II CSKP 2323/22
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
5 marca 2025 r.
SSN Adam Doliwa (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Jacek Grela
SSN Krzysztof Grzesiowski
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 5 marca 2025 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej B. spółki jawnej w Ś. poprzednio B. spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółki komandytowej w Ś.
od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 8 września 2021 r., I AGa 114/21,
w sprawie z powództwa K. w E. Republika Federalna Niemiec
przeciwko B. spółce jawnej w Ś. poprzednio B. spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółce komandytowej w Ś.
o zapłatę,
1. oddala skargę kasacyjną;
2. zasądza od B. spółki jawnej w Ś. na rzecz K. w E. (Republika
Federalna Niemiec) 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych kosztów
postępowania kasacyjnego.
Jacek Grela
[wr]
Adam Doliwa
Krzysztof Grzesiowski
II CSKP 2323/22
2
UZASADNIENIE
K. w E. (Republika Federalna Niemiec), pozwem z 23 grudnia 2016 r. wniosła
o zasądzenie od B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej
w Ś. (obecnie B. spółka jawna w Ś.) kwoty 15 873,00 euro wraz z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie liczonymi od 3 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty, kwoty 15
665,00 euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 22 kwietnia
2012 r. do dnia zapłaty, kwoty 3 992,80 euro wraz z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie od 17 września 2016 r. do dnia zapłaty, z tytułu płatności za dostarczony
towar, oraz o zasądzenie kosztów postępowania.
W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że pozwana złożyła u niej
dwa zamówienia na produkt […] po 24 tony produktu, w łącznej ilości
48 ton, za ustaloną między stronami cenę 650 euro za tonę. Powódka podniosła, że
pozwana otrzymała od niej Ogólne Warunki Umów (OWU), sporządzone w języku
niemieckim i angielskim, które były ogólnie dostępne w toku negocjacji
prowadzonych w języku angielskim, a pozwana się z nimi zapoznała, nie sprzeciwiała
się nim, ani nie wskazywała na własne wzorce umowne.
Strona powodowa podniosła, że wykonała zamówienie zgodnie z umową, zaś
strona pozwana nie uregulowała płatności za dostarczony towar. Powódka podniosła
także, że jurysdykcja sądu polskiego wynika z postanowień rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych, jako że strona pozwana ma siedzibę główną i siedzibę
organu zarządzającego w Polsce, w Ś., a umowa została wykonana w Polsce.
Ponadto strona powodowa nadmieniła, iż w niniejszym sporze winno mieć
zastosowanie prawo niemieckie, gdyż dochodziła zapłaty ceny za dostarczone
towary na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów strony powodowej.
Powódka argumentowała przy tym, że zgodnie z pkt. 14.2. OWU należy przyjąć
prawo niemieckie jako właściwe do rozpoznania sprawy, z pominięciem Konwencji
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ponadto
wskazała, iż prawo niemieckie właściwe jest także według zasad ogólnych, gdyż
II CSKP 2323/22
3
strona powodowa, która była sprzedawcą zobowiązanym do świadczenia
charakterystycznego, ma swoją siedzibę w Niemczech.
W piśmie z 26 stycznia 2017 r. strona powodowa sprecyzowała żądanie
pozwu i domagała się zasądzenia od strony pozwanej kwoty w łącznej wysokości
35 530,80 euro wraz z odsetkami za opóźnienie.
Sąd Okręgowy w Legnicy 3 lutego 2017 r. wydał w sprawie nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym, orzekając zgodnie z żądaniem powódki.
Pozwana zaskarżyła nakaz zapłaty w całości sprzeciwem, wnosząc
o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu oraz
o przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność jej pełnomocnika.
W odpowiedzi na sprzeciw pozwanej, strona powodowa podtrzymała swoje
stanowisko procesowe.
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27 czerwca 2017 r. oddalił powództwo
(pkt I) oraz rozstrzygnął o kosztach procesu (pkt II).
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznając apelację powódki, wyrokiem
z 19 marca 2018 r. uchylił zaskarżony wyrok z 27 czerwca 2017 r., sprawę przekazał
Sądowi Okręgowemu w Legnicy do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach
postępowania apelacyjnego.
Wyrokiem z 3 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy umorzył postępowanie
w zakresie kwoty 1 239,40 euro wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
liczonymi według prawa niemieckiego tj. na podstawie § 247 w zw. z § 288 ust. 2
Burgerliches Gesetzbuch od tej kwoty od 17 września 2016 r. do dnia zapłaty (pkt I);
zasądził od pozwanej na rzecz powódki 36 724,51 euro wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie liczonymi według prawa niemieckiego tj. na podstawie
§ 247 w zw. z § 288 ust. 2 Burgerliches Gesetzbuch, od kwot: 15 873 euro
od 3 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty; 15 665 euro od 22 kwietnia 2012 r. do dnia
zapłaty; 2 753,40 euro od 17 września 2016 r. do dnia zapłaty; 2 433,11 euro
od 24 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty (pkt II); zasądził od pozwanej na rzecz powódki
kwotę 38 951,69 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt III); oddalił wniosek
o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności (pkt IV); zwrócił powódce
II CSKP 2323/22
4
kwotę 525,89 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet
wynagrodzenia biegłego sądowego (pkt V); nakazał pozwanej uiścić na rzecz Skarbu
Państwa-Sądu Okręgowego w Legnicy kwotę 217,18 zł tytułem kosztów sądowych
poniesionych tymczasowo ze środków budżetowych tutejszego sądu (pkt VI).
Wyrokiem z 8 września 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu
apelacji pozwanej i zażalenia powódki, zmienił zaskarżony wyrok w pkt III w ten
sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powódki dalszą kwotę 8 134,05 zł kosztów
procesu (pkt 1); oddalił apelację pozwanej w całości i zażalenie powódki w pozostałej
części (pkt 2); rozstrzygnął o kosztach postępowania odwoławczego (pkt 3).
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy
przy ponownym rozpoznawaniu sprawy.
Zgodnie z tymi ustaleniami powódka prowadzi działalność gospodarczą
związaną z dystrybucją produktów chemicznych. Siedziba powódki znajduje się
w Niemczech w E..
Strona pozwana powstała na skutek przekształcenia na podstawie art. 551
§ 1 w zw. z art. 563 k.s.h. B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. Pozwana
w ramach wykonywanej działalności zajmuje się między innymi produkcją wyrobów
tartacznych.
Powódka zawarła ze spółką B. umowę sprzedaży, której przedmiotem był
produkt […]. Towar ten miał być dostarczany przez stronę powodową do siedziby B.
Umowa zawarta została na okres od 22 lutego 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. W
ramach tej umowy powódka miała dostarczyć w sumie 96 000 ton towaru o łącznej
wartości 62 400,00 euro (650,00 euro za tonę). W potwierdzeniu zawarcia umowy
zastrzeżono, że każda z dostaw będzie realizowana na wezwanie i będzie
obejmowała 24 tony. W potwierdzeniu zawarcia umowy wskazano także, że brak
zgłoszenia zastrzeżeń co do treści potwierdzenia umowy natychmiast po jego
otrzymaniu strona powodowa przyjmuje za całkowitą zgodę na to potwierdzenie.
Nadto w dokumencie tym zaznaczono, że umowa oparta jest na Ogólnych
Warunkach Sprzedaży (OWS) strony powodowej. Potwierdzenie zawarcia umowy
zostało podpisane przez przedstawicieli powódki oraz poprzednika prawnego
pozwanej.
II CSKP 2323/22
5
Zgodnie z pkt 14.1 OWS strony powodowej miejscem jurysdykcji miała być
siedziba strony powodowej. Powódka miała też prawo dochodzić roszczeń wobec
kupującego przed dowolnym innym właściwym sądem. Zgodnie natomiast z pkt 14.2
OWS stosunek umowny oraz wszelkie inne ewentualne roszczenia z tytułu czynów
niedozwolonych z niego wynikające miały podlegać w całości prawu niemieckiemu,
z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.
OWS powódki są dostępne także na jej stronie internetowej. Pozwana posiada
również własne Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zamieszczone na jej stronie
internetowej, do których dostosowują się klienci pozwanej. Zgodnie z OWH strony
pozwanej prawem właściwym dla tych warunków i umów między stronami jest
wyłącznie prawo polskie oraz wyklucza się stosowanie Konwencji Nardów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a wszelkie spory
powstałe na tle tych warunków i umów na nich opartych rozstrzygane mają być przez
właściwe rzeczowo sądy dla siedziby strony pozwanej.
Na podstawie zawartej umowy sprzedaży B. spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ś. złożyła zamówienie u powódki na zakup łącznie 48 ton
produktu […] za cenę 650 euro za tonę. Pierwsza dostawa towaru nastąpiła 2 marca
2012 r. a druga dostawa 21 marca 2012 r. 48 ton towaru zostało przyjęte przez B.
Powódka z tytułu dostarczonego produktu 2 marca 2012 r. wystawiła fakturę
VAT o nr [...] na kwotę 15 873,00 euro, i 21 marca 2012 r. fakturę VAT o nr [...] na
kwotę 15 655,00 euro, które miały zostać opłacone w ciągu 30 dni od daty ich
wystawienia. Pozwana należności wynikających ze wskazanych faktur VAT nie
uregulowała.
Pismem z 30 sierpnia 2012 r. powódka wezwała spółkę B. do zapłaty kwoty w
łącznej wysokości 34 346,95 euro, zaś 8 maja 2013 r. wniosła do Sądu Krajowego w
Kleve powództwo, którym domagała się zasądzenia od poprzednika prawnego strony
pozwanej 31 838,00 euro wraz z odsetkami w wysokości 8 punktów procentowych
powyżej stawki bazowej od kwoty 15 873 euro od dnia 2 kwietnia 2012 r., oraz od
kwoty 15 965 euro od 21 kwietnia 2012 r., oraz kosztów postępowania.
II CSKP 2323/22
6
Sąd Krajowy w Kleve 11 czerwca 2014 r. wstępnie orzekł, że jest sądem
międzynarodowo i miejscowo właściwym do rozpoznania sporu. Spółka B. złożyła
odwołanie od tej decyzji do Wyższego Sądu Krajowego w Dusseldorfie.
Prawomocnym wyrokiem z 26 marca 2015 r. powyższy Sąd stwierdził brak
jurysdykcji sądów niemieckich, gdyż strony nie zawarły umowy regulującej
właściwość sądu zgodnie z art. 23 Rozporządzenia WE w sprawie właściwości
sądów, OWS strony powodowej nie zostały doręczone poprzednikowi prawnemu
pozwanej i przez niego zaakceptowane, a siedziba pozwanej znajduje się w Polsce.
Spółka B. w ramach postępowania toczącego się przed Sądem Krajowym w
Klevie wystąpiła z powództwem wzajemnym wobec powódki i domagała się
zasądzenia na jej rzecz kwoty 40 829,12 euro wraz z odsetkami, ponieważ jej
zdaniem dostarczony towar nie odpowiadał wymogom zamówienia. Sąd Rejonowy
w Klevie wyrokiem z 14 października 2015 r. oddalił powództwo wzajemne, gdyż
uznał, że spółka B. nie ma prawa do wystąpienia wobec powódki o wypłatę
odszkodowania, gdyż przetworzyła towar, pomimo że wiedziała o jego wadach.
Pismem z 16 września 2016 r. powódka wezwała poprzednika prawnego
pozwanej do zapłaty kwoty w łącznej wysokości 45 153,64 euro, która obejmowała
również koszty przedsądowego dochodzenia roszczeń i wezwań do zapłaty
sporządzanych przez adwokata w Niemczech. Wezwanie to powódka ponowiła
28 października 2016 r. Pozwana pomimo tych wezwań nie uregulowała żądanych
przez stronę powodową należności.
Pozwana 14 maja 2018 r. złożyła do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy
zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez powódkę, gdyż
pozwana podpałki nasączone surowcem, zamówione u powódki, dostarczyła
odbiorcom w Niemczech i we Francji, a w skutek samozapłonu podpałki doszło do
pożaru w magazynach odbiorców pozwanej. Analizy wykonane na Uniwersytecie
Wrocławskim wykazały, że bezpośrednią przyczyną pożarów było medium do
nasączania dostarczone przez stronę powodową.
Sądy meriti ustaliły także, że Republika Federalna Niemiec nie przystąpiła do
Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej
w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. Kwestia przedawnienia roszczeń nie
II CSKP 2323/22
7
podlega regulacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., a prawu
krajowemu ustalonemu na podstawie międzynarodowego prawa prywatnego.
Kwestie wstrzymania biegu terminu przedawnienia w prawie niemieckim reguluje
§ 204 Burgerliches Gesetzbuch (BGB), zaś skutki wstrzymania biegu terminu
przedawnienia uregulowane są w § 209 tej ustawy. Natomiast zasadność
dochodzenia przez stronę kosztów przedsądowego dochodzenia roszczeń
i wezwania do zapłaty ustala się w oparciu o § 280 i § 286 BGB, a wysokość tych
kosztów oblicza się na podstawie ustawy Rechtsanwaltsvergutungsgesetz - ustawa
o wynagrodzeniu adwokackim (RVG) oraz załączników do tej ustawy.
Od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu skargę kasacyjną wywiodła
pozwana, zaskarżając go w całości i zarzucając mu naruszenie przepisów
postępowania mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie i wynik sprawy, oraz
naruszenie prawa materialnego.
Powódka w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosła o jej oddalenie
i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zarzuty skargi kasacyjnej nie są zasadne.
Skarżąca podniosła zarzut naruszenia art. 233 § 1 w zw. z art. 386 § 4 k.p.c.
przez nierozpoznanie istoty sprawy oraz nierozważenie w sposób wszechstronny
całego zebranego w sprawie materiału dowodowego, polegające w szczególności na:
nierozpoznaniu w sposób wszechstronny i prawidłowy okoliczności uzasadniających
zaistnienie przedawnienia roszczenia powoda, wobec bezrefleksyjnego przyjęcia
„ustaleń” w tym zakresie biegłego sądowego K.P. oraz powołanego przez niego w
sposób wybiórczy orzecznictwa sądów niemieckich oraz poglądów doktryny;
błędnym założeniu, że mimo iż warunki OWS nie zostały doręczone stronie pozwanej
i nigdy nie zostały przez nią zaakceptowane, to i tak wiążą w niniejszej sprawie w
aspekcie uznania zasadności i skuteczności działań strony powodowej przed sądem
niemieckim; błędnym założeniu, że strona pozwana podpisała potwierdzenie
zawarcia umowy z powódką, co nie miało miejsca, i w związku z tym powódka miała
II CSKP 2323/22
8
uzasadnione podstawy do uznania, iż zostały jednocześnie zaakceptowane przez
stronę pozwaną stosowane przez stronę powodową OWS.
Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że w art. 3983 § 3 k.p.c. wyłączono z podstaw
skargi kasacyjnej możliwość skutecznego podnoszenia zarzutów dotyczących
ustalenia faktów lub oceny dowodów. Postępowanie kasacyjne nie stanowi bowiem
kolejnej fazy sporu o ocenę dowodów i prawidłowość ustaleń faktycznych, lecz służy
kontroli legalności zaskarżonego orzeczenia przy związaniu jego podstawą faktyczną.
Wprawdzie ustawodawca nie wskazuje konkretnych przepisów k.p.c., których
podniesienie w podstawach kasacyjnych uchyla się spod kognicji Sądu Najwyższego,
jednak nie ulega wątpliwości, że wyłączenie to obejmuje art. 233 § 1 k.p.c., bowiem
przepis ten określa kryteria oceny wiarygodności i mocy dowodów. Przepis
art. 233 § 1 k.p.c. nie uprawnia również do kwestionowania kompletności ustaleń
faktycznych niezbędnych dla prawidłowej subsumcji przepisów prawa materialnego
(zob. wyroki SN: z 12 stycznia 2023 r., II CSKP 704/22; z 20 marca 2024 r.,
II USKP 111/22; z 10 maja 2024 r., II CSKP 356/23).
W ocenie Sądu Najwyższego w sprawie nie doszło do nierozpoznania sprawy
w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c. Nierozpoznanie istoty sprawy zachodzi bowiem
wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do tego, co było
przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania materialnej podstawy żądania albo
merytorycznych zarzutów strony, bezpodstawnie przyjmując, że istnieje przesłanka
materialnoprawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie lub uniemożliwiająca
badanie podniesionego zarzutu (zob. postanowienie SN z 14 stycznia 2025 r.,
III CZ 259/24).
Skarżąca następnie podniosła zarzut naruszenia art. 233 § 1 w zw.
z art. 286 oraz art. 232 zd. 2 k.p.c., przez przekroczenie granic swobodnej oceny
dowodów z naruszeniem reguł doświadczenia życiowego, według których Sąd
pierwszej instancji stwierdził, że opinie biegłego są jednoznaczne i rozwiewają
wszelkie wątpliwości oraz, zdaniem pozwanej, w sposób stronniczy uznał stanowisko
biegłego sądowego K.P. dotyczące zasadności jurysdykcji sądu niemieckiego na
początkowym etapie sporu, oraz ustaleń co do treści prawa niemieckiego w zakresie
II CSKP 2323/22
9
skutków prawnych wniesienia pozwu przed sądem niemieckim, a także przerwania
(wstrzymania) biegu przedawnienia roszczeń dochodzonych pozwem.
Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że powyższy zarzut jest nieskuteczny już
z tego powodu, że dotyczy naruszenia prawa przez „Sąd pierwszej instancji”,
a skarga kasacyjna przysługuje od orzeczeń sądu drugiej instancji. Stanowisko sądu
(apelacyjnego) w zakresie oceny dowodu z opinii biegłego nie może być skutecznie
podważane na etapie postępowania kasacyjnego ze względu na treść art. 3983 § 3
i art. 39813 k.p.c. (zob. postanowienie SN z 27 lipca 2023 r., I CSK 3910/22).
Ewentualne wątpliwości co do treści opinii, zarówno własne, jak i podnoszone przez
stronę, sąd usuwa w ten sposób, że żąda ustnego lub pisemnego wyjaśnienia opinii
złożonej na piśmie, a w razie potrzeby żąda też dodatkowej opinii od tych samych
lub innych biegłych (art. 286 k.p.c.). Sąd nie jest jednak obowiązany dążyć do sytuacji,
aby opinią biegłego zostały przekonane również strony. Wystarczy, że opinia jest
przekonująca dla sądu (zob. wyrok SN z 16 października 2014 r., II UK 36/14).
Kolejny zarzut przedstawiony w skardze kasacyjnej sprowadza się do
twierdzenia o naruszeniu art. 233 § 1 i art. 1099 k.p.c., przez przekroczenie granic
swobodnej oceny dowodów z naruszeniem reguł doświadczenia życiowego, według
których Sąd pierwszej instancji w sposób nieuprawniony przesądził, mimo że
w zakresie prawa procesowego stosuje się przepisy prawa polskiego, to brak
jurysdykcji sądu niemieckiego nie może być uznany jako równoznaczny
z odrzuceniem pozwu na podstawie art. 1099 k.p.c., gdyż przepisów prawa
procesowego polskiego nie można stosować do czynności sądu państwa obcego,
oraz że nie ma możliwości badania wpływu stwierdzenia braku jurysdykcji sądów
niemieckich na bieg terminu przedawnienia roszczenia powódki, i nie ma możliwości
jednoznacznego rozdzielenia przepisów prawa materialnego i procesowego.
Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w ogóle
nie może być podstawą skargi kasacyjnej (por. art. 3983 § 3 k.p.c.). W ocenianym
twierdzeniu skarżąca ponownie zarzuca naruszenie prawa przez „Sąd pierwszej
instancji”, co jest nieskuteczne w postępowaniu kasacyjnym. Skarga kasacyjna
przysługuje bowiem od orzeczeń sądu drugiej instancji.
II CSKP 2323/22
10
Niezależnie od powyższego, stanowisko skarżącej jest błędne z kilku
powodów. Po pierwsze, w prawie polskim w ramach kwalifikacji systemowej
przyjmuje się, że przedawnienie to instytucja materialnoprawna, do której nie ma
zastosowania zasada lex fori processualis (w konsekwencji prawo właściwe dla
statutu przedawnienia ustala się na podstawie polskiej ustawy Prawo prywatne
międzynarodowe, tak jak to przedstawił w uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji
– prawo polskie nie było prawem właściwym w okolicznościach sprawy). Statutowi
przedawnienia podlegają takie kwestie jak: ocena początku biegu przedawnienia,
długość terminów, przerwa lub zawieszenie biegu upływu przedawnienia, odroczenie
upływu przedawnienia, skutki przedawnienia. Koncepcja skarżącej, według której
należałoby oceniać skutki odrzucenia pozwu przez sąd niemiecki w zakresie przerwy
biegu przedawnienia według polskiego prawa procesowego jest zatem nietrafna.
Nawet gdyby hipotetycznie uznać koncepcję przedstawioną w skardze
kasacyjnej za trafną, to wbrew przekonaniu skarżącej art. 1099 k.p.c. – ani żaden
inny przepis k.p.c. stanowiący podstawę odrzucenia pozwu – nie wskazuje, jak
odrzucenie pozwu wpływa na materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa
(por. odmiennie np. w przypadku zwrotu pozwu, art. 130 § 2 zd. 2 k.p.c.; w przypadku
umorzenia zawieszonego postępowania, art. 182 § 2 k.p.c.). W prawie polskim
zagadnienie to zostało pozostawione ustaleniom doktryny i judykatury. Zważywszy,
że odrzucenie pozwu wynika z reguły z przyczyn obiektywnych, które nie są
uwarunkowane wolą, ani postawą wierzyciela, a także wobec braku wyraźnego
przepisu, który dawałby normatywną podstawę do anulowania ex post
materialnoprawnych skutków wytoczenia powództwa, należałoby raczej przychylić
się do poglądu, iż prawomocne odrzucenie pozwu nie powinno automatycznie
niweczyć tych skutków (por. jednak wyrok SN z 19 września 2023 r., I PSKP 50/22).
W okolicznościach sprawy do oceny umowy stron znalazła zastosowanie
konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów,
sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., przy czym przedawnienie roszczeń
wynikających z międzynarodowej sprzedaży towarów nie jest expressis verbis
uregulowane w tej konwencji. Jeśli dana kwestia pozostaje poza zakresem regulacji
konwencji wiedeńskiej (tzw. „luka zewnętrzna”), sięga się wówczas do miarodajnej
normy kolizyjnej. Ostatecznie do oceny tej kwestii miarodajne okazało się prawo
II CSKP 2323/22
11
właściwe dla zobowiązania umownego wskazane w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa
właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), ponieważ Republika Federalna
Niemiec nie jest stroną Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży
towarów sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. Zgodnie z art. 4
ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I) w zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy,
zgodnie z art. 3 i bez uszczerbku dla art. 5-8, prawem właściwym w przypadku
umowy sprzedaży towarów jest prawo państwa, w którym sprzedawca ma miejsce
zwykłego pobytu. Z kolei art. 19 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że do celów
niniejszego rozporządzenia za miejsce zwykłego pobytu spółek i innych podmiotów,
posiadających osobowość prawną lub jej nieposiadających uznaje się miejsce
siedziby ich głównego organu zarządzającego. W konsekwencji w zakresie kwestii
przedawnienia roszczeń strony powodowej zastosowanie miały przepisy prawa
niemieckiego, albowiem siedziba sprzedawcy - strony powodowej - znajduje się na
terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Sąd obowiązany był stosować z urzędu
przepisy prawa niemieckiego regulujące kwestie przedawnienia roszczeń w taki sam
sposób, jak w Republice Federalnej Niemiec zrobiłby to Sąd niemiecki, a także
przestrzegać wszelkich zasad stosowania prawa obowiązujących w niemieckim
systemie prawnym.
Skarżąca kasacyjnie podniosła również zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.
i art. 605 k.c., przez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów z naruszeniem
reguł doświadczenia życiowego, według których Sąd pierwszej instancji w sposób
nieuprawniony uznał, że sporna umowa nie jest umową dostawy, mimo iż
przedmiotem umowy była dostawa surowca do produkcji towarów na terenie Polski
i w Polsce następowało przetworzenie surowca w produkt końcowy, na terenie Polski
też następowała sprzedaż towarów wytworzonych z udziałem substancji
dostarczonej przez powódkę, mimo że w ocenie pozwanej strona powodowa
zobowiązała się do wytworzenia i dostarczenia stronie pozwanej rzeczy
oznaczonych co do gatunku (art. 605 k.c.).
II CSKP 2323/22
12
Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie
może być podstawą skargi kasacyjnej (por. art. 3983 § 3 k.p.c.). Wytknąć należy, że
skarżąca kolejny raz odnosi się bezpośrednio do postępowania przed „Sądem
pierwszej instancji”, bez powiązania tej okoliczności z przepisami dotyczącymi
postępowania przed sądem drugiej instancji, co jest nieskuteczne w postępowaniu
kasacyjnym. W ocenie Sądu Najwyższego również art. 605 k.c. nie mógł zostać
naruszony, ponieważ w sprawie nie miały zastosowania przepisy prawa polskiego,
lecz przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów. Z tych względów oceniany zarzut nie mógł odnieść skutku.
W kolejnym zarzucie skarżąca ponownie podniosła zarzut naruszenia
art. 233 § 1 k.p.c., które w jej ocenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, przez
błędne przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji, że uprawniony do reprezentacji
pozwanej prezes zarządu B.B. podpisał potwierdzenie zawarcia umowy, chociaż
powód tego nie wykazał w pozwie.
Stwierdzając, że zarzut ten jest nietrafny, należy zwrócić uwagę, że zgodnie
z ustaleniami dokonanymi w sprawie – którymi Sąd Najwyższy jest związany
(art. 39813 § 2 k.p.c.) – potwierdzenie zawarcia umowy zostało podpisane przez
przedstawicieli strony powodowej oraz poprzednika prawnego strony pozwanej, co
Sądy meriti ustaliły stosownymi dowodami (zob.: 1) potwierdzenie zawarcia umowy
wraz z tłumaczeniem przysięgłym, k. 339-340; 2) wiadomość e-mail z 27 września
2013 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym. k.341-343; 3) zeznania przedstawiciela
strony pozwanej B.B., e-protokół z rozprawy z 20 lutego 2019 r., k. 445v-447,
01:09:53-01:53:07; 4) zeznania świadka M.B. - protokół z rozprawy z 20 lutego 2019
r., k. 443v-444v , 00:06:21-00:37:03; 5) zeznania przedstawiciela strony powodowej
Prezesa Zarządu R.E., e - protokół z rozprawy z 20 lutego 2019 r., k. 444v -445v,
00:39:49-01:08:56).
Skarżąca sformułowała także zarzut naruszenia art. 1143 k.p.c. (w brzmieniu
obowiązującym w dacie wniesienia pozwu) oraz art. 51a § 1 p.u.s.p. w zw. z art. 232
k.p.c., przez zastosowanie prawa niemieckiego do ustalenia skutków wytoczenia
powództwa przez powódkę przed sądami niemieckimi, choć w niniejszej sprawie Sąd
dokonując oceny tych skutków winien oprzeć się o przepisy polskiego prawa
II CSKP 2323/22
13
procesowego, w tym art. 1099 k.p.c., a nadto przez dopuszczenie przez Sąd dowodu
z opinii biegłego sądowego z urzędu wbrew art. 232 k.p.c. (strona powodowa nie
wnioskowała o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w pozwie i w odpowiedzi na
sprzeciw od nakazu zapłaty, a późniejsze działania powódki były sprekludowane).
Zarzut ten jest nietrafny. Tak jak to już wyżej wskazano, w prawie polskim
w ramach kwalifikacji systemowej przyjmuje się, że przedawnienie to instytucja
materialnoprawna, do której nie ma zastosowania zasada lex fori processualis
(w konsekwencji prawo polskie nie było prawem właściwym w okolicznościach
sprawy). Statutowi przedawnienia podlegają takie kwestie jak: ocena początku biegu
przedawnienia, długość terminów, przerwa lub zawieszenie biegu upływu
przedawnienia, odroczenie upływu przedawnienia, skutki przedawnienia. Koncepcja
skarżącego, według której należałoby oceniać skutki odrzucenia pozwu przez sąd
niemiecki w zakresie przerwy biegu przedawnienia według polskiego prawa
procesowego jest zatem nietrafna.
Skarżąca, powołując się na zarzut naruszenia art. 1099 k.p.c., wskazała, że
doszło do tego przez niezastosowanie art. 1099 k.p.c. i błędne przyjęcie przez Sąd
pierwszej instancji, że skutki prawne braku jurysdykcji sądów niemieckich nie należy
badać zawsze pod kątem prawa procedury państwa, przed którym toczy się spór i iż
doszło do przerwania biegu przedawnienia roszczenia powoda.
Do powyższych argumentów, przesądzających o nietrafności ocenianego
zarzutu, w ocenie Sądu Najwyższego należy dodać ponadto, że powołanie
naruszenia art. 1099 k.p.c. „poprzez jego niezastosowanie” opiera się na
nieporozumieniu. Przepis ten nie mógł znaleźć zastosowania, ponieważ w sprawie
zachodziła jurysdykcja krajowa sądów polskich. Sądy orzekające w sprawie nie miały
zatem podstawy do wydania postanowienia o odrzuceniu pozwu. Wbrew
przekonaniu skarżącej, art. 1099 k.p.c. w żadnym zakresie nie reguluje wpływu
odrzucenia pozwu na materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa.
Skarżąca podniosła też zarzut naruszenia art. 207 § 6 oraz art. 217
§ 2 i 3 k.p.c., obowiązujących w toku rozpoznawania sprawy, które miało istotny
wpływ na jej wynik. Do naruszenia tych przepisów miało dojść przez dopuszczenie
przez Sąd pierwszej instancji sprekludowanych wniosków dowodowych i dowodów
II CSKP 2323/22
14
zgłoszonych przez powódkę w piśmie z 26 czerwca 2018 r. oraz 24 września 2018 r.,
które winny być zawarte w pozwie, względnie zgłoszone najpóźniej w odpowiedzi na
sprzeciw pozwanej od nakazu zapłaty, przy czym powódka nie wykazała, dlaczego
nie przedłożyła wymienionych dowodów i wniosków dowodowych wcześniej, lub
dlaczego potrzeba zgłoszenia nowych dowodów wynikła później.
Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że zarzut ten jest wadliwie sformułowany,
ponieważ skarżąca powołała się na przepisy mające zastosowanie przed sądem
pierwszej instancji i nie powiązano ich w żaden sposób z art. 391 § 1 k.p.c. Zarzut
ten jest nieskuteczny, ponieważ w skardze kasacyjnej należy wytknąć naruszenia
prawa przez Sąd drugiej instancji, a nie przez Sąd pierwszej instancji. Należy zwrócić
uwagę, że w orzecznictwie przyjęto, iż w skardze kasacyjnej nie można skutecznie
podnosić zarzutów naruszenia przepisów koncentracyjnych, polegającego na
dopuszczeniu przez sąd powołanych przez stronę spóźnionych twierdzeń lub
dowodów mimo niespełnienia w okolicznościach sprawy przesłanek, które - w świetle
tych przepisów - uzasadniają uwzględnienie takich twierdzeń lub dowodów
(zob. wyrok SN z 9 sierpnia 2019 r., II CSK 353/18, OSNC 2020, nr 6, poz. 51).
Należy także zauważyć, że z ustaleń Sądu Apelacyjnego wynika ponadto, że
przywołane wnioski dowodowe nie były sprekludowane (s. 11-12 uzasadnienia
wyroku z 8 września 2021 r. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu).
W dalszej kolejności skarżąca sformułowała zarzut naruszenia art. 98 § 1 w zw.
z art. 391 oraz w zw. z art. 386 § 1 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c., przez bezzasadne
podwyższenie wynagrodzenia pełnomocnika powoda do podwójnej stawki, tj. stawki
przekraczającej wysokość stawek minimalnych, mimo, że Sąd drugiej instancji nie
wykazał, aby nakład pracy pełnomocnika powódki uzasadniał taką decyzję.
Zarzut ten nie jest zasadny, gdyż zasądzenie zwrotu kosztów związanych
z udziałem pełnomocnika przy uwzględnieniu podwyższonej stawki podlega
dyskrecjonalnej ocenie sądu, który uwzględnia stopień skomplikowania sprawy
i nakład pracy pełnomocnika.
Skarżąca podniosła też zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 241
Konstytucji, w powiązaniu z 4 ust. 1 lit. a w zw. z art. 19 ust. 1 i art. 28 rozporządzenia
nr 593/2008 (Rzym I) oraz art. 1099 k.p.c., przez błędne zastosowanie w sprawie
II CSKP 2323/22
15
przez Sąd obu instancji przepisów prawa niemieckiego do oceny zasadności i
skutków zastosowania w sprawie przerwania (wstrzymania) biegu przedawnienia
roszczeń powódki, mimo, że powódka zdawała sobie sprawę , iż nie jest uprawniona
do wytoczenia powództwa przed sądem niemieckim i z łatwością, będąc
reprezentowaną w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika i korzystając z
pomocy fachowego pełnomocnika w postępowaniu poprzedzającym wytoczenie
powództwa, w oparciu o dostępne orzecznictwo sądów niemieckich mogła z
łatwością ten fakt rozpoznać.
Odnośnie do wytoczenia powództwa przed sądem niemieckim Sąd Najwyższy
zwraca uwagę, że okolicznościach sprawy strona pozwana podpisała potwierdzenie
zawarcia umowy, w którym wskazano, że umowa stron została oparta na podstawie
Ogólnych Warunków Sprzedaży strony powodowej. Zgodnie z tymi warunkami,
strona powodowa powinna była wytoczyć powództwo przed sądem niemieckim,
właściwym według miejsca jej siedziby. W tej sytuacji - wbrew stanowisku
skarżącego - powódka nie mogła „z łatwością” stwierdzić, że sądy niemieckie nie są
międzynarodowo właściwe. Dowodzi tego fakt, że kwestia jurysdykcji krajowej sądów
niemieckich została odmiennie oceniona przez sądy niemieckie orzekające
w sprawie, tj. Sąd Krajowy w Kleve (którzy stwierdził jurysdykcję krajową sądów
niemieckich) i Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie (który ostatecznie orzekł, że sądy
niemieckie nie mają jurysdykcji krajowej do rozpoznania niniejszej sprawy). Z tych
powodów podniesiony zarzut okazał się nieskuteczny.
W kolejnym zarzucie skarżąca podniosła naruszenie art. 36 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia
2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych, przez nierespektowanie przez Sąd pierwszej
instancji związania wyroku sądu niemieckiego i autorskie, niepoparte dowodami
uznanie Sądów obu instancji, wbrew ustaleniom i uzasadnieniu wyroku sądu
niemieckiego, że strona pozwana podpisała potwierdzenie zawarcia umowy opartych
na OWS powódki, co z kolei uzasadniało wytoczenie powództwa przed sąd niemiecki.
Wbrew twierdzeniom skarżącej sądy polskie respektowały skutek wyroku
sądu niemieckiego w zakresie oceny podstaw jurysdykcji krajowej. Przeniesienie
II CSKP 2323/22
16
skutków orzeczenia sądu niemieckiego na terytorium RP nie oznacza, że sąd polski
nie może dokonywać własnych ustaleń faktycznych i ocen odnośnie do zasadności
roszczenia zgłoszonego w pozwie, zwłaszcza że kwestia ta nie była przedmiotem
rozstrzygnięcia przez sąd niemiecki, z uwagi na brak jurysdykcji krajowej. W oceni
Sądu Najwyższego zarzut powyższy stanowi w rzeczywistości polemikę
z ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez Sądy meriti w toku instancji. Z ustaleń
Sądów, którymi Sąd Najwyższy jest związany wynika bowiem, że potwierdzenie
zawarcia umowy zostało podpisane przez przedstawicieli strony powodowej oraz
poprzednika prawnego strony pozwanej (zob. dowody: 1) potwierdzenie zawarcia
umowy wraz z tłumaczeniem przysięgłym, k. 339-340; 2) wiadomość e-mail
z dnia 27 września 2013 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym. k.341-343; 3) zeznania
świadka M.B., protokół z rozprawy z dnia 20 lutego 2019 r., k. 443v-444v, 00:06:21-
00:37:03; 4) zeznania przedstawiciela strony powodowej Prezesa Zarządu R.E., e -
protokół z rozprawy z dnia 20 lutego 2019 r., k. 444v -445v, 00:39:49-01:08:56; 5)
zeznania przedstawiciela strony pozwanej B.B., e-protokół z rozprawy z dnia 20
lutego 2019 r., k. 445v-447, 01:09:53-01:53:07).
W skardze kasacyjnej sformułowano także zarzut naruszenia § 204 ust. 1
nr 1 BGB, przez jego błędne zastosowanie w sprawie przez Sądy obu instancji,
polegające na uznaniu, że powódka spełniła formalną przesłankę dopuszczalności
pozwu w postaci jurysdykcji krajowej sądu, oraz że w niniejszej sprawie doszło do
przerwania biegu przedawnienia w dniu 1 stycznia 2016 r. Ponadto podniesiono
zarzut naruszenia art. 74 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia
1980 r. (CISG), przez jego błędne zastosowanie przez Sąd obu instancji w niniejszej
sprawie, mimo że z opinii głównej biegłego sądowego K.P. wynika, iż nie ma
jednolitego orzecznictwa w tej sprawie, a orzecznictwo sądów niższych instancji
wskazuje, że wniesienie pozwu do sądu niewłaściwego nie prowadzi do przerwania
biegu przedawnienia, jeżeli fakt ten powód był w stanie rozpoznać (str. 7 opinii
głównej K.P. z 16 marca 2003 r. i powołane tam orzeczenie Sądu Najwyższego
Naumburg).
W ocenie Sądu Najwyższego powyższe zarzuty o tyle są nietrafne, że
z uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji, który opierał się na wiadomościach
II CSKP 2323/22
17
specjalnych przekazanych przez biegłego sądowego, wynika, iż zgodnie z § 204
ust. 1 nr 1 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), w wersji obowiązującej od
1 listopada 2012 r. do 26 lipca 2016 r., bieg terminu przedawnienia jest wstrzymany
przez wniesienie powództwa, którego przedmiotem jest spełnienie świadczenia lub
ustalenie roszczenia, nadanie klauzuli wykonalności lub wydanie wyroku nadającego
się do egzekucji. Jedną z okoliczności powodujących wstrzymanie biegu terminu
przedawnienia, jest, jak wskazał biegły, skuteczne wniesienie powództwa, które
następuje zgodnie z § 253 ust. 1 ZPO - niemieckim kodeksem postępowania
cywilnego - przez doręczenie pozwu stronie przeciwnej. Zgodnie z orzecznictwem
BGH - Niemieckiego Sądu Najwyższego, powód, występując z powództwem daje
wyraz temu, że chce egzekwować swoje roszczenie, a także wskazuje pozwanemu,
aby ten mógł się przygotować do tego, że jeszcze po upływie pierwotnego okresu
przedawnienia zostanie wobec niego podniesione roszczenie. Wytoczenie
powództwa stanowi co prawda czynność procesową, jednakże wywołuje skutki
materialnoprawne, o których mowa w § 204 ust. 1 nr 1 BGB. Przy tym, aby te skutki
zostały wywołane nie jest konieczne, by wniesienie pozwu spełniało wymogi formalne,
wymagane do tego by sąd zbadał sprawę pod kątem merytorycznym. Nadto zgodnie
ze stanowiskiem BGH pozew złożony nawet do sądu niewłaściwego miejscowo
i rzeczowo powoduje wstrzymanie biegu terminu przedawnienia, chyba że fakt ten
powód był w stanie rozpoznać. W przypadku braku właściwości miejscowej, czy
jurysdykcji krajowej, sąd doręcza pozew drugiej stronie, gdyż poprzez wdanie się
w spór może ona ustanowić właściwość sądu. Strona pozwana w ten sposób może
więc zapoznać się z faktem, że powód dochodzi roszczenia, co spełnia funkcję, jaką
w obrocie prawnym pełnią okoliczności prowadzące do wstrzymania biegu
przedawnienia.
W opinii głównej biegły sądowy wskazał także, że zgodnie z orzecznictwem
sądów niemieckich oraz przeważającą częścią doktryny, wniesienie powództwa
przed sądem zagranicznym – który według prawa niemieckiego nie ma jurysdykcji
krajowej – wstrzymuje bieg terminu przedawnienia, o ile na terytorium sądu
obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych i jeżeli
II CSKP 2323/22
18
spełnione są cele § 204 ust. 1 nr 1 BGB, polegające na realizacji prawa do obrony
pozwanego oraz urealnienie się w woli powoda w dochodzeniu roszczenia.
W dalszych zarzutach skarżąca podniosła naruszenie § 280 ust. 1 BGB
(i art. 74 CISG), oraz § 280 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 1 i 2 BGB, przez ich błędne
zastosowanie przez Sądy obu instancji w niniejszej sprawie, polegające na uznaniu,
że powódka jest uprawniona do dochodzenia przed sądem polskim odszkodowania
z tej podstawy prawnej, powódce należy się odszkodowanie za skutki braku zapłaty
przez stronę pozwaną za swoje roszczenia, a tym samym doszło do naruszenie
art. 74 Konwencji Wiedeńskiej (CISG).
W ocenie Sądu Najwyższego powyższe zarzuty są nietrafne o tyle, że
z uzasadnienia Sądu pierwszej instancji, który opierał się na wiadomościach
specjalnych przekazanych przez biegłego sądowego, wynika, iż zgodnie z § 280
ust. 1 i 2 BGB jeżeli dłużnik narusza obowiązki ze stosunku zobowiązaniowego, to
wierzyciel może żądać rekompensaty za powstałą z tego tytułu szkodę. Roszczenie
jednak nie przysługuje, jeżeli dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia
obowiązku. Z kolei § 286 ust. 1 i 2 BGB stanowi, że jeżeli dłużnik nie spełnia
świadczenia po upomnieniu przez wierzyciela, które nastąpiło po terminie
wymagalności, popada w zwlokę po otrzymaniu upomnienia. Złożenie powództwa
o zapłatę oraz doręczenie nakazu w postępowaniu upominawczym traktuje się na
równi z upomnieniem. Upomnienie jednak nie jest konieczne, jeżeli czas do
spełnienia świadczenia został oznaczony kalendarzowo, świadczenie jest
poprzedzone zdarzeniem, a na spełnienie świadczenia został przewidziany
określony termin w taki sposób, że przed zaistnieniem tego zdarzenia można go
obliczyć kalendarzowo, dłużnik poważnie i ostatecznie odmawia wykonania
świadczenia lub ze szczególnych powodów, po rozważeniu interesów obu stron,
usprawiedliwione jest natychmiastowe wystąpienie zwłoki. Z kolei ustęp 3 tego
przepisu BGB wskazuje, że dłużnik świadczenia pieniężnego popada w zwłokę
z żądaniem zapłaty najpóźniej, jeżeli w ciągu 30 dni po terminie płatności i dojściu
faktury lub innego równowartościowego rachunku nie wykona świadczenia;
obowiązuje to w stosunku do dłużnika, który jest konsumentem tylko wtedy, gdy na
te następstwa szczególnie wskazano w rachunku płatniczym, a jeżeli chwila dojścia
rachunku lub zestawienia płatniczego jest niepewna, to dłużnik, który nie jest
II CSKP 2323/22
19
konsumentem, popada w zwlokę najpóźniej 30 dni po terminie płatności i przyjęciu
świadczenia wzajemnego.
W sprawie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w przytoczonych
wyżej przepisach. Strony zawarły umowę sprzedaży, a więc istnieje między nimi
stosunek zobowiązaniowy. Strona pozwana nie wywiązała się należycie z tej umowy,
gdyż nie uregulowała należności za dwie dostawy towaru. Na skutek braku zapłaty
strony pozwanej za dostarczony jej przez stronę powodową towar, strona powodowa
obowiązana była zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, w celu dochodzenia na
drodze przedsądowej swojego roszczenia, za co poniosła dodatkowy koszt.
Niewątpliwie więc doznała z tego tytułu szkodę, albowiem gdyby strona pozwana
uregulowała należności w terminie, to strona powodowa nie byłaby zmuszona
korzystać z pomocy prawnika oraz ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów.
W sprawie zachodzi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy nienależytym
wywiązaniem się z umowy przez stronę pozwaną a szkodą, jaką poniosła strona
powodowa w postaci dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem swoich
roszczeń. Ponadto strona pozwana mogła przewidywać, że wskutek
nieuregulowania należności za dostarczone towary, strona powodowa podejmie
działania mające na celu wyegzekwowanie jej roszczeń, co w konsekwencji będzie
wiązało się z poniesieniem przez nią dodatkowych kosztów, do zwrotu których
obowiązana będzie strona pozwana.
Skarżąca podniosła też zarzut naruszenia § 13 ust. 1
Rechtsanwaltsvergutungsgesetz – niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokackim
(RVG), przez jego błędne zastosowania przez Sądy obu instancji w niniejszej sprawie,
polegające na uznaniu, że powódka jest uprawniona do dochodzenia przed sądem
polskim zwrotu kosztów przedsądowego dochodzenia roszeń i przedsądowego
wezwania do zapłaty, oraz iż za sporządzenie dwóch prostych pism
z 30 sierpnia 2012 r. i 16 września 2012 r. (wezwań) może domagać się powódka
zapłaty łącznej kwoty 2 753,40 euro, przy zastosowaniu współczynnika 1,8 i 1,3
zamiast ewentualnie kwoty 2x216 euro, przy zastosowaniu właściwego
i prawidłowego oraz adekwatnego do nakładu pracy współczynnika 0,3, a tym samym
spowodowało to naruszenie art. 74 Konwencji wiedeńskiej (CISG).
II CSKP 2323/22
20
Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej ma na gruncie Konwencji
CISG charakter zupełny, jednakże w zakresie zasadności poniesienia przez stronę
powodową kosztów przedsądowego dochodzenia roszczeń oraz ich wysokości
niezbędne było odniesienie się również do przepisów prawa niemieckiego w oparciu
o art. 28 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe oraz
art. 4 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I). Wysokość kosztów przedsądowego dochodzenia roszczeń i wezwania do
zapłaty oblicza się na podstawie ustawy Rechtsanwaltsvergutungsgesetz - ustawa
o wynagrodzeniu adwokackim (RVG) oraz załączników do tej ustawy. Strony mogą
też w sposób odmienny ustalić wynagrodzenie na podstawie uzgodnień z klientami.
Wysokość opłaty podstawowej na podstawie RVG liczona jest zgodnie z § 13
ust. 1 RVG według załącznika II do ustawy o kosztach wynagrodzenia adwokata
i ustalana jest na podstawie wartości przedmiotu sporu.
W ocenie Sądu Najwyższego uzasadnienie wyroku Sądu pierwszej instancji
wyczerpująco i w uporządkowany przedstawia, jak, na gruncie niemieckiej ustawy
o wynagrodzeniu adwokackim, oblicza się wysokość kosztów przedsądowego
dochodzenia roszczeń oraz wezwań do zapłaty. Sąd Okręgowy przywołał
jednocześnie wszystkie podstawy obliczania wysokości takich kosztów. Stąd zarzut
powyższy uznany został za niezasadny.
W kolejnych zarzutach zgłoszono naruszenie: § 254 BGB, przez jego błędne
zastosowanie przez Sądy obu instancji w niniejszej sprawie polegające na uznaniu,
że powódka jest uprawniona do obciążenia pozwanej kosztami dwóch prostych
wezwań do zapłaty, które zdaniem Sądów były konieczne i celowe oraz , iż w ocenie
Sądów nie przyczyniły się do bezzasadnego zwiększenia rozmiarów szkody,
podczas gdy same koszty wezwań stanowiły kwotę przeszło 12 418 PLN (2 753,40
euro i 2 433,11 euro), co na gruncie praktyki, polskiej ustawy o kosztach sądowych i
trybu postępowania przed polskimi sądami, jest roszczeniem absurdalnym i nie do
zaakceptowania z punktu widzenia zasadności dochodzenia roszczeń, a tym samym
doszło do naruszenie art. 74 Konwencji Wiedeńskiej (CISG); § 247 w zw. z § 288 ust.
2 BGB, przez jego błędne zastosowanie przez Sądy obu instancji w niniejszej
sprawie polegające na uznaniu, że powódka jest uprawniona do żądania odsetek
II CSKP 2323/22
21
ustawowych za opóźnienie liczonych odpowiednio od kwoty 15 873 euro od dnia 3
kwietnia 2012 r., od kwoty 15 665 euro od dnia 22 kwietnia 2012 r., od kwoty 2 753,40
euro od dnia 17 września 2016 r. i od kwoty 2 433,11 euro od dnia 24 stycznia 2017
r. do dnia zapłaty, mimo że ani powódka, ani Sądy nie wykazały podstaw faktycznych
i prawnych początkowego terminu wymagalności roszczeń uprawniających do
takiego stwierdzenia, a tym samym nastąpiło naruszenie art. 78 Konwencji
wiedeńskiej (CISG).
Sąd Najwyższy zwraca po pierwsze uwagę, że na podstawie § 254 ust. 2
zd. 1 BGB wierzyciel zobowiązany jest do minimalizacji szkody. Zgodnie jednak
z orzecznictwem BGH zwrotowi podlegają wszystkie koszty adwokackie, które
z perspektywy poszkodowanego były konieczne i wskazane do strzeżenia własnych
interesów. Poszkodowanym jest zatem również wierzyciel roszczenia pieniężnego,
gdy dłużnik pozostaje w zwłoce z jej uiszczeniem. W oparciu więc o opinię biegłego
sądowego K.P. Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie skorzystanie z pomocy
profesjonalnego pełnomocnika i powierzenie mu wyegzekwowania należności od
strony pozwanej, poprzez sporządzenie wezwań do zapłaty, było konieczne oraz
celowe, a przede wszystkim nie przyczyniło się do bezzasadnego zwiększenia
rozmiarów szkody.
Po drugie, strona powodowa w piśmie z 26 czerwca 2018 r. z podtrzymała
swoje stanowisko i wniosła o zasądzenie od strony pozwanej na jej rzecz kwoty
15 873,00 euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na podstawie § 247
w zw. z § 288 ust. 2 BGB, liczonymi od dnia wymagalności 3 kwietnia 2012 r. do dnia
zapłaty, kwoty 15 665,00 euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na
podstawie § 247 w zw. z § 288 ust. 2 BGB, liczonymi od dnia wymagalności
22 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty, kwoty 3 992,80 euro wraz z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie na podstawie § 247 w zw. z § 288 ust. 2 BGB, liczonymi od
dnia 17 września 2016 r. do dnia zapłaty, zasądzenie kosztów postępowania, w tym
kosztów zastępstwa procesowego w potrójnej wysokości według norm przepisanych
oraz kosztów toczącego się postępowania apelacyjnego.
Sądy obu instancji zauważyły, że data wymagalności roszczeń nie była
kwestionowana przez pozwaną w toku procesu. Sąd pierwszej instancji stwierdził
II CSKP 2323/22
22
w uzasadnieniu, że należność w wysokości 15 873,00 euro wynikającą z faktury
nr [...] strona pozwana obowiązana była uregulować do 2 kwietnia 2012 r., z uwagi
na nieuregulowanie tej należności roszczenie strony powodowej z tej faktury stało
się wymagalne z tym dniem. Natomiast należność w wysokości 15 665,00 euro
wynikającą z faktury nr [...] strona pozwana obowiązana była uregulować do dnia 21
kwietnia 2012r ., a z uwagi na jej nieregulowanie roszczenie strony powodowej stało
się wymagalne z tym dniem.
W dalszej kolejności w skardze kasacyjnej podniesiono zarzut naruszenia
art. 379 pkt 2 k.p.c. Strona pozwana upatruje przyczyny nieważności w braku
należytego umocowania pełnomocnika powódki, o czym świadczyć ma przedłożone
pełnomocnictwo procesowe z 12 grudnia 2016 r., z którego nie wynikało, że
umocowanie dotyczy pozwanej - pozwaną bowiem nie jest ani B. spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ani też B. spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością komandytowa. Prawidłowa nazwa (firma) pozwanej brzmi B.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Nadto nie wynika z
załączonych do pozwu dokumentów, aby osoba działająca w imieniu powodowej
spółki była uprawniona do działania jednoosobowo jako organ osoby prawnej.
Zgodnie z odpisem z Rejestru Handlowego powódki w pkt 4 A reprezentacja w
przypadku dwóch prezesów jest łączna. Próba naprawy wadliwego umocowania
przez pełnomocnika powódki przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu była w ocenie
pozwanej nieskuteczna.
Jeśli chodzi o umocowanie pełnomocnika strony powodowej, to z akt sprawy
wynika (k. 7), że pełnomocnictwo zostało udzielone 12 grudnia 2016 r. r.pr. L.S. przez
R.E. (Managing Director K. ), ustalone zostało także (k. 946 i n.) świadectwo
powołania przedstawiciela spółki z 8 czerwca 2012 r., z tłumaczeniem przysięgłym,
oraz aktualny wyciąg z rejestru handlowego powódki z określeniem zasad
reprezentacji spółki. W świetle powyższych dokumentów R.E. nie był uprawniony do
samodzielnego udzielenia pełnomocnictwa z 12 grudnia 2016 r., gdyż nie był
wówczas członkiem zarządu i nie mógł działać samodzielnie. Był prokurentem i miał
prawo reprezentowania spółki „wspólnie z drugim członkiem zarządu lub z innym
prokurentem” (k. 948). R.E. został powołany na stanowisko członka zarządu w
II CSKP 2323/22
23
kwietniu 2013 r. i od tej chwili był uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki (k.
949-950 i k. 954).
Sąd Najwyższy zwraca jednak uwagę, że w aktach sprawy złożono
„Oświadczenie do pełnomocnictwa z 27/10/2016” (k. 959) – datowane na 27 kwietnia
2021 r. – w którym R.E., działając jako prezes zarządu uprawniony do jednoosobowej
reprezentacji spółki K. z siedzibą w E. oświadczył, że pełnomocnictwo udzielone r.pr.
L.S. upoważniało ją do reprezentowania tej spółki w sprawach dotyczących B. sp. z
o.o. z siedzibą w Ś. i B. sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Ś. Ponadto z
ostrożności procesowej potwierdził wszelkie czynności dokonane w imieniu K. przez
r.pr. L.S. (k. 959).
Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone wyżej względy Sąd Najwyższy na
podstawie art. 39814 k.p.c. skargę kasacyjną oddalił. W przedmiocie kosztów
postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1, 3 i 4 k.p.c. oraz
§ 10 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1935).
Jacek Grela Adam Doliwa Krzysztof Grzesiowski
(R.N.)
[r.g.]