich w oparciu o treść art. 13 ust. 2 Konwencji haskiej z 1980 r., zwrócił się
o udzielenie ochrony przez Sądem Rodzinnym w Barnet. Wszczęte zostało
postępowanie w rozumieniu art. 11 ust 8 rozporządzenia nr 2201/2003.
Postanowieniem z 18 stycznia 2022 r. opatrzonym zaświadczeniem z 28 stycznia
2022 r. (z pewnością wniosek został złożony przed upływem terminu
przewidzianego w treści art. 11 ust. 7 rozporządzenia), Sąd Rodzinny w Barnet
orzekł, że dzieci G.L. i A.L.1 winny być niezwłocznie zwrócone do Anglii i Walii
zgodnie z art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003 oraz ojcu dzieci J.L., zgodnie
z pkt 9 i 11 orzeczenia nie później niż w ciągu 7 dni od daty tego postanowienia.
Postanowieniem wydanym 15 sierpnia 2018 r. Sąd Rodzinny w Barnet
rozstrzygnął w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania
II CSKP 533/24
14
kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z tym orzeczeniem, oboje rodzice posiadają
odpowiedzialność rodzicielską w stosunku do dzieci i żadne z nich nie może
podejmować decyzji o ważnych wydarzeniach w życiu dzieci lub w sprawach
związanych z ich edukacją, opieką medyczną lub religijną bez uprzedniej
konsultacji z drugim rodzicem. Dzieci miały mieszkać z obojgiem rodziców, z ojcem
w czasie semestru od środy do czwartku i w co drugi weekend. W pozostałym
czasie dzieci miały przebywać u matki. Rozstrzygnięcie obejmowało również okresy
wakacji.
W ujęciu formalnym, jak wynika z jego treści, wydane zostało postanowienie
w trybie art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003 opatrzone zaświadczeniem i co
do zasady zaświadczenie to podlega wcześniej wskazanym regułom, według
których nie można badać jego podstaw. Sąd Apelacyjny wskazał jednak na zmianę
obwiązujących przepisów w powyższych zakresach.
Po wydaniu zaświadczenia nastąpiła zmiana przepisów regulujących
postępowanie po rozstrzygnięciu opartym na treści art. 13 Konwencji haskiej
z 1980 r. Weszło bowiem w życie rozporządzenie Rady (WE) 2019/1111 w sprawie
jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich
i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie
uprowadzenia dziecka za granicę (Dz.U. UE. L.2019.178.1 z dnia 2019.07.02 –
dalej: „rozporządzenie 2019/1111”), które w omawianej części obowiązuje od
1 sierpnia 2022 r. Porównanie art. 11 rozporządzenia nr 2201/2003 i art. 29
rozporządzenia 2019/1111 z uwzględnieniem także preambuły (motywu 35)
wskazuje na uwzględnienie dotychczasowego dorobku orzeczniczego TSUE oraz
konieczność doprecyzowania zasad rządzących tym postępowaniem. Nie ma
podstaw do dokonywania wykładni art. 11 rozporządzenia 2201/2003 w inny
sposób niż wynikający z wykładni dokonanej w kolejnym akcie prawnym -
rozporządzeniu 2009/1111, w szczególności w zakresie wszczęcia i zawisłości
sporu i skutków jakie wiążą się z autonomicznym rozumieniem tych pojęć przez
rozporządzenie nr 2201/2203.
Wszczęcie postępowania przed sądem oznacza wykonanie pierwszej
czynności wymaganej na mocy prawa krajowego do wszczęcia postępowania.
II CSKP 533/24
15
Stosownie do motywu 52 przewidziano wniesienie wniosku lub pozwu w terminie
3 miesięcy od powiadomienia o orzeczeniu odmawiającym zarządzenia powrotu
dziecka na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r., jeśli sprawa nie „zawisła”
w momencie, gdy strona otrzymała orzeczenie od sądu, który odmówił zarządzenia
powrotu dziecka. Jeśli postępowanie „zawisło” już przed sądem, każde orzeczenie
wydane w wyniku tego postępowania dotyczące co do istoty pieczy nad dzieckiem
i przewidujące powrót dziecka do tego państwa członkowskiego powinno być
wykonalne w każdym innym państwie członkowskim zgodnie z rozdziałem IV sekcja
2 rozporządzenia bez konieczności przeprowadzenia jakiegokolwiek specjalnego
postępowania i bez możliwości sprzeciwienia się uznaniu tego orzeczenia.
W sprawie 15 sierpnia 2018 r. przed Sądem Rodzinnym w Barnet wydano
postanowienie w przedmiocie odpowiedzialności rodzicielskiej. W chwili
uprowadzenia nie toczyło się zatem żadne postępowanie w tym przedmiocie.
Kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez Sąd kraju, który nie
jest już członkiem Unii Europejskiej, stąd powstała konieczność dokonania
szczegółowej wykładni pojęć użytych w rozporządzeniu nr 2201/2003 i Umowy
o wystąpieniu niezbędna dla oceny, czy nadal istniała możliwość stosowania prawa
wspólnotowego w zakresie, w jakim je zastosowano. Okres przejściowy, w którym
możliwe pozostawało zastosowanie aktów prawa wspólnotowego, upływał
31 grudnia 2020 r. (art. 126 Umowy o wystąpieniu). W odniesieniu do jurysdykcji,
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w tym zakresie
między organami centralnymi w art. 67 Umowy przewidziano, iż:
1. W Zjednoczonym Królestwie, jak również w państwach członkowskich
w sytuacjach obejmujących Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do postępowań
sądowych wszczętych przed zakończeniem okresu przejściowego oraz
w odniesieniu do postępowań lub spraw pozostających w związku z takim
postępowaniem sądowym zgodnie z art. 29, 30 i 31 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012, art. 19 rozporządzenia (WE)
nr 2201/2003 lub art. 12 i 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 zastosowanie
mają następujące akty lub przepisy:
II CSKP 533/24
16
a) przepisy dotyczące jurysdykcji zawarte w rozporządzeniu (UE)
nr 1215/2012 [...];
c) przepisy dotyczące jurysdykcji zawarte w rozporządzeniu (WE)
nr 2201/2003[...];
2. W Zjednoczonym Królestwie, jak również w państwach członkowskich
w sytuacjach obejmujących Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do uznawania
i wykonywania wyroków, orzeczeń, dokumentów urzędowych, ugód sądowych
i umów, zastosowanie mają następujące akty i przepisy:
a) rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 ma zastosowanie do uznawania
i wykonywania wyroków wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych przed
zakończeniem okresu przejściowego oraz w odniesieniu do dokumentów
urzędowych, oficjalnie sporządzonych lub zarejestrowanych, jak również do ugód
sądowych zatwierdzonych lub zawartych przed zakończeniem okresu
przejściowego;
b) przepisy rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 dotyczące uznawania
i wykonywania mają zastosowanie do wyroków wydanych w postępowaniach
sądowych wszczętych przed zakończeniem okresu przejściowego oraz
w odniesieniu do dokumentów oficjalnie sporządzonych lub zarejestrowanych jako
dokumenty urzędowe przed zakończeniem okresu przejściowego, oraz do umów
zawartych przed zakończeniem okresu przejściowego;
3. W Zjednoczonym Królestwie, jak również w państwach członkowskich
w sytuacjach obejmujących Zjednoczone Królestwo zastosowanie mają
następujące przepisy zgodnie z poniższym:
a) rozdział IV rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 ma zastosowanie do
pozwów i wniosków, które wpłynęły do organu centralnego lub innego właściwego
organu państwa wezwanego przed zakończeniem okresu przejściowego [...].
W odniesieniu do rozporządzenia nr 2201/2003 Umowa o wystąpieniu
przewiduje przepisy przejściowe dla spraw wszczętych przed zakończeniem okresu
przejściowego oraz w odniesieniu do postępowań lub spraw pozostających
II CSKP 533/24
17
w związku z takim postępowaniem sądowym - w rozumieniu art. 19 rozporządzenia
(czyli zawisłych o to samo czy też w sprawach powiązanych).
Powołany przepis art. 19 rozporządzenia reguluje jurysdykcję, wykonywanie,
uznawanie orzeczeń i współpracę sądową w odniesieniu do sporów, które zawisły
w jednym czasie przed sądami i w odniesieniu do postępowań zależnych. Przez
zawisłość sporu należy rozumieć sytuację, w której pozwy lub wnioski dotyczące
odpowiedzialności rodzicielskiej w odniesieniu do tego samego dziecka oraz na tej
samej podstawie roszczenia zostały wniesione do sądów różnych państw
członkowskich, sąd, do którego pozew lub wniosek wniesiono później, zawiesza
z urzędu postępowanie do czasu ustalenia jurysdykcji sądu, do którego najpierw
wniesiono pozew lub wniosek. Zastosowanie prawa wspólnotowego dotyczy
jedynie takiej sytuacji, w której w co najmniej w dwóch sądach państw
członkowskich zawisły spory w tej samej sprawie między tymi samymi stronami.
W ocenie Sądu Apelacyjnego nie można przyjąć, iż rozstrzygnięcie
w przedmiocie odpowiedzialności rodzicielskiej z 2018 r. i rozstrzygnięcie z 2021 r.
oparte na art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r. oraz następne postępowanie
w przedmiocie odpowiedzialności rodzicielskiej z 2022 r. zawisły w tym samym
czasie przed sądami różnych państw - nie można zatem uznać, iż korzystają
z przymiotu zawisłości według autonomicznej definicji wynikającej z art. 19
rozporządzenia. Postępowania te toczyły się pomiędzy tymi samymi stronami, ale
bez możliwości uznania, iż toczyły się warunkach zawisłości, co wyklucza przyjęcie,
iż ostatnia z nich została wszczęta w okresie, w którym można było stosować
rozporządzenie nr 2201/2003 w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń.
Sąd drugiej instancji odwołał się do stanowiska zajętego przez Komisję
Europejską z 27 sierpnia 2020 r. REV2 („Zawiadomienie dla zainteresowanych
stron wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie
wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i prawa prywatnego
międzynarodowego”, skutki brexitu (https://commission.europa.eu europa.eu),
zgodnie z którym od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii
Europejskiej i stało się „państwem trzecim”. Do czasu zakończenia okresu
przejściowego (kończącego się dnia 31 grudnia 2020 r.) prawo Unii stosuje się
II CSKP 533/24
18
w całości do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium [...]. Zgodnie z art. 67
ust. 1 Umowy o wystąpieniu, w odniesieniu do postępowań wszczętych przed
zakończeniem okresu przejściowego przepisy Unii Europejskiej dotyczące
jurysdykcji krajowej nadal mają zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie
i w państwach członkowskich w sytuacjach obejmujących Zjednoczone Królestwo.
Artykuł 67 ust. 1 tej Umowy obejmuje wszystkie instrumenty Unii Europejskiej
ustanawiające przepisy dotyczące konfliktów jurysdykcji, tj. rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych, a także przepisy szczególne określające
szczególne zasady ustalania jurysdykcji. Artykuł 67 ust. 1 Umowy, stanowi, że
przepisy Unii Europejskiej dotyczące jurysdykcji mają również zastosowanie do
„postępowań lub spraw pozostających w związku z takim postępowaniem
sądowym”, nawet jeżeli takie powiązane postępowanie lub sprawę wszczęto po
zakończeniu okresu przejściowego. Dotyczy to sytuacji, gdy postępowania o to
samo roszczenie między tymi samymi stronami zostaną wszczęte przed sądem
w państwie członkowskim i przed sądem w Zjednoczonym Królestwie (lis pendens)
odpowiednio przed zakończeniem okresu przejściowego i po zakończeniu tego
okresu (lub vice versa). Celem jest zapewnienie, by w takich przypadkach przepisy
Unii Europejskiej dotyczące konfliktu jurysdykcji nadal miały zastosowanie
w przypadku, gdy w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym
Królestwie wystąpiono do sądu po zakończeniu okresu przejściowego. W zakresie
natomiast uznawania i wykonywania orzeczeń Komisja wskazała, iż w Umowie
o wystąpieniu zastosowano terminologię unijnych instrumentów dotyczących
kwestii cywilnych i sądowych. Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 (Bruksela II bis)
ma zastosowanie do uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych
w postępowaniach sądowych wszczętych przed zakończeniem okresu
przejściowego oraz w odniesieniu do dokumentów urzędowych sporządzonych oraz
porozumień zawartych przed zakończeniem okresu przejściowego”. Artykuł 67 ust.
2 lit. a) - c) Umowy o wystąpieniu dotyczy „wszczęcia postępowania” w odniesieniu
do instrumentu, który ma być wykonany. W związku z tym przepis ten obejmuje
również sytuacje, w których:
II CSKP 533/24
19
- postępowanie sądowe wszczęto w Zjednoczonym Królestwie lub
w państwie członkowskim UE, ale orzeczenie wydano dopiero po zakończeniu
okresu przejściowego;
- orzeczenie zostało wydane przez sąd w Zjednoczonym Królestwie lub
w państwie członkowskim UE przed zakończeniem okresu przejściowego, ale nie
zostało wykonane odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego;
- orzeczenie wydane przez sąd w Zjednoczonym Królestwie lub w państwie
członkowskim Unii Europejskiej zostało objęte procedurą exequatur (stwierdzeniem
wykonalności) odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego, ale nie
zostało wykonane odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego. Przepisy
Unii Europejskiej dotyczące wykonania nie będą miały zastosowania do orzeczeń
sądowych, jeżeli pierwotne postępowanie wszczęto po zakończeniu okresu
przejściowego. W niektórych przypadkach zastosowanie będą miały odpowiednie
konwencje międzynarodowe.
Rozumienie autonomicznych definicji zawisłości sporu i postępowań
powiązanych determinuje ocenę zapisów Umowy o wystąpieniu zgodnie z tymi
definicjami i prowadzi do wniosku, iż nie można uznać za możliwe wykonanie
orzeczenia wydanego w sprawie wszczętej po okresie przejściowym w trybie art. 11
ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003.
W sprawie w chwili uprowadzenia nie zawisła sprawa w przedmiocie
odpowiedzialności rodzicielskiej i nie zawisła sprawa w zakresie postępowań
powiązanych. Sprawa oparta na art. 13 Konwencji Haskiej z 1980 r. co do zasady
nie ma charakteru sprawy w przedmiocie odpowiedzialności rodzicielskiej. Kolejne
postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności rodzicielskiej zawisło na skutek
wniosku uczestnika postępowania po upływie okresu przejściowego
przewidzianego Umową o wystąpieniu. W postępowaniach uregulowanych
w następstwie uprowadzenia małoletniego, toczących się przed sądami różnych
państw orzeczenia nie są wydawane w warunkach zawisłości poprzedniego
II CSKP 533/24
20
postępowania. Postępowanie te zostały tak uregulowane, iż do wydania
konkurencyjnych orzeczeń, co do zasady nie może dojść, a kolejne etapy
rozstrzygania o odpowiedzialności rodzicielskiej mają na siebie wpływ jedynie
wtedy, gdy strony zainicjują kolejne postępowania przed kolejnymi sądami
posiadającymi jurysdykcję. To, że Sąd w Wielkiej Brytanii na podstawie przepisów
prawa krajowego prostuje, zmienia czy uzupełnia rozstrzygnięcie o władzy
rodzicielskiej nie oznacza zatem, iż takie orzeczenie zostało wydane w warunkach
przewidzianych w art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003 niezbędnych dla
uznania, iż przedłożone sądowi kraju członkowskiego zaświadczenie odpowiada
zaświadczeniu wydanemu w oparciu o treść art. 11 ust. 8 i art. 40 i 42
rozporządzenia i podlega wykonaniu. Umowa o wystąpieniu nie przewidywała
możliwości opatrzenia orzeczenia wydanego po okresie przejściowym
zaświadczeniem, co uniemożliwia, co do zasady przyjęcie, iż możliwym było
zastosowanie przywilejów w zakresie wykonania orzeczenia, opartych na treści art.
11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003.
Sąd pierwszej instancji prawidłowo uznał też, że istnieją podstawy do
odmowy uznania orzeczenia w oparciu o treść art. 23 ust. 2 Konwencji haskiej
z 1996 r. Małoletni nie zostali wysłuchani w postępowaniu toczącym się po
uzyskaniu odmowy wydania małoletnich po ich uprowadzeniu. Sąd Rodzinny
w Barnet wskazał na przesłuchanie małoletnich i wnioskodawczyni.
Prawdopodobnie przyjęte zostało przesłuchanie dokonane w postępowaniu
z 2018 r. Sąd Rodzinny w Barnet wskazał również na zapoznanie się z powodami
i dowodami leżącymi u podstaw orzeczenia wydanego na podstawie art. 13
Konwencji haskiej z 1980 r., w którym dokonano wysłuchania małoletnich,
przeprowadzona została również opinia biegłych. Z dokumentów z tej sprawy
z pewnością wynika, co najmniej zmiana sytuacji małoletnich w stosunku do stanu
z 2018 r.
Zgodnie z art. 1145 k.p.c., orzeczenia sądów państw obcych wydane
w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, pod warunkiem, że nie
zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 1146 k.p.c. Ustawodawca umożliwił
każdemu, kto ma interes prawny w uznaniu orzeczenia zagranicznego wystąpienie,
do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o ustalenie, że orzeczenie sądu
II CSKP 533/24
21
państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu - art. 1148 § 1 k.p.c. Oceny
przesłanek ewentualnej odmowy uznania orzeczenia dokonuje się na podstawie
okoliczności istniejących w chwili, gdy uprawomocniło się orzeczenie podlegające
uznaniu, nie zaś na podstawie zmienionych okoliczności, które miały miejsce
później. Sąd Apelacyjny oparł się zatem na okolicznościach, które zostały
wskazane przez Sąd Rodzinny w Barnet jako podstawy orzeczenia.
Sąd Apelacyjny zaaprobował stanowisko Sądu pierwszej instancji w zakresie
naruszenia art. 23 Konwencji haskiej z 1996 r. Orzeczenie, które miałoby podlegać
uznaniu, pozostaje sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego,
w którym wystąpiono o uznanie, biorąc pod uwagę dobro dzieci. W toku
postępowania nie uwzględniono istotnych czynności dowodowych, które stanowiły
podstawę rozstrzygnięcia zapadłego na podstawie art. 13 Konwencji haskiej
z 1980 r. przed polskim sądem. Dzieci w tym postępowaniu zostały ocenione jako
wystarczająco dojrzałe do wyrażenia swojego zdania w przedmiocie ich
dotyczącym. Wyraźnie deklarowały brak jakichkolwiek powodów dla uznania, że ich
powrót do Wielkiej Brytanii byłby przez nie akceptowalny. Powołana została
powyżej treść zapadłego wcześniej w przedmiocie odpowiedzialności rodzicielskiej
orzeczenia. Oboje rodzice pozostawali uprawnieni w zakresie odpowiedzialności
rodzicielskiej. Dzieci miały mieszkać z matką i jedynie ustalono kontakty
z uczestnikiem postępowania. Trudno przyjąć, iż w takich okolicznościach
rzeczywiście została zbadana należycie, bez wysłuchania dzieci
i wnioskodawczyni, rzeczywista sytuacja dzieci i warunki ich powrotu w warunkach
rozstrzygnięcia o odpowiedzialności rodzicielskiej i to w sytuacji, w której ich
rodzice mieszkają w różnych państwach.
Dobro dziecka stanowi podstawową zasadę porządku prawnego w Polsce
(art. 72 Konstytucji RP), a władza rodzicielska powinna być wykonywana
z poszanowaniem godności i praw dziecka (art. 95 k.r.o.). Wydanie orzeczenia
o treści nakazującej powrót dzieci w oparciu o postępowanie przeprowadzone
w 2018 r. nie jest wystarczające. Nie ma podstaw do przyjęcia, iż zachodziły
przeszkody by małoletni zostali wysłuchani przy kolejnym rozstrzygnięciu Sądu
Rodzinnego w Barnet, choćby za pośrednictwem środków komunikacji na
odległość.
II CSKP 533/24
22
Celem uregulowania art. 23 ust. 2 Konwencji haskiej z 1996 r. jest
zapewnienie kontroli orzeczenia z punktu widzenia tego, czy spełnia ono
oczekiwane standardy prawne, pozwalające zaakceptować skutki orzeczenia
jednego umawiającego się państwa w innym państwie. Sąd powołał się na
postanowienie Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2018 r., IV CSK 442/17, w którym
wskazano, że z art. 23 ust. 2 lit. b) Konwencji haskiej z 1996 r. wynika, iż
przeszkodę ustalenia wykonalności orzeczenia stanowi, uniemożliwienie dziecku
jego wysłuchania, jeżeli przez to naruszono istotne zasady postępowania państwa
wezwanego. Na konieczność zasięgnięcia stanowiska dziecka wskazuje też art. 3
i 12 Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120,
poz. 526, dalej: „KPD”). Sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem małoletniego
dziecka, kierując się celowością i charakterem sprawy opiekuńczej oraz
uwzględniając stopień jego dojrzałości. Wysłuchanie może mieć miejsce przed
sądem albo wobec biegłych, powołanych do opracowania opinii w sprawie.
W ocenie Sądu Apelacyjnego uznanie orzeczenia nastąpiłoby kosztem
uzasadnionego interesu dzieci. Nie do zaakceptowania pozostają skutki
orzeczenia, które miałoby zostać uznane. Należy bowiem wskazać na treść i zakres
odpowiedzialności rodzicielskiej wynikający z orzeczenia (wąski zakres
wykonywania władzy przez uczestnika), nieznany status imigracyjny matki dzieci
(jako konsekwencja brexitu). Skutków tego orzeczenia nie da się ocenić
z poszanowaniem praw dzieci i pewnością, iż ich dobro i bezpieczeństwo zostanie
zabezpieczone.
Z powyższych przyczyn Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zostało zaskarżone skargą
kasacyjną wniesioną przez uczestnika J.L.. W ramach podstawy kasacyjnej z art.
3983 § 1 pkt 1 k.p.c. zarzucono w niej:
a) niewłaściwe zastosowanie art. 67 ust. 1 Umowy o wystąpieniu i art. 19
rozporządzenia nr 2201/2003 w zw. z art. 100 ust. 2 rozporządzenia 2019/1111,
które wynikło z oczywiście nietrafnego uznania przez Sąd drugiej instancji, iż
w sprawie powinien znaleźć zastosowanie art. 19 rozporządzenia nr 2201/2003,
dotyczący wykonywania jurysdykcji przez sądy Państw Członkowskich, przed
II CSKP 533/24
23
którymi zawisły spory dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej odnoszącej się do
tego samego dziecka o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, gdy
tymczasem stosuje się wyłącznie pominięty przez Sąd Apelacyjny art. 67 ust. 2
Umowy o wystąpieniu oraz wskazane w nim przepisy rozporządzenia nr 2201/2003,
w tym art. 11 ust. 8 i art. 42 tegoż rozporządzenia;
b) błędną wykładnię art. 67 ust. 2 w zw. z art. 126 Umowy o wystąpieniu,
z art. 11 ust. 7 i 8 rozporządzenia nr 2201/2003 i w zw. z art. 51a § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217
z późn. zm.; dalej jako „p.u.s.p.”), poprzez oczywiście mylne rozumienie pojęcia
„postępowań sądowych wszczętych przed zakończeniem okresu przejściowego”
(„legal proceedings instituted before the end of the transition period”) jako pojęcia
autonomicznego i w ogóle niezależnego od uregulowań prawa krajowego
Umawiających się Stron, tj. państw członkowskich z jednej strony oraz krajów
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony, gdy
tymczasem w obu wypadkach wolą stron Umowy o wystąpieniu musiało być
należyte uwzględnienie przy wykładni ww. uregulowań norm prawa krajowego
regulujących tok postępowań sądowych oraz, odpowiednio, określenie momentu
ich wszczęcia oraz zakończenia, w związku z czym Sąd a quo powinien był
z urzędu ustalić i zastosować angielskie prawo procesowe jako właściwe dla toku
procedury przed sądem zagranicznym,
c) błędną wykładnię art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003 w zw. z art.
67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu, która polegała na nieuzasadnionym
i dowolnym stwierdzeniu, że pojęcie „każdego następnego orzeczenia
wymagającego powrotu dziecka wydanego przez sąd właściwy na podstawie
niniejszego rozporządzenia” może zostać zredukowane o kategorię orzeczeń
dotyczących sprostowania, zmiany lub uzupełnienia rozstrzygnięcia o władzy
rodzicielskiej przez sąd angielski, które to rozstrzygnięcie zapadło w postępowaniu
wszczętym przed upływem okresu przejściowego, o którym mowa w art. 126
Umowy o wystąpieniu, i lege non distinguente musi być objęte hipotezą normy art.
11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003;
II CSKP 533/24
24
d) błędną wykładnię art. 11 ust. 8 w zw. z art. 42 rozporządzenia
nr 2201/2003, art. 100 ust. 2 rozporządzenia 2019/1111 i w zw. z art. 67 ust. 2
Umowy o wystąpieniu, polegającą na przyjęciu, że przepisy rozporządzenia nr
2201/2003 należy odczytywać przez pryzmat zmian wprowadzonych przez przepisy
rozporządzenia nr 2019/1111, które zdaniem Sądu a quo dopuszcza kontrolę przez
sąd w państwie wykonania prawidłowości zaświadczenia wydanego na podstawie
art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003, gdy tymczasem zastosowanie rozporządzenia
2019/1111 jest wyraźnie wyłączone przez przepisy przejściowe tegoż
rozporządzenia w odniesieniu do orzeczeń wydanych w postępowaniach
wszczętych, dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub
zarejestrowanych oraz porozumień, które stały się wykonalne w państwie
członkowskim, w którym zostały one zawarte przed dniem 1 sierpnia 2022 r., i które
wchodzą w zakres stosowania tego rozporządzenia;
e) niewłaściwą odmowę zastosowania art. 42 ust. 1 rozporządzenia
nr 2201/2003 w zw. z art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu, w sytuacji, gdy Sąd
drugiej instancji, jako sąd Państwa Członkowskiego związanego Umową
o wystąpieniu, był bezwarunkowo związany przepisem rozporządzenia, które po
myśli art. 288 akapit drugi zdanie drugie Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich, wobec czego nie korzystał z kompetencji do oceny, czy
uzyskanie zaświadczenia, o jakim mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr
2201/2003, było lub nie było możliwe w Anglii i Walii jako państwie jego wydania,
zaś odmawiając stosowania rozporządzenia, tym samym naruszył zasadę
lojalności, która zobowiązuje Państwa Członkowskie do podejmowania wszelkich
środków ogólnych lub szczególnych właściwych dla zapewnienia wykonania
zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii (art. 4 ust. 3 akapit
drugi Traktatu o Unii Europejskiej);
f) niewłaściwe zastosowanie art. 23 ust. 2 Konwencji haskiej z 1996 r. w zw.
z art. 61 lit. b) rozporządzenia nr 2201/2003 i w zw. z art. 67 ust. 2 lit. b Umowy
o wystąpieniu, polegające na tym, że zdaniem Sądu a quo możliwa była odmowa
uznania orzeczenia zagranicznego opatrzonego zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003, na podstawie przesłanek odmowy
II CSKP 533/24
25
uznania zawartych w Konwencji haskiej z 1996 r., mimo że na przeszkodzie temu
stało dalsze stosowanie rozporządzenia do orzeczeń sądowych wydanych
w postępowaniach wszczętych w Anglii i Walii przed upływem okresu
przejściowego, w którym możliwość odmowy uznania była w tych okolicznościach
wyłączona;
g) niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 1145 i nast. k.p.c., co było
wykluczone z uwagi na bezwzględne pierwszeństwo przepisów prawa Unii
Europejskiej, a to art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003 w zw. z art. 67 ust. 2
lit. b) Umowy o wystąpieniu, któremu przysługiwało pierwszeństwo zastosowania
w stosunku do spornego orzeczenia angielskiego wydanego w postępowaniu
sądowym wszczętym przed upływem okresu przejściowego przed prawem
krajowym na mocy art. 91 ust. 3 Konstytucji RP;
h) błędną wykładnię art. 23 ust. 2 lit. b) i d) Konwencji haskiej z 1996 r. w zw.
z art. 3 i art. 12 KPD jako narzucających obowiązek modyfikacji procedury przed
sądem krajowym w państwie wydania orzeczenia, mimo że: a) do wysłuchania
dzieci doszło w postępowaniu przed sądem mającym jurysdykcję, co znajduje
potwierdzenie w treści wiążącego Sąd a quo zaświadczenia; b) żaden przepis
prawa nie narzucał obowiązku ponownego ich wysłuchania po wydaniu orzeczenia
o odmowie powrotu; c) zgodnie z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym
powrót dziecka do państwa, z którego zostało bezprawnie uprowadzone, jest
niewątpliwie zgodny z jego dobrem (interesem), co wprost wynika chociażby z art.
35 KPD.
W ramach podstawy kasacyjnej z art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c. podniesiono
naruszenie przepisów postępowania:
a) art. 386 § 3 w zw. z art. 13 § 2, art. 379 pkt 1 i art. 397 § 3 k.p.c. oraz art.
42 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003, poprzez oddalenie zażalenia, mimo że
prawidłowe zastosowanie wiążących Sąd a quo norm prawa krajowego i prawa Unii
Europejskiej uzasadniało uchylenie zaskarżonego zażaleniem postanowienia Sądu
Okręgowego i odrzucenie wniosku o ustalenie, że orzeczenie zagraniczne nie
podlega uznaniu;
II CSKP 533/24
26
b) art. 379 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 397 § 1 k.p.c.
i w zw. z art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.; dalej jako „u.COVID-19”) poprzez
niezastosowanie przepisu ogólnego, który uzasadniał rozpoznanie zażalenia
w składzie trzech sędziów zawodowych, oraz nieskierowanie sprawy szczególnie
zawiłej i mającej charakter precedensowy - z uwagi na potrzebę dokonania
wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej, w tym art. 67 Umowy o wystąpieniu,
oraz zastosowania prawa obcego - do rozpoznania w składzie kolegialnym trzech
sędziów, wobec czego skład sądu odwoławczego należy uznać w danych
okolicznościach sprawy za sprzeczny z przepisami prawa;
c) art. 378 § 1 w zw. z art. 397 § 3 i art. 11481 § 1 k.p.c., poprzez
zaniechanie rozpoznania zażalenia w jego granicach, które polegało na całkowitym
pominięciu rozpatrzenia przed wydaniem zaskarżonego kasacyjnie orzeczenia
zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu art. 130 § 2 k.p.c., art.
51a § 1 p.u.s.p., a także nieuwzględnienie z urzędu występującej ab initio
nieważności postępowania, wywołanej niedopuszczalnością drogi sądowej
w sprawie;
d) art. 244 § 1 w zw. z art. 1138 k.p.c., poprzez nieuwzględnienie
okoliczności, że dołączone do wyroku Sądu Rodzinnego w Barnet zaświadczenie,
jako zagraniczny dokument urzędowy, stanowi dowód tego, co zostało w nim
urzędowo zaświadczone, zaś w szczególności obejmuje stwierdzenie wysłuchania
dzieci;
e) art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr
90, poz. 864/2 z późn. zm.; dalej jako „TFUE'’) poprzez zignorowanie występowania
w sprawie istotnych zagadnień prawnych wykładni prawa Unii Europejskiej, w tym
umowy międzynarodowej zawartej przez Unię Europejską w trybie art. 50 ust. 2
Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.; dalej
„TUE”), pomimo konieczności, aby sąd krajowy, zgodnie z zasadą lojalnej
współpracy (art. 4 ust. 3 TUE) oraz skutecznej ochrony sądowej (art. 19 ust. 1
II CSKP 533/24
27
TUE), rozważył wystąpienie z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
f) art. 51a § 1 i 3 p.u.s.p., poprzez zaniechanie ustalenia z urzędu treści
angielskiego prawa procesowego dla kwestii charakteru postanowienia, którego
dotyczył wniosek o stwierdzenie jego niepodlegania uznaniu, a także wszczęcia
i zakończenia postępowania przed Sądem Rodzinnym w Barnet przed upływem
okresu przejściowego, o którym mowa w art. 126 Umowy o wystąpieniu w zw. z art.
67 tej Umowy;
g) art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1, art. 397 § 3 i art. 11481 § 1 k.p.c., co
wynikało z rażąco wadliwej konstrukcji uzasadnienia zaskarżonego kasacyjnie
postanowienia, z którego wprawdzie wynika, że przepisy art. 11 ust. 8, art. 40 i art.
42 rozporządzenia nr 2201/2003 wykluczają sprzeciwienie się uznaniu orzeczenia
nakazującego powrót dziecka, które uzyskało zaświadczenie, z drugiej natomiast
strony Sąd przedstawia niespójne i wewnętrznie sprzeczne argumenty
przemawiające, jego zdaniem, za odmową uznania orzeczenia, pomijając przy tym
rozpoznanie części zarzutów zażalenia dotyczących niezwrócenia wniosku
dotkniętego brakami formalnymi, wobec czego uzasadnienie nie pozwala
stwierdzić, z jakich konkretnie przyczyn zażalenie podlegało oddaleniu,
a orzeczenie jako całość nie poddaje się kontroli kasacyjnej.
Wnioskodawczyni, Rzecznik Praw Dziecka oraz prokurator uczestniczący
w postępowaniu kasacyjnym wnieśli o oddalenie skargi kasacyjnej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
I. Przed analizą zarzutów wypełniających podstawy skargi kasacyjnej należy
odnieść się do prawidłowości składu wyznaczonego do rozpoznania skargi
kasacyjnej. 27 listopada 2024 r. wydano zarządzenie, podpisane przez SSN
Joannę Misztal-Konecką jako Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby
Cywilnej, zgodnie z którym uwzględniając, że na podstawie § 80 ust. 1
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r.
– Regulamin Sądu Najwyższego sprawa II CSKP 533/24 została przydzielona SSN
Dariuszowi Dończykowi, wyznaczono na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5 i § 80 ust. 7
Regulaminu, pozostałych członków składu: SSN Monikę Kobę i SSN Romana
II CSKP 533/24
28
Trzaskowskiego, powierzając funkcję przewodniczącego SSN Dariuszowi
Dończykowi. Strony zawiadomione o sędziach Sądu Najwyższego wyznaczonych
do rozpoznania sprawy II CSKP 533/24 nie wniosły o ich wyłączenie,
w szczególności przez złożenie wniosku, o którym mowa w art. 29 § 5 ustawy
z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 622),
spełnienia przez sędziego Sądu Najwyższego wymogów niezawisłości
i bezstronności. Sędzia sprawozdawca zarządzeniem z 5 grudnia 2024 r.
wyznaczył rozprawę w sprawie na dzień 14 stycznia 2025 r., wskazując w treści
zarządzenia imiennie skład orzekający: SSN Dariusza Dończyka – jako sędziego
sprawozdawcę i przewodniczącego oraz SSN Monikę Kobę i SSN Romana
Trzaskowskiego jako członków składu orzekającego. 12 grudnia 2024 r.
SSN Joanna Misztal-Konecka wydała zarządzenie działając jako Prezes Sądu
Najwyższego kierujący pracą Izby Cywilnej. Zgodnie z jego treścią, uwzględniając,
że według przepisów Regulaminu Sądu Najwyższego (§ 16 pkt 5 i § 80 ust. 7)
kompetencja wyznaczania członków składu orzekającego przysługuje wyłącznie
Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby, stwierdziła (w pkt 1), że
zarządzeniem z 27 listopada 2024 r. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą
Izby Cywilnej wyznaczył skład orzekający w sprawie niniejszej oraz polecił
zawiadomić o składzie rozpoznającym środek zaskarżenia oraz o osobach sędziów
zastępców wyznaczonych w planie posiedzeń, wskazała (w pkt 2), że sędzia
sprawozdawca zarządzeniem z 5 grudnia 2024 r. wskazał członków składu
orzekającego i stwierdziła, że wskazane w pkt 2 elementy zarządzenia z 5 grudnia
2024 r. o wyznaczeniu terminu posiedzenia są bezskuteczne i nie podlegają
wykonaniu.
W związku z wyżej przedstawioną sekwencją czynności związanych
z wyznaczeniem składu orzekającego Sądu Najwyższego do rozpoznania skargi
kasacyjnej powstała wątpliwość - spowodowana wadliwą obsadą stanowiska
Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej - czy tak wyznaczony
skład Sądu Najwyższego może rozpoznać skargę kasacyjną. Co do okoliczności
uzasadniających stanowisko o wadliwym obsadzeniu funkcji Prezesa Sądu
Najwyższego przez sędzię Sądu Najwyższego Joannę Misztal-Konecką
– powołaną z dniem 1 października 2024 r. na kolejną kadencję na stanowisku
II CSKP 533/24
29
Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej – jak również co do
skutków wynikających z wyznaczania przez tak wadliwie powołanego Prezesa
Sądu Najwyższego składów Sądu Najwyższego do rozpoznania poszczególnych
spraw należy w pełni odwołać się do argumentacji przedstawionej m.in.
w uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2025 r., II CSKP
172/24 i II CSKP 2111/22. W uzasadnieniach obu tych orzeczeń wyjaśniono
przyczyny, z powodu których pomimo wad w prawidłowym wyznaczeniu składu
orzekającego Sądu Najwyższego przez nienależycie powołanego prezesa Sądu
Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej wyznaczone składy do rozpoznania
tych spraw mogły rozpoznać skargi kasacyjne. W szczególności wskazano na
konieczność zapewnienia przez Państwo stronom postępowań sądowych
rozpoznania sprawy zarówno przez sąd powołany na podstawie przepisów ustawy,
bezstronny i niezawisły - a więc spełniający kryteria określone w art. 45 ust. 1
Konstytucji, art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej w zw. z art. 47
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie, dnia 4 listopada
1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 – dalej: „EKPCz”) - jak również na
obowiązek zapewnienia przez Państwo rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.
Wskazano również na konieczność wykonywania przez Sąd Najwyższy
powierzonych mu mocą przepisów Konstytucji RP zadań. Dodać należy, że do
chwili wydania przez Sąd Najwyższy orzeczenia kończącego postępowanie
kasacyjne żadna ze stron nie podniosła zarzutu wadliwej jego obsady z wyżej
wskazanych przyczyn, pomimo przedstawienia na rozprawie wyznaczonej w celu
rozpoznania skargi kasacyjnej wyżej opisanych okoliczności wyznaczenia składu
orzekającego.
II. Najdalej idącym w skutkach zarzutem skargi kasacyjnej jest zarzut
nieważności postępowania oparty na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 45
ust. 1 Konstytucji RP, art. 397 § 1 k.p.c. i w zw. z art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 u.COVID-
19, poprzez niezastosowanie przepisu ogólnego, który uzasadniał rozpoznanie
zażalenia w składzie trzech sędziów zawodowych, oraz przez nieskierowanie
sprawy szczególnie zawiłej i mającej charakter precedensowy - z uwagi na
potrzebę dokonania wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej, w tym art. 67
II CSKP 533/24
30
Umowy o wystąpieniu, oraz zastosowania prawa obcego - do rozpoznania
w składzie kolegialnym trzech sędziów, wobec czego skład sądu odwoławczego
należy uznać w danych okolicznościach sprawy za sprzeczny z przepisami prawa.
W chwili wydania postanowienia zaskarżonego skargą kasacyjną skład sądu
drugiej instancji rozpoznającego zażalenie art. 397 § 1 k.p.c. stanowił, że sąd
rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Później
przepis ten uległ zmianie – z dniem 28 września 2023 r. - na podstawie art. 1 pkt 20
ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1860), na mocy
którego otrzymał on brzmienie, zgodnie z którym sąd rozpoznaje zażalenie na
posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.
W chwili orzekania przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w przedmiocie
zażalenia wniesionego przez uczestnika J.L. od postanowienia Sądu pierwszej
instancji obowiązywał jednak na mocy art. 4 pkt 1 ustawy z 28 maja
2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1090) znowelizowany art. 15 zzs1 ustawy z 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Zgodnie
z nadanym mu nowym brzmieniem art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 przewidywał, że
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego
z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w pierwszej i drugiej instancji sąd
rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić
rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze
względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Regulacja
zawarta w tym przepisie, odnosząca się do rozpoznawania spraw w sądzie drugiej
instancji, nie rozróżniała spraw toczących się w postępowaniu apelacyjnym
i postępowaniu zażaleniowym, co uzasadnia wniosek, że dotyczyła obu tych
postępowań. Sąd Apelacyjny rozpoznał więc zażalenie w składzie zgodnym z art.
II CSKP 533/24
31
15 zzs1 ust. 1 pkt 4 u.COVID-19 obowiązującym w chwili orzekania. Nie zostało
bowiem wydane zarządzenie przez prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, na
podstawie tego przepisu, który uprawniał prezesa sądu do wydania zarządzenia
o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w składzie
trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub
precedensowy charakter spawy. Niewydanie tego zarządzenia przez prezesa sądu
i rozpoznanie przez sąd drugiej instancji zażalenia w składzie, zgodnym
z przepisami ustawy, nie może być jednak podstawą zarzutu nieważności
postępowania na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c., który ujmuje ją jako skład
sprzeczny z przepisami prawa. Przepis art. 15 zzs1 pkt 4 u.COVID-19 skierowany
do prezesów sądów pierwszej i drugiej instancji ma wyraźnie charakter uznaniowy
i nie jest skierowany bezpośrednio do sądu drugiej instancji rozpoznającego dany
środek zaskarżenia, który pozbawiony jest jakichkolwiek narzędzi umożliwiających
mu doprowadzenie do wydania zarządzenia przez prezesa sądu o zmianie składu
orzekającego z jednego sędziego na skład trzech sędziów, chociażby w ocenie
tego sądu sprawa była szczególnie zawiła lub miała precedensowy charakter.
Zdaniem skarżącego, skład Sądu Apelacyjnego, który rozpoznał zażalenie
w składzie jednego sędziego, był także sprzeczny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
W tym zakresie skarżący nawiązał do stanowiska wyrażonego w uchwale składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r., III PZP 6/22 (OSNP
2023, nr 10, poz. 104). Zgodnie z nią, rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd
drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowanym na podstawie
art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) ogranicza prawo do
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), ponieważ nie
jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego (art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP) i prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.). W uchwale tej
postanowiono nadać jej moc zasady prawnej, przyjmując, że przyjęta w uchwale
wykładnia prawa obowiązuje od dnia jej podjęcia. Sąd Najwyższy w powiększonym
składzie, który wydał tę uchwałę wyjaśnił, że przyjęta w niej wykładnia prawa
II CSKP 533/24
32
obowiązuje od dnia jej podjęcia, gdyż brak tego ograniczenia byłby niepożądany ze
społecznego punktu widzenia i prowadziłby do nadwyrężenia powagi władzy
sądowniczej oraz wizerunku sądownictwa. Oznacza to, że wydanie orzeczenia
przez sąd drugiej instancji w składzie ukształtowanym na podstawie art. 15zzs1 ust.
1 pkt 4 ustawy COVID-19 w okresie do dnia 26 kwietnia 2023 r. włącznie, nie może
stanowić samoistnej podstawy do stwierdzenia nieważności postępowania na
podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c. (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 20 marca
2024 r., II CSKP 2164/22, niepubl. i z 21 czerwca 2024 r., II CSKP 718/23, niepubl.
a także postanowienia Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2022 r., III CZP 77/22,
niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK 4249/22, niepubl.). Stanowisko to podziela
również Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną.
W powołanym wyżej postanowieniu Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2022 r.,
III CZP 77/22 wskazano, że kolegialność składu orzekającego, będąca
ugruntowaną zasadą w postępowaniach odwoławczych, zapewnia wyższy standard
kontroli odwoławczej, pozwala bowiem na kształtowanie się decyzji w drodze
dyskursu i ścierania stanowisk, umacnia bezstronność, niezależność i niezawisłości
orzekania oraz zwiększa legitymację rozstrzygnięcia sądu w odbiorze społecznym,
a tym samym jest pożądana z punktu widzenia właściwej ochrony praw stron
i uczestników postępowania (por. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca
2021 r., III CZP 36/20, OSNC 2021, nr 11, poz. 74 i z dnia 7 grudnia 2021 r.,
III CZP 87/20, Biul.SN 2021, nr 12, s. 8 oraz postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 15 grudnia 2021 r., III CZP 91/20, niepubl.). Jednakże nie oznacza to
jeszcze, że rozpatrywane odstępstwo od zasady kolegialności jest zawsze
równoznaczne z naruszeniem art. 45 ust. 1 Konstytucji. W orzecznictwie Sądu
Najwyższego nie kwestionowano bowiem dopuszczalności wprowadzania wyjątków
od tego modelu, lecz wskazywano, że powinno to następować w drodze jasnej
regulacji prawnej, możliwej do zrekonstruowania bez konieczności prowadzenia
daleko idących zabiegów interpretacyjnych w warunkach krzyżujących się racji
celowościowych (por. uchwały Sądu Najwyższego z 1 lipca 2021 r., III CZP 36/20
i 74 i z 7 grudnia 2021 r., III CZP 87/20). Wskazano także na wyartykułowane
w uzasadnieniu ustawy z dnia 28 maja 2021 r. wprowadzącej art. 15zzs1 ust. 1 pkt
4 ustawy COVID-19 przyczyny wprowadzenia rozpoznawania spraw przez sąd
II CSKP 533/24
33
w składzie jednego sędziego w postaci pogarszającej się w kraju i na świecie
sytuacji pandemicznej, grożącą paraliżem wymiaru sprawiedliwości i naruszeniem
prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz zagrażającą
bezpieczeństwu uczestników postępowania oraz pracowników wymiaru
sprawiedliwości. Wskazano przy tym, że nie ma obiektywnych oraz sprawdzalnych
danych pozwalających na przyjęcie, iż wyrok wydany w składzie jednego sędziego
jest mniej sprawiedliwy niż wydany w poszerzonym składzie, czy też, że sprawa
została mniej wnikliwie zbadana przez jednego sędziego niż trzech. Wskazane cele
są - z punktu widzenia wartości chronionych (w tym zdrowia) przez art. 31 i art. 68
Konstytucji - celami w pełni legitymowanymi (z zastrzeżeniem wymagania
proporcjonalności) i korelują np. z ciążącym na pracodawcy obowiązkiem
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (por. art.
15 oraz art. 207 i n.k.p.). Uwzględniając powyższe oceny oraz okoliczność, że
zaskarżone skargą kasacyjną postanowienie Sądu Apelacyjnego zostało wydane
24 kwietnia 2023 r., a więc przed dniem podjęcia uchwały składu siedmiu sędziów
Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r., III PZP 6/22, zarzut nieważności
postępowania z tej, wyżej omówionej przyczyny, jest niezasadny.
Zgodnie z art. 39813 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną
w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarżenia
bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Mając na
względzie tak zakreślony zakres kontroli Sąd Najwyższy z urzędu dostrzegł
i uczynił przedmiotem oceny czy postępowanie przed Sądem drugiej instancji nie
jest dotknięte nieważnością postępowania z powodu obsady Sądu, który wydał
postanowienie zaskarżonego skargą kasacyjną w osobie sędzi Sądu Apelacyjnego
X.Y., która została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu postanowieniem Prezydenta RP z […] 2019 r. (MP
2019 r., poz. […]), a wręczenie nominacji z rąk Prezydenta RP nastąpiło […] 2019 r.
(zob. komunikat na stronie: www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-
wreczyl-nominacje-sedziowskie,[...]). Powołanie na stanowisko sędziego Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu X.Y. nastąpiło na podstawie uchwały Nr [...] Krajowej
Rady Sądownictwa z [...] 2018 r. w przedmiocie wniosku o powołanie do pełnienia
urzędu na cztery stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym
II CSKP 533/24
34
we Wrocławiu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 323). Obwieszczenie
Ministra Sprawiedliwości z 13 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
ukazało się w tym Monitorze Polskim 23 marca 2018 r.
W uchwale składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20 (OSNC 2020,
nr 4, poz. 34) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że nienależyta obsada sądu
w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami
prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu
bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo
wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie
określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
3 – dalej: „ustawa nowelizująca z 8 grudnia 2017 r.”), jeżeli wadliwość procesu
powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu
niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz
art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności).
Odrębny punkt uchwały (pkt 1) odnosił się do osób powołanych na urząd sędziego
Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej
w trybie określonym przepisami ustawy nowelizującej z 8 grudnia 2017 r. W takim
przypadku udział takiej osoby w składzie sądu zawsze oznacza nienależytą obsadę
sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu
z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. Uchwała ta stanowi zasadę
prawną, stosownie do art. 87 § 1 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 622, dalej: „u.SN”), od której Sąd Najwyższy nie
odstąpił w przepisanym trybie (art. 88 u.SN) i którą związany jest każdy sędzia
Sądu Najwyższego. W licznych orzeczeniach Sądu Najwyższego (zob. m.in.
postanowienia Sądu Najwyższego z 26 maja 2020 r., III KK 75/20 i IV KK 110/20,
z 22 grudnia 2020 r., IV KK 516/20, z 21 maja 2020 r., III KO 15/20, z 16 września
2021 r., I KZ 29/21, OSNK 2021, nr 10, poz. 41, z 29 września 2021 r., V KZ 47/21
i II KO 30/21, z 18 stycznia 2022 r., I KZ 61/21, z 21 stycznia 2022 r., III CO 6/22
i III CO 37/22, z 30 grudnia 2021 r., I CSK 197/20, wyrok Sądu Najwyższego
II CSKP 533/24
35
z 26 lipca 2022 r., III KK 404/21 i uchwała Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2022 r.,
III PZP 1/22, OSNP 2022, nr 10, poz. 95), powołując szeroką argumentację,
przyjęto, że uchwała połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20 zachowuje moc wiążącą mimo
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2020 r., U 2/20 (OTK-A 2020, poz.
61), zgodnie z którym uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn.
akt BSA I-4110-1/20, OSNKW nr 2/2020, poz. 7) jest niezgodna z: a) art. 179, art.
144 ust. 3 pkt 17, art. 183 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 7 i art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, b) art. 2 i art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30, ze zm. – dalej; „TUE”), c) art. 6 ust. 1 Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia
4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej
Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm. – dalej: „EKPCz”).
Stanowisko, że uchwała połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20 zachowała moc
wiążącą zostało podzielone także w orzeczeniach wydanych w składach
powiększonych Sądu Najwyższego (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów
Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2022 r., I KZP 2/22, OSNKW 2022, nr 6, poz. 22
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 15 września 2023 r., III CZP 3/22,
niepubl.). We wszystkich wyżej przytoczonych orzeczeniach argumentowano, że
orzeczenia i uchwały Sądu Najwyższego nie są źródłem prawa i nie mają
charakteru normatywnego, a tym samym próba ingerencji w tym obszarze przez
Trybunał Konstytucyjny narusza obowiązujące zasady ustrojowe i łamie regulacje
wyrażone w art. 175 i art. 183 ust. 1 Konstytucji RP, wkraczając w sferę
orzeczniczą, do czego Trybunał ten nie ma uprawnień.
Niezależnie od tego argumentu w orzecznictwie Sąd Najwyższego wskazano
na wadliwy skład Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie z 20 kwietnia
2020 r., U 2/20, co w myśl orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
uzasadnia także wniosek, że wyrok ten nie doprowadził do „eliminacji” uchwały
połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20 (zob. wyroki Europejskiego Trybunału Praw
II CSKP 533/24
36
Człowieka z 22 lipca 2021 r., skarga nr 43447/19, Reczkowicz przeciwko Polsce,
z 8 listopada 2021 r., skargi nr 49868/19 i 57511/19, Dolińska-Ficek i Ozimek
przeciwko Polsce, z 3 lutego 2022 r., skarga nr 1469/20, Advance Pharma Sp.
z o.o. przeciwko Polsce i wyrok z 23 listopada 2023 r., skarga nr 50849/21, Wałęsa
przeciwko Polsce). Jedną z istotnych okoliczności, która zaważyła na takiej ocenie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, było uznanie, że skład Trybunału
Konstytucyjnego, w którym doszło do wydania wyroku z 20 kwietnia 2020 r., U 2/20,
nie spełniał kryteriów określonych w art. 6 ust. 1 EKPCz ze względu na udział
w nim osób nieuprawnionych, które weszły w skład Trybunału Konstytucyjnego na
miejsca już wcześniej obsadzone. Stanowisko to zostało wcześniej wyrażone
w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 maja 2021 r., skarga
nr 4907/18, Xero Flor przeciwko Polsce.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto także - z powołaniem się na
skutki wynikające m.in. z wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r.,
K 34/15 (OTK-A 2015, nr 11, poz. 185) i z 9 grudnia 2015 r., K 35/15 (OTK-A 2015,
nr 11, poz. 186) oraz postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 7 stycznia
2016 r. (OTK-A 2016, poz. 1) – że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydane
z udziałem tak powołanych osób na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie
wywołują skutku przewidzianego w art. 190 ust. 1 Konstytucji (zob. np.
postanowienie Sądu Najwyższego z 16 września 2021 r., I KZ 29/21, OSNK 2021,
nr 10, poz. 41 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 15 września 2023 r.,
III CZP 3/22, niepubl.).
Stanowisko wyrażone w wyżej powołanej uchwale połączonych Izb Cywilnej,
Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., w zakresie
odnoszącym się do sędziów Sądu Najwyższego jest też podzielane w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w których przedmiotem oceny jest
kwestia spełniania przez składy orzekające z udziałem sędziów Sądu Najwyższego
powołanych na urząd sędziego Sądu Najwyższego w trybie ustawy nowelizującej
z 8 grudnia 2017 r. standardu sądu niezawisłego, bezstronnego i powołanego na
podstawie przepisów ustawy z perspektywy art. 6 ust. 1 EKPCz (zob. wyroki
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 lipca 2021 r., skarga nr 43447/19,
Reczkowicz przeciwko Polsce, z 8 listopada 2021 r., skargi nr 49868/19 i 57511/19,
II CSKP 533/24
37
Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce, z 3 lutego 2022 r., skarga nr 1469/20,
Advance Pharma Sp. z o.o. przeciwko Polsce i wyrok z 23 listopada 2023 r., skarga
nr 50849/21, Wałęsa przeciwko Polsce).
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest natomiast
wyrażane stanowisko, że wady w procedurze nominacyjnej osób powołanych na
urząd sędziego Sądu Najwyższego w procedurze uregulowanej przepisami ustawy
nowelizującej z 8 grudnia 2017 r. skutkują tym, że Sąd Najwyższy w składach
złożonych z tych osób nie spełnia kryteriów sądu określonych w art. 47 Karty Praw
Podstawowych w związku z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE (zob. np. wyrok
z 19 listopada 2019 r., A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa i CP i DO
przeciwko Sądowi Najwyższemu w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18
i C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, wyrok z 15 lipca 2021 r., Komisja Europejska
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596, wyrok
z 6 października 2021 r., W.Ż., C-487/19, ECLI:EU:C:2021:798, wyrok
z 21 grudnia 2023 r., L.G. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa,
C-718/21:ECLI:EU:C:2023:1015 oraz wyrok z 7 listopada 2024 r., C-326/23,
ECLI:EU:2024:940).
W postanowieniu Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2022 r., III CO 6/22
(niepubl.) wskazano, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego
standard konwencyjny nie tylko nie koliduje z normami wyrażonymi w Konstytucji
RP, lecz wyznacza swoiste minimum zdatne do zaakceptowania z punktu widzenia
wymagań stawianych w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (zob. np. wyroki Trybunału
Konstytucyjnego z 11 marca 2014 r., K 6/13, OTK-A 2014, nr 3, poz. 29,
z 7 września 2004 r., P 4/04, OTK-A 2004, nr 8, poz. 81 i z 19 lutego 2008 r.,
P 48/06, OTK-A 2008, nr 1 poz. 4). Z kolei w judykaturze Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreśla się, że art. 47 akapit drugi Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej odpowiada art. 6 ust. 1 EKPCz, a poziom ochrony
w nim przewidziany nie może być niższy niż gwarantowany art. 6 ust. 1 tej
Konwencji, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez Europejski Trybunał Praw
Człowieka (zob. m.in. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
z 29 lipca 2019 r., Postępowanie karne przeciwko Massimowi Gambinowi
i Shpetimowi Hyce, C-38/18, ECLI:EU:C:2019:628, pkt 39 i przytoczone tam
II CSKP 533/24
38
orzecznictwo; z 19 listopada 2019 r., A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa
oraz C.P. i D.O. przeciwko Sądowi Najwyższemu, C-585/18, C-624/18 i C-625/18,
ECLI:EU:C:2019:982; z 26 marca 2020 r., Erik Simpson przeciwko Radzie Unii
Europejskiej i HG przeciwko Komisji Europejskiej, C-542/18 RX-II i C-543/18 RX-II,
ECLI:EU:C:2020:232, z 6 października 2021 r., W.Ż. (Izba Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych – powołanie), C-487/21, ECLI:EU:C:2021:798, oraz
z 29 marca 2022 r., C-132/20, BN, DM, EN przeciwko Getin Noble Bank S.A.,
ECLI:EU:C:2022:235). Zgodnie bowiem z art. 52 ust. 3 Karty Praw Podstawowych
w zakresie, w jakim Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom
zagwarantowanym w Konwencji, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw
przyznanych przez tę Konwencję. Przekłada się to na standard sądu, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 drugi akapit TUE w związku z art. 47 Karty Praw
Podstawowych. Powyższe uwagi uzasadniają wniosek, że na gruncie przepisów
art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 EKPCz i art. 267 TFUE w zw. z art. 19 ust.
1 akapit drugi TUE i art. 47 Karty Praw Podstawowych obowiązuje taki sam
standard sądu, jako element gwarantowanego przez wyżej wymienione przepisy
prawa do sądu. Zawarte w art. 45 ust. 1 Konstytucji sformułowanie o prawie do
rozpatrzenia sprawy przez sąd „właściwy” należy wykładać jako obejmujące prawo
do rozpoznania sprawy przez sąd „ustanowiony ustawą”, według terminologii, którą
posługuje się art. 6 ust. 1 EKPCz i art. 47 Karty Praw Podstawowych w zw. z art. 19
ust. 1 akapit drugi TUE (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 15 września
2023 r., I CSK 747/23, niepubl.).
W przedstawionych wyżej orzeczeniach Sądu Najwyższego, Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wskazano, że powołanie w trybie przepisów ustawy nowelizującej z 8 grudnia
2017 r. na urząd sędziego Sądu Najwyższego do poszczególnych Izb tego Sądu
nastąpiło w procedurze nominacyjnej obarczonej licznymi rażącymi wadami.
Dotyczyło to w szczególności wadliwego ukształtowania Krajowej Rady
Sądownictwa ustawą nowelizującą z 8 grudnia 2017 r., tj. organu biorącego udział
w tej procedurze przez pozbawienie, wbrew przepisom Konstytucji RP, realnego
wpływu na kształtowanie tego organu środowiska sędziowskiego
i zagwarantowania władzy wykonawczej i ustawodawczej decydującego wpływu na
II CSKP 533/24
39
ukształtowanie składu osobowego tego organu, czy też pozbawienie jawności
w procesie wyłaniania osób kandydujących do tego organu. Nastąpiło to przy
jednoczesnym bezprawnym skróceniu kadencji dotychczasowym członkom
Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa w tym zakresie usunęła gwarancje
niezależności sądownictwa, co umożliwiło władzy wykonawczej i ustawodawczej
bezpośrednią lub pośrednią ingerencję w procedurę powoływania sędziów.
Również sama procedura nominacyjna była obarczona kardynalnymi wadami, gdyż
czyniła iluzorycznym prawo do skutecznego odwołania się przez uczestników tego
postępowania od kończących to postępowanie uchwał Krajowej Rady
Sądownictwa. W przypadku części sędziów powołanych do Izby Cywilnej oraz Izby
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wręczenie i przyjęcie nominacji na
urząd sędziego Sądu Najwyższego nastąpiło także z rażącym naruszeniem reguł
prawa polskiego dotyczących powoływania sędziów, gdyż wbrew postanowieniom
zabezpieczającym wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, który po
rozpoznaniu wniesionych odwołań części uczestników postępowań nominacyjnych
uchylił następnie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierające wnioski tego
organu skierowane do Prezydenta RP o powołanie na urząd sędziego Sądu
Najwyższego. Naruszenia te miały nie tylko charakter rażący, ale także
intencjonalny i wpisywały się w szerszy kontekst działań podejmowanych w Polsce
w celu uniemożliwienia sądowej kontroli uchwał Krajowej Rady Sądownictwa
w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP wniosków o powołanie do
pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego podjętych po wejściu w życie ustawy
o Sądzie Najwyższym, tj. po dniu 3 kwietnia 2018 r. W orzecznictwie wskazano
także na szersze tło przeprowadzanych wówczas zmian w systemie sądowniczym,
w tym trwającą wiele miesięcy, inspirowaną przez ówczesną władzę wykonawczą,
nierzetelną, gdyż opartą na bezpodstawnych insynuacjach i agresywną
ogólnokrajową kampanię medialną skierowaną przeciwko środowisku
sędziowskiemu w celu usprawiedliwienia - w istocie bezprawnych z perspektywy
norm zawartych w art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w zw.
z art. 47 Karty Praw Podstawowych oraz art. 6 ust. 1 EKPCz - zmian
w funkcjonowaniu sądów.
II CSKP 533/24
40
Zmiany normatywne zapoczątkowane już w 2015 r. w odniesieniu do
Trybunału Konstytucyjnego, a następnie kontynuowane w ustawie nowelizującej
z 8 grudnia 2017 r., dotyczące sposobu powoływania członków Krajowej Rady
Sądownictwa, ukształtowania procedury nominacyjnej do Sądu Najwyższego oraz
sędziów sądów powszechnych, zmian organizacyjnych w tych sądach i zmian
w systemie dyscyplinarnym sędziów miały charakter skoordynowanych i wzajemnie
dopełniających się działań podjętych przez władzę ustawodawczą i wykonawczą
w celu podważenia dotychczasowej pozycji ustrojowej sądów i sędziów w systemie
władzy państwowej przez osłabienie niezależności sądownictwa w sposób
sprzeczny – jak wynika z powołanych wcześniej orzeczeń Sądu Najwyższego,
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej – odpowiednio: z art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 ust. 1 EKPCz i art. 19
ust. 1 akapit drugi w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych. Działania
ustawodawcze mające ten sam cel były następnie kontynuowane m.in. w ustawie
z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.
190, powszechnie nazywanej w debacie publicznej „ustawą kagańcową”), czy też
w ustawie z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U.
z 2021 r., poz. 611). Ich wspólną intencją było bowiem poddanie procesów
nominacyjnych sędziów, szczególnie do Sądu Najwyższego kontroli o charakterze
politycznym, realizowanej za pośrednictwem wybranej przez czynnik polityczny
Krajowej Rady Sądownictwa, jak również uzyskanie przez władzę wykonawczą
efektywnych narzędzi, w tym w ramach systemu dyscyplinarnego sędziów oraz
zmian organizacyjnych w sądach, umożliwiających wpływ władzy wykonawczej na
władzę sądowniczą. Cele te, które zostały zrealizowane i trwają w znacznej części
nadal, były powszechnie dostrzegalne przez opinię publiczną. Dokonanie,
począwszy od 2015 r., przez władzę ustawodawczą i wykonawczą - sprzecznie
z normami Konstytucji, EKPCz, TUE i Karty Praw Podstawowych - zmian
w systemie funkcjonowania sądownictwa nie byłoby możliwe bez udziału osób
gotowych do uczestniczenia w ułomnych procedurach nominacyjnych na
stanowiska sędziowskie. Z uwagi na powszechnie dostrzegalne intencje tych zmian
powinny być one łatwo dostrzegalne także dla osób uczestniczących w konkursach
II CSKP 533/24
41
na urząd sędziego sądu powszechnego, sądów administracyjnych czy też Sądu
Najwyższego. Udział w tych wadliwych procedurach nominacyjnych był i jest nadal
wykorzystywany przez podmioty uczestniczące w życiu politycznym do
legitymizowania działań naruszających praworządność. Podjęcie działalności
orzeczniczej przez osoby powołane na urząd sędziego Sądu Najwyższego
w postępowaniach konkursowych w ramach prawnych ukształtowanych ustawą
nowelizującą z 8 grudnia 2107 r. oraz ustawą o Sądzie Najwyższym z tej samej
daty był przyczyną nałożenia na Rzeczpospolitą gigantycznych kar przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również był i nadal jest przyczyną
zasądzania zadośćuczynień pieniężnych przez Europejski Trybunał Praw
Człowieka na rzecz stron postępowań sądowych ze względu na naruszenie przez
Polskę prawa gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 EKPCz. Te skutki finansowe
działań naruszających praworządność obciążają więc każdego obywatela
i wyłączają możliwość wykorzystania tak marnotrawionych środków publicznych na
inne uzasadnione potrzeby Państwa i jego obywateli.
Pomimo że ostateczne wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie
uchylają ani nie zmieniają obowiązującego prawa i są wiążące między stronami
poszczególnych postępowań, organy stosujące prawo, w tym sądy, mają
obowiązek podejmowania wszelkich dostępnych i prawnie dopuszczalnych działań
w celu zapobieżenia naruszaniu praw gwarantowanych w EKPCz w przyszłości do
czasu, gdy ustawodawca zmieni przepisy prawa wewnętrznego, jeżeli normy w nich
zawarte były źródłem stwierdzonych naruszeń tych praw (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 25 listopada 2021 r., I CSKP 524/21, niepubl.). Przepisy
EKPCz stanowią bowiem element krajowego porządku prawnego. Artykuł 87 ust. 1
Konstytucji RP zalicza do źródeł powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej obok Konstytucji i ustaw, także ratyfikowane umowy
międzynarodowe. W myśl art. 91 ust. 1 Konstytucji, ratyfikowana umowa
międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba
że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Umowa międzynarodowa
ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed
ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową (art. 91 ust. 2). Natomiast
II CSKP 533/24
42
art. 91 ust. 3 Konstytucji stanowi, że jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez
Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo
przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo
w przypadku kolizji z ustawami. Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na
podstawie art. 9 w związku z art. 91 Konstytucji RP do przestrzegania wiążącego jej
prawa międzynarodowego i ponoszenia związanej z tym prawnomiędzynarodowej
odpowiedzialności (w tym wynikającej z art. 34 i art. 46 ust. 1 w związku z art. 19
EKPCz). Zgodnie natomiast z art. 27 Konwencji o prawie traktatów, sporządzonej
w Wiedniu 23 maja 1969 r. (Dz. U. 1990 r. Nr 74, poz. 439), umawiające się
państwa nie mogą powoływać się na postanowienia prawa wewnętrznego dla
usprawiedliwienia niewykonywania przez nie zawartego traktatu. Prawa
gwarantowanego w art. 6 ust. 1 EKPCz w kształcie wynikającym z orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – mającego monopol orzeczniczy
w zakresie wykładni tej konwencji - nie może więc ubezskutecznić wyrok Trybunału
Konstytucyjnego, a orzeczenia tego Trybunału nie są w stanie zwolnić
Rzeczypospolitej Polskiej z odpowiedzialności za przestrzeganie zobowiązań
międzynarodowych, co wynika z art. 27 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów
w zw. z art. 46 ust. 1 EKPCz (zob. np. wyrok Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka (Wielka Izba) z 15 marca 2022 r., skarga nr 43572/18, Grzęda przeciwko
Polsce). Skutku wynikającego z powołanych wyżej wyroków Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka nie mogły więc uchylić wyroki Trybunału
Konstytucyjnego z 24 listopada 2021 r., K 6/21, OTK-A 2022, poz. 9 oraz
z 10 marca 2022 r., K 7/21, OTK-A 2022, poz. 24 (zob. wyrok Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka z 6 października 2022 r., skarga nr 35599/20,
Juszczyszyn przeciwko Polsce, pkt 206-209).
Treść powołanych wcześniej wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, odnoszących się do oceny w świetle art. 6 ust. 1 EKPCz Sądu
Najwyższego orzekającego w składach z udziałem sędziów powołanych na
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej
według zasad
przewidzianych w ustawie nowelizującej z 8 grudnia 2017 r. uzasadnia w toczących
się postępowaniach sądowych, powinność wykładni obowiązujących przepisów
prokonwencyjnie, w tym przez odpowiednie zastosowanie istniejących instytucji
II CSKP 533/24
43
procesowych w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom praw gwarantowanych
przepisami EKPCz w okresie, w którym ustawodawca krajowy nie implementował
jeszcze do systemu prawnego wyżej przedstawionych orzeczeń Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Natomiast z perspektywy unormowań traktatowych
obowiązujących w ramach Unii Europejskiej, państwa członkowskie – zgodnie m.in.
z zasadą lojalnej współpracy wyrażoną w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy TUE – są
zobowiązane do zapewnienia na swoim terytorium stosowania i poszanowania
prawa Unii. Na tej podstawie i zgodnie z postanowieniem art. 19 ust. 1 akapit drugi
TUE państwa członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia
jednostkom poszanowania ich prawa do skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach
objętych prawem Unii. Normy prawa krajowego nie mogą stać też na przeszkodzie
realizacji zasady skutecznej ochrony, prawnej, jakie jednostki wywodzą z prawa
Unii, do której odnosi się art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, która stanowi zasadę
ogólną prawa Unii wywodzoną z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw
członkowskich, wyrażoną w art. 6 i 13 EKPCz, a obecnie potwierdzoną w art. 47
KPP. Przy wyborze swojego modelu konstytucyjnego państwa członkowskie
zobowiązane są do przestrzegania m.in. wymogów niezależności sądów, co wynika
z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, są zatem zobowiązane nie dopuścić do
pogorszenia, z punktu widzenia wartości państwa prawnego swojego
ustawodawstwa w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie
z zasadą pierwszeństwa prawa Unii, fakt powoływania się przez państwo
członkowskie na przepisy prawa krajowego, choćby rangi konstytucyjnej, nie może
naruszać jedności i skuteczności prawa Unii. Trybunał Sprawiedliwości posiada
wyłączną kompetencję do dokonywania ostatecznej wykładni prawa Unii, to do
niego należy w ramach wykonywania tej kompetencji sprecyzowanie zakresu
zasady pierwszeństwa prawa Unii w świetle właściwych przepisów tego prawa,
w związku z czym ów zakres nie może zależeć od wykładni przepisów prawa
krajowego ani od wykładni przepisów prawa Unii przyjętej przez sąd krajowy, która
różni się od wykładni Trybunału (zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z 3 października 2013 r., Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko
Parlament i Rada, C-583/11, ECLI:EU:C: 2013:625, pkt 100 i 101, z 13 marca 2007
r., Unibet, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163, pkt 37, z 22 grudnia 2010 r., DEB,
II CSKP 533/24
44
C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, pkt 29-33 oraz z 5 czerwca 2023 r., Komisja
przeciwko Polsce, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, pkt 69-80 i powołane tam
orzecznictwo). Brak zmian ustawowych w porządku prawnym państwa członka Unii
Europejskiej nie jest przeszkodą do konieczności wdrożenia przez organy państwa
(w tym sądy) orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także więc
z perspektywy zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej związanych
z członkostwem w Unii Europejskiej obowiązku ich respektowania nie mogły
„ubezskutecznić” wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tej materii.
Powołane wyżej w uzasadnieniu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszą się jednak
bezpośrednio do osób powołanych na urząd sędziego Sądu Najwyższego, a nie do
osób powołanych na urząd sędziego sądu powszechnego, czy też do przypadków
awansowania prawidłowo powołanych wcześniej sędziów do sądów wyższej
instancji. Oznacza to, że nie ma prostego przełożenia cytowanych orzeczeń tych
Trybunałów wydanych w odniesieniu do osób powołanych na urząd sędziego Sądu
Najwyższego do osób powołanych na urząd sędziego sądu powszechnego. Wady
uregulowań procedury nominacyjnej na urząd sędziego Sądu Najwyższego były
szczególnie drastyczne, w szczególności przez wyeliminowanie jakiejkolwiek
realnej kontroli sądowej postępowania nominacyjnego. Mimo to, zasadnicze wady
procedur nominacyjnych na urząd sędziego Sądu Najwyższego, jak również na
urząd sędziego sądu powszechnego ukształtowanych przepisami ustawy
nowelizującej z 8 grudnia 2017 r. były tożsame, gdyż obejmowały one pozostały
wady tych procedur przeprowadzonych w reżimie prawnym uwzględniającym
ustawę nowelizującą z 8 grudnia 2017 r., w tym w szczególności udziału w tych
procedurach Krajowej Rady Sądownictwa w składzie sprzecznym z normami
Konstytucji RP. W odniesieniu natomiast do sądowej kontroli uchwał Krajowej Rady
Sądownictwa funkcjonującej po zmianach dokonanych tą ustawą wydawanych
w postępowaniach nominacyjnych na urząd sędziego sądu powszechnego, to była
ona wykonywana przez Sąd Najwyższy - Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych, po jej powołaniu - która z uwagi na sposób powstania tej Izby,
powierzone tej Izbie kompetencje i sposób obsady w niej stanowisk urzędów
sędziowskich w myśl powołanych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw
II CSKP 533/24
45
Człowieka (wyrok z 8 listopada 2021 r., skargi nr 49868/19 i 57511/19, Dolińska-
Ficek i Ozimek przeciwko Polsce i wyrok z 23 listopada 2023 r., skarga nr
50849/21, Wałęsa przeciwko Polsce) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(wyrok z 21 grudnia 2023 r., L.G. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa,
C-718/21:ECLI:EU:C:2023:1015) nie jest sądem spełniającym kryteria odpowiednio
w art. 6 ust. 1 EKPCz oraz art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w zw. z art. 47 Karty
Praw Podstawowych. Stanowisko to na gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji, zostało
trafnie podzielone w orzeczeniach Sądu Najwyższego (zob. np. postanowienie
z 10 stycznia 2024 r., II PUO 2/24, OSNP 2024, nr 5, poz. 55).
Należy też dostrzec, że w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka ocena czy sąd wypełnia kryteria przewidziane w art. 6 ust. 1 EKPCz jest
dokonywana w oparciu o test opisany w wyroku tego Trybunału z 1 grudnia 2020 r.,
skarga nr 26374, Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii, który nie jest
ograniczony do sędziów sądów najwyższych instancji. Również wyrok pilotażowy
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 23 listopada 2023 r., skarga nr
50849/21, Wałęsa przeciwko Polsce, a stwierdzający systemowe wady procedur
nominacyjnych sędziów w Polsce, nie dotyczy tylko sędziów powołanych do Sądu
Najwyższego, lecz także sędziów powołanych do sądów powszechnych.
Badając skutki udziału w składzie sądu powszechnego sędziego powołanego
w wadliwie ukształtowanej procedurze nominacyjnej należy też uwzględnić relację
pomiędzy przepisami art. 6 ust. 1 EKPCz oraz art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w zw.
z art. 47 Karty Praw Podstawowych, a przepisami prawa krajowego, w tym art. 379
pkt 4 k.p.c., określającemu sankcję procesową w postaci nieważności
postępowania w przypadku wydania orzeczenia przez skład sądu sprzeczny
z przepisami prawa. Przepisy wyżej wymienionych aktów prawa
międzynarodowego posługują się inną siatką pojęciową niż przepisy prawa
krajowego oraz innym systemem sankcji w razie stwierdzenia uchybień przez
państwo – strony tych umów swoim zobowiązaniom międzynarodowym. Mimo to,
organy państwa, w tym sądy wobec braku uregulowań ustawowych
implementujących do systemu prawnego powołanych wcześniej w uzasadnieniu
wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej mają obowiązek podejmowania dopuszczalnych w ramach
II CSKP 533/24
46
obowiązujących w systemie prawa regulacji działań uwzględniających te orzeczenia
w celu zapobieżenia lub złagodzenia negatywnych konsekwencji wynikających
z obowiązywania przepisów krajowych regulujących w sposób wadliwy sposób
powoływania sędziów, czy też awansowania ich do sądów wyższych instancji. Z tej
też perspektywy należy również postrzegać znaczenie uchwały połączonych Izb
Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA
I-4110-1/20, jako umożliwiającej w ramach instytucji procesowych przewidzianych
w Kodeksie postępowania cywilnego (w sprawach karnych w Kodeksie
postępowania karnego) na ocenę Sądowi Najwyższemu wpływu w konkretnej
sprawie okoliczności wadliwego powołania sędziego na urząd sędziego sądu
powszechnego na zachowanie przez sąd standardu wymaganego na podstawie art.
45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 ust. 1 EKPCz i art. 19 ust. 1 akapit drugi w zw. z art. 47
Karty Praw Podstawowych, a w razie naruszenia tego standardu na przyjęcie
nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c.
W uzasadnieniu uchwały połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20 wskazano
szczegółowo sposób badania czy w okolicznościach sprawy rozpoznanej przez sąd
powszechny w składzie z udziałem osoby powołanej na urząd sędziego w sądzie
powszechnym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie
określonym przepisami ustawy nowelizującej z 8 grudnia 2017 r. doszło do
nieważności postępowania z przyczyny określonej m.in. w art. 379 pkt 4 k.p.c.
Dokonywana zgodnie z treścią uchwały ocena tej przesłanki kasatoryjnej może
doprowadzić do wniosku, że udział w wydaniu orzeczenia zaskarżonego skargą
kasacyjną sędziego sądu powszechnego powołanego na ten urząd w wadliwej
procedurze nominacyjnej pozwala jednak przyjąć, że mimo to tak obsadzony sąd
spełniał minimalne standardy niezależności i niezawisłości. Mechanizm badania czy
sąd w składzie z udziałem wadliwie powołanego sędziego sądu powszechnego
spełnia minimalne wymagania niezależności i niezawisłości powinien uwzględniać
zarówno stopień wadliwości poszczególnych postępowań konkursowych, jak też
okoliczności odnoszących się do samych sędziów biorących w nich udział oraz
charakteru spraw, w których orzekają lub orzekały sądy z ich udziałem.
W uzasadnieniu powołanej wyżej uchwały zawarto szereg konkretnych czynników,
II CSKP 533/24
47
które należy uwzględnić przy dokonywaniu tej oceny. Uwzględniając te wskazania
Sąd Najwyższy dokonał oceny skutków wydania postanowienia zaskarżonego
skargą kasacyjną z udziałem sędzi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu X.Y.
powołanej na ten urząd na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa zawarty w jej
uchwale podjętej w kształcie osobowym tej Rady i w procedurze nominacyjnej
ukształtowanych ustawą nowelizującą z 8 grudnia 2017 r. i uznał, że zachowany
został minimalny standard warunkujący postrzeganie tak obsadzonego sądu jako
bezstronnego i niezawisłego.
Okoliczności istotne dla tej oceny wynikały z uzasadnienia uchwały Krajowej
Rady Sądownictwa Nr [...] z [...] 2018 r. (dostępnej także powszechnie na stronach
internetowych). Prawdziwości zawartych w nim okoliczności nie podważała żadna
ze stron, co spowodowało, że nie zachodziła potrzeba ich weryfikacji, w
szczególności poprzez pryzmat dokumentów zawartych w aktach osobowych
prowadzonych dla sędzi X.Y., które zostały nadesłane do Sądu Najwyższego przez
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Żadna ze stron na etapie postępowania
kasacyjnego nie wskazała także dodatkowych okoliczności faktycznych, których
ustalenie na tym etapie postępowania mogłoby mieć znaczenie dla oceny
nieważności postępowania przed Sądem drugiej instancji z powodu wydania
zaskarżonego orzeczenia z udziałem sędzi X.Y.. Uczestnik dopiero na etapie
postępowania kasacyjnego, po podjęciu przez Sąd Najwyższy z urzędu czynności
związanych z udziałem w wydaniu zaskarżonego postanowienia wyżej wymienionej
sędzi, zgłosił zarzut nieważności postępowania także z tej przyczyny, że otrzymała
ona nominację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie uchwały
Krajowej Rady Sądownictwa podjętej w kształcie osobowym i trybie
ukształtowanym ustawą nowelizującą z 8 grudnia 2017 r. Wskazał przy tym, że sam
udział w wydaniu zaskarżonego postanowienia przez tak powołanego sędziego jest
równoznaczny z wydaniem orzeczenia przez sąd niespełniający kryteriów sądu w
rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 EKPCz, co automatycznie
przesądza o nieważności postępowania przed Sądem drugiej instancji, w którym
doszło do wydania postanowienia zaskarżonego skargą kasacyjną.
Z treści uzasadnienia uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr [...]
z [...] 2018 r. wynika, że na cztery wolne stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w
II CSKP 533/24
48
Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod
poz. 323, zgłosili się: X.Y.1 - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X.Y.2 -
sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, X.Y.3 - sędzia Sądu Okręgowego w
Opolu, X.Y.4 - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X.Y.5 - sędzia Sądu
Okręgowego we Wrocławiu, X.Y.6 - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X.Y. -
sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, X.Y.7 - sędzia Sądu Okręgowego we
Wrocławiu, X.Y.8 - sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i X.Y.9 - sędzia
Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Na posiedzeniu 15 października 2018 r. zespół członków Krajowej Rady
Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które
przeanalizował, uznał je za wystarczające, przeprowadził naradę i postanowił
bezwzględną większością głosów rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa
przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie
X.Y.2 (3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”), X.Y. (3
głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) i X.Y.9 (3 głosy „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) do pełnienia urzędu na
stanowiskach sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Pozostali kandydaci nie uzyskali bezwzględnej liczby głosów: X.Y.1 (0 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”), X.Y.3 (0 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”), X.Y.4 (0 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3
głosy „wstrzymujące się”), X.Y.5 (0 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy
„wstrzymujące się”), X.Y.6 (0 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy
„wstrzymujące się”), X.Y.7 (1 głos „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące
się”) i X.Y.8 (0 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”).
Przedstawiając powyższe stanowisko zespół kierował się dyspozycją art. 35 ust. 1 i
2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko
sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę
rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się
przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie
zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty
dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz
ocenę
właściwego
zgromadzenia
ogólnego
sędziów.
II CSKP 533/24
49
W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał,
że w niniejszym postępowaniu nominacyjnym poziom poparcia Kolegium Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji
Wrocławskiej, a także uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacji nie w każdym
przypadku odzwierciedlają rzeczywisty poziom ich kwalifikacji. Na podstawie
analizy całokształtu dokumentacji zgromadzonej w tym postępowaniu
nominacyjnym zespół uznał, że wysokie, wyróżniające i odpowiadające wymogom
orzekania w sądzie apelacyjnym kwalifikacje posiadają X.Y.2, X.Y. i X.Y.9.
Pozostali uczestnicy postępowania nie wypełniają, ocenianych łącznie, kryteriów
wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP
wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu
apelacyjnego. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła natomiast, że kandydaci
biorący udział w konkursie spełniają wymagania ustawowe określone w art. 64
p.u.s.p. Rada podejmując uchwałę kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35
ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacji,
doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny ze studiów i egzaminu
zawodowego oraz wyniki głosowania Kolegium Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej. Po rozważeniu
całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że z
wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziego sądu
apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zostaną przedstawione
kandydatury: X.Y.2, X.Y., X.Y.7 i X.Y.9. Rada podzieliła stanowisko zespołu
członków odnośnie do kandydatur X.Y.2, X.Y. i X.Y.9 oraz uznała, że z wnioskiem o
powołanie zostanie przedstawiona także kandydatura X.Y.7. W protokole
z posiedzenia tej Rady przedstawiono poszczególnych kandydatów.
W szczególności w stosunku do X.Y. ur. [...] 1971 r. wskazano, że w 1995 r.
ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
[...], uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1995-1997
aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z siedzibą
Świdnicy, we wrześniu 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją
Ministra Sprawiedliwości z dniem 3 listopada 1997 r. została mianowana asesorem
II CSKP 533/24
50
sądowym w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, w którym orzekała kolejno w
Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1999 r. została powołana
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.
Orzekała w V Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Na podstawie decyzji Ministra
Sprawiedliwości od 1 czerwca 2004 r. do 30 listopada 2005 r. została delegowana
do pełnienia obowiązków sędziego w VI Wydziale Gospodarczym Sądu
Okręgowego w Świdnicy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z [...] 2005 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu
Okręgowego w Świdnicy. Orzekała nadal w VI Wydziale Gospodarczym oraz od 1
stycznia 2011 r. także w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Decyzją Prezesa Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu została delegowana do pełnienia obowiązków
sędziego w I Wydziale Cywilnym tego Sądu w październiku 2006 r. W latach 2012-
2018 na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wielokrotnie
orzekała w ramach delegacji na jednodniowych sesjach w I Wydziale Cywilnym
tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 sierpnia 2011 r. została, na
własny wniosek, przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego we
Wrocławiu, w którym orzekała w X Wydziale Gospodarczym. W 2011 r. ukończyła z
wynikiem dobrym plus studia podyplomowe w zakresie prawa własności
intelektualnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu […]
w K.. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2015 r. została, na własny
wniosek, przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Świdnicy.
Orzeka w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Z dniem 9 lipca 2018 r.
powierzono jej, na okres trzech miesięcy, funkcję wizytatora do spraw rodzinnych i
nieletnich w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. X.Y. ukończyła także z wynikiem
dobrym podyplomowe studium prawa i gospodarki europejskiej - specjalizacja
prawo europejskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu [...]. Podnosi
kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach, organizowanych między innymi
przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Wskazano także, iż ocenę jej
kwalifikacji sporządziła M. L. - sędzia wizytator do spraw cywilnych i notarialnych
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, która stwierdziła, że kandydatka jest sędzią od
prawie dziewiętnastu lat, od czerwca 2005 r. jest sędzią sądu okręgowego.
II CSKP 533/24
51
Opiniowana od czasu asesury do 30 czerwca 2015 r. orzekała w sprawach
gospodarczych. Także zdecydowana większość spraw, w których orzekała na
delegacji w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, były to sprawy gospodarcze.
Jednocześnie od prawie trzech lat kandydatka orzeka w wydziale odwoławczym, a
zatem zna specyfikę spraw rozpoznawanych w sądzie okręgowym w pierwszej
instancji, jak i specyfikę orzekania w wydziale drugiej instancji. Osiąga bardzo
dobre wyniki ilościowe, zauważalnie lepsze niż średnia w wydziale. Odnośnie do
skarg kasacyjnych oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania tych
spraw. Uzasadnienia w Wydziale Odwoławczym Sądu Okręgowego w Świdnicy
oraz w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zostały sporządzone w zasadzie
w terminie, w kilku sprawach doszło do naruszenia terminu ustawowego. Ponadto
analiza akt spraw, jak i uzasadnień zarówno oddalających apelację, uchylających
orzeczenie do ponownego rozpoznania oraz zmieniających orzeczenie nie pozwala
na wskazanie żadnych uchybień natury proceduralnej. W konkluzji opinii
stwierdzono, że X.Y. spełnia zarówno warunki formalne, jak i merytoryczne, aby
aplikować na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, a wyniki
przeprowadzonej oceny pozwalają na rekomendowanie kandydatki na to
stanowisko. Rekomendując wskazane osoby kandydatur na wolne stanowiska
sędziego sądu apelacyjnego Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami
kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. X.Y.2 posiada
doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asesora
sądowego (od października 1995 r.), sędziego sądu rejonowego (od września 1997
r.) i sędziego sądu okręgowego (od czerwca 2004 r.), a także podczas pełnienia
obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu (od 1 maja
2016 r. stała delegacja). Kandydatka wykonywanie obowiązków orzeczniczych
łączyła z pełnieniem funkcji wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych w
Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Kwalifikacje X.Y.2 zostały pozytywnie
ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie. Kandydatka uzyskała
wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
X.Y. posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku
asesora sądowego (od listopada 1997 r.), sędziego sądu rejonowego (od września
II CSKP 533/24
52
1999 r.) i sędziego sądu okręgowego (od czerwca 2005 r.), a także podczas
pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Kwalifikacje X.Y. zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora
w sporządzonej ocenie. Kandydatka uzyskała wysokie poparcie Zgromadzenia
Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej. X.Y.7 posiada doświadczenie
orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asesora sądowego (od lipca
1996 r.), sędziego sądu rejonowego (od maja 1998 r.) i sędziego sądu okręgowego
(od czerwca 2009 r.), a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w
Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu (od 1 czerwca 2017 r. stała delegacja).
Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji
administracyjnych w sądach powszechnych. X.Y.7 od października 1993 r. jest
jednocześnie zatrudniony na Uniwersytecie […], a w 2013 r. uzyskał stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Kwalifikacje
X.Y.7 zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej
ocenie. Kandydat uzyskał wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów
Apelacji Wrocławskiej. X.Y.9 posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie
pracy na stanowisku asesora sądowego (od stycznia 1989 r.), sędziego sądu
rejonowego (od września 1990 r.) i sędziego sądu okręgowego (od listopada 2002
r.), a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie
Apelacyjnym we Wrocławiu. Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych
łączył z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądach powszechnych. Obecnie
pełni funkcję wizytatora do spraw karnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Kwalifikacje Pana X.Y.9 zostały pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora
w sporządzonej ocenie. Kandydat uzyskał wysokie poparcie Zgromadzenia
Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej. Pozostali uczestnicy niniejszej
procedury nominacyjnej posiadają krótszy staż orzeczniczy od osób
przedstawionych z wnioskiem o powołanie lub nie otrzymali tak wysokiego poparcia
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
X.Y.1 posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na
stanowisku asesora sądowego (od lipca 2001 r.), sędziego sądu rejonowego (od
sierpnia 2003 r.) i sędziego sądu okręgowego (od maja 2012 r.), a także podczas
pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
II CSKP 533/24
53
Wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji
administracyjnych w sądach powszechnych. Kwalifikacje X.Y.1 zostały pozytywnie
ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie. Kandydat uzyskał
wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Jednak wynik uzyskany przez X.Y. podczas głosowania na posiedzeniu
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej w zakresie głosów
„za” jest tylko o dwa głosy niższy od wyniku uzyskanego przez tego kandydata.
X.Y. posiada natomiast dłuższy staż orzeczniczy o 3,5 roku.
X.Y.3 posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na
stanowisku asesora sądowego (od czerwca 2001 r.), sędziego sądu rejonowego
(od sierpnia 2003 r.) i sędziego sądu okręgowego (od maja 2013 r.), a także
podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym we
Wrocławiu. Kandydat wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem
funkcji administracyjnych w sądach powszechnych. Kwalifikacje X.Y.3 zostały
pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie. Uzyskał on
jednak niższe od osób wskazanych z wnioskiem o powołanie poparcie
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej oraz posiada krótszy
staż orzeczniczy.
X.Y.4 posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na
stanowisku asesora sądowego (od stycznia 1999 r.), sędziego sądu rejonowego
(od marca 2001 r.) i sędziego sądu okręgowego (od marca 2009 r.), a także
podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym we
Wrocławiu. Wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji
administracyjnych w sądach powszechnych. Kwalifikacje Pana X.Y.4 zostały
pozytywnie ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie. Kandydat
ten uzyskał niższe od osób wskazanych z wnioskiem o powołanie poparcie
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej oraz posiada krótszy
staż orzeczniczy.
X.Y.5 posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na
stanowisku asesora sądowego (od stycznia 1998 r.), sędziego sądu rejonowego
(od lutego 2000 r.) i sędziego sądu okręgowego (od stycznia 2010 r.),
II CSKP 533/24
54
a także podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu. Wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączył z pełnieniem funkcji
administracyjnych w sądach powszechnych. Kwalifikacje X.Y.5 zostały pozytywnie
ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie. Uzyskał on niższe od
osób wskazanych z wnioskiem o powołanie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli
Sędziów Apelacji Wrocławskiej oraz posiada krótszy staż orzeczniczy.
X.Y.6 posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na
stanowisku asesora sądowego (od listopada 1999 r.), sędziego sądu rejonowego
(od stycznia 2002 r.) i sędziego sądu okręgowego (od maja 2012 r.), a także
podczas pełnienia obowiązków w ramach delegacji w Sądzie Apelacyjnym we
Wrocławiu. Wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączyła z pełnieniem funkcji
administracyjnych w sądach powszechnych. Kwalifikacje X.Y.6 zostały pozytywnie
ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie. Kandydatka ta
uzyskała niższe od osób wskazanych z wnioskiem o powołanie poparcie
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej oraz posiada krótszy
staż orzeczniczy.
X.Y.8 posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pracy na
stanowisku asesora sądowego (od czerwca 2001 r.), sędziego sądu rejonowego
(od grudnia 2003 r.) i sędziego sądu okręgowego (od marca 2015 r.). Kandydatka
wykonywanie obowiązków orzeczniczych łączyła z pełnieniem funkcji
administracyjnych w sądach powszechnych. Kwalifikacje X.Y.8 zostały pozytywnie
ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie. Uzyskała ona niższe
od osób wskazanych z wnioskiem o powołanie poparcie Zgromadzenia
Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej oraz posiada krótszy staż
orzeczniczy.
Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze dotychczasowe
doświadczenie zawodowe kandydatów, uzyskane przez nich oceny kwalifikacyjne,
wyniki głosowania w trakcie posiedzenia Kolegium Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej oraz
wszechstronnie analizując całą dotyczącą ich kandydatur dokumentację, w tym
załączone do kart zgłoszenia opinie służbowe, jak również informacje dotyczące
II CSKP 533/24
55
podnoszenia przez nich kwalifikacji, między innymi przez udział w szkoleniach
zawodowych i ukończenie studiów podyplomowych, uznała, że kandydaci, którzy
nie zostali przedstawieni Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem
o powołanie, na podstawie zgromadzonych i ocenionych łącznie materiałów
sprawy, nie wypełniają w stopniu wyższym niż X.Y.2, X.Y., X.Y.7 i X.Y.9,
ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
o KRS.
Krajowa Rada Sądownictwa brała pod uwagę oceny uzyskane przez
kandydatów na dyplomie wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminu
zawodowego. X.Y.1 uzyskał ocenę dobrą na dyplomie ukończenia wyższych
studiów prawniczych i z wynikiem bardzo dobrym złożył egzamin sędziowski. X.Y.2
uzyskała ocenę dostateczną na dyplomie ukończenia wyższych studiów
prawniczych i z wynikiem dobrym złożyła egzamin sędziowski. X.Y.3 uzyskał ocenę
bardzo dobrą na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych i z wynikiem
bardzo dobrym złożył egzamin sędziowski. X.Y.4 uzyskał ocenę bardzo dobrą na
dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych i z wynikiem bardzo dobrym
złożył egzamin sędziowski. X.Y.5 uzyskał ocenę bardzo dobrą na dyplomie
ukończenia wyższych studiów prawniczych i z wynikiem bardzo dobrym złożył
egzamin sędziowski. X.Y.6 uzyskała ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia
wyższych studiów prawniczych i z wynikiem celującym złożyła egzamin sędziowski.
X.Y. uzyskała ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia wyższych studiów
prawniczych i z wynikiem dobrym złożyła egzamin sędziowski. X.Y.7 uzyskał ocenę
bardzo dobrą na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych i z wynikiem
bardzo dobrym złożył egzamin sędziowski. X.Y.8 uzyskała ocenę bardzo dobrą na
dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych i z wynikiem bardzo dobrym
złożyła egzamin sędziowski. X.Y.9 uzyskał ocenę bardzo dobrą na dyplomie
ukończenia wyższych studiów prawniczych i z wynikiem bardzo dobrym złożył
egzamin sędziowski. Krajowa Rada Sądownictwa uznała jednak, że w świetle
wieloletniego doświadczenia zawodowego kandydatów oraz ich wiedzy prawniczej
oceny uzyskane przez nich na dyplomie wyższych studiów prawniczych i z
egzaminu sędziowskiego nie mogą stanowić w tym postępowaniu nominacyjnym
kryterium samodzielnie rozstrzygającego o jego wyniku.
II CSKP 533/24
56
Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie Kolegium Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji
Wrocławskiej. Kolegium Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na posiedzeniu
15 czerwca 2018 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało wszystkich uczestników
niniejszej procedury nominacyjnej. Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli
Sędziów Apelacji Wrocławskiej 20 czerwca 2018 r. kandydaci otrzymali
odpowiednio: X.Y.1 - 50 głosów „za”, 16 głosów „przeciw”, 17 głosów
„wstrzymujących się”, X.Y.2 - 63 głosy „za”, 18 głosów „przeciw”, 11 głosów
„wstrzymujących się”, X.Y.3 - 33 głosy „za”, 38 głosów „przeciw”, 20 głosów
„wstrzymujących się”, X.Y.4 - 39 głosów „za”, 37 głosów „przeciw”, 15 głosów
„wstrzymujących się”, X.Y.5 - 24 głosy „za”, 36 głosów „przeciw”, 30 głosów
„wstrzymujących się”, X.Y.6 - 30 głosów „za”, 43 głosy „przeciw”, 17 głosów
„wstrzymujących się”, X.Y. - 48 głosów „za”, 31 głosów „przeciw”, 13 głosów
„wstrzymujących się”, X.Y.7 - 75 głosów „za”, 12 głosów „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące się”, X.Y.8 - 12 głosów „za”, 57 głosów „przeciw”, 22 głosy
„wstrzymujące się” i X.Y.9 - 73 głosy „za”, 13 głosów „przeciw”, 6 głosów
„wstrzymujących się”. Jak wynika z powyższego na posiedzeniu Zgromadzenia
Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej X.Y.2, X.Y.7 i X.Y.9 uzyskali
najwyższy wynik głosowania w zakresie głosów „za”. Wynik uzyskany przez X.Y.
jest zaś tylko o dwa głosy niższy od wyniku uzyskanego przez Pana X.Y.1, co w
ocenie Rady nie różnicuje tych kandydatur w stopniu mogącym zadecydować o
wyniku niniejszego postępowania nominacyjnego na niekorzyść X.Y., z uwagi na
wcześniej wskazane okoliczności. W uzasadnieniu uchwały wskazano także wynik
głosowania w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa [...] 2018 r. Na
kandydaturę X.Y.1 oddano 1 głos „za”, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 16
głosów „wstrzymujących się”, na X.Y.2 oddano 17 głosów „za”, nie oddano głosów
„przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, na X.Y.3 oddano 2 głosy „za”, nie oddano
głosów „przeciw”, oddano 16 głosów „wstrzymujących się”, na X.Y.4 nie oddano
głosów „za”, oddano 1 głos „przeciw” i 17 głosów „wstrzymujących się”, na X.Y.5
nie oddano głosów „za” i głosów „przeciw”, oddano 18 głosów „wstrzymujących się”,
na X.Y.6 nie oddano głosów „za” i głosów „przeciw”, oddano 18 głosów
„wstrzymujących się”, na X.Y. oddano 17 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”,
II CSKP 533/24
57
oddano 1 głos „wstrzymujący się”, na X.Y.7 oddano 9 głosów „za”, nie oddano
głosów „przeciw”, oddano 9 głosów „wstrzymujących się”, na X.Y.8 nie oddano
głosów „za” i głosów „przeciw”, oddano 18 głosów „wstrzymujących się” i na X.Y.9
oddano 18 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
Bezwzględną większość głosów uzyskali: X.Y.2, X.Y. i X.Y.9.
W związku z tym, że liczba kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną
większość, była mniejsza niż liczba wolnych stanowisk, przeprowadzono ponowne
głosowanie, z udziałem tych kandydatów, na których oddano największą liczbę
głosów „za”, w którym rozpatrzono kandydatury w liczbie wolnych stanowisk
sędziowskich powiększonej o jedną osobę lub powiększonej o liczbę kandydatów
mających taką samą liczbę głosów co ta osoba. Podczas ponownego głosowania
na kandydaturę X.Y.3 nie oddano głosów „za” i głosów „przeciw”, oddano 18
głosów „wstrzymujących się”, a na X.Y.7 oddano 11 głosów „za”, nie oddano
głosów „przeciw”, oddano 7 głosów „wstrzymujących się”. Wymaganą bezwzględną
większość głosów uzyskał X.Y.7.
Oceniając wyżej powołane okoliczności Sąd Najwyższy uwzględnił, że
zarówno rozpoczęcie procedury konkursowej na wolne stanowiska sędziego sądu
apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu – z chwilą publikacji
w Monitorze Polskim Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z 13 marca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
(23 marca 2018 r.), jak również zgłoszenie się przez sędzi X.Y. do udziału w tym
konkursie, podjęcie uchwały Nr [...] ([...] 2018 r.), wydanie postanowienia
Prezydenta RP o powołaniu na urząd sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
([…] 2019 r.) i wreszcie wręczenie nominacji przez Prezydenta RP ([…] 2019 r.)
nastąpiły przed podjęciem przez Sąd Najwyższy uchwały składu połączonych Izb
Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA
I-4110-1/20, jak również przed wydaniem, powołanych wcześniej w uzasadnieniu
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka, w których wskazano na wady postępowań nominacyjnych na
urząd sędziego w Sądzie Najwyższym i w sądach powszechnych ukształtowanych
przepisami ustawy nowelizującej z 8 grudnia 2017 r., jak również na konsekwencje
prawne dla stron postępowań sądowych wydanych orzeczeń sądowych przez
II CSKP 533/24
58
sędziów, którzy uzyskali nominacje sędziowskie, w tym do sądów wyższych
instancji, w ramach tych konkursów na wolne stanowiska sędziowskie. Sędzia X.Y.
nie znała więc ocen prawnych Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszących się do
skutków udziału w ułomnej w procedurze nominacyjnej na urząd sędziego sądu
powszechnego ukształtowanej przepisami ustawy nowelizującej z 8 grudnia 2017 r.
Osłabia to obiektywnie usprawiedliwiony zarzut, że konkurs dotyczył obsady
stanowiska sędziego w Sądzie Apelacyjnym, a więc w sądzie najwyższej instancji w
strukturze sądownictwa powszechnego.
Analiza przebiegu samego konkursu zakończonego uchwałą Krajowej Rady
Sądownictwa nr [...] z [...] 2018 r. również nie wskazuje, aby doszło w nim do
nieprawidłowości świadczących o tym, że na wyniku tego konkursu zaważyły inne
niż merytoryczne czynniki wskazane w protokole posiedzenia Krajowej Rady
Sądownictwa. Należy też podkreślić, że w tym konkursie uczestniczyły w pełnym
zakresie organy samorządu sędziowskiego, co dopiero później zostało bardzo
ograniczone przez ustawodawcę albo przez faktyczną odmowę udziału w
konkursach organów samorządu sędziowskiego. Co istotne, wynik konkursu przed
Krajową Radą Sądownictwa uwzględniał także wyniki poparcia uczestniczących w
nim kandydatów osiągnięte przed gremiami sędziowskimi. Nie budzi także
zastrzeżeń okres dzielący uzyskanie nominacji przez X.Y. na urząd sędziego Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu od otrzymania poprzedniej nominacji na urząd
sędziego Sądu Okręgowego. Jej udział w konkursie był także poprzedzony
delegowaniem sędzi do orzekania w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, a poziom
jej pracy z uwzględnieniem także pracy na delegacji był przedmiotem merytorycznej
oceny sędziego wizytatora Sądu Apelacyjnego. Sądowi Najwyższemu nie są też
znane z urzędu żadne inne fakty świadczące o tym, że na wynik procedury
nominacyjnej, w której wzięła udział sędzia X.Y., miały wpływ inne,
pozamerytoryczne czynniki, jak np. osobiste relacje sędzi z członkami Krajowej
Rady Sądownictwa albo publiczne popieranie niekonstytucyjnych zmian w
wymiarze sprawiedliwości. Z dużym więc prawdopodobieństwem można przyjąć
hipotezę, że sędzia X.Y. miała obiektywną szansę uzyskania rekomendacji do
pełnienia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego także wówczas, gdyby wzięła udział
II CSKP 533/24
59
w procedurze nominacyjnej wolnej od wskazanych wcześniej wad i przed
prawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa.
Sąd Najwyższy uwzględnił także cywilny charakter sprawy, która z uwagi na
swój przedmiot, bardzo istotny dla stron tego postępowania, nie była na tyle istotnie
doniosła dla organów władzy ustawodawczej bądź wykonawczej, aby przyjąć
istnienie ryzyka wywierania nieformalnego nacisku na skład orzekający w sprawie
przez przedstawicieli wyżej wymienionych władz lub kierowania się przez skład
orzekający Sądu drugiej instancji innymi niż merytorycznymi przesłankami,
wskazanymi w uzasadnieniu wydanego przez ten Sąd orzeczenia, przy
rozstrzyganiu o zasadności wniesionego zażalenia na postanowienie Sądu
pierwszej instancji. Bezstronność składu orzekającego Sądu drugiej instancji nie
budziła też wątpliwości u stron postępowania, skoro żadna z nich nie złożyła
wniosku o wyłączenie sędzi X.Y. od rozpoznania sprawy ani też nie podniosła na
etapie postępowania zażaleniowego zastrzeżenia co do prawidłowości obsady tego
Sądu. Również w skardze kasacyjnej skarżący nie podniósł żadnego zarzutu
opartego na powołaniu wyżej wymienionej sędzi do Sądu Apelacyjnego w wadliwej
procedurze konkursowej. Brak aktywności stron postępowania sądowego w
zakresie kwestionowania prawidłowości obsady składu osobowego sądu drugiej
instancji wylosowanego do rozpoznania danej sprawy (tu zażalenia) ze względu na
okoliczności powołania poszczególnych sędziów jest istotną okolicznością mającą
wpływ na ostateczną ocenę czy skład sądu spełniał minimalne standardy
niezawisłości i niezależności w stopniu wyłączających możliwość stwierdzenia
nieważności postępowania. Wyżej wskazane okoliczności rozpatrywane łącznie
uzasadniały wniosek, że ten minimalny standard niezależności i niezawisłości sądu,
który wydał postanowienie zaskarżone skargą kasacyjną, został zachowany, co
oznacza, że postępowanie przed Sądem drugiej instancji nie było dotknięte
nieważnością. Podkreślić należy, że wyżej dokonana ocena ma znaczenie tylko dla
rozpoznawanej sprawy. Nie sanuje ona wadliwości nominacji uzyskanej w
omawianych warunkach, co należy do zadań ustawodawcy. Nie można bowiem
pominąć, że w wadliwych procedurach nominacyjnych na wolne stanowiska
sędziowskie w sądach nie wzięło udziału wielu sędziów sądów powszechnych oraz
osób z innych profesji prawniczych, którzy mimo posiadania równie wysokich
II CSKP 533/24
60
kwalifikacji zawodowych i wieloletniego stażu pracy w sądach albo posiadania
wysokich kwalifikacji naukowych, czy też nabytego doświadczenia przy
wykonywaniu zawodu adwokata lub radcy prawnego, powstrzymali się od udziału
w tych ułomnych procedurach konkursowych.
Odnosząc się do pozostałych zarzutów skargi kasacyjnej należy odnieść się
na wstępie do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1, art. 397 § 3 i art.
11481 § 1 k.p.c., w ramach którego skarżący zarzucił rażąco wadliwą konstrukcję
uzasadnienia zaskarżonego kasacyjnie postanowienia, z którego wprawdzie
wynika, że przepisy art. 11 ust. 8, art. 40 i art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003
wykluczają sprzeciwienie się uznaniu orzeczenia nakazującego powrót dziecka,
które uzyskało zaświadczenie, z drugiej natomiast strony Sąd przedstawia
niespójne i wewnętrznie sprzeczne argumenty przemawiające, jego zdaniem, za
odmową uznania orzeczenia, pomijając przy tym rozpoznanie części zarzutów
zażalenia dotyczących niezwrócenia wniosku dotkniętego brakami formalnymi,
wobec czego uzasadnienie nie pozwala stwierdzić, z jakich konkretnie przyczyn
zażalenie podlegało oddaleniu, a orzeczenie jako całość nie poddaje się kontroli
kasacyjnej. Analiza treści uzasadnienia tego zarzutu uzasadnia wniosek, że opiera
się on na treści przepisu art. 328 § 2 k.p.c. w wersji nieobowiązującej już w chwili
orzekania przez Sąd drugiej instancji. Przepis ten nie regulował już elementów jakie
powinien zawierać wyrok sądu pierwszej instancji i odpowiednio w związku
z powołanymi w treści zarzutu przepisami art. 391 § 1, at. 397 § 3 i art. 11481 § 1
k.p.c. postanowienie sądu drugiej instancji wydane w wyniku rozpoznania zażalenia
na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie wniosku o nieuznanie
orzeczenia sądu zagranicznego. Zaskarżone skargą kasacyjną orzeczenie Sądu
drugiej instancji zapadło 22 kwietnia 2023 r. na skutek zażalenia wniesionego od
postanowienia Sądu pierwszej instancji wydanego 22 września 2022 r. na skutek
wniosku złożonego przez wnioskodawczynię 6 czerwca 2022 r. Z całą więc
pewnością przez cały okres trwania postępowania przed sądami obu instancji miały
zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu
uwzględniającym jego nowelizację dokonaną ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469 ze zm.
– dalej: „ustawa nowelizująca z 4 lipca 2019 r.”). Zgodnie z treścią art. 328 k.p.c.
II CSKP 533/24
61
- nadaną mu przez art. 1 pkt 109 ustawy nowelizującej z 4 lipca 2019 r. z dniem
7 listopada 2019 r. - pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek
strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od
dnia ogłoszenia wyroku (§ 1). W przypadkach, gdy wyrok doręcza się z urzędu,
termin, o którym mowa w § 1, liczy się od dnia doręczenia wyroku (§ 2). We
wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku
czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć (§ 3).
Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty
brakami, których nie usunięto mimo wezwania (§ 4). Artykuł 328 § 2 k.p.c. w wyżej
powołanym brzmieniu wszedł w życie z dniem 7 listopada 2019 r. i miał
zastosowanie w sprawie. Przed zmianą tego przepisu z dniem 7 listopada 2019 r.
art. 328 § 2 k.p.c. stanowił, że uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie
podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd
uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których
innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie
podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Ustawą nowelizującą
z 4 lipca 2019 r. (art. 1 pkt 108) dotychczasowa treść przepisu art. 328 § 2 k.p.c.
została ujęta w art. 3271 § 1 k.p.c., zgodnie z którym uzasadnienie wyroku powinno
zawierać: 1) wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej ustalenie
faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn,
dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej;
2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
Przepis ujęty w art. 328 § 2 k.p.c., w okresie jego obowiązywania przed jego
zmianą dokonaną ustawą nowelizującą z 4 lipca 2019 r., miał poprzez art. 391 § 1
k.p.c. odpowiednie zastosowanie także do uzasadnień wyroków sądu drugiej
instancji wobec braku przepisu szczególnego regulującego elementy uzasadnienia
wyroku sądu drugiej instancji, a także odpowiednio poprzez art. 397 § 3 k.p.c. do
uzasadnień postanowień wydanych przez sąd drugiej instancji w wyniku
rozpoznania zażalenia. W tym zakresie stan prawny z dniem 7 listopada 2019 r. też
uległ zmianie, gdyż ustawodawca mocą art. 1 pkt 136 ustawy nowelizującej
z 4 lipca 2019 r. znowelizował treść art. 387 k.p.c. W szczególności zgodnie z § 21
tego artykułu, w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji: 1) wskazanie
II CSKP 533/24
62
podstawy faktycznej rozstrzygnięcia może ograniczyć się do stwierdzenia, że sąd
drugiej instancji przyjął za własne ustalenia sądu pierwszej instancji, chyba że sąd
drugiej instancji zmienił lub uzupełnił te ustalenia; jeżeli sąd drugiej instancji
przeprowadził postępowanie dowodowe lub odmiennie ocenił dowody
przeprowadzone przed sądem pierwszej instancji, uzasadnienie powinno także
zawierać ustalenie faktów, które sąd drugiej instancji uznał za udowodnione,
dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił
wiarygodności i mocy dowodowej; 2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku
z przytoczeniem przepisów prawa powinno objąć ocenę poszczególnych zarzutów
apelacyjnych, a poza tym może ograniczyć się do stwierdzenia, że sąd drugiej
instancji przyjął za własne oceny sądu pierwszej instancji. Ponieważ rozważany
wyżej zarzut skargi kasacyjnej odnosi się do art. 328 § 2 k.p.c. w brzmieniu,
nieobowiązującym już w chwili orzekania przez Sąd drugiej instancji i który nie miał
w ogóle zastosowania do uzasadnienia wydanego przez ten Sąd postanowienia
według przepisów temporalnych zawartych w ustawie nowelizującej z 4 lipca
2019 r. uznać należy go za niezasadny. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę
kasacyjną, zgodnie z art. 39811 § 1 k.p.c. m.in. w granicach podstaw kasacyjnych.
Nie może więc z urzędu rozważyć naruszenia innych właściwych przepisów
w miejsce przepisów błędnie podanych przez skarżącego w skardze kasacyjnej.
W skardze kasacyjnej podniesiono naruszenie art. 378 § 1 w zw. z art. 397 §
3 i art. 11481 § 1 k.p.c., poprzez zaniechanie rozpoznania zażalenia w jego
granicach, które polegało na całkowitym pominięciu rozpatrzenia przed wydaniem
zaskarżonego kasacyjnie orzeczenia zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej
instancji przepisu art. 130 § 2 k.p.c., art. 51a § 1 p.u.s.p., a także nieuwzględnienie
z urzędu występującej ab initio nieważności postępowania, wywołanej
niedopuszczalnością drogi sądowej w sprawie. Sąd drugiej instancji rzeczywiście
nie odniósł się w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia do zarzutów
zażalenia, w których podniesiono naruszenie przez Sąd pierwszej instancji
przepisów art. 130 § 2 k.p.c. oraz art. 51a § 1 p.u.s.p. Brak odniesienia się
w uzasadnieniu orzeczenia do zarzutów zażalenia (podobnie apelacji) nie musi być
jednak równoznaczne z rzeczywistym pominięciem rozważenia przez Sąd drugiej
instancji podniesionego zarzutu, a który jedynie został uznany przez Sąd drugiej
II CSKP 533/24
63
instancji za bezzasadny, o czym świadczy ostateczny wynik postępowania przed
tym Sądem. Skoro Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie uczestnika wniesione na
postanowienie Sądu pierwszej instancji oznacza to, że uznał za niezasadny zarzut
naruszenia art. 130 § 2 k.p.c. W związku z tym należy odwołać się do utrwalonego
stanowiska wyrażonego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, że zastosowanie
rygoru zwrotu pozwu (odpowiednio wniosku) inicjującego postępowanie sądowe
jest możliwe dopóki, dopóty nie zostanie nadany sprawie bieg, a braki pozwu
(wniosku) – w tym polegające na niezałączeniu odpowiednich do przedmiotu
postępowania dokumentów - nie zostaną uzupełnione w toku postępowania. Nie
budzi zaś wątpliwości, że w chwili orzekania przez Sąd pierwszej instancji
dysponował on wszystkimi dokumentami niezbędnymi do merytorycznej oceny
zasadności wniosku złożonego przez wnioskodawczynię. Odnośnie natomiast do
braku odniesienia się w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia do zarzutu
zażalenia naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 51a § 1 p.u.s.p., to z treści
całego uzasadnienia tego orzeczenia i przyjętej w nim wykładni art. 67 Umowy
o wystąpieniu przy uwzględnieniu uregulowań rozporządzenia nr 2201/2003 wynika
przyczyna, z powodu której za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy i zastosowania
szczególnego mechanizmu uznawania i wykonalności przewidzianego w art. 11 ust.
8 w zw. z art. 40-42 ww. rozporządzenia uznano badanie uregulowań prawa
Wielkiej Brytanii (na podstawie zastosowania reguły odstępstwa), na podstawie
których wydano postanowienie z 18 stycznia 2022 r., co do którego zostało wydane
28 stycznia 2022 r. świadectwo, o którym mowa w art. 42 ust. 1 tego
rozporządzenia. Zasadność tego stanowiska, jak również zasadność stanowiska
Sądu drugiej instancji co do braku podstaw do odrzucenia wniosku – co zarzucono
również w ramach wyżej rozważanego zarzutu – będzie przedmiotem dalszej oceny
prawnej Sądu Najwyższego.
W skardze kasacyjnej zarzucono błędne zastosowanie art. 67 ust. 1 Umowy
o wystąpieniu i art. 19 rozporządzenia nr 2201/2003 w zw. z art. 100 ust. 2
rozporządzenia nr 2019/1111, które wynikło z nietrafnego uznania przez Sąd
drugiej instancji, iż w sprawie powinien znaleźć zastosowanie art. 19
rozporządzenia nr 2201/2003, dotyczący wykonywania jurysdykcji przez sądy
państw członkowskich, przed którymi zawisły spory dotyczące odpowiedzialności
II CSKP 533/24
64
rodzicielskiej odnoszącej się do tego samego dziecka, o to samo roszczenie
między tymi samymi stronami, gdy tymczasem w sprawie powinien mieć
zastosowanie art. 67 ust. 2 Umowy o wystąpieniu oraz wskazane w nim przepisy
rozporządzenia nr 2201/2003, w tym art. 11 ust. 8 i art. 42 tegoż rozporządzenia.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 Umowy o wystąpieniu, w Zjednoczonym Królestwie,
jak również w państwach członkowskich w sytuacjach obejmujących Zjednoczone
Królestwo, w odniesieniu do postępowań sądowych wszczętych przed
zakończeniem okresu przejściowego oraz w odniesieniu do postępowań lub spraw
pozostających w związku z takim postępowaniem sądowym zgodnie z (…) art. 19
rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 (…) zastosowanie mają następujące akty lub
przepisy: (…) c) przepisy dotyczące jurysdykcji zawarte w rozporządzeniu (WE)
nr 2201/2003. Według zaś art. 100 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/1111 – niniejsze
rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do postępowań wszczętych,
dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych
i porozumień zarejestrowanych nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2022 r. Artykuł 100
ust. 2 stanowi, że rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 stosuje się nadal do orzeczeń
wydanych w postępowaniach wszczętych, dokumentów urzędowych formalnie
sporządzonych lub zarejestrowanych oraz porozumień, które stały się wykonalne
w państwie członkowskim, w którym zostały one zawarte przed dniem 1 sierpnia
2022 r., i które wchodzą w zakres stosowania tego rozporządzenia. Artykuł 19 ust.
1 rozporządzenia nr 2201/2003 dotyczy zawisłości spraw o rozwód, separację albo
unieważnienia małżeństwa między tymi samymi stronami w razie wniesienia
pozwów lub wniosków w tych sprawach do sądów różnych państw. Natomiast art.
19 ust. 2 rozporządzenia odnosi się do spraw o odpowiedzialności rodzicielskiej
(o których mowa w art. 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 lit. b i art. 2 pkt 7 i 10), co obejmuje
m.in. sprawy pieczy nad dzieckiem i prawa do osobistej styczności z dzieckiem
oraz zasad ustalenia jurysdykcji sądów w tych sprawach, jeżeli pozwy lub wnioski
w tym przedmiocie w odniesieniu do tego samego dziecka i na tej samej podstawie
roszczenia zostały wniesione do sądów różnych państw członkowskich.
W rozpoznanej sprawie zbędne było dokonywanie ocen z perspektywy
ww. przepisów, gdyż wniosek nie obejmował orzeczenia sądu Wielkiej Brytanii
wydanego w warunkach zawisłości sprawy. Jak sam zresztą przyjął Sąd Apelacyjny
II CSKP 533/24
65
w ustalonym stanie faktycznym nie ustalono, aby doszło do wydania orzeczeń
w warunkach określonych w art. 19 rozporządzenia nr 2201/2003, a więc
w odniesieniu do sporów, które zawisły w jednym czasie przed sądami
i w odniesieniu do postępowań zależnych. Dodał nawet, że w postępowaniach
uregulowanych w następstwie uprowadzenia małoletniego, toczących się przed
sądami różnych państw orzeczenia nie są wydawane w warunkach zawisłości
poprzedniego postępowania. Postępowania te zostały tak uregulowane, iż do
wydania konkurencyjnych orzeczeń, co do zasady nie może dojść, a kolejne etapy
rozstrzygania o odpowiedzialności rodzicielskiej mają na siebie wpływ jedynie
wtedy, gdy strony zainicjują kolejne postępowania przed kolejnymi sądami
posiadającymi jurysdykcję. Skutkiem prawnym tej oceny było jednak to, że Sąd
drugiej instancji uznał, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1
Umowy o wystąpieniu, czego nie kwestionuje strona skarżąca, według której ocena
żądania wnioskodawczyni powinna być przeprowadzona jedynie przez pryzmat
normy wyrażonej w art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu. W tym kontekście
należy dostrzec, że Sąd drugiej instancji także powołał ten przepis i zaaprobował
ocenę Sądu pierwszej instancji, który przyjął, że brak było podstaw zastosowania
szczególnego mechanizmu uznawania i wykonywania orzeczenia wydanego przez
sąd Wielkiej Brytanii na podstawie uregulowania zawartego w art. 11 ust. 8 w zw.
z art. 40-42 rozporządzenia nr 2201/2003 z uwagi na przepis art. 67 ust. 2 lit. b)
Umowy o wystąpieniu z tej przyczyny, że orzeczenie to zostało wydane przez ten
sąd już po upływie okresu przejściowego (po 31 grudnia 2000 r.).
W skardze kasacyjnej podniesiono także, iż Sąd drugiej instancji dokonał
błędnej wykładni art. 11 ust. 8 w zw. z art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003 w zw.
z art. 100 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/1111 i w zw. z art. 67 ust. 2 Umowy
o wystąpieniu błędnie przyjmując, że przepisy rozporządzenia nr 2201/2003 należy
odczytywać przez pryzmat zmian wprowadzonych przez przepisy rozporządzenia
nr 2019/1111. Zgodnie bowiem z powołanym już wcześniej art. 100 ust. 2
rozporządzenia nr 2019/1111, rozporządzenie nr 2201/2003 stosuje się nadal do
orzeczeń wydanych w postępowaniach wszczętych, dokumentów urzędowych
formalnie sporządzonych i zrejestrowanych oraz porozumień, które stały się
II CSKP 533/24
66
wykonalne w państwie członkowskim, w którym zostały one zawarte przed dniem 1
sierpnia 2022 r. i które wchodzą w zakres stosowania tego rozporządzenia.
Odnosząc się do tego zarzutu należy mieć na względzie, że wystąpienie
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało co do zasady, że tylko w okresie
przejściowym miały do niej zastosowanie wskazane w Umowie o wystąpieniu akty
prawne Unii Europejskiej, w tym więc rozporządzenie nr 2201/2003 wskazane
w art. 67 ust. 2 Umowy o wystąpieniu, nie zaś przyszłe regulacje zawarte w aktach
Unii Europejskiej powstałych już po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. W myśl art. 6 ust. 1 Umowy o wystąpieniu, z wyjątkiem części
czwartej i piątej, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszystkie odniesienia
w niniejszej Umowie do prawa Unii traktuje się jako odniesienia do prawa Unii
z uwzględnieniem zmian oraz przepisów zastępujących, mającego zastosowanie
w ostatnim dniu okresu przejściowego. Według zaś art. 6 ust. 2 Umowy
o wystąpieniu, w przypadku odniesień w niniejszej Umowie do aktów Unii lub ich
przepisów, w stosownych przypadkach odniesienie takie traktuje się jako
odniesienie do prawa Unii lub jego przepisów, które choć zostały zastąpione aktem,
do którego zawarto odniesienie, nadal mają zastosowanie zgodnie z tym aktem.
Rozporządzenie nr 2201/2003 zostało zastąpione rozporządzeniem 2019/1111,
które wprawdzie obowiązywało od dnia 22 lipca 2019 r., to co do zasady – poza
wyjątkiem art. 92, 93 i 103 – weszło w życie od dnia 1 sierpnia 2022 r. (art. 105 ust.
1 i 2 ww. rozporządzenia).
Uwzględnienie przez Sąd drugiej instancji wejścia w życie rozporządzenia
nr 2019/1111 – po nadaniu orzeczeniu o powrocie dziecka wydanego na podstawie
art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003 zaświadczenia przewidzianego w art. 42
tego rozporządzenia - nie miało jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy
w aspekcie skutków, jakie wywołało wystawienie przez sąd Wielkiej Brytanii
ww. zaświadczenia, skoro ostatecznie Sąd Apelacyjny odwołał się do wykładni tych
przepisów dokonanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w okresie
poprzedzającym wejście w życie rozporządzenia nr 2019/1111, którego przepisy
– jak zaznaczył Sąd drugiej instancji – uwzględniały dorobek orzeczniczy tego
Trybunału odnoszący się do postępowania, o którym mowa w art. 11
II CSKP 533/24
67
rozporządzenia nr 2201/2003 (obecnie w art. 29 rozporządzenia 2019/1111)
i jedynie doprecyzowały te zasady.
Odniesienie się do pozostałych zarzutów wypełniających podstawy skargi
kasacyjnej wymaga na wstępie określenia relacji pomiędzy przepisami
rozporządzenia nr 2201/2003 (Bruksela II-bis) a Konwencją haską z 1980 r.
w oderwaniu od szczególnych uregulowań zawartych w Umowie o wystąpieniu.
W art. 12 Konwencji haskiej z 1980 r. określono zasadę, że jeżeli dziecko zostało
bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane w rozumieniu artykułu 3, a w chwili
wpłynięcia wniosku do władzy sądowej lub administracyjnej Umawiającego się
Państwa, w którym znajduje się dziecko, upłynął okres krótszy niż jeden rok od dnia
uprowadzenia lub zatrzymania, zainteresowana władza zarządza niezwłoczne
wydanie dziecka. W myśl tego przepisu władza sądowa lub administracyjna
powinna również zarządzić wydanie dziecka, nawet po upływie jednego roku,
o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że zostało ustalone, że dziecko
przystosowało się już do swego nowego środowiska. Od tej zasady w art. 13
przewidziano istotny wyjątek, zgodnie z którym bez względu na postanowienia
artykułu poprzedzającego władza sądowa lub administracyjna państwa wezwanego
nie jest obowiązana zarządzić wydanie dziecka, jeżeli osoba, instytucja lub
organizacja sprzeciwiająca się wydaniu dziecka wykaże m.in., że: istnieje poważne
ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo
w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia (pkt b). Władza
sądowa lub administracyjna może również odmówić zarządzenia powrotu dziecka,
jeżeli stwierdzi, że dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek
i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii.
Rozporządzenie nr 2201/2003 zawiera przepisy określające jej relacje do
przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. Dotyczy to także sytuacji, która miała
miejsce w sprawie, w której sąd państwa członkowskiego, do którego zostało
bezprawnie uprowadzone dziecko (tu dzieci), wydał orzeczenie odmawiające
zarządzenia jego powrotu do państwa, w którym dziecko miało zwykły pobyt przed
jego uprowadzeniem. W szczególności w pkt 17 preambuły ww. rozporządzenia
wskazano, że w przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka
powinno się niezwłocznie zarządzić jego powrót; w tym celu nadal powinna mieć
II CSKP 533/24
68
zastosowanie konwencja haska z 1980 r., którą uzupełniają przepisy niniejszego
rozporządzenia, w szczególności jej art. 11. Sądy państwa członkowskiego, do
którego dziecko zostało bezprawnie uprowadzone lub w którym zostało bezprawnie
zatrzymane, powinny mieć w szczególnych, należycie uzasadnionych przypadkach
możliwość sprzeciwienia się jego powrotowi. Powinno być jednak możliwe
zastąpienie takiego orzeczenia przez późniejsze orzeczenie sądu państwa
członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt przed bezprawnym
uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Jeżeli takie orzeczenie wymaga powrotu
dziecka, powrót powinien nastąpić bez potrzeby przeprowadzenia szczególnego
postępowania w sprawie uznania i wykonania tego orzeczenia w państwie
członkowskim, do którego dziecko zostało bezprawnie uprowadzone. Punkt 18
preambuły stanowi, że jeżeli sąd odmówił zarządzenia powrotu dziecka na
podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r., powinien o tym poinformować sąd
mający jurysdykcję lub organ centralny państwa członkowskiego, w którym dziecko
miało zwykły pobyt przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem. O ile nie
wszczęto jeszcze postępowania przed tym sądem, sąd ten albo organ centralny
powinien powiadomić strony. Obowiązek ten nie powinien być przeszkodą dla
organu centralnego w powiadomieniu także właściwych organów zgodnie z prawem
krajowym. Według pkt 19 preambuły, uznawanie i wykonywanie orzeczeń
wydanych w państwie członkowskim powinno opierać się na zasadzie wzajemnego
zaufania, a podstawy nieuznania orzeczenia powinny być ograniczone do
niezbędnego minimum. W myśl pkt 22 preambuły, dokumenty urzędowe oraz
porozumienia stron, które są wykonalne w jednym państwie członkowskim, powinny
być równoważne z „orzeczeniami” na potrzeby stosowania przepisów o uznawaniu
i wykonywaniu. W pkt 23 wskazano, że Rada Europejska w Tampere uznała
w swoich wnioskach końcowych (pkt 34), że orzeczenia w postępowaniu
w sprawach rodzinnych powinny być „automatycznie uznawane w całej Unii, bez
jakiegokolwiek postępowania przejściowego albo podawania przyczyn odmowy
wykonania". Z tego względu orzeczenia w sprawach prawa do osobistej styczności
z dzieckiem oraz w sprawach powrotu dziecka, dla których w państwie
członkowskim pochodzenia zostały wydane zaświadczenia zgodnie z przepisami
niniejszego rozporządzenia, powinny być uznawane i wykonywane we wszystkich
II CSKP 533/24
69
innych państwach członkowskich bez potrzeby dalszego postępowania. Warunki
wykonywania tych orzeczeń nadal podlegają prawu krajowemu. Według natomiast
pkt 24 preambuły, na zaświadczenie, które zostało wydane w celu ułatwienia
wykonania orzeczenia, nie powinien przysługiwać żaden środek zaskarżenia.
Zaświadczenie powinno być jedynie przedmiotem sprostowania w przypadku
omyłki, tzn., jeżeli w zaświadczeniu nie została poprawnie odzwierciedlona treść
orzeczenia. W motywie 33 preambuły stwierdzono, że niniejsze rozporządzenie
uznaje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami przyjętymi w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej [ogłoszonej w dniu 7 grudnia 2000 r. w Nicei
(Dz.U. C 364, s. 1)]. W szczególności zmierza do zapewnienia przestrzegania
podstawowych praw dziecka określonych w art. 24 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej.
Te motywy ujęte w preambule znalazły wyraz w treści rozporządzenia
nr 2201/2003. W szczególności zgodnie z jego art. 11 ust. 1, jeżeli osoba, instytucja
lub inna jednostka sprawująca pieczę nad dzieckiem wnosi pozew lub wniosek do
właściwych organów państwa członkowskiego o wydanie orzeczenia na podstawie
Konwencji haskiej z 1980 r. w celu doprowadzenia do powrotu dziecka bezprawnie
uprowadzonego lub zatrzymywanego w państwie członkowskim innym niż państwo,
w którym dziecko bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub
zatrzymaniem miało zwykły pobyt, stosuje się ust. 2-8. W przepisach tych zawarto
reguły, które powinny mieć zastosowanie w postępowaniu przed sądem
rozpoznającym wniosek o zarządzenie powrotu na podstawie przepisów konwencji
haskiej z 1980 r. (w tym powinność zapewnienia dziecku możliwość bycia
wysłuchanym w toku postępowania, o ile nie wydaje się to niewłaściwe ze względu
na jego wiek lub stopień dojrzałości).
Według dokonanych przez Sądy meriti ustaleń faktycznych sprawy taka
sytuacja, jaka jest przedmiotem wyżej przedstawionych regulacji prawnych, miała
miejsce w sprawie, gdyż po bezprawnym uprowadzeniu małoletnich dzieci
wnioskodawczyni i uczestnika z miejsca ich zwykłego pobytu (z Wielkiej Brytanii) do
Polski Sąd Apelacyjny w Warszawie w postępowaniu wszczętym na podstawie
przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. postanowieniem z 20 października 2021 r.
II CSKP 533/24
70
(sygn. akt I ACa 672/21) oddalił żądanie J.L. o nakazanie powrotu jego małoletnich
dzieci do Wielkiej Brytanii na podstawie art. 13 wyżej powołanej Konwencji.
Zasady zawarte w pkt 17 i nast. preambuły rozporządzenia nr 2201/2003 są
unormowane bliżej w art. 11 ust. 6-8 tego rozporządzenia. Według art. 11 ust. 6,
jeżeli sąd wydał orzeczenie odmawiające zarządzenia powrotu dziecka na
podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r., sąd ten musi natychmiast,
bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego organu centralnego, przekazać odpis
orzeczenia odmawiającego zarządzenia powrotu dziecka oraz odpowiednich
dokumentów, w szczególności protokołu rozpraw przed sądem, sądowi właściwemu
lub organowi centralnemu w państwie członkowskim, w którym dziecko
bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły
pobyt, zgodnie z prawem krajowym. Wszystkie wymienione dokumenty zostają
przedłożone sądowi w ciągu miesiąca od daty orzeczenia odmawiającego
zarządzenia powrotu. W myśl art. 11 ust. 7, o ile jedna ze stron postępowania nie
wszczęła postępowania przed sądami państwa członkowskiego, w którym dziecko
bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły
pobyt, sąd albo organ centralny, który otrzymuje informacje wymienione w ust. 6,
musi powiadomić o tym strony i wezwać je do przedstawienia obserwacji sądowi,
zgodnie z prawem krajowym, w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia,
aby sąd mógł zbadać kwestię pieczy nad dzieckiem. Bez uszczerbku dla przepisów
jurysdykcyjnych zawartych w niniejszym rozporządzeniu, sąd zamyka sprawę, jeżeli
w przewidzianym terminie nie wpłyną do sądu żadne obserwacje. Natomiast art. 11
ust. 8 rozporządzenia stanowi, że niezależnie od orzeczenia odmawiającego
zarządzenia powrotu dziecka na podstawie art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r.,
każde późniejsze orzeczenie zarządzające powrót dziecka, wydane przez sąd
mający jurysdykcję zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jest wykonalne zgodnie
z przepisami rozdziału III sekcja 4, w celu zapewnienia powrotu dziecka. Zawarty
w tej sekcji – zatytułowanej „Wykonalność określonych orzeczeń dotyczących
prawa do osobistej styczności z dzieckiem oraz określonych orzeczeń, w których
zarządzono powrót dziecka - art. 40 ust. 1 lit. b) przewiduje, że niniejsza sekcja ma
zastosowanie m.in. do powrotu dziecka na skutek orzeczenia wydanego zgodnie
z art. 11 ust. 8. Artykuł 42 (Powrót dziecka) w ust. 1 przewiduje, że powrót dziecka,
II CSKP 533/24
71
o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b), zarządzony w wykonalnym orzeczeniu
wydanym w jednym państwie członkowskim, jest uznawany i wykonalny w innym
państwie członkowskim, bez potrzeby stwierdzenia wykonalności oraz bez
możliwości sprzeciwienia się uznaniu, jeżeli orzeczenie uzyskało zaświadczenie
w państwie członkowskim pochodzenia zgodnie z ust. 2. Nawet jeżeli prawo
krajowe nie przewiduje wykonalności orzeczenia zarządzającego powrót dziecka,
o którym mowa w art. 11 lit. b) pkt 8, niezależnie od wniesienia jakiegokolwiek
środka zaskarżenia, sąd państwa członkowskiego pochodzenia może stwierdzić
wykonalność orzeczenia. Według zaś art. 40 ust. 2 rozporządzenia, sędzia, który
wydał orzeczenie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b), wystawia zaświadczenie,
o którym mowa w ust. 1, tylko wtedy, gdy: a) dziecko miało możliwość bycia
wysłuchanym, o ile nie uznano tego za niewłaściwe ze względu na jego wiek lub
stopień dojrzałości; b) strony miały możliwość bycia wysłuchanymi; oraz c) wydając
orzeczenie, sąd uwzględnił podstawy i środki dowodowe, na podstawie których
wydano orzeczenie zgodnie z art. 12 konwencji haskiej z 1980 r. Sędzia wydaje
zaświadczenie z urzędu, przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku IV
(zaświadczenie w sprawie powrotu dziecka). Według art. 43 ust. 1, do sprostowania
zaświadczenia zastosowanie ma prawo państwa członkowskiego pochodzenia.
W myśl ust. 2, na wystawienie zaświadczenia zgodnie z art. 41 ust. 1 lub art. 42
ust. 1 nie przysługują żadne środki zaskarżenia. Natomiast zgodnie z art. 60
rozporządzenia, w stosunkach między państwami członkowskimi niniejsze
rozporządzenie ma pierwszeństwo m.in. przed wymienioną pod lit. c) Konwencją
haską z 1980 r. w zakresie, w jakim dotyczą one spraw uregulowanych w tym
rozporządzeniu. Ponadto art. 62 rozporządzenia przesądza, że konwencje
wymienione w art. 60, w szczególności Konwencja haska z 1980 r. pozostają
w mocy między państwami członkowskimi, które są ich stronami.
Z ustaleń Sądów meriti wynika, że po wydaniu przez Sąd Apelacyjny
w Warszawie postanowienia z 20 października 2021 r. (sygn. akt I ACa 672/21)
zostało wydane przez sąd w Wielkiej Brytanii, na skutek wniosku złożonego przez
J.L. już po wydaniu ww. postanowienia Sądu Apelacyjnego, postanowienie, o
którym mowa w art. 11 ust. 7 rozporządzenia nr 2201/2003 (postanowienie z 18
stycznia 2022 r. w sprawie nr UB17P00292 przez Sąd w Barnet), do którego miał
II CSKP 533/24
72
zastosowanie jej art. 11 ust. 8 i które uzyskało 28 stycznia 2022 r. zaświadczenie, o
którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia.
Wyżej powołane przepisy, w szczególności art. 11 ust. 8 i art. 40 i art. 42
rozporządzenia nr 2201/2003, były przedmiotem wykładni Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11 lipca
2008 r., C-195/08, Rinau (ECLI:EU:C:2008:406) wskazano, że zgodnie z motywem
21 rozporządzenia jego podstawą jest założenie, że uznawanie i wykonywanie
orzeczeń sądowych wydanych w państwie członkowskim powinno opierać się na
zasadzie wzajemnego zaufania, a przyczyny nieuznania powinny być możliwie
najmniej liczne. W myśl motywów 12 i 13 rozporządzenia przyświeca mu idea, że
pierwszeństwo powinien mieć najlepszy interes dziecka, a zgodnie z jego motywem
33 zmierza ono do zapewnienia przestrzegania praw podstawowych dziecka
zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma
na celu w szczególności zniechęcanie do uprowadzania dzieci z jednego państwa
członkowskiego do drugiego, a w przypadku gdy do takiego uprowadzenia dojdzie
- spowodowanie, by powrót dziecka nastąpił niezwłocznie. Stosownie do motywu
17 rozporządzenia stanowi ono uzupełnienie postanowień konwencji haskiej
z 1980 r., która nadal jest stosowana. Jednakże na podstawie art. 60
rozporządzenia ma ono pierwszeństwo przed konwencją z 1980 r. Wyjaśniono, że
nie można wydać świadectwa na podstawie art. 42 rozporządzenia, jeżeli wcześniej
nie zostało wydane orzeczenie o odmowie powrotu. Autonomia proceduralna
przepisów art. 11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporządzenia oraz pierwszeństwo
jurysdykcyjne przyznane sądowi państwa członkowskiego pochodzenia w ramach
sekcji 4 rozdziału III rozporządzenia zostały przejęte w jego art. 43 i 44, które
przewidują, że do sprostowania świadectwa stosuje się prawo państwa
członkowskiego pochodzenia, że przeciwko wydaniu takiego świadectwa nie
przysługują żadne środki odwoławcze oraz że świadectwo to jest skuteczne
wyłącznie w granicach wykonalności orzeczenia. Procedura przewidziana na
wypadek powrotu dziecka następującego po orzeczeniu o odmowie powrotu
przejmuje i wzmacnia postanowienia art. 12 i 13 konwencji haskiej z 1980 r.
W szczególności termin rozpoznania wniosku o odmowę powrotu jest bardzo krótki.
Ponadto sąd właściwy na podstawie rozporządzenia może wydać ostateczne
II CSKP 533/24
73
orzeczenie nakazujące powrót. Wreszcie procedurę kończy zaopatrzenie
orzeczenia w świadectwo, które przyznaje mu szczególną wykonalność, przy czym
warunki wydania i skutki świadectwa są wyraźnie określone w rozporządzeniu.
Odnośnie do skutków wydania świadectwa, o którym mowa w art. 42 ust. 2, z tą
właśnie chwilą orzeczenie o powrocie dziecka określone w art. 40 ust. 1 lit. b)
uznaje się i wykonuje w innym państwie członkowskim bez potrzeby nadania
klauzuli wykonalności oraz możliwości sprzeciwienia się uznaniu. Reżim ma
zastosowanie jedynie, w przypadku gdy powrót dziecka następuje po orzeczeniu
o odmowie powrotu, o którym mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia. Za takim
stanowiskiem przemawia art. 11 ust. 8 rozporządzenia, który stanowi, że bez
względu na orzeczenie o odmowie powrotu dziecka na podstawie art. 13 Konwencji
haskiej z 1980 r. każde następne orzeczenie wymagające powrotu dziecka wydane
przez sąd właściwy na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega wykonaniu
zgodnie z sekcją 4 rozdziału III w celu zabezpieczenia powrotu dziecka. Taką
wykładnię potwierdza motyw 17 rozporządzenia zawierający uściślenie, że
orzeczenie odmawiające powrotu „może zostać zastąpione późniejszą decyzją
podjętą przez sąd państwa członkowskiego miejsca stałego pobytu dziecka przed
bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem”. Również brzmienie art. 42 ust. 2 lit. c)
rozporządzenia - który nakłada na sąd obowiązek uwzględnienia przy wydawaniu
orzeczenia przyczyn i dowodów leżących u podstaw orzeczenia wydanego na
podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r. - wskazuje, że sąd ten może wydać
rozstrzygnięcie jedynie po wydaniu orzeczenia odmawiającego powrotu w państwie
członkowskim wykonania. Celem przepisów rozporządzenia jest nie tylko
zapewnienie niezwłocznego powrotu dziecka do państwa członkowskiego,
w którym zwykle zamieszkiwało bezpośrednio przed bezprawnym zabraniem lub
zatrzymaniem, ale także umożliwienie sądowi państwa członkowskiego
pochodzenia ocenę przyczyn i dowodów leżących u podstaw orzeczenia
odmawiającego powrotu. Sąd państwa pochodzenia ma obowiązek ustalić, czy
zostały spełnione przesłanki wymienione w pkt 67 wyroku (określone w art. 42 ust.
2 rozporządzenia). Na podstawie art. 10 i 40 ust. 1 lit. b) taka ocena należy
ostatecznie do sądu państwa pochodzenia. Jeżeli w odniesieniu do wydania
świadectwa na podstawie art. 42 ust. 1, nie wyrażono żadnej wątpliwości co do jego
II CSKP 533/24
74
autentyczności, a samo świadectwo zostało sporządzone przy użyciu formularza,
którego wzór znajduje się w załączniku IV do rozporządzenia, to sprzeciwienie się
uznaniu orzeczenia o powrocie jest zabronione, a do sądu wezwanego należy
wyłącznie nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu zaopatrzonemu w świadectwo
i zezwolenie na niezwłoczny powrót dziecka. Z wyjątkiem przypadku, gdy
postępowanie dotyczy orzeczenia zaopatrzonego w świadectwo na podstawie art.
11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporządzenia, każda ze stron może złożyć wniosek
o nieuznanie orzeczenia sądowego, nawet jeżeli wcześniej nie został złożony
wniosek o uznanie orzeczenia. Wniosek o nieuznanie orzeczenia sądowego nie jest
dopuszczalny, jeżeli zostało wydane świadectwo na podstawie art. 42
rozporządzenia. W takiej sytuacji orzeczenie zaopatrzone w świadectwo jest
wykonalne i nie można sprzeciwić się jego uznaniu.
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 lipca 2010 r.,
C-211/10, PPU, DORIS POVSE v. MAURO ALPAGA (ECLI:EU:C:2010:400)
wskazano, że wykładni art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003 należy
dokonywać w ten sposób, że orzeczenie sądu właściwego zarządzające powrót
dziecka mieści się w zakresie stosowania tego przepisu, nawet jeśli nie zostało
poprzedzone orzeczeniem tego sądu kończącym postępowanie w sprawie prawa
do pieczy nad dzieckiem. W państwie członkowskim wykonania nie można
odmówić wykonania orzeczenia opatrzonego zaświadczeniem z tego względu, że
z uwagi na zmianę sytuacji zaistniałą po jego wydaniu jego wykonanie mogłoby
poważnie zagrażać nadrzędnemu interesowi dziecka. W istocie taka zmiana
stanowi kwestię materialną, która może prowadzić w odpowiednim przypadku do
zmiany orzeczenia sądu właściwego w przedmiocie powrotu dziecka. Tymczasem
zgodnie podziałem kompetencji pomiędzy sądami państwa członkowskiego
pochodzenia a sądami państwa członkowskiego wykonania, taka kwestia należy do
właściwości sądu właściwego państwa członkowskiego pochodzenia, do którego
również powinien wpłynąć ewentualny wniosek o zawieszenie wykonania jego
orzeczenia. Wskazano, że rozporządzenie ma na celu zniechęcanie do
uprowadzania dzieci z jednego państwa członkowskiego do drugiego,
a w przypadku gdy do takiego uprowadzenia dojdzie - spowodowanie, by powrót
dziecka nastąpił niezwłocznie (ww. wyrok w sprawie Rinau, pkt 52). Bezprawne
II CSKP 533/24
75
uprowadzenie dziecka nie powinno zasadniczo skutkować przekazaniem
właściwości sądów państwa członkowskiego, na którego terytorium dziecko miało
zwykłe miejsce pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem, sądom państwa
członkowskiego, do którego dziecko zostało uprowadzone, i to nawet przy
założeniu, że w następstwie uprowadzenia to państwo członkowskie stało się
zwykłym miejscem pobytu dziecka. Mimo iż wykonalność orzeczenia nakazującego
powrót dziecka, które zapadło później niż orzeczenie o odmowie powrotu,
nierozerwalnie wiąże się z pozostałą problematyką uregulowaną w rozporządzeniu,
w szczególności z prawem do pieczy, to jednak korzysta z autonomii proceduralnej,
która ma zapobiec opóźnianiu powrotu dziecka bezprawnie uprowadzonego do
innego państwa członkowskiego. Trybunał potwierdził również autonomię
proceduralną przepisów art. 11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporządzenia oraz
pierwszeństwo jurysdykcyjne przyznane sądowi państwa członkowskiego
pochodzenia w ramach sekcji 4 rozdziału III rozporządzenia (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Rinau, pkt 63, 64). Stosownie do mechanizmu ustanowionego
w art. 11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporządzenia, jeśli sąd państwa członkowskiego, do
którego dziecko zostało bezprawnie uprowadzone, wydał orzeczenie o odmowie
powrotu na podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r., rozporządzenie, które
potwierdza w art. 60 swoje pierwszeństwo przed tą konwencją w stosunkach
między państwami członkowskimi, zastrzega dla sądu właściwego zgodnie z tym
rozporządzeniem orzekanie w kwestiach dotyczących ewentualnego powrotu
dziecka. Tym samym art. 11 ust. 8 stanowi, że takie orzeczenie sądu właściwego
jest wykonalne zgodnie z sekcją 4 rozdziału III rozporządzenia, celem zapewnienia
powrotu dziecka. Sąd właściwy, przed wydaniem tego orzeczenia, powinien
uwzględnić motywy i dowody, na podstawie których wydano orzeczenie o odmowie
powrotu. To uwzględnienie stanowi część uzasadnienia wykonalności orzeczenia,
gdy takie zostało wydane, zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania, która legła
u podstaw rozporządzenia. Wskazano też, że jednym z podstawowych praw
dziecka, zawartym w art. 24 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
proklamowanej w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r. (Dz.U. C 364, s. 1), jest
utrzymywanie stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem
rodziców, a przestrzeganie tego prawa bezsprzecznie leży w nadrzędnym interesie
II CSKP 533/24
76
każdego dziecka (wyrok z 23 grudnia 2009 r., C-403/09, PPU Detiček,
ECLI:EU:C:2009:810). Bezprawne uprowadzenie dziecka w następstwie decyzji
podjętej jednostronnie przez jedno z rodziców najczęściej pozbawia dziecko
możliwości utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu
z drugim z rodziców. Jak wynika z motywu 24 oraz z art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2
rozporządzenia, wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym środkom
odwoławczym, a orzeczenie opatrzone takim zaświadczeniem staje się
automatycznie wykonalne i niemożliwe jest sprzeciwienie się jego uznaniu.
Z przepisów (rozporządzenia), ustanawiających jasny podział kompetencji
pomiędzy sądami państwa członkowskiego pochodzenia a sądami państwa
członkowskiego wykonania i mających na celu szybki powrót dziecka wynika, że
zaświadczenie wydane na podstawie art. 42 rozporządzenia, które zapewnia
orzeczeniu nim opatrzonemu szczególną wykonalność, nie podlega żadnym
środkom zaskarżenia. Sąd wezwany może tylko stwierdzić wykonalność takiego
orzeczenia, a jedyne środki, jakie mogą być podniesione względem zaświadczenia,
to sprostowanie lub wątpliwości co do autentyczności, zgodnie z normami
prawnymi państwa członkowskiego pochodzenia (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Rinau, pkt 85, 88, 89). Jedyne normy prawa wezwanego państwa
członkowskiego, jakie znajdują zastosowanie, to normy regulujące kwestie
proceduralne. Kwestie dotyczące zasadności orzeczenia jako takiego,
w szczególności kwestii, czy warunki wymagane celem umożliwienia sądowi
właściwemu wydania orzeczenia zostały spełnione, w tym ewentualne podważanie
właściwości, powinny zostać podniesione przed sądami państwa członkowskiego
pochodzenia, zgodnie z zasadami jego porządku prawnego. Tym samym żaden
środek nie może zostać podniesiony przed sądami państwa członkowskiego
miejsca uprowadzenia przeciwko wykonaniu takiego orzeczenia, ponieważ normy
prawne tego państwa regulują wyłącznie kwestie proceduralne w rozumieniu art. 47
ust. 1 rozporządzenia, czyli sposoby wykonania orzeczenia. W państwie
członkowskim wykonania nie można odmówić wykonania orzeczenia opatrzonego
zaświadczeniem z tego względu, że z uwagi na zmianę sytuacji zaistniałą po jego
wydaniu jego wykonanie mogłoby poważnie zagrażać nadrzędnemu interesowi
dziecka.
II CSKP 533/24
77
Wyżej przedstawiona wykładnia przepisów rozporządzenia została utrwalona
w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia 2010 r., C-491/10, PPU,
JOSEBA ANDONI AGUIRRE ZARRAGA v. SIMONE PELZ, (ECLI:EU:C:2010:828),
w którym uznano, że właściwy sąd państwa członkowskiego wykonania nie może
się sprzeciwić wykonaniu orzeczenia zarządzającego powrót bezprawnie
zatrzymanego dziecka, w stosunku do którego zostało wystawione zaświadczenie,
na podstawie tego, że sąd państwa członkowskiego pochodzenia, który to
orzeczenie wydał, naruszył art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003 interpretowany
zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych, ponieważ ocena, czy takie naruszenie
miało miejsce, należy do wyłącznej właściwości sądów państwa członkowskiego
pochodzenia. W orzeczeniu tym wskazano, że system ustanowiony
w rozporządzeniu nr 2201/2003 opiera się na centralnej roli odgrywanej przez sąd
właściwy do wydania rozstrzygnięcia co do istoty w sprawie na podstawie
przepisów tego rozporządzenia, i że w odróżnieniu od motywu 21 rozporządzenia,
zgodnie z którym uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych wydanych
w państwie członkowskim powinno opierać się na zasadzie wzajemnego zaufania,
a przyczyny nieuznania powinny być ograniczone do niezbędnego minimum (zob.
wyrok w sprawie Povse, pkt 40), motyw 17 tego rozporządzenia stanowi, że w razie
bezprawnego zatrzymania dziecka wykonanie orzeczenia wymagającego powrotu
dziecka powinno następować bez potrzeby przeprowadzenia szczególnego
postępowania w sprawie uznania i wykonania tego orzeczenia w państwie
członkowskim, w którym znajduje się dziecko. W celu doprowadzenia do szybkiego
wykonania w szczególności orzeczeń zarządzających powrót dziecka wydanych,
tak jak w postępowaniu przed sądem krajowym, w okolicznościach opisanych w art.
11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003, rozporządzenie to ustanawia w art. 40-45
postępowania szczególne umożliwiające nadanie wykonalności tym orzeczeniom
w państwie członkowskim, w którym mają one wywoływać skutki. W tym względzie
z art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 2201/2003 interpretowanych
w świetle jego motywów 17 i 24 wynika, że gdy orzeczenie zarządzające powrót
dziecka wydane przez sąd, który jest właściwy na podstawie tego rozporządzenia,
jest wykonalne i gdy w stosunku do niego wydane zostało w państwie
członkowskim pochodzenia zaświadczenie, o którym mowa we wspomnianym art.
II CSKP 533/24
78
42 ust. 1, to zostaje ono w innym państwie członkowskim uznane i staje się tam
automatycznie wykonalne, a sprzeciwienie się jego uznaniu jest niemożliwe (zob.
podobnie ww. wyroki: w sprawie Rinau, pkt 84; w sprawie Povse, pkt 70).
W konsekwencji sąd państwa członkowskiego wykonania może jedynie stwierdzić,
że orzeczenie, w stosunku do którego wydano takie zaświadczenie, jest wykonalne.
Ponadto w celu zapewnienia szybkości wykonania orzeczeń oraz uniknięcia
sytuacji, w której skuteczność przepisów rozporządzenia nr 2201/2003 byłaby
osłabiona wskutek nadużycia procedury, wniesienie jakiegokolwiek środka
odwoławczego w odniesieniu do wystawienia zaświadczenia na podstawie art. 42
rozporządzenia, z wyjątkiem wniosku o sprostowanie w rozumieniu jego art. 43 ust.
1, jest wykluczone nawet w państwie członkowskim pochodzenia (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Rinau, pkt 85). W ramach ustanowionego w rozporządzeniu
nr 2201/2003 wyraźnego podziału kompetencji między sądy państwa
członkowskiego pochodzenia i sądy państwa członkowskiego wykonania, mającego
na celu zapewnienie szybkiego powrotu dziecka, kwestie dotyczące zgodności
z prawem orzeczenia zarządzającego powrót jako takiego, a w szczególności
problemu, czy warunki wymagane celem umożliwienia sądowi właściwemu wydania
orzeczenia zostały spełnione, w tym ewentualne podważanie właściwości, powinny
zostać podniesione przed sądami państwa członkowskiego pochodzenia, zgodnie
z zasadami jego porządku prawnego (ww. wyrok w sprawie Povse, pkt 74).
W świetle tych zasad Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni art. 42 ust. 2
akapit pierwszy rozporządzenia nr 2201/2003, zgodnie z którym sąd państwa
członkowskiego pochodzenia wystawia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1
tego artykułu, tylko wtedy, gdy dziecko miało możliwość bycia wysłuchanym, o ile
nie uznano tego za niewłaściwe ze względu na jego wiek lub stopień dojrzałości [lit.
a)], gdy strony miały możliwość bycia wysłuchanymi [lit. b)] oraz gdy wydając
orzeczenie, sąd uwzględnił podstawy i środki dowodowe, na podstawie których
wydano orzeczenie zgodnie z art. 13 konwencji haskiej z 1980 r. [lit. c)]. Artykuł 42
ust. 2 akapit pierwszy w żadnym wypadku nie upoważnia sądu państwa
członkowskiego wykonania do zbadania ustanowionych w tym przepisie warunków
wystawienia zaświadczenia. Takie upoważnienie mogłoby bowiem zagrozić
skuteczności (effet utile) systemu ustanowionego w rozporządzeniu nr 2201/2003.
II CSKP 533/24
79
Jeżeli sąd państwa członkowskiego wydał zaświadczenie, o którym mowa w art. 42,
sąd państwa członkowskiego wykonania ma obowiązek wykonania orzeczenia,
w stosunku do którego zaświadczenie zostało wydane, nie mogąc sprzeciwić się
ani jego uznaniu, ani jego wykonalności. Wyłącznie do sądów krajowych
w państwie członkowskim pochodzenia należy zbadanie zgodności z prawem
wspomnianego orzeczenia pod kątem wymogów ustanowionych między innymi
w art. 24 Karty praw podstawowych i w art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003.
Ustanowione we wspomnianym rozporządzeniu systemy uznawania i wykonywania
orzeczeń sądowych wydanych w państwie członkowskim opierają się na
wzajemnym zaufaniu państw członkowskich, że ich krajowe porządki prawne są
w stanie zaoferować równoważne i skuteczne poziomy ochrony praw
podstawowych uznanych na płaszczyźnie Unii, w szczególności w karcie praw
podstawowych. W ramach porządku prawnego państwa członkowskiego
pochodzenia zainteresowane strony powinny korzystać ze środków odwoławczych
pozwalających na zakwestionowanie zgodności z prawem orzeczenia, w stosunku
do którego wydane zostało zaświadczenie na podstawie art. 42 rozporządzenia
nr 2201/2003. W efekcie do tych sądów w państwie członkowskim pochodzenia
należy sprawdzenie czy orzeczenie, do którego odnosi się zaświadczenie
wystawione na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003, wydane zostało
z naruszeniem prawa dziecka do bycia wysłuchanym. Kwestia ewentualnego
naruszenia art. 42 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia nr 2201/2003 przez
sąd państwa członkowskiego pochodzenia, który wydał orzeczenie, w stosunku do
którego wystawione zostało zaświadczenie, należy do wyłącznej kompetencji
sądów tego państwa członkowskiego, a właściwy sąd państwa członkowskiego
wykonania nie może się sprzeciwić uznaniu i wykonaniu wspomnianego orzeczenia
z uwagi na zaświadczenie wystawione przez sąd państwa członkowskiego
pochodzenia.
Również w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19
listopada 2015 r., C-455/15 PPU, P v. Q (ECLI:EU:C:2015:763) podkreślono, że
rozporządzenie nr 2201/2003 zawiera w art. 11 szczególne przepisy dotyczące
powrotu dziecka bezprawnie uprowadzonego lub zatrzymywanego w państwie
członkowskim innym niż państwo, w którym dziecko bezpośrednio przed
II CSKP 533/24
80
bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły pobyt. W ust. 8 tego
artykułu ustanowiono autonomiczną procedurę mającą zapobiegać ewentualnym
problemom, jakie mogą powstać wskutek wydania sprzecznych ze sobą orzeczeń
w danej sprawie (zob. podobnie wyroki: Rinau, C-195/08, a także Povse, C-211/10
pkt 56). Procedura przewidziana w art. 11 rozporządzenia nr 2201/2023 pozwala
sądowi państwa członkowskiego miejsca zwykłego pobytu dziecka sprzed jego
bezprawnego uprowadzenia bądź zatrzymania na podjęcie późniejszej decyzji
mającej zagwarantować powrót dziecka do państwa członkowskiego, w którym
miało ono zwykłe miejsce pobytu bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem
lub zatrzymaniem. Przypomniano, że przed wydaniem takiego orzeczenia właściwy
sąd powinien uwzględnić motywy i dowody, na podstawie których wydano
orzeczenie o odmowie powrotu (wyrok Povse, C-211/10 PPU, EU:C:2010:400, pkt
59). Wprowadzenie w unijnym rozporządzeniu Bruksela II bis modelu
automatycznego powrotu, bez możliwości badania powyższych okoliczności miało
na celu rozstrzygnięcie kolizji pomiędzy treścią orzeczenia pochodzącego
z państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało
zatrzymane, wydanego na podstawie art. 13 konwencji, a odmiennym stanowiskiem
właściwego sądu lub organu państwa zwykłego pobytu dziecka, wyrażonym po
wydaniu w innym państwie orzeczenia odmawiającego powrotu dziecka.
W orzecznictwie tym pokreślono konsekwencje wynikające z mechanizmu
bezwzględnego zaufania wzajemnego państw członkowskich w zakresie
współpracy sądów w sprawach cywilnych w zakresie stosowania szczególnego
trybu przewidzianego w art. 11 ust. 8 w zw. z art. 42 rozporządzenia nr 2201/2023.
Celem przepisów dotyczących powrotu dziecka jest nie tylko zapewnienie
niezwłocznego powrotu dziecka do państwa członkowskiego, w którym zwykle
zamieszkiwało bezpośrednio przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem, lecz
także umożliwienie sądowi państwa członkowskiego pochodzenia oceny przyczyn
i dowodów leżących u podstaw orzeczenia odmawiającego powrotu.
Dodać należy, iż mechanizm bezwzględnego zaufania wzajemnego państw
członkowskich w zakresie współpracy sądów w sprawach cywilnych zastosowany
w trybie szczególnym z art. 11 w zw. z art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003 został
uznany za zgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka przez Europejski
II CSKP 533/24
81
Trybunał Praw Człowieka (zob. decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z 18 czerwca 2013 r., Sofia Povse i Doris Povse przeciwko Austrii, skarga
nr 3890/11). Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego – zgodnie ze
stanowiskiem zajmowanym w orzecznictwie TSUE - uznano szczególne zasady
wykonalności orzeczeń zarządzających powrót dziecka wydanych w trybie
przepisów art. 11 ust. 8 w zw. z art. 40-42 tego rozporządzenia. W szczególności
w postanowieniu z 17 września 2014 r., I CSK 426/14 (OSNC 2015, nr 7-8, poz. 95)
przyjęto, że do sądu państwa zwykłego pobytu dziecka należy merytoryczne
zbadanie wszystkich okoliczności decydujących o tym, czy dziecko ma powrócić do
kraju, z którego zostało uprowadzone, w tym także okoliczności, które legły
u podstaw oddalenia wniosku o wydanie dziecka przez sąd kraju, do którego
dziecko uprowadzono. Takie orzeczenie ma charakter ostateczny i nie podlega
jakiejkolwiek merytorycznej ocenie. Wyjątkowy charakter regulacji z art. 11 ust. 8
w zw. z art. 42 ust. 2 ww. rozporządzenia został także uznany w postanowieniu
Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2021 r., I CSKP 365/21 (niepubl.), w którym
w odniesieniu do wydanego na tej podstawie orzeczenia nakazującego powrót
dziecka, które - na zasadzie wyjątku od rozwiązań przyjętych w Konwencji haskiej -
ma zgodnie z prawem unijnym pierwszeństwo przed orzeczeniem sądu państwa
wezwanego odmawiającym uwzględnienia wniosku złożonego na podstawie
Konwencji haskiej. Odmienne ujęcie rozważanych kwestii zostało przedstawione
w postanowieniu Sądu Najwyższego z 20 września 2024 r., II CSKP 1132/23
(niepubl.), w którym – z odwołaniem się norm zawartych w Konstytucji RP –
przyjęto, że jeżeli sąd mający wykonać zagraniczne orzeczenie opatrzone
zaświadczeniem ustalił, że zaświadczenie zostało wydane, pomimo że wymagania
z art. 42 ust. lit. a-c rozporządzenia nr 2201/2003 nie zostały spełnione, zasada
dobra dziecka powinna przeważyć nad zasadą wzajemnego zaufania pomiędzy
państwami członkowskimi. Orzeczenie to zostało jednak wydane z udziałem osób
powołanych na urząd sędziego Sądu Najwyższego w okolicznościach, o których
mowa w uchwale składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20.
W świetle wyżej przedstawionej wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej oraz Sądu Najwyższego dotyczących art. 11 ust. 8 i art. 40-43
II CSKP 533/24
82
z uwzględnieniem art. 60 rozporządzenia 2201/2003 – abstrahując od
szczególnych okoliczności sprawy, w którym zaświadczenie przewidziane w art. 42
ww. rozporządzenia zostało wydane przez sąd w Wielkiej Brytanii już po
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oraz po upływie okresu
przejściowego przewidzianego w Umowie o wystąpieniu – jeżeli po wydaniu przez
sąd państwa członkowskiego, do którego dziecko zostało bezprawnie
uprowadzone, orzeczenia na podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r.
odmawiającego zarządzenia powrotu dziecka do państwa, w którym dziecko
bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem miało zwykły pobyt, a sąd tego
ostatniego państwa, mającym jurysdykcję zgodnie z przepisami rozporządzenia,
w późniejszym orzeczeniu zarządził powrót dziecka (art. 11 ust. 8), orzeczenie to
jest wykonalne zgodnie z przepisami rozdziału III, sekcji 4, w celu zapewnienia
powrotu dziecka. Powrót dziecka wydanego na podstawie art. 11 ust. 8
rozporządzenia zarządzony w wykonalnym orzeczeniu wydanym w jednym
państwie, jest uznawany i wykonalny w innym państwie członkowskim bez potrzeby
stwierdzenia wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się uznaniu, jeżeli
orzeczenie to uzyskało zaświadczenie w państwie pochodzenia zgodnie z art. 42
ust. 2 rozporządzenia. Przed wystawieniem tego zaświadczenia powinny być
zbadane okoliczności wyszczególnione w art. 42 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
Jednakże sąd państwa wykonania może jedynie nadać klauzulę wykonalności
takiemu orzeczeniu zaopatrzonemu w zaświadczenie, o którym mowa w art. 42
rozporządzenia. Nie jest dopuszczalne badanie w tym postępowaniu czy przed
wydaniem tego zaświadczenia zostały wypełnione przez sąd państwa pochodzenia
obowiązki wynikające z art. 42 ust. 2 rozporządzenia, tj. czy dziecko i strony miały
możliwość bycia wysłuchanym oraz czy wydając orzeczenie, sąd uwzględnił
podstawy i środki dowodowe, na podstawie których wydano orzeczenie na
podstawie przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. Ocena zasadności wysłuchania
dziecka jest zależna od norm obowiązujących w tym zakresie w państwie
wydającym zaświadczenie. Bez znaczenia pozostają przy tym regulacje bądź
praktyki stosowane w państwie automatycznego wykonania orzeczenia
zarządzającego powrót dziecka. Niedopuszczalne jest żądanie stwierdzenia
niewykonania takiego orzeczenia przed sądami państwa wykonania orzeczenia.
II CSKP 533/24
83
Jedynie przed sądami państwa, w którym doszło do wydania orzeczenia na
podstawie art. 11 ust. 8 rozporządzenia, w stosunku do którego wystawiono
zaświadczenie przewidziane w art. 42 rozporządzenia, można podnosić
okoliczności związane z nieprawidłowością tego orzeczenia. Taka wykładnia tych
przepisów jest konsekwencją uznania, że tworzą one autonomiczny mechanizm
wykonalności orzeczenia państwa członkowskiego, w którym dziecko bezpośrednio
przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły pobyt, zarządzającego
powrót dziecka wydanym po wcześniejszym orzeczeniu sądu państwa, do którego
uprowadzono (w którym doszło do zatrzymania) dziecko, odmawiającego
zarządzenia powrotu dziecka na podstawie art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r.
Celem tego mechanizmu jest rozstrzygnięcie powstałej kolizji pomiędzy dwoma
sprzecznymi orzeczeniami wydanymi na podstawie przepisów Konwencji haskiej
z 1980 r. - z jednej strony, oraz przepisów rozporządzenia nr 2201/2003 – z drugiej
strony. Mechanizm ten ma zapewnić również efektywność norm wynikających
z tego rozporządzenia oraz dążenie do poszanowania jednego z podstawowych
praw dziecka, ujętego w art. 24 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
w postaci utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu
z obojgiem rodziców, którego przestrzeganie leży w nadrzędnym interesie każdego
dziecka. Celem przepisów dotyczących powrotu dziecka jest nie tylko zapewnienie
niezwłocznego powrotu dziecka do państwa członkowskiego, w którym zwykle
zamieszkiwało bezpośrednio przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem, lecz
także umożliwienie sądowi państwa członkowskiego pochodzenia oceny przyczyn
i dowodów leżących u podstaw orzeczenia odmawiającego powrotu dziecka.
Z powołanego orzecznictwa wynika też jednoznacznie, że ten szczególny
mechanizm wykonalności ma zastosowanie jedynie do takiego orzeczenia, które
zapadło po wcześniejszym wydaniu orzeczenia wydanego w innym państwa na
podstawie przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. W postępowaniu poprzedzającym
wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia, powinny być
bowiem zbadane m.in. podstawy i środki dowodowe, na podstawie których wydano
orzeczenie na podstawie przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. odmawiające
zarządzenie powrotu dziecka. U podstaw tak skonstruowanego mechanizmu
wykonalności orzeczenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, w stosunku do
II CSKP 533/24
84
którego wystawiono zaświadczenie, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia
nr 2201/2003, leży zasada bezwzględnego zaufania wzajemnego państw
członkowskich w zakresie współpracy sądów w sprawach cywilnych i założenie, że
system prawny każdego państwa członkowskiego zawiera odpowiednie regulacje
prawne gwarantujące poszanowanie najważniejszych wspólnych wartości.
Orzeczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydane na podstawie
art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003, w stosunku do którego wystawiono
zaświadczenie, o którym mowa w art. 42 tego rozporządzenia, jest więc uznawane
w Polsce automatycznie bez potrzeby stwierdzenia wykonalności oraz bez
możliwości sprzeciwieniu się uznaniu. Zgodnie z powołanym stanowiskiem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niedopuszczalne należałoby uznać
żądanie o nieuznanie takiego orzeczenia w państwie członkowskim, w którym
wystąpiono o wykonanie orzeczenia (zob. art. 2 pkt 6 rozporządzenia) opartego
w szczególności na zarzucie, że przed wydaniem zaświadczenia przewidzianego
w art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003 w postępowaniu przed sądem państwa
pochodzenia, tj. państwa, w którym wydano orzeczenie, które ma być wykonane
(zob. art. 2 pkt 5 rozporządzenia) nie badano okoliczności wskazanych w art. 42
ust. 2 lit. a), b) i c). Za dopuszczalne jednak – jak zasadnie przyjął Sąd Apelacyjny
- należy uznać takie żądanie w odniesieniu do orzeczenia wydanego na podstawie
art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003, w stosunku do którego wystawiono
zaświadczenie przewidziane w art. 42 tego rozporządzenia, oparte na twierdzeniu,
że nie pochodzi ono od państwa członkowskiego, o których mowa w art. 2 pkt 3
ww. rozporządzenia, a w konsekwencji, że nie może mieć do niego zastosowania
autonomiczny mechanizm wykonywania takiego orzeczenia przewidziany w art. 11
ust. 8 w zw. z art. 40-42 i art. 60 rozporządzenia nr 2201/2003. Z uwagi na
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej dotyczy to również żądania nieuznania orzeczenia - wydanego przez
sąd tego Państwa (państwa pochodzenia) na podstawie art. 11 ust. 8
i zaopatrzonego w zaświadczenie przewidziane w art. 42 ww. rozporządzenia
– opartego na zarzucie wydania orzeczenia zarządzającego powrót dziecka już po
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i po upływie okresu przejściowego przewidzianego w Umowie
II CSKP 533/24
85
o wystąpieniu, do którego wykonania, w myśl postanowień tej Umowy (art. 67 ust. 2
lit. b), nie mają już zastosowania przepisy rozporządzenia nr 2201/2003.
Z dniem 1 lutego 2020 r. weszła w życie Umowa o wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. W art. 126 przewidziano okres
przejściowy, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Umowy i kończy się
w dniu 31 grudnia 2020 r. Artykuł 67 dotyczy jurysdykcji, uznawania
i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w tym zakresie między
organami centralnymi. Według art. 67 ust. 2, w Zjednoczonym Królestwie, jak
również w państwach członkowskich w sytuacjach obejmujących Zjednoczone
Królestwo, w odniesieniu do uznawania i wykonywania wyroków, orzeczeń,
dokumentów urzędowych, ugód sądowych i umów, zastosowanie mają następujące
akty i przepisy:
a) rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 ma zastosowanie do uznawania
i wykonywania wyroków wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych przed
zakończeniem okresu przejściowego oraz w odniesieniu do dokumentów
urzędowych, oficjalnie sporządzonych lub zarejestrowanych, jak również do ugód
sądowych zatwierdzonych lub zawartych przed zakończeniem okresu
przejściowego;
b) przepisy rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 dotyczące uznawania
i wykonywania mają zastosowanie do wyroków wydanych w postępowaniach
sądowych wszczętych przed zakończeniem okresu przejściowego oraz
w odniesieniu do dokumentów oficjalnie sporządzonych lub zarejestrowanych jako
dokumenty urzędowe przed zakończeniem okresu przejściowego, oraz do umów
zawartych przed zakończeniem okresu przejściowego.
W ocenie Sądu Najwyższego, art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu, jak
trafnie założył Sąd Apelacyjny, umożliwia kontrolę sądu państwa członkowskiego
wykonania orzeczenia w odniesieniu do orzeczenia wydanego przez sąd Wielkiej
Brytanii, do którego wykonania mają mieć zastosowanie przepisy rozporządzenia
nr 2201/2003, czy zachodzą przesłanki uzasadniające zastosowanie tych
przepisów przewidziane w art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu. Przeciwne
II CSKP 533/24
86
założenie oznaczałoby, że bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych sądy państw
wspólnoty byłyby związanie oceną prawną w tym zakresie, dokonaną przez sądy
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Za możliwością
badania temporalnego zakresu zastosowania Umowy o wystąpieniu przez sądy
państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie obejmującym stosowanie przez
sądy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej przepisów
ww. rozporządzenia przemawia okoliczność, że szczególny mechanizm
wykonywania orzeczeń uregulowany w art. 11 ust. 8 i art. 40-42 rozporządzenia
nr 2201/2003 jest oparty na zasadzie wzajemnego zaufania, która nie ma
zastosowania w stosunkach między państwami wspólnoty a państwami trzecimi,
pozostającymi poza strukturą tej organizacji międzynarodowej. Treścią zasady
wzajemnego zaufania jest bowiem domniemanie przestrzegania prawa unijnego,
zwłaszcza praw podstawowych przez inne państwo członkowskie. Wynika z niej
zakaz bezpośredniego weryfikowania czy prawa podstawowe rzeczywiście zostały
w danym przypadku zrealizowane. Zasada wzajemnego zaufania przestała
obowiązywać pomiędzy państwami wspólnoty a Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które na skutek wystąpienia z Unii Europejskiej
stało się wobec niej, i w konsekwencji wobec państw tej wspólnoty, państwem
trzecim.
Wbrew stanowisku skarżącego, za nieuzasadniony należy uznać zarzut
naruszenia art. 67 ust. 2 w zw. z art. 126 Umowy o wystąpieniu, art. 11 ust. 7 i 8
rozporządzenia nr 2201/2003 w zw. z art. 51a § 1 p.u.s.p. przez mylne rozumienie
pojęcia postępowań sądowych wszczętych przed zakończeniem okresu
przejściowego jako pojęcia autonomicznego, niezależnego od uregulowań prawa
krajowego. Już z art. 4 (określającego metody i zasady odnoszące się do
skuteczności, wdrożenia i stosowania Umowy) ust. 3 Umowy o wystąpieniu wynika,
że postanowienia niniejszej Umowy odnoszące się do prawa Unii lub do jego pojęć
lub przepisów interpretuje się i stosuje zgodnie z metodami i ogólnymi zasadami
prawa Unii. Natomiast art. 4 ust. 4 tej Umowy stanowi, że przy wdrażaniu
i stosowaniu postanowień niniejszej Umowy, które odnoszą się do prawa Unii lub
do jego pojęć lub przepisów, stosuje się wykładnię zgodną z odpowiednim
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym przed
II CSKP 533/24
87
zakończeniem okresu przejściowego. Poza tym, zgodnie z art. 4 ust. 5 Umowy,
dokonując wykładni niniejszej Umowy oraz stosując ją, organy sądowe
i administracyjne Zjednoczonego Królestwa należycie uwzględniają odpowiednie
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane po zakończeniu
okresu przejściowego. Uwzględniając powyższe regulacje należy wskazać, że
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od dłuższego czasu
przyjmuje się zasadę autonomicznej wykładni pojęć zawartych w unijnych aktach
prawnych. Dyrektywę dokonywania autonomicznej wykładni pojęć zawartych
w rozporządzeniach unijnych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarł
m.in. w wyroku z 9 marca 2017 r., C-551/15, Pula Parking, ECLI:EU:C:2017:193,
pkt 33 oraz wyroku z 22 października 2015 r., C-523/14, Aannemingsbedrijf
Aertssen NV i Aertssen Terrassements SA p. VSB Machineverhuur BV i in.,
ECLI:EU:C:2015:722, pkt 29. Z powołanych orzeczeń TSUE wynika, że wykładni
pojęć autonomicznych trzeba dokonywać z jednej strony, w oparciu o cele
i systematykę rozporządzenia, a z drugiej, o zasady ogólne wynikające
z całokształtu systemów prawa krajowego. W piśmiennictwie prawniczym wyjaśnia
się, że chodzi o takie rozumienie pojęć, które odrywa się od znaczenia
nadawanego im w poszczególnych systemach prawnych. Chodzi bowiem
o zapewnienie skuteczności unijnych norm prawnych oraz spójności wydawanych
rozstrzygnięć. Oznacza to, że znaczenia pojęć prawa Unii Europejskiej nie należy
poszukiwać w odosobnionych, szczegółowych zasadach właściwych dla
poszczególnych systemów (kwalifikacja według legis fori).
Ocena czy „postępowaniem sądowym wszczętym przed zakończeniem
okresu przejściowego”, o którym mowa w art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu,
objąć także postępowanie zakończone postanowieniem Sądu Rodzinnego w Barnet
oraz w Sądzie Rodzinnym w Zachodnim Londynie 15 sierpnia 2018 r., w celu
wydania postanowienia zmienionego na podstawie zastosowania reguły
odstępstwa w dniu 18 stycznia 2022 r., co do którego zostało wydane 28 stycznia
2022 r. przez Sąd Rodzinny w Barnet świadectwo, o którym mowa w art. 42 ust. 1
rozporządzenia nr 2201/2003 dotyczące powrotu dziecka, należało więc dokonać
z uwzględnieniem norm zawartych w Umowie o wystąpieniu i ww. powołanym
II CSKP 533/24
88
rozporządzeniu i z uwzględnieniem autonomicznej wykładni zawartych w nich
pojęć.
Konieczność przyjęcia autonomicznego rozumienia pojęcia „postępowania”
na potrzeby interpretacji art. 11 ust. 8 w zw. z art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003
wynika również z przyczyn o naturze celowościowej. Ten szczególny mechanizm
przewidziany w tych przepisach znajduje zastosowanie jedynie do przypadków,
w których zapadło już orzeczenie odmawiające powrotu dziecka na podstawie art.
13 Konwencji haskiej z 1980 r. We wszelkich innych przypadkach do uznania
i wykonania orzeczenia znajduje natomiast zastosowanie reguła ogólna z art. 21
i nast. rozporządzenia (umożliwiająca weryfikację zapewnienia gwarancji
procesowych stronom w postępowaniu dotyczącym uznania orzeczenia).
Obowiązek zapewnienia gwarancji procesowych, których wykonanie poświadcza
się na certyfikacie wydanym na podstawie art. 42 ust. 2 rozporządzenia, musi
odnosić się do okresu następującego już po wydaniu orzeczenia odmawiającego
powrotu przez organy państwa aktualnego pobytu dziecka. Sąd wydający
orzeczenie opatrzone zaświadczeniem z art. 42 rozporządzenia musi bowiem
uwzględnić podstawy i środki dowodowe, na podstawie których wydano orzeczenie
odmawiające (art. 42 ust. 2 lit. c) rozporządzenia). Z tej przyczyny nie ma
znaczenia, w jaki sposób zostało ukształtowane postępowanie w prawie krajowym,
w szczególności czy zarządzenie powrotu dziecka wydawane jest w odrębnym
postępowaniu, czy też w ramach postępowania o sposób wykonywania kontaktów
z dzieckiem, ukształtowanie zasad odpowiedzialności rodzicielskiej itp. Dla
przyjęcia, że tryb szczególny z art. 11 ust. 8 i art. 42 ust. 2 rozporządzenia może
odnosić się tylko do orzeczeń lub ich części (poszczególnych rozstrzygnięć), które
zapadły już po odmowie wydania dziecka przez sądy innego państwa, bez
znaczenia pozostaje, czy w obowiązującym w danym państwie prawie
procesowym, postępowanie ma charakter ciągły, polegający na nanoszeniu zmian
orzeczniczych do poprzednio wydanych judykatów, czy też każda zmiana
ukształtowania kontaktów, odpowiedzialności rodzicielskiej itd. wymaga wszczęcia
oddzielnego postępowania. Konieczność dokonania autonomicznej wykładni
pojęcia wszczęcia postępowania wynika nie tylko z szerokiego konsensusu w tej
kwestii przyjętego przez TSUE, ale również ze szczególnego celu, dla którego art.
II CSKP 533/24
89
42 rozporządzenia i wspomniane w nim zaświadczenie zostały wprowadzone do
europejskiego porządku prawnego.
Należy mieć także na względzie, że analizowane przepisy rozporządzenia
nr 2201/2003 odnoszą się wprost do instytucji uregulowanej w innym akcie prawa
międzynarodowego, tj. Konwencji haskiej z 1980 r., w której występuje odrębny
rodzaj orzeczeń – orzeczenie zarządzające powrót dziecka oraz odmawiające jego
powrotu. Art. 11 ust. 8 rozporządzenia Bruksela II bis mówi zaś wprost o każdym
późniejszym orzeczeniu, czyli, wg definicji przymiotnika „późniejszy”, o orzeczeniu
następującym po judykacie odmawiającym, wydanym na podstawie Konwencji
haskiej. Autonomiczna wykładnia pojęcia postępowania zakończonego
orzeczeniem wydanym w myśl art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003 wynika
zatem nie tylko z ogólnych dyrektyw autonomicznej wykładni pojęć używanych
w prawie unijnym, ale także z wyraźnego, temporalnego odniesienia do instytucji
konkretnego typu orzeczenia uregulowanego art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r.
Przyjęcie wykładni uwzględniającej jakąkolwiek datę wcześniejszą niż samo
orzeczenie odmawiające powrotu prowadziłoby do całkowitego zaprzeczenia
celowi, dla którego przyjęty został szczególny model uznawania i wykonywania
orzeczeń mający na celu rozstrzygnięcie kolizji pomiędzy orzeczeniami wydanymi
na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r.
Trybunał Sprawiedliwości stosuje wybrane metody wykładni zawsze tylko
w stosunku i w obrębie danego, konkretnego aktu prawa wtórnego. Ustalone w ten
sposób rozumienie pojęcia musi zatem odpowiadać przede wszystkim celowi
i strukturze tego aktu i nie należy przypisywać mu wartości uniwersalnej. Nawet
jeśli zatem z jakichkolwiek przyczyn brytyjskie orzeczenia wydane przed upływem
okresu przejściowego, a zmienione po jego zakończeniu zostałyby uznane za
orzeczenia, w stosunku do których zastosowanie znajdą przepisy rozporządzeń
unijnych, wniosek taki nie powinien być rozciągany na późniejsze orzeczenia
zarządzające powrót dziecka z art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003. „Chwilę
wszczęcia postępowania”, według Umowy o wystąpieniu, należy ustalać oddzielnie
według przepisów każdego z rozporządzeń, do których ten ogólny termin znajduje
zastosowanie. Nie można też uznać, że wysłuchanie dzieci oraz strony uprzednie
wobec wydania orzeczenia odmawiającego powrotu dziecka spełnia wymagania
II CSKP 533/24
90
z art. 42 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia nr 2201/2003, ponieważ ich celem nie
mogłaby być weryfikacja okoliczności z art. 42 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia.
Z tej przyczyny czynności postępowania poprzedzające wydanie orzeczenia
nakazującego powrót dziecka przez sądy państwa jego zwykłego pobytu muszą
być kwalifikowane – niezależnie od przepisów postępowania obowiązujących w tym
państwie – autonomicznie jako postępowanie nowe, zainicjowane po wydaniu
orzeczenia odmownego przez sądy państwa, do którego dziecko zostało
uprowadzone.
Argumentów na rzecz oddzielnego traktowania orzeczeń w przedmiocie
powrotu dziecka oraz orzeczeń dotyczących sprawowania nad nim pieczy
dostarcza też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w powołanym już wyroku
C-211/10 (Povse), w którym wskazano, że orzeczenie sądu właściwego
zarządzające powrót dziecka mieści się w zakresie stosowania tego przepisu,
nawet jeśli nie zostało poprzedzone orzeczeniem tego sądu kończącym
postępowanie w sprawie prawa do pieczy nad dzieckiem. Uzasadnia to wniosek, że
na potrzeby art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003 należy brać pod uwagę wyłącznie
to postępowanie (lub jego wycinek), który dotyczy powrotu dziecka. Tryb
szczególny wykonywania orzeczenia opatrzonego certyfikatem odnosi się
wyłącznie do „każdego późniejszego orzeczenia zarządzającego powrót dziecka”,
w oderwaniu od tego, czy w państwie wydającym takie orzeczenie prowadzone było
postępowanie w sprawie pieczy nad dzieckiem oraz tego, czy i kiedy zostało ono
zakończone.
W świetle powyższych uwag dotyczących sposobu dokonywania wykładni
pojęć, jakimi posługuje się art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu dla celów
zastosowania rozporządzenia nr 2201/2003, w szczególności co do interpretacji
pojęcia orzeczeń wydanych w postępowaniach wszczętych przed zakończeniem
okresu przejściowego, rozstrzygają przepisy tego rozporządzenia. Uwzględniając
tak wyłożone pojęcie postępowania wszczętego przed upływem okresu
przejściowego, o których mowa w art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu,
w świetle dokonanej wykładni i dokonanych w sprawie ustaleń prawidłowe było
stanowisko Sądów obu instancji, że postępowanie przed sądem Wielkiej Brytanii,
w którym wydano na podstawie art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 2201/2003
II CSKP 533/24
91
postanowienie w przedmiocie powrotu małoletnich dzieci wnioskodawczyni
i uczestnika J.L., zaopatrzone następnie w zaświadczenie, o którym mowa w art. 42
tego rozporządzenia, zostało wszczęte już po upływie okresu przejściowego
przewidzianego w art. 126 Umowy o wystąpieniu. Z tej przyczyny do oceny
złożonego wniosku o nieuznanie sądu państwa obcego nie miały zastosowania
przepisy ww. rozporządzenia przewidujące ograniczenia w możliwości
uwzględnienia takiego żądania wynikające ze szczególnego trybu uznawania i
wykonalności zarządzenia o powrocie dzieci wydanego przez sąd miejsca stałego
pobytu dziecka przewidziane w art. 11 ust. 8 w zw. z art. 40-42 tego
rozporządzenia.
Z tych, wyżej przedstawionych, przyczyn za nieuzasadniony należy uznać
też zarzut skargi kasacyjnej naruszenia przez niewłaściwą odmowę zastosowania
art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003 w zw. z art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy
o wystąpieniu uzasadniony tym, że Sąd drugiej instancji, jako sąd państwa
członkowskiego związanego Umową o wystąpieniu, był bezwarunkowo związany
przepisem rozporządzenia, które po myśli art. 288 akapit drugi zdanie drugie
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wiąże w całości i jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach członkowskich, wobec czego nie korzystał
z kompetencji do oceny, czy uzyskanie zaświadczenia, o jakim mowa w art. 42 ust.
1 rozporządzenia nr 2201/2003, było lub nie było możliwe w Anglii i Walii jako
państwie jego wydania, zaś odmawiając stosowania rozporządzenia, tym samym
naruszył zasadę lojalności, która zobowiązuje Państwa Członkowskie do
podejmowania wszelkich środków ogólnych lub szczególnych właściwych dla
zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji
Unii (art. 4 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej).
Niezasadny był także zarzut naruszenia art. 51a § 1 i 3 p.u.s.p., poprzez
zaniechanie ustalenia z urzędu treści angielskiego prawa procesowego dla kwestii
charakteru postanowienia, którego dotyczył wniosek o stwierdzenie jego
niepodlegania uznaniu, a także wszczęcia i zakończenia postępowania przed
Sądem Rodzinnym w Barnet przed upływem okresu przejściowego, o którym mowa
w art. 126 Umowy o wystąpieniu w zw. z art. 67 tej Umowy. Niezależnie bowiem od
treści regulacji wewnętrznych w obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie
II CSKP 533/24
92
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na podstawie których wydano 18 stycznia
2022 r. postanowienie, w stosunku do którego 28 stycznia 2022 r. wystawiono
zaświadczenie przewidziane w art. 42 rozporządzenia nr 2201/2003
- w szczególności sposobu określenia przez wewnętrzne normy prawa
procesowego charakteru postępowania zakończonego tym orzeczeniem, tj. czy
miało ono charakter postępowania wszczętego na nowo już po złożeniu wniosku
przez J.L. po wydaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie na
podstawie przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. odmawiającego zarządzenia
powrotu małoletnich dzieci A.L. i J. L., czy też charakter postępowania będącego
kontynuacją postępowania zakończonego przed tym ostatnim postanowieniem, tj.
postanowieniem Sądu Rodzinnego w Zachodnim Londynie 15 sierpnia 2018 r. – dla
określenia momentu wszczęcia tego postępowania znaczenie miały przepisy
rozporządzenia nr 2201/2003 w związku art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu.
Uwzględniając wyżej przedstawioną ocenę prawną – dokonaną z
uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - za
nieuzasadniony należało uznać zarzut naruszenia art. 267 TFUE poprzez
zignorowanie przez Sąd drugiej instancji występowania w sprawie istotnych
zagadnień prawnych wykładni prawa Unii Europejskiej, w tym umowy
międzynarodowej zawartej przez Unię Europejską w trybie art. 50 ust. 2 TUE, co
– zdaniem skarżącego – znajduje uzasadnienie w zasadzie lojalnej współpracy
(art. 4 ust. 3 TUE) oraz skutecznej ochrony sądowej (art. 19 ust. 1 TUE).
W okolicznościach rozpoznanej sprawy nie zmaterializowała się bowiem potrzeba
wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem
prejudycjalnym (pytaniami) dotyczącymi wykładni wcześniej wskazanych przepisów
zastosowanych w sprawie do oceny żądania wnioskodawczyni.
Skoro w stosunku do orzeczenia sądu Wielkiej Brytanii objętego wnioskiem,
zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy o wystąpieniu nie miały zastosowania przepisy
rozporządzenia nr 2201/2003, w tym szczególny tryb dotyczący uznawania
i wykonalności orzeczeń wynikający z art. 11 ust. 8 w zw. z art. 40-42 tego
rozporządzenia, to tym samym bezzasadny był zarzut naruszenia przez Sąd drugiej
instancji przepisów art. 386 § 3 w zw. z art. 13 § 2, art. 379 pkt 1 i art. 397 § 3 k.p.c.
oraz art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003, poprzez oddalenie zażalenia,
II CSKP 533/24
93
zamiast jego uchylenia i odrzucenia wniosku o ustalenie, że orzeczenie
zagraniczne nie podlega uznaniu. Tym samym bezzasadny był także - wcześniej
częściowo rozważany - zarzut naruszenia art. 378 § 1 w zw. z art. 397 § 3 i art.
11481 § 1 k.p.c., poprzez nieuwzględnienie z urzędu występującej ab initio
nieważności postępowania, wywołanej niedopuszczalnością drogi sądowej
w sprawie.
Powyższa ocena przesadza także o bezzasadności zarzutu niewłaściwego
zastosowania przepisów art. 1145 i nast. k.p.c., co – zdaniem skarżącego - było
wykluczone z uwagi na bezwzględne pierwszeństwo przepisów prawa Unii
Europejskiej, a to art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003 w zw. z art. 67 ust. 2
lit. b) Umowy o wystąpieniu, któremu przysługiwało pierwszeństwo zastosowania
w stosunku do spornego orzeczenia angielskiego wydanego w postępowaniu
sądowym wszczętym przed upływem okresu przejściowego przed prawem
krajowym na mocy art. 91 ust. 3 Konstytucji RP. Dotyczy to również zarzutu
niewłaściwego zastosowania art. 23 ust. 2 Konwencji haskiej z 1996 r. w zw. z art.
61 lit. b) rozporządzenia nr 2201/2003 i w zw. z art. 67 ust. 2 lit. b Umowy
o wystąpieniu, polegającego na tym, że zdaniem Sądu a quo możliwa była odmowa
uznania orzeczenia zagranicznego opatrzonego zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003, na podstawie przesłanek odmowy
uznania zawartych w Konwencji haskiej z 1996 r., mimo że na przeszkodzie temu
stało dalsze stosowanie ww. rozporządzenia do orzeczeń sądowych wydanych
w postępowaniach wszczętych w Anglii i Walii przed upływem okresu
przejściowego, w którym możliwość odmowy uznania była w tych okolicznościach
wyłączona. Skoro nie ziściły się przesłanki określone w art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy
o wystąpieniu uzasadniające zastosowanie przepisów rozporządzenia
nr 2201/2003 w odniesieniu do orzeczenia, którego dotyczyło żądanie zgłoszone
przez wnioskodawczynię, to tym samym miały zastosowanie przepisy ogólne
dotyczące uznawania (nieuznawania) orzeczeń państw obcych.
Zgodnie z art. 1145 k.p.c., orzeczenia sądów państw obcych wydane
w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją
przeszkody określone w art. 1146 k.p.c. W powołanym przepisie przyjęto zasadę
automatycznego uznawania orzeczenia zagranicznego bez konieczności
II CSKP 533/24
94
przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania, w celu konstytutywnego uznania
orzeczenia sądu państwa obcego. Natomiast jak stanowi art. 1148 § 1 k.p.c.,
każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem
o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.
W postanowieniu Sądu Najwyższego z 7 lutego 2019 r., II CSK 770/17 (niepubl.)
wyjaśniono, że orzeczenia wydawane na podstawie art. 1148 k.p.c. mają charakter
deklaratywny i sprowadzają się do ustalenia, że uznanie z mocy prawa nastąpiło
(lub nie nastąpiło). Rozstrzygnięcie o wniosku złożonym na podstawie art. 1148
k.p.c. następuje na podstawie okoliczności istniejących w chwili, gdy
uprawomocniło się orzeczenie sądu zagranicznego, nie zaś na podstawie
zmienionych okoliczności, które miały miejsce później. Przepisy zawarte w księdze
trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego zatytułowanej „Uznanie i stwierdzenie
wykonalności” mają jednak zastosowanie wtedy, gdy materii w nich uregulowanej
nie normują inaczej umowy międzynarodowe wiążące Rzeczpospolitą. Z tej
przyczyny Sądy obu instancji zasadnie przyjęły, że w sytuacji, w której
w odniesieniu do uznania orzeczenia sądu Wielkiej Brytanii w przedmiocie powrotu
małoletnich dzieci do Wielkiej Brytanii nie miały zastosowania przepisy
rozporządzenia nr 2201/2003 w związku z art. 67 ust. 2 lit. b) Umowy
o wystąpieniu, a Rzeczypospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej są stronami konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym,
uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej
oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.,
to przepisy tej Konwencji powinny mieć zastosowanie do oceny żądania
wnioskodawczyni.
Uznawanie i wykonywanie orzeczeń jest przedmiotem regulacji zawartej
w rozdziale IV tej Konwencji, która nie zawiera mechanizmu podobnego do
przewidzianego w art. 11 ust. 8 w zw. z art. 40-42 rozporządzenia nr 2201/20003
usuwania kolizji pomiędzy sprzecznymi orzeczeniami sądów różnych państw,
z których jedno – odmawiające powrotu dzieci – zostało wydane na podstawie
przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. w państwie, do którego bezprawnie
uprowadzono lub zatrzymano dziecko z państwa jego zwykłego pobytu. Jedynie
w art. 7 określono warunki zachowania swojej jurysdykcji w razie bezprawnego
II CSKP 533/24
95
uprowadzenia lub zatrzymania dziecka przez organy Umawiającego się Państwa,
w którym dziecko bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało
zwykły pobyt.
W art. 23 ust. 1 Konwencji haskiej z 1996 r. przewidziano rozwiązanie
– podobne do obowiązującego w art. 1145 k.p.c. – że środki podjęte przez organy
jednego Umawiającego się Państwa są z mocy prawa uznawane w innych
Umawiających się Państwach. Jednakże w art. 23 ust. 2 tej Konwencji wskazano
wyjątki od tej zasady, kiedy możliwa jest odmowa uznania, tj. a) jeżeli środek został
podjęty przez organ, którego jurysdykcja nie była oparta na podstawach
przewidzianych w rozdziale II; b) jeżeli środek został podjęty, z wyjątkiem
wypadków niecierpiących zwłoki, w ramach postępowania sądowego lub
administracyjnego, bez umożliwienia dziecku jego wysłuchania, przez co naruszono
istotne zasady postępowania państwa wezwanego; c) na wniosek każdej osoby
podnoszącej zarzut, że środek narusza jej odpowiedzialność rodzicielską, jeżeli
środek został podjęty, z wyjątkiem wypadków nie cierpiących zwłoki, bez
umożliwienia tej osobie jej wysłuchania; d) jeżeli uznanie jest oczywiście sprzeczne
z porządkiem publicznym państwa wezwanego, przy czym uwzględnić należy dobro
dziecka; e) jeżeli środka nie da się pogodzić ze środkiem później podjętym
w państwie zwykłego pobytu dziecka, niebędącym stroną Konwencji, o ile ten
ostatni środek spełnia warunki konieczne do uznania go w państwie wezwanym;
f) jeżeli nie przestrzegano postępowania określonego w artykule 33. W myśl zaś
art. 24 Konwencji haskiej z 1996 r., bez naruszenia postanowień artykułu 23 ust. 1,
każda osoba zainteresowana może wystąpić do właściwych organów
Umawiającego się Państwa z wnioskiem o wydanie orzeczenia w sprawie uznania
bądź odmowy uznania środka podjętego w innym Umawiającym się Państwie.
Postępowanie jest określone przez prawo państwa wezwanego.
Odmowa uznania postanowienia sądu Wielkiej Brytanii przez Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu nastąpiła na podstawie przesłanek określonych w art. 23 ust. 2 lit. b)
i d) Konwencji haskiej z 1996 r., których naruszenie podniesiono także w skardze
kasacyjnej. Ocena zarzutu naruszenia tego przepisu musi być poprzedzona
wyjaśnieniem podstawy faktycznej stanowiącej podłoże tej oceny. Zgodnie z art.
39813 § 2 k.p.c., rozpoznając skargę kasacyjną Sąd Najwyższy jest związany
II CSKP 533/24
96
ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia.
Z ustaleń tych wynika, że po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie
postanowienia odmawiającego zarządzenia powrotu małoletnich dzieci A.L. i J.L. w
postępowaniu sądowym, w wyniku którego doszło do wydania orzeczenia
będącego przedmiotem postępowania, nie umożliwiono wysłuchania ich dzieci. W
związku z tym ustaleniem faktycznym w skardze kasacyjnej podniesiono zarzut
naruszenia art. 244 § 1 w zw. z art. 1138 k.p.c., poprzez nieuwzględnienie
okoliczności, że dołączone do wyroku Sądu Rodzinnego w Barnet zaświadczenie,
jako zagraniczny dokument urzędowy, stanowi dowód tego, co zostało w nim
urzędowo zaświadczone, zaś w szczególności obejmuje stwierdzenie wysłuchania
dzieci. Zarzut ten jest nietrafny. Przepis ujęty w art. 1138 k.p.c. zrównuje
zagraniczne dokumenty urzędowe z polskimi dokumentami urzędowymi w zakresie
ich mocy dowodowej określonej w art. 244 § 1 k.p.c. Dokument urzędowy,
odpowiadający wymaganiom z art. 244 k.p.c., korzysta z domniemania
prawdziwości (autentyczności) oraz domniemania zgodności z prawdą tego, co
zostało w nim urzędowo zaświadczone. Są to domniemania prawne ustanowione
ustawą procesową, które mogą być obalone w sposób przewidziany w art. 252
k.p.c., tj. przez zaprzeczenie prawdziwości dokumentu lub przez udowodnienie, że
oświadczenie organu zawarte w danym dokumencie urzędowym, wystawionym
przez ten organ, jest niezgodne z prawdą. Materialna moc dowodowa tego
dokumentu i jego znaczenie dla wyniku postępowania podlegają zasadzie
swobodnej oceny dowodów (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2017 r.,
III PK 134/16, niepubl.). Uwzględniając powyższe Sądy meriti mogły dokonać
ustaleń faktycznych niezgodnych z treścią dokumentu zagranicznego, które
korzystały jedynie z domniemania prawdziwości wskazanych w nim okoliczności,
jeżeli przeprowadzone w sprawie dowody podważyły domniemanie prawdziwości
okoliczności zaświadczonych w tym dokumencie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z
17 marca 2010 r., II CSK 454/09, OSNC 2010, nr 10, poz. 142). Niezależnie od
powyższego dokumenty urzędowe, w tym zagraniczne, podlegają procesowi
wykładni, czego dokonały też w sprawie Sądy meriti. Sąd drugiej instancji nie
wykluczył bowiem, że zaświadczenie wystawione na podstawie art. 42
rozporządzenia nr 2201/2003 rzeczywiście potwierdzało wysłuchanie małoletnich
II CSKP 533/24
97
dzieci, które nastąpiło jednak jeszcze przed wyjazdem dzieci z ich matką do Polski i
przed wydaniem postanowienia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie na podstawie
przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. – a nie w postępowaniu zainicjowanym
przez ojca dzieci już po wydaniu tego orzeczenia - skoro sąd Wielkiej Brytanii uznał
postępowanie zainicjowane wnioskiem J.L., złożonym po 20 października 2021 r.,
jako kontynuację postępowania zakończonego postanowieniem Sądu Rodzinnego
w Barnet postanowieniem z 15 sierpnia 2018 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w uzasadnieniu postanowienia zaskarżonego
skargą kasacyjną nawiązał do przesłanki uzasadniającej odmowę uznania
orzeczenia wydanego przez Sąd Wielkiej Brytanii określonej w art. 23 ust. 2 lit. d)
wskazując, że orzeczenie, które miałoby podlegać uznaniu, pozostaje sprzeczne
z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono
o uznanie, biorąc pod uwagę dobro dzieci. Wskazał, że w toku postępowania,
w wyniku którego zapadło to orzeczenie, nie uwzględniono istotnych czynności
dowodowych, które stanowiły podstawę rozstrzygnięcia zapadłego na podstawie
art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r. przed polskim sądem. Dotyczyło to nie tylko
braku wysłuchania dzieci, mimo braku przeszkód do przeprowadzenia tej
czynności, ale także wnioskodawczyni i nieuwzględnienia w ocenie sądu
stanowiska dzieci, które w postępowaniu prowadzonym wcześniej przez sądami
polskimi na podstawie przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. zostały uznane za
wystarczająco dojrzałe do wyrażenia swojego zdania w przedmiocie ich
dotyczącym i nie akceptowały ich powrotu do Wielkiej Brytanii. Brak należytego
zbadania aktualnej sytuacji małoletnich i warunków, w jakich miałby nastąpić ich
powrót do Wielkiej Brytanii w sytuacji faktycznego pobytu ich matki w innym
państwie naruszał dobro dziecka, które stanowi podstawową zasadę porządku
prawnego w Polsce (art. 72 Konstytucji RP), a władza rodzicielska powinna być
wykonywana z poszanowaniem godności i praw dziecka (art. 95 k.r.o.). Sąd
Apelacyjny, zajmując to stanowisko, powołał się na postanowienie Sądu
Najwyższego z 31 stycznia 2018 r., IV CSK 442/17, w którym odniesiono się do
zasadności odmowy uznania orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie art. 23
ust. 2 lit. d) Konwencji haskiej z 1996 r., gdy takie uznanie byłoby sprzeczne
z dobrem małoletniego dziecka, błędnie wskazując, że dotyczyło ono przesłanki
II CSKP 533/24
98
z art. 23 ust. 2 lit. b) tej Konwencji. Jednocześnie jednak Sąd drugiej instancji
zaakceptował ocenę prawną Sądu pierwszej instancji, w której odwołano się także
do art. 23 ust. 2 lit. b) ww. Konwencji.
Nie można podzielić zasadności zarzutu błędnej wykładni art. 23 ust. 2 lit. b)
i d) Konwencji haskiej z 1996 r. w zw. z art. 3 i art. 12 KPD, jako narzucających
obowiązek modyfikacji procedury przed sądem krajowym w państwie wydania
orzeczenia, mimo że: a) do wysłuchania dzieci doszło w postępowaniu przed
sądem mającym jurysdykcję, co znajduje potwierdzenie w treści wiążącego Sąd
a quo zaświadczenia; b) żaden przepis prawa nie narzucał obowiązku ponownego
ich wysłuchania po wydaniu orzeczenia o odmowie powrotu; c) zgodnie z wiążącym
Polskę prawem międzynarodowym powrót dziecka do państwa, z którego zostało
bezprawnie uprowadzone, jest niewątpliwie zgodny z jego dobrem (interesem), co
wprost wynika chociażby z art. 35 KPD. Wprawdzie do wysłuchania małoletnich
dzieci stron doszło, ale w postępowaniu zakończonym postanowieniem sądu
Wielkiej Brytanii z 15 sierpnia 2018 r., przed opuszczeniem przez nich wraz
z matką tego Państwa. Tak przedsięwzięta czynność dowodowa nie mogła więc
objąć okoliczności istniejących w chwili wydania kolejnego orzeczenia przez sąd
Wielkiej Brytanii będącego przedmiotem żądania wnioskodawczyni zarządzającego
ich powrót do Wielkiej Brytanii, a w szczególności stanowisk małoletnich dzieci i ich
motywów co do ich powrotu do Wielkiej Brytanii uwzględnionych przez Apelacyjny
w Warszawie, który odmówił zarządzenie ich powrotu do Wielkiej Brytanii na
podstawie art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r. Okolicznością istotną, prawnie
doniosłą, która zaważyła na wydaniu tego orzeczenia, było uwzględnienie
stanowiska samych małoletnich dzieci, które nie aprobowały ich powrotu do
Wielkiej Brytanii. Sąd Wielkiej Brytanii sam wskazał – abstrahując od kwestii
zasadności tego stanowiska - że postępowanie to prowadzi na podstawie
przepisów rozporządzenia nr 2201/2003, które nakazywały uwzględnienie w ocenie
w tym postępowaniu okoliczności i dowodów, które były przyczyną wydania przez
sąd, do którego bezprawnie uprowadzono (zatrzymano) dzieci, orzeczenia na
podstawie art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r., jak również wskazywały na potrzebę
wysłuchania małoletnich dzieci w tym postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 42 ust.
2 lit. a) tego rozporządzenia możliwość wystawienia zaświadczenia, o którym mowa
II CSKP 533/24
99
w art. 42, została uzależniona od stwierdzenia, że dziecko miało możliwość bycia
wysłuchanym, o ile nie uznano tego za niewłaściwe ze względu na jego wiek lub
stopień dojrzałości. Potrzeba uwzględnienia stanowiska dzieci wynikała także
z powołanych przez Sąd Apelacyjny przepisów art. 3 i 12 KPD, a więc Konwencji
ratyfikowanej przez Wielką Brytanię. Zgodnie z art. 3 ust. 1 KPD, we wszystkich
działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne
instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze,
sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Według
zaś art. 3 ust. 2, Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony
i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę
prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za
nie odpowiedzialnych, i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki
ustawodawcze oraz administracyjne. Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 KPD, Państwa-
Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych
poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich
sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku
oraz dojrzałości dziecka. Ustęp 2 tego artykułu stanowi, że w tym celu dziecko
będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się w każdym
postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub
za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie
z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego. Konieczność uwzględnienia
przez sąd stanowiska dzieci w postępowaniach dotyczących m.in. miejsca ich
pobytu wprost też jest wyrażona w przepisach Konwencji haskiej z 1996 r., w tym
w art. 23. Potrzeba wysłuchania małoletnich dzieci w postępowaniach dotyczących
ich miejsca pobytu nie ma charakteru bezwzględnego. Ustalenie wystąpienia takiej
potrzeby w postępowaniu jest determinowane wieloma czynnikami,
a w szczególności wiekiem dziecka i stanem jego zdrowia - a co się z tym wiąże
stopniem jego rozwoju psychofizycznego, a w konsekwencji zdolnością do
racjonalnej oceny swojej sytuacji - okresem pobytu dziecka w państwie
niestanowiącym jego miejsca stałego pobytu i co się z tym wiąże stopniem jego
asymilacji w tym miejscu. Z tej perspektywy należy wziąć pod uwagę, że ze
względu na wiek małoletnich dzieci wnioskodawczyni A.L. i uczestnika J.L. – G.L. i
II CSKP 533/24
100
A.L.1 oraz ich stopień rozwoju już w chwili orzekania przez Sąd Apelacyjny w
Warszawie na podstawie przepisów Konwencji haskiej z 1980 r. uznano, że ich
stopień dojrzałości był wystarczająco wysoki, aby ich stanowisko (negatywne) w
przedmiocie żądania J.L. o nakazanie zarządzenia ich powrotu do Wielkiej Brytanii
uznać za prawnie doniosłe. W skardze kasacyjnej trafnie wskazuje się, że zgodnie
z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym powrót dziecka do państwa, z
którego zostało bezprawnie uprowadzone, jest niewątpliwie zgodny z jego dobrem
(interesem), co wynika chociażby z art. 35 KPD. Bezprawne uprowadzenia
(zatrzymania) małoletnich dzieci do innego państwa niż państwo ich stałego pobytu
dokonywane przez jednego z rodziców – a więc dokonywane wbrew woli drugiego
z nich i bez stosownego zezwolenia sądu – są czynami nie tylko sprzecznymi z
nomami prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą, ale są one
zazwyczaj sprzeczne także z dobrem małoletnich dzieci. Dobro małoletnich dzieci
wymaga bowiem, aby mogli oni bez przeszkód utrzymywać kontakty i więzi
osobiste z obojgiem rodziców i spokojnie wychowywać się i rozwijać w stabilnych
warunkach społecznych, co zakłóca albo całkowicie eliminuje bezprawne
uprowadzenie (zatrzymanie) dzieci w państwie niebędącym ich miejscem stałego
pobytu. Jeżeli jednak dojdzie już do bezprawnego uprowadzenia (zatrzymania)
dzieci do innego państwa powołane wyżej przepisy prawa międzynarodowego
(Konwencji haskiej z 1980 r., Konwencji haskiej z 1996 r. oraz KPD) przy
wydawaniu orzeczenia w przedmiocie powrotu dziecka przewidują konieczność
ważenia przez sąd różnych przeciwnych racji, w tym konieczność uwzględnienia
faktycznych zmian i czasu ich trwania na skutek pobytu dzieci w państwie, do
którego zostały bezprawnie uprowadzone (zatrzymane), jak również stanowiska
samych dzieci co do państwa, w którym chciałyby dalej przybywać na stałe, jeżeli
ich stopień psychofizyczny jest wystarczająco wysoki, aby brać to stanowisko pod
uwagę. W przeciwnym wypadku może bowiem dojść do naruszenia dobra dziecka.
Uznanie orzeczenie sądu zagranicznego, którego dotyczy wniosek wnioskodawczy,
zapadłe w postępowaniu, w którym - według wiążących Sąd Najwyższy ustaleń
faktycznych – nie umożliwiono dzieciom o takim stopniu rozwoju i dojrzałości bycia
wysłuchanym godzi w ich prawa wynikające z wcześniej powołanych norm prawa
międzynarodowego, a w konsekwencji także w podstawowe zasady porządku
II CSKP 533/24
101
prawnego Rzeczypospolitej, w którym nakaz ochrony dobra dziecka
– wyprowadzany z art. 72 Konstytucji oraz przepisów kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego - stanowi podstawową, nadrzędną zasadę polskiego systemu prawa
rodzinnego. W konsekwencji trafnie Sąd Apelacyjny uznał, że w sprawie ziściły się
przesłanki określone w art. 23 ust. 2 lit. b) i d) Konwencji haskiej z 1996 r.
Uwzględniając powyższe Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814 k.p.c.
w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił skargę kasacyjną jako bezzasadną.
Monika Koba
Na mocy art. 330 § 1 k.p.c. stwierdzam
niemożność podpisania uzasadnienia
postanowienia przez sędziego SN M. Kobę
z powodu długotrwałej nieobecności
Dariusz Dończyk
Dariusz Dończyk
Roman Trzaskowski
(A.G.)
[r.g.]