Sąd Najwyższy

III KK 26/25

wyrok SN z dnia 2025-04-24

  • Pełna treść

To orzeczenie w Twojej sprawie

Odpowiedź z cytowanymi przepisami i sygnaturami orzeczeń, bez zakładania konta.

Częste pytania:

Sprawdź, co z tego orzeczenia wynika dla Twojego stanu faktycznego.

Zapytaj za darmo

Dane orzeczenia

SygnaturaIII KK 26/25
Data orzeczenia2025-04-24
Rodzaj orzeczeniawyrok SN
SądSąd Najwyższy
WydziałIzba Karna Wydział III
SędziowieSSN Jerzy Grubba, SSN Jarosław Matras, SSN Paweł Wiliński, SSN Jerzy Grubba (przewodniczący), SSN Jarosław Matras (sprawozdawca), SSN Jarosław Matras (autor uzasadnienia)

Przepisy powołane w orzeczeniu

Treść przepisu, jego omówienie i inne orzeczenia, które go stosują.

Pełna treść orzeczenia

III KK 26/25 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2025 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Paweł Wiliński Protokolant Agnieszka Niewiadomska przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Marka Zajkowskiego, w sprawie R. C. skazanego z art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2025 r., kasacji wniesionej przez obrońcę od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 października 2024 r., sygn. akt IV Ka 1464/24, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Miechowie z dnia 3 czerwca 2024 r., sygn. akt II K 384/23, I. na podstawie art. 439 § 1 pkt 2 i 10 k.p.k. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę oskarżonego przekazuje do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym Sądowi Okręgowemu w Krakowie; II. zarządza zwrócenie oskarżonemu uiszczonej opłaty od kasacji. Jarosław Matras Jerzy Grubba Paweł Wiliński III KK 26/25 2 [J.J.] UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2024 r., sygn. akt II K 384/23, Sąd Rejonowy w Miechowie uznał oskarżonego R. C. za winnego popełnienia występku z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na mocy art. 244 k.k. wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nadto, na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 k.k. przy zastosowaniu art. 43 § 1 k.k., orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, zaś na mocy art. 43a § 2 k.k. orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 złotych. W wyroku tym przypisano także oskarżonemu popełnienie wykroczenia z art. 94 § 1 k.w. (pkt IV -V wyroku). Apelację od tego wyroku wniósł obrońca oskarżonego, który zaskarżając powyższy wyrok w części dotyczącej występku z art. 244 k.k., zarzucił mu: „1) obrazę przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu w postaci art. 1 § 2 kk poprzez nieuwzględnienie, iż in concreto szkodliwość społeczna czynu jakiego ewentualnie miałby dopuścić się oskarżony była znikoma, a wystarczającą reakcję państwa w takim wypadku stanowiłaby odpowiedzialność za wykroczenie przypisana w pkt IV wyroku, a to z uwagi na szlachetne pobudki działania sprawcy oraz atypowy przebieg zdarzenia charakteryzujący się subminimalnym ładunkiem społecznej szkodliwości czynu; a nadto z ostrożności procesowej: 2) rażącą niewspółmierność (surowość) kary, orzeczonej względem R. C. polegającą na orzeczeniu kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, choć in concreto mając na uwadze szczególne okoliczności sprawy należało wymierzyć oskarżonemu co najwyżej karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, a to biorąc pod uwagę atypowy III KK 26/25 3 charakter czynu, wyrażoną przez oskarżonego skruchę i przyznanie się do winy oraz inne przeważające okoliczności łagodzące w postaci niskiej społecznej szkodliwości czynu i niskiego stopnia winy, mając przy tym na uwadze motywację sprawcy, a także biorąc pod uwagę znaczną poprawę jego zachowania w miejscu zamieszkania i konieczność kontynuowania pracy zarobkowej celem alimentowania dzieci; 3) obrazę przepisów prawa materialnego w innym przypadku niż w zakresie kwalifikacji prawnej czynu poprzez naruszenie: a/ art. 53 § 2c i 2d kk w zw. z art. 53 § 2a pkt 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk polegające na potraktowaniu uprzedniej karalności sprawcy (recydywy) jako okoliczności obciążającej w ramach sądowych dyrektyw wymiaru kary, choć stanowiła ona jednocześnie podstawę zaostrzenia odpowiedzialności wobec sprawcy i uzupełniała kwalifikację prawną czynu przypisanego w wyroku przy jednoczesnym braku wykazania, że wystąpiła ona ze szczególnie wysokim nasileniem; b/ art. 115 § 2 kk poprzez ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu w pkt I wyroku jedynie przez pryzmat jego uprzedniej karalności oraz działania wbrew 3 zakazom i w zamiarze bezpośrednim przy całkowitym pominięciu nietypowego sposobu i okoliczności popełnienia przestępstwa oraz motywacji i pobudek sprawcy zasługujących na częściowe usprawiedliwienie”. W konkluzji obrońca skazanego wniósł, aby sąd odwoławczy: „- w pierwszej kolejności zmienił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie co do czynu opisanego w pkt I wyroku z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu oraz uchylił pkt II, III i VI zaskarżonego wyroku, a pkt VII zmienił przez zwolnienie oskarżonego z obowiązku zapłaty kosztów sądowych w całości; - ewentualnie mienił zaskarżony wyrok w pkt I i orzekł odmiennie co do kary poprzez obniżenie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności do wymiaru 4 miesięcy; - względnie uchylił w/w wyrok w zaskarżonym zakresie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I Instancji.” Wyrokiem z dnia 21 października 2024 r., sygn. akt IV Ka 1464/24, Sąd Okręgowy w Krakowie zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Kasację w tej sprawie wniósł obrońca skazanego, który zaskarżając wyrok sądu odwoławczego w całości, wskazał na: III KK 26/25 4 „1) bezwzględną przyczynę odwoławczą w postaci art. 439 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego polegającą na tym, że w postępowaniu apelacyjnym w sprawie sygn. IV Ka 1464/24 Sąd był nienależycie obsadzony, gdyż orzekał jednoosobowo członek składu w osobie SSO X. Y., która to sędzia otrzymała powołanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie na skutek rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa, której kształt został określony ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 3), a zatem w ocenie odwołującego się, z uwagi na obniżenie standardu bezstronności i niezależności sądu w świetle art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz), art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 47 Karty Praw Podstawowych zachodzi z tego powodu niedopuszczalność uczestniczenia tej sędzi w składzie Sądu, który rozpoznawał niniejszą sprawcę, przy czym zaznaczyć należy' że obrona wnosiła uprzednio o wyłączenie w/w sędzi od rozpoznania przedmiotowej sprawy w postępowaniu apelacyjnym, a postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 października 2024 roku sygn. IV Ko 459/24 wniosek obrońcy w tym zakresie odrzucono błędnie i niezgodnie z intencją obrony traktując go jako „wniosek o badanie spełnienia przez Sędziego Sądu Okręgowego X. Y., wyznaczoną do rozpoznania sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym w Krakowie pod sygn. akt IV Ka 1464/24 wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu na podstawie art. 42a § 8 i § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych"; 2) rażące naruszenie prawa procesowego w postaci art. 41 § 1 kodeksu postępowania karnego mające istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia poprzez brak wyłączenia przez Sąd Okręgowy w Krakowie SSO X. Y. od prowadzenia sprawy na etapie postępowania apelacyjnego pomimo złożenia wniosku w tym zakresie przez obrońcę oskarżonego, a także pomimo tego, iż w przedmiotowej sprawie istniały uzasadnione obiektywne okoliczności osłabiające poczucie bezstronności co do w/w sędziego u każdego obiektywnego obserwatora, a dodatkowo okoliczności tych nie zweryfikowano testem niezależności SSO X. Y., gdyż Sąd Okręgowy w Krakowie w ogóle nie rozpoznał merytorycznie wniosku III KK 26/25 5 obrońcy o wyłączenie SSO X. Y. bezzasadnie przyjmując, iż jest on niedopuszczalny, choć w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dot. orzeczeń wydanych w legalnym składzie sędziowskim) jednolicie przyjmuje się, iż możliwe, a nawet konieczne jest wyłączenie sędziego w takiej sytuacji w jakiej znajduje się SSO X. Y. na podstawie art. 41 § I kpk (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2023 r., I KK 240/22, opubl. Legalis), w którym trafnie uznano, iż wyłączenie sędziego na podstawie art. 41 § 1 KPK winno nastąpić nie tylko w sytuacji, gdy istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie, ale również wówczas gdy orzekanie przez sędziego w sprawie mogłoby realnie prowadzić do znacznie poważniejszego uchybienia, tj. naruszenia standardu z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw' Człowieka (EKPC) i uznania, że taki skład orzekający nie stanowi niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą); 3) rażące naruszenie prawa procesowego i materialnego w postaci art. 4 kpk, art. 7 kpk, art. 410 kpk i art. 424 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 437 § 2 kpk w zw. z art. 414 § 1 kpk w zw. z art. 17 § 1 pkt 3 kpk w zw. z art. 1 § 2 kk w zw. z art. 115 § 2 kk polegające na niewłaściwym przeprowadzeniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie kontroli instancyjnej i dokonaniu (powtórzeniu za Sądem a quo) dowolnej i jednostronnej oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego w pkt I wyroku Sądu Rejonowego w Miechowie, w tym uwzględnienie jedynie niektórych z wymienionych wart. 115 § 2 kk przesłanek korzystnych dla oskarżonego oraz uwzględnienie przesłanek niewymienionych w art. 115 § 2 kk jako zwiększających stopień społecznej szkodliwości (niekorzystnych dla skazanego) i w konsekwencji brak uznania czynu przy pisanego oskarżonemu w pkt I wyroku Sądu Rejonowego w Miechowie za czym zabroniony o znikomym stopniu społecznej szkodliwości, a w rezultacie brak uchylenia pkt I zaskarżonego wyroku Sądu I instancji i umorzenia postępowania w tym zakresie, co oznacza że naruszenie w/w przepisów miało istotny wpływ na treść orzeczenia.” We wniosku końcowym obrońca skazanego wniósł o „zmianę wyroku poprzez uchylenie w całości wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny- Odwoławczy z dnia 21 października 2024 r. sygn. IV Ka 1464/24 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi II instancji”. III KK 26/25 6 Nadto skarżący wniósł o przeprowadzenie przez Sąd Najwyższy testu niezależności sędzi SSO X. Y. z przyczyn określonych w uzasadnieniu kasacji. W odpowiedzi na kasację, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie wniósł o jej oddalenie jako oczywiście bezzasadnej. W trakcie rozprawy kasacyjnej prokurator Prokuratury Krajowej wniósł o uchylenie wyroku w oparciu o przepis art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. Sąd Najwyższy zważył, co następuje. Kasacja skutkowała uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania sądowi odwoławczemu, z uwagi na zaistnienie dwóch uchybień o randze bezwzględnego powodu odwoławczego z art. 439 § 1 k.p.k. Pierwsze uchybienie mieściło się w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. i wynikało ze sposobu procedowania co do wniosku obrońcy oskarżonego o wyłączenie sędziego X. Y. Co do tej kwestii obrońca zarzut sformułował jako rażące naruszenie art. 41 § 1 k.p.k. (zarzut w pkt 2 kasacji), wskazując, że wniosku o wyłączenie sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie X. Y. w ogóle nie rozpoznano merytorycznie. Nie chodziło więc w tym zarzucie o brak wyłączenia tego sędziego wskutek nieuwzględnienia wniosku o wyłączenie, ale o nierozpoznanie tego wniosku merytorycznie. Rzeczywiście, postanowieniem z dnia 16 października 2024 r. w sprawie IV Ko 459/24 (k. 144 i nast.) Sąd Okręgowy w Krakowie w osobie sędziego X.1 Y.1 odrzucił – na podstawie art. 42a § 8 i 10 u.s.p. – wniosek o wyłączenie sędzi X. Y., choć wniosek ten złożony został przez obrońcę na podstawie art. 41 § 1 w zw. z art. 42 § 1 k.p.k. (k. 131 i nast.). W konsekwencji, wniosek o wyłączenie sędziego nie został merytorycznie rozpoznany. Efektem tego postanowienia było to, że strona nie miała prawa do sądowej kontroli stawianych w jej wniosku zarzutów czy sędzia rozpoznająca sprawę w postępowaniu odwoławczym stanowi sąd ustanowiony ustawą, niezależny i bezstronny, skoro sędzia została powołana na to stanowisko w wadliwej konstytucyjnie procedurze, a podane szczegółowo okoliczności związane z jej postępowaniem w określonej sprawie (wydruki prasowe dołączono do kasacji, tak jak i do wniosku o wyłączenie) podważają jej niezależność i bezstronność jako sędziego (por. strona 3 – 7 wniosku). Z uzasadnienia postanowienia wydanego w dniu 16 października 2024 r. w sprawie IV Ko 459/24 przez sędziego X.1 Y.1 (nie mającego wadliwego statusu w zakresie powołania go na stanowisko sędziego Sądu III KK 26/25 7 Okręgowego w Krakowie), wynika, że uznał on, iż wniosek złożony w oparciu o art. 41 § 1 k.p.k. jest w rzeczywistości złożony na podstawie art. 42a § 3 u.s.p., a wobec niespełnienia dwóch warunków wskazanych w art. 42a § 7 u.s.p. podlega on odrzuceniu (k. 148). Co jednak zdumiewa, w postanowieniu tym zawarto stwierdzenie, że stosowanie reguł związanych z testem niezawisłości i bezstronności w oparciu o orzeczenie Wielkiej Izby Trybunału Praw Człowieka z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga 26374), a zatem w szerszym zakresie niż wynika to z art. 26 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym i art. 42a § 3 u.s.p. nie jest możliwe, bo badanie spełnienia bezstronności i niezawisłości dopuszczalne jest jedynie w oparciu o art. 42a u.s.p. Pogląd tak przedstawiony jest rażąco błędny i świadczy o nieznajomości podstawowych reguł hierarchii prawa oraz postępowania w sytuacji istnienia kolizji norm prawnych. Pogląd ten został wyrażony bez żadnej refleksji w zakresie wykładni przepisu art. 42a u.s.p. i art. 29 ustawy o Sądzie Najwyższym oraz normy kolizyjnej art. 91 ust. 2 Konstytucji w zw. z art. 6 ust. europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej jako EKPC). Zanim bowiem wypowiedziany został w tym postanowieniu pogląd o niestosowaniu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) to wymagane było jednak przeprowadzenie wywodu, dlaczego przeprowadzona w wyroku ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r., a wiążąca sądy polskie wykładnia art. 6 ust. 1 EKPC w zakresie badania czy sąd jest ustanowiony ustawą, a ponadto, czy taki sąd jest bezstronny i niezależny, nie może być stosowana do określenia standardu niezawiłości i niezależności sędziego. Oczywiście takie wywody można znaleźć w uzasadnieniu orzeczeń wydawanych w Sądzie Najwyższym przez sędziów powołanych do Sądu Najwyższego w wadliwej procedurze, a zatem na skutek wniosku upolitycznionej, niereprezentującej środowiska sędziowskiego i nie spełniającej zadania z art. 186 ust. Konstytucji, Krajowej Radzie Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3). Osoby te, broniąc swojego statusu, wskazują, że wyroki ETPC nie wiążą ich, a to dlatego, iż w ogóle żadne wyroki (a zatem tak wyroki ETPC jak TSUE) nie są źródłem prawa wskazanym w Konstytucji RP (art. 87 ust. 1), co oznacza, że mają one jedynie skutek w konkretnych III KK 26/25 8 sprawach (por. np. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 12 lipca 2023 r., w sprawie I KZP 2/23). Już tylko na marginesie, wskazać należy, iż w takim podejściu do stanu prawnego trudno o bardziej rażąco wadliwą ocenę. Przecież powinno posiadać się minimum wiedzy (wystarczająca powinna być wiedza na poziomie prawniczych studiów uniwersyteckich), że źródłem prawa są ratyfikowane umowy międzynarodowe (art. 87 ust. 1 oraz art. 91 Konstytucji RP), w tym np. Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC), a treść norm konwencji o ochronie praw człowieka interpretuje i odkodowuje w znaczeniu normatywnym wyłącznie ETPC (art. 19 i art. 32 Konwencji; orzecznictwo ETPC nadaje ostateczny kształt normatywny postanowieniom Konwencji, doprecyzowując znaczenie i zakres gwarantowanych w niej praw i wolności, w tym prawa do rzetelnego procesu; w konsekwencji w zakresie interpretacji i stosowania konwencji sądy krajowe są związane interpretacją dokonaną przez ETPC – por. I. Kondak [w:] L. Garlicki [red.] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, Warszawa 2011, t. 2, s. 100 i nast.). Jest więc oczywiste, że o ile można mieć wątpliwości co do treści normy (standardu) konwencji wtedy, gdy jest niejednolita linia orzecznicza ETPC odnosząca się do określonego problemu, o tyle w przypadku jednolitości tego orzecznictwa treść normy konwencji (określonego standardu) wynika właśnie z tych orzeczeń. W skrócie więc należy powiedzieć, że treść wiążącego polskiego sędziego prawa konwencyjnego, będącego źródłem prawa w Polsce (art. 87 ust. 1 oraz art. 91 Konstytucji RP), to zastosowanie tej normy konwencji, która w sposób bezsporny wynika z wyroku (lub wyroków) ETPC. Sędzia, który wydał wskazane postanowienie okoliczności tej nie dostrzegł, choć wydaje się, że jest to wiedza elementarna. Patrząc z tej perspektywy normatywnej sąd rozpoznający wniosek złożony na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. powinien ustalić, czy wprowadzone do porządku prawnego z dniem 15 lipca 2022 r. (ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2022 r. poz. 1259) instrumenty tzw. testu niezależności i bezstronności – a zatem przepisy art. 42a § 3-14 u.s.p. (czy tożsamy odpowiednik w ustawie o Sądzie Najwyższym - art. 29 § 4-25), pozostają w zgodzie z normą art. 6 ust. 1 EKPC, a zatem w istocie ocenić, czy przepisy te nie zaniżają standardu kontroli. Przepisy krajowe mogą bowiem podwyższać standardy prawa ponad standard konwencyjny, ale nie mogą obniżać III KK 26/25 9 standardu poniżej standardu konwencyjnego z uwagi na normę kolizyjną w art. 91 ust. 2 Konstytucji. Wskazać należy, że w odniesieniu chociażby do art. 6 ust. 1 EKPC tak dekodowana norma konwencyjna ma - w przypadku kolizji z ustawami - pierwszeństwo stosowania, zgodnie z regułą kolizyjną wskazaną w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP (co do zakresu i trybu jej stosowania por. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 37/05, OTK-A 2006, z. 11, poz. 177; por. również L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2000, s. 148; Z. Witkowski (red.) Prawo konstytucyjne, Toruń 2006, s. 141; P. Grzegorczyk, Skutki wyroków ETPCz w krajowym porządku prawnym, PS 2006, nr 6, s. 7 i wskazana tam literatura). Po tych uwagach – dość podstawowych, podkreślić trzeba, że we wskazanym postanowieniu o odrzuceniu wniosku w ogóle nie zbadano relacji regulacji prawnych w zakresie testu z art. 42a u.s.p. do tego, jak w tym zakresie kształtuje się standard z art. 6 ust. 1 EKPC, a zatem, jak ETPC określa standard kontroli w zakresie sądu ustanowionego ustawą, jego bezstronności i niezależności. Ten standard wyraźnie został wskazany, w cytowanym w postanowieniu z dnia 16 października 2024 r. IV Ko 459/24, wyroku Wielkiej Izby Trybunału Praw Człowieka z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga 26374 – por. zwłaszcza § 228, 232-234). Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie II KB 10/22, OSNK 2023, z. 5-6, poz. 28 zajmował się tą kwestią na tle tożsamej – co w art. 42a § 3-14 u.s.p. – regulacji w ustawie o Sądzie Najwyższym (dalej jako u.SN). Wskazano w nim: „konstrukcja testu z u. SN trafnie jest określana jako procedura zmierzająca do uniemożliwienia stosowania normy art. 6 ust. 1 EKPC, tak jak ją interpretował ETPC w orzeczeniach w sprawach przeciwko Polsce (Reczkowicz, Dolińska-Ficek i Ozimek oraz Advance Pharma sp. z o.o.), opierając się przy tym na wyroku Wielkiej Izby Trybunału Praw Człowieka w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga 26374; wyrok Wielkiej Izby Trybunału Praw Człowieka z 1 grudnia 2020 r.). W wyroku z 1 grudnia 2020 r. stwierdzono bowiem, odwołując się zresztą do wyroku TSUE z 26 marca 2020 r. w sprawie Simpson (wyrok w połączonych sprawach C-542/18 RX i C-543/18 RX), że pojęcie "ustanowienie ustawą" obejmuje także proces powoływania sędziów (§ 228), ale co istotne, wskazano również, iż organ sądowy, który nie spełnia wymogów niezawisłości - III KK 26/25 10 zwłaszcza w stosunku do władzy wykonawczej - oraz bezstronności, nie może być określony jako "sąd" dla celów art. 6 ust. 1 EKPC. Z tego powodu przy ocenie, czy sąd spełnia konieczny wymóg niezawisłości i bezstronności, Trybunał w Strasburgu stwierdził, iż należy brać pod uwagę - zważywszy ten sam cel - także sposób powołania jego członków (wymóg bezstronności i niezawisłości jest kluczowy dla wymagania istnienia sądu ustanowionego ustawą - por. § 232-234), co pozwoliło na łączne rozważania treści prawa do "sądu ustanowionego ustawą" (por. L. Garlicki, Trybunał Strasburski a kryzys polskiego sądownictwa. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.12. 2020 r., Ástráðsson przeciwko Islandii, Przegląd Sądowy 2021, z. 4, s. 9-10). Nadmienić trzeba także rzecz oczywistą, że standard niezawisłości i bezstronności sądu jako element prawa do sądu ustanowionego ustawą wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 EKPC oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych, musi być rozumiany jako niezawisłość i bezstronność członków składu orzekającego (np. P. Grzegorczyk, K. Weitz (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.) Konstytucja RP. Komentarz. Tom I, Warszawa 2016, s. 1125). We wskazanym wyroku z 1 grudnia 2020 r. przyjęto i opisano trzystopniowy test, który ma mieć zastosowanie w każdej sprawie, gdy pojawi się wątpliwość co do prawidłowego powołania orzekającego w niej sędziego. Nie ma obecnie potrzeby szczegółowego omawiania tego testu, wystarczy podkreślić, że wszystkie jego elementy mają zastosowanie wówczas, gdy stwierdzone zostanie naruszenie prawa krajowego w procesie powołania sędziego (dalej bowiem bada się jego charakter - etap drugi oraz czy naruszenie prawa krajowego o określonym charakterze zostało ustalone i naprawione przez sądy krajowe - etap trzeci; L. Garlicki, Trybunał..., s. 11-12; W. Hermeliński, B. Nita-Światłowska, Orzeczenie sądowe wydane z udziałem sędziego powołanego wadliwie a naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka; glosa do wyroku Wielkiej Izby Trybunału Praw Człowieka z 1 grudnia 2020 r., 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii, EPS 2021, z. 5, s. 41-43). Elementy tego testu dotyczą rzecz jasna niezawisłości i bezstronności rozumianej w aspekcie obiektywnym, a nie subiektywnym. Podkreślić trzeba, że nie wymagano - w odniesieniu do naruszenia prawa krajowego w procesie powoływania sędziów - aby kwestie badania standardu z art. 6 ust. 1 EKPC w odniesieniu do "sądu III KK 26/25 11 ustanowionego ustawą" przenosić na elementy i okoliczności zaistniałe już po powołaniu sędziego w takiej - naruszającej prawo krajowe - procedurze. Ostatni etap testu miał wykazać zupełnie przecież coś innego, tj. okoliczność stricte prawną, a zatem, czy uchybienie w procedurze powołania sędziego zostało przez sąd krajowy dostrzeżone i naprawione, a nie to, jak zachowywał się "wadliwie" powołany sędzia już po tym jak przyjął powołanie.” W dalszym wywodzie postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie II KB 10/22 przywołano także inne argumenty dotyczące tej kwestii, by końcowo stwierdzić, że unormowania zawarte w art. 29 § 5 u.SN (tożsame co w art. 42a § 3-14 u.s.p.), mając na celu wyłącznie obniżyć standard kontroli niezawisłości i bezstronności sędziego w kontekście prawa do sądu ustanowionego ustawą, nie mogą blokować przeprowadzenia testu w oparciu o reguły konwencyjne, a zatem, nie mogą prowadzić także do niewyłączenia sędziego w trybie art. 41 § 1 k.p.k. gdy zasadnie kwestionowane jest pozbawienie strony prawa do sądu ustanowionego ustawą, niezależnego i bezstronnego tak jak jest wykładany standard z art. 6 ust. 1 EKPC (podobnie postanowienia Sądu Najwyższego: dnia 13 października 2021 r., II KO 30/21; z dnia 28 kwietnia 2022 r. IV KO 32/22; z dnia 28 września 2022 r., IV KK 333/22; z dnia 27 czerwca 2024 r. I KK 147/24; z dnia 7 marca 2025 r., II KK 311/24 i dziesiątki innych postanowień). Konkludując, wystarczyłoby nawet, aby sędzia, który miał rozpoznać wniosek o wyłączenie sędziego, dokonał przeglądu orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w Izbie Karnej na tle art. 41 § 1 k.p.k., (oczywiście orzeczeń wydanych w składach niewadliwych), by mógł stwierdzić jak należy dalej procedować z tak złożonym wnioskiem, którego uzasadnienie odnosiło się wprost do art. 6 ust. 1 EKPC oraz wady w powołaniu i braku gwarancji w realizacji prawa do sądu ustanowionego ustawą, niezależnego i bezstronnego. Bezspornie wniosek taki winien być merytorycznie rozpoznany, a nie odrzucony bez badania jego zasadności. W ten sposób sędzia, który wydał rzeczone postanowienie pozbawił stronę prawa do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 EKPC (por. uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z dnia 13 czerwca 2023 r. I KZP 22/22, OSNK 2023, z. 8, poz. 37), a w konsekwencji sąd, który rozpoznał sprawę, wobec nierozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego, był sądem nienależycie obsadzonym w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2024 r., V KK 166/24). III KK 26/25 12 Z tego powodu nie było konieczne gromadzenie danych z akt osobowych sędzi X. Y., czy też weryfikowanie informacji wskazanych w artykułach prasowych w związku z zarzutem pierwszym kasacji, skoro rażące naruszenie prawa przez sędziego X.1 Y.1 skutkowało istnieniem uchybienia z art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. Można było natomiast oczekiwać, aby sędzia X. Y. w takim układzie procesowym sama złożyła żądanie wyłączenie jej od udziału w sprawie, uzasadniając to wadą w procedowaniu w kwestii poprzednio złożonego wniosku i tym, że pozbawiono stronę prawa do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego. Gdyby sędzia X. Y. złożyła takie żądanie wyłączenia, uruchomiono by kolejną procedurę w kwestii wyłączenia, co dawałoby szansę na prawidłowe procedowanie. Wskazane powyżej uchybienie nie było jednak jedynym o charakterze bezwzględnego powodu odwoławczego. Kolejne było już popełnione przez sędzię X. Y., która jednoosobowo rozpoznawała sprawę w postępowaniu odwoławczym i nie dostrzegła konsekwencji dopuszczenia dowodu z opinii biegłych psychiatrów w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji (k. 54v-55), a zatem powzięcia wątpliwości co do poczytalności oskarżonego (art. 79 § 1 pkt 3 i 4 k.p.k.) Dopuszczenie takiego dowodu skutkowało tym, że obecność obrońcy oskarżonego w toku rozprawy była obligatoryjna (art. 79 § 3 k.p.k.), a takiego charakteru pozbawiało ją dopiero wydanie postanowienia na podstawie art. 79 § 4 k.p.k. W sporządzonej opinii biegłych psychiatrów nie stwierdzono występowania nieprawidłowości w osobowości oskarżonego, w tym choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, wskazano też na zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia podejmowanych zachowań i zdolność do udziału w postępowaniu oraz prowadzenia obrony w sposób samodzielny i rozsądny, co oznaczało, że istniały procesowe podstawy do stwierdzenia, iż udział obrońcy oskarżonego nie jest już obowiązkowy. Jednak sama treść opinii (wnioski w niej zawarte) w tym zakresie nie miała skutku znoszącego obligatoryjny udział obrońcy w rozprawie. Konieczne było wydanie postanowienia na podstawie art. 79 § 4 k.p.k. (por. np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 13 czerwca 2019 r., IV KK 235/18; z dnia 16 stycznia 2018 r., V KK 450/17, OSNKW 2018, z. 4, poz. 33; z dnia 5 grudnia 2018 r., V KK 506/17; z dnia 8 stycznia 2019 r., III KK 662/18; z dnia 11 kwietnia 2019 r., V KK 160/18; z dnia 13 czerwca 2019 r., IV KK 235/18; z dnia 27 lutego 2020 r., III KK 643/19; z dnia 1 III KK 26/25 13 września 2020 r., IV KK 741/19; z dnia 21 kwietnia 2021 r., III KK 114/21; z dnia 13 października 2021 r., III KK 334/21; z dnia 15 listopada 2022 r. IV KK 30/22; z dnia 13 marca 2025 r., III KK 425/24; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2022 r., I KZP 10/21, OSNK 2022, z. 6, poz. 23), czego jednak w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie uczyniono. O ile to zaniechanie nie miało konsekwencji wskazanej w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. w zw. z art. 79 § 3 k.p.k. w sądzie pierwszej instancji (albowiem obrońca na rozprawie był obecny), o tyle miało już takie konsekwencje w toku rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. Brak wydania postanowienia przez sąd pierwszej instancji oznaczał bowiem, że dalej istniał stan obowiązkowego udziału obrońcy w rozprawach wyznaczonych w tej sprawie. Na rozprawę odwoławczą nie stawił się obrońca oskarżonego (k. 156), a sąd nie wydając postanowienia z art. 79 § 4 k.p.k. dalej utrzymał stan obligatoryjnej obecności obrońcy na rozprawie odwoławczej. Brak obecności obrońcy skutkował więc zaistnieniem uchybienia z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. w zw. z art. 79 § 3 k.p.k., co także i z tego powodu musiało skutkować uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. Wskazany powyżej skutek kasatoryjny oznaczał, że zarzut w pkt 3 kasacji nie były przedmiotem rozpoznania (art. 436 k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k.). Z tych wszystkich powodów orzeczono jak w wyroku. W toku ponownego rozpoznania sprawy sąd odwoławczy podejmie decyzję co do obligatoryjnej obrony w postępowaniu odwoławczym (art. 79 § 4 k.p.k.), a gdyby znów został złożony wniosek o wyłączenie sędziego, będzie procedował mając na względzie zapatrywania prawne Sądu Najwyższego w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziego, i nie dopuści do sytuacji, aby rozpoznano sprawę w postępowaniu odwoławczym zanim nie zostanie rozpoznany wniosek o wyłączenie, o ile nie będzie oczywiście podlegał procedurze wskazanej w art. 41a k.p.k. Jarosław Matras Jerzy Grubba Paweł Wiliński [PŁ] [r.g.]

Zapytaj AI o to orzeczenie