V KB 140/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 2 grudnia 2025 r.
SSN Joanna Lemańska (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Paweł Czubik
SSN Oktawian Nawrot
SSN Robert Stefanicki
SSN Tomasz Szanciło
w sprawie J.S.
w przedmiocie żądania złożonego przez członka składu orzekającego o wyłączenie
sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku X. Y. od rozpoznawania sprawy o sygn. II
AKa 105/25
po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2025r.
wniosku sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku X. Y. o ponowne rozpoznanie
wniosku o zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i
bezstronności,
na podstawie art. 42a § 6, 8 i 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz.U.2024, poz. 334 ze zm.),
uchyla postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 10
lipca 2025r., sygn. II AKa 105/25, i odrzuca wniosek o zbadanie
spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i
bezstronności
UZASADNIENIE
W dniu 3 czerwca 2025 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku X.1 Y.1
złożyła do akt sprawy II AKa 105/25 pismo, określone jako sygnalizacja, powołując
V KB 140/25
2
się na art. 41 § 1, art. 42 § 1 k.p.k. oraz art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: EKPCz) i wniosła o
rozważenie przez sąd, czy udział w sprawie sędziego X. Y. (dalej: sędzia objęty
wnioskiem), powołanego do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa w składzie i trybie przewidzianym ustawą z dnia 8 grudnia 2017
r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw
(dalej: ustawa z 2017 r.), zapewnia stronom prawo do rozpoznania sprawy przez
„sąd ustanowiony ustawą, bezstronny i niezależny” w rozumieniu art. 6 EKPCz oraz
czy zachodzą wątpliwości co do instytucjonalnej bezstronności sędziego w związku
z okolicznościami uzyskania przez niego nominacji na stanowisko sędziego Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku.
Postanowieniem z 10 lipca 2025 r., II AKa 105/25, Sąd Apelacyjny w
Gdańsku, na skutek żądania wyłączenia złożonego przez członka składu
orzekającego, na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i
art. 6 ust. 1 EKPCz, postanowił wyłączyć sędziego objętego wnioskiem od udziału
w sprawie o sygn. akt II AKa 105/25.
Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, Sąd Apelacyjny wskazał m.in., że
aprobuje stanowisko wyrażone w uchwale składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej
oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020
r., BSA 1-4110-1/20 (OSNK 2020, z. 2, poz. 7), w której określone zostały zasady i
kryteria oceny, czy sędzia powołany do pełnienia tego urzędu w trybie
naruszającym Konstytucję spełnia standard niezawisłości i bezstronności. W
uchwale tej wskazano między innymi, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art.
439 § 1 pkt 2 k.p.k. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba
powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek
Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy
z 2017 r., jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych
okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w
rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 47 Karty Praw Podstawowych UE oraz
art. 6 ust. 1 EKPCz. Na marginesie Sąd Apelacyjny dodał przy tym, że w jego
ocenie nie ma jakichkolwiek podstaw do twierdzeń o tym, że przywołana powyżej
uchwała trzech Izb Sądu Najwyższego została wyeliminowana z porządku
V KB 140/25
3
prawnego wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2020 r., U
2/20 (OTK-A 2020, poz. 61).
Sąd Apelacyjny przyjął, że prezentowanie przez sędziego objętego
wnioskiem postawy ewidentnie budzącej skojarzenia z udzielaniem wsparcia dla
tzw. reform sądownictwa wprowadzanych w kształcie naruszającym Konstytucję i
standardy europejskie, przy pełnej świadomości ich kwestionowania w
orzecznictwie, w połączeniu z przyjmowaniem kolejnych funkcji i awansów
uzależnionych od decyzji przedstawicieli władzy wykonawczej, a także pośrednia
aprobata dla ścigania sędziów stosujących prawo lub protestujących przeciwko
łamaniu tego prawa, powoduje, że orzekanie przez sędziego objętego wnioskiem w
sprawie II AKa 105/25 stwarza istotne zagrożenie dla prawa stron do sądu
niezawisłego, niezależnego, ustanowionego ustawą w rozumieniu art. 6 ust. 1
EKPCz, z naruszając zarazem w sposób rażący zasady zamieszczone w Zbiorze
Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.
Sędzia objęty wnioskiem wniósł o ponowne rozpoznanie wniosku o
stwierdzenie braku spełnienia przez niego wymogów niezawisłości i bezstronności
oraz o wyłączenie go od rozpoznania sprawy II AKa 105/25, wnosząc o uchylenie
postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 10 lipca 2025 r. i oddalenie
wniosku o wyłączenie.
Sąd Najwyższy zważył co następuje:
Sąd Najwyższy w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni podziela
argumentację przytoczoną w postanowieniu Sądu Najwyższego z 27 maja 2025 r.,
V KB 72/25, nie znajdując racjonalnych i uzasadnionych podstaw do odstąpienia od
poglądów prawnych Sądu Najwyższego w nim przywołanych. Jak podkreślił Sąd
Najwyższy, zgodnie z art. 42 § 1 k.p.k. wyłączenie sędziego od udziału w sprawie
następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony. Z literalnego
brzmienia powołanego przepisu wynika więc, że wniosek o wyłączenie może zostać
skutecznie zgłoszony jedynie przez stronę postępowania.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że kontrola bezstronności
sędziego prowadzona przez właściwy sąd z urzędu na podstawie art. 42 § 1 k.p.k.
może zostać uruchomiona także przez sędziego zasiadającego w jego składzie
(zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2007 r., I KZP 9/07; uchwałę składu
V KB 140/25
4
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2022 r., I KZP 2/22;
postanowienie Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2025 r., II ZO 4/24). Podkreślić
jednocześnie należy, że sędziemu – członkowi składu orzekającego wolno złożyć
jedynie sygnalizację o istnieniu okoliczności mogących świadczyć o braku
bezstronności wymaganej przez prawo uzasadniających obawę co do możliwości
nieobiektywnego orzekania w konkretnej sprawie przez innego sędziego – członka
składu orzekającego, prowadzącą do przeprowadzenia przez właściwy sąd z
urzędu postępowania w przedmiocie wyłączenia sędziego, o którym mowa w art. 41
§ 1 w zw. z art. 42 k.p.k.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.k. sędzia podlega wyłączeniu, jeżeli istnieje
okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego
bezstronności w danej sprawie. W orzecznictwie oraz doktrynie wskazuje się, że
bezstronność w znaczeniu wskazanego przepisu należy rozumieć jako obiektywną
bezstronność sędziego, obejmującą zarówno subiektywne poczucie sędziego co do
własnej bezstronności, jak i jego bezstronność w odbiorze zewnętrznym, opartą na
zobiektywizowanych przesłankach oraz analizowaną przez odwołanie się do oceny
sytuacji dokonanej przez przeciętnego, rozsądnie rozumującego obserwatora
procesu (zob. wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z 27 stycznia 1999 r., K 1/98, i z
20 lipca 2004 r., SK 19/02; uchwałę Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2007 r., I KZP
9/07; wyroki Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2009 r., III KK 257/08, i z 18 marca
2009 r., IV KK 380/08; postanowienia Sądu Najwyższego: z 20 lutego 2025 r., IV
KS 40/24; z 27 lutego 2025 r., II KK 365/24; z 11 kwietnia 2025 r., III KK 31/25; z
9 maja 2025 r., V KZ 2/25).
Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie V KB 72/25 trafnie
przy tym zaznaczył, że w art. 41 § 1 k.p.k. mowa jest o okoliczności uzasadniającej
wątpliwość co do bezstronności sędziego orzekającego w danej sprawie.
Omawiany przepis nie formułuje więc – jako przesłanki wyłączenia sędziego –
niespełnienia wymogów niezależności i bezstronności z uwzględnieniem
okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu.
Tryb badania bezstronności sędziego uwzględniający powyższe okoliczności
przewidziany natomiast został w art. 42a p.u.s.p.
V KB 140/25
5
Powyższa konkluzja znajduje jednoznaczne potwierdzenie w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z 4 marca 2020 r., P 22/19, Trybunał
Konstytucyjny orzekł, że art. 41 § 1 w zw. z art. 42 § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim
dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu wadliwości
powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa,
w skład której wchodzą sędziowie wybrani na podstawie art. 9a ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, jest niezgodny z art. 179 w zw. z art.
144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP. Jak trafnie wskazał Trybunał Konstytucyjny,
„celem art. 41 § 1 k.p.k. jest zagwarantowanie, że zawisła przed sądem sprawa
zostanie osądzona przez sędziego, co do którego bezstronności nie ma
uzasadnionych wątpliwości. Dotychczas przepis ten zarówno w doktrynie, jak i
praktyce stosowania prawa traktowany był jako instrument umożliwiający
eliminowanie wszelkich sytuacji wykraczających poza enumeratywne wyliczenie w
art. 40 § 1 k.p.k., wymieniającym obligatoryjne okoliczności wyłączenia
sędziego. Ratio legis art. 41 § 1 k.p.k. było założenie, że iudex inhabilis z art. 40 § 1
k.p.k. nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, w których sędzia mógłby nie być
bezstronny. Sytuacje te mogą być różnorodne, stąd otwarty charakter tego przepisu,
pozwalający każdorazowo sądowi podejmować decyzję. Do okoliczności takich
zaliczano zatem, m.in.: związki osobiste lub zawodowe z uczestnikami
postępowania, wyrażanie przez sędziego stanowiska w sprawie, udział w
postępowaniu karnym na jakimkolwiek wcześniejszym etapie postępowania i tym
podobne”. Wskazany przepis nie znajduje zatem zastosowania do okoliczności,
które stały się podstawą wyłączenia sędziego w kontrolowanym postanowieniu.
Należy równocześnie podkreślić, że relewantne przepisy prawa o ustroju
sądów powszechnych stanowią lex specialis w stosunku do art. 41 § 1 k.p.k.
Oznacza to tym samym, że ustawodawca wykluczył możliwość odwoływania się do
przesłanek określonych w art. 42a § 3 p.u.s.p. w ramach instytucji określonej w art.
41 § 1 k.p.k.
Na powyższe wskazał jednoznacznie Sąd Najwyższy w przywołanych już
postanowieniach z 27 maja 2025 r., V KB 72/25 i z 15 kwietnia 2025 r., II KB 39/24,
stwierdzając, że zakresy hipotez norm wynikających z art. 41 § 1 k.p.k. i 42a § 3
p.u.s.p. są rozłączne, zaś zgłoszenie w ramach wniosku składanego na podstawie
V KB 140/25
6
art. 42 § 1 k.p.k. okoliczności, które w rzeczywistości odnoszą się do kwestii
związanych z powołaniem sędziego i jego postępowaniem po powołaniu, stanowi
de facto próbę obejścia trybu przewidzianego w prawie o ustroju sądów
powszechnych. Każdy ze wskazanych trybów charakteryzuje się bowiem znaczną
odrębnością proceduralną.
Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał, że w każdym postępowaniu
sądowym, w tym także w postępowaniu karnym, obowiązuje zasada
niekonkurencyjności środków ochrony prawnej, określana jako zasada
jednotorowości obrony swych praw. Zgodnie z nią podmiotowi znajdującemu się w
określonej sytuacji procesowej przysługuje tylko jeden środek prawny.
Ustawodawca przewidział dwie podobne instytucje prawne (z odesłaniem w
przypadku instytucji testu niezawisłości i bezstronności do odpowiedniego
stosowania przepisów o wyłączeniu sędziego), które w prewencyjny sposób
umożliwiają kontrolę bezstronności sędziego. Z uwagi jednak na to, że instytucje te
różnią się zarówno zakresem przedmiotowym, jak i procedurą stosowania, powinny
być one stosowane w odmiennych okolicznościach, w żadnym zaś razie nie
powinny być stosowane zamiennie.
Z uwagi na rozłączny charakter trybów postępowania w przedmiocie
wyłączenia sędziego (wynikającego z Kodeksu postępowania karnego) i tzw.
postępowania testowego (wynikającego z ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych) sygnalizacja sędziego ze składu orzekającego została
potraktowana – w sposób ewidentnie sprzeczny z przepisami prawa – jako
„wniosek” dotyczący wyłączenia sędziego. Tymczasem podmiotem mogącym
zainicjować postępowanie w przedmiocie badania spełnienia przez sędziego
wymogów niezawisłości i bezstronności, w tym postępowaniu jest jedynie strona
(art. 42a § 6 pkt 4 p.u.s.p.), nie zaś członek składu orzekającego.
W okolicznościach analizowanej sprawy nie ulega wątpliwości, że u podstaw
wyłączenia sędziego objętego wnioskiem legły przesłanki, o których mowa w art.
42a § 3 p.u.s.p. Prowadzi to do wniosku, że pod pozorem postępowania, o którym
mowa w art. 42 k.p.k., Sąd Apelacyjny, bez stosownego wniosku, z rażącym
naruszeniem przepisów prawa, dokonał tzw. testu spełnienia przez sędziego
wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności
V KB 140/25
7
towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu (tak też Sąd
Najwyższy w postanowieniu z 27 maja 2025 r., V KB 72/25).
Niezależnie od powyższego wskazać należy, że wniosek o tzw. test
niezawisłości i bezstronności winien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla
pisma procesowego, a ponadto zawierać żądanie stwierdzenia, że w danej sprawie
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 42a § 3 p.u.s.p. oraz przytoczenie
okoliczności uzasadniających żądanie wraz z dowodami na ich poparcie (art. 42a §
7 p.u.s.p.). Sygnalizacja złożona w analizowanej sprawie (przez członka składu
orzekającego) bezsprzecznie nie spełniała również wskazanych warunków
formalnych.
Odnotować ponadto należy, że autorka sygnalizacji nie starała się nawet
uprawdopodobnić podstaw wyłączenia sędziego, tj. wykazać okoliczności
tego rodzaju, że mogłyby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do braku
niezależności i bezstronności sędziego w konkretnej sprawie, biorąc pod uwagę
okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego objętego sygnalizacją i jego
postępowania po powołaniu na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego.
W sygnalizacji podniesiono jedynie wątpliwości, czy udział w sprawie sędziego
objętego wnioskiem, powołanego do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na wniosek
Krajowej Rady Sądownictwa w składzie i trybie przewidzianym ustawą z 2017 r.,
zapewnia stronom prawo do rozpoznania sprawy przez „sąd ustanowiony ustawą,
bezstronny i niezależny” w rozumieniu art. 6 EKPCz oraz czy zachodzą wątpliwości
co do instytucjonalnej bezstronności sędziego w związku z okolicznościami
uzyskania przez niego nominacji na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w
Gdańsku.
W kontekście powyższego podkreślenia wymaga, że abstrakcyjnie
sformułowane zarzuty dotyczące systemowej nieprawidłowości powoływania
sędziów, której autorka sygnalizacji upatrywała w ukształtowaniu Krajowej Rady
Sądownictwa na podstawie powołanej wyżej ustawy z 2017 r., nie mogą odnieść
skutku w postępowaniu toczącym się na podstawie art. 42a p.u.s.p., gdyż celem
przewidzianej tam instytucji nie jest umożliwienie kwestionowania przewidzianego
przez ustawodawcę systemu powoływania sędziów, ale ocena indywidualnych
okoliczności dotyczących powołania konkretnego sędziego oraz jego zachowania
V KB 140/25
8
po powołaniu, przy czym ocena ta powinna nastąpić w kontekście konkretnej
sprawy.
O możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy nie decyduje
samo subiektywne przekonanie o braku bezstronności sędziego, ale wystąpienie w
konkretnej sprawie okoliczności uzasadniających to odczucie. Tych okoliczności
sygnalizująca nie wskazała i nie uprawdopodobniła. Należy również w pełni
podzielić argumentację Sądu Najwyższego, zawartą w uzasadnieniu postanowienia
z 27 maja 2025 r., V KB 72/25, że nie można sędziemu objętemu sygnalizacją
czynić zarzutów z tego, że posiadał własną, odmienną od sygnalizującej i części
środowiska sędziowskiego ocenę prawną zmian w wymiarze sprawiedliwości,
o których mowa w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. Bezzasadne
i logiczne niespójne jest przy tym wyprowadzanie z faktu posiadania określonego
poglądu prawnego wniosków odnoszących się do sfery moralności lub etyki
zawodowej. W rozumowaniu przyjętym przez Sąd Apelacyjny doszło niewątpliwie
do przesunięcia kategorialnego.
Konkludując, należy stwierdzić, że Sąd Apelacyjny pod pozorem
rozstrzygania o bezstronności sędziego, o której mowa w art. 41 k.p.k., w
postępowaniu uregulowanym w art. 42 k.p.k., z oczywistym i rażącym naruszeniem
przepisów zbadał - w sposób nieprzewidziany przepisami prawa - spełnienie przez
sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności
towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, o którym mowa
w art. w art. 42a § 3 p.u.s.p., co już samo w sobie powodowało, że doszło do
naruszenia tych przepisów, a więc zaskarżone postanowienie nie mogło się ostać.
Z kolei wynik tego badania nie znajduje uzasadnienia zarówno w prawie,
jak i okolicznościach faktycznych sprawy, nie odnosi się do nich, a oparty pozostaje
na błędnej ocenie prawnej i publicystycznych, generalnych opiniach. Nadto wywód
Sądu Apelacyjnego oraz jego postanowienie, wbrew zawartej w nim deklaracji,
pozostaje w oderwaniu od zasad prawidłowego rozumowania, wiedzy
i doświadczenia życiowego.
Wymaga także podkreślenia, że żaden sąd powszechny nie jest uprawniony
do kontroli merytorycznej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Artykuł 190 ust. 1
Konstytucji RP jednoznacznie stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
V KB 140/25
9
mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Słusznie przy tym wskazuje
się, że przyznanie orzeczeniom Trybunału mocy powszechnie obowiązującej
powoduje, że nikt – a w szczególności żaden organ władzy publicznej – nie może w
kwestii rozstrzygniętej przez Trybunał zająć stanowiska odmiennego niż wyrażone
w orzeczeniu (zob. np. uchwałę składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 7 grudnia 2009 r., I OPS 9/09, ONSAiWSA 2010, nr 2, poz. 16;
wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 23 września 2014 r., II FSK 2328/12;
z 16 lutego 2010 r., I FSK 2075/08; uchwałę Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2001
r., III ZP 30/00, OSNAPiUS 2001, nr 23, poz. 685; wyrok Sądu Najwyższego z 25
kwietnia 2007 r., IV CSK 34/07). Co więcej, jak zauważa się w orzecznictwie,
art. 190 ust. 1 Konstytucji wyraża normę prawną nadającą się do bezpośredniego
stosowania, z której wynika, że sądy są zobowiązane do uwzględnienia zmiany
stanu prawnego wywołanej negatywnym wyrokiem Trybunału, a w rezultacie – do
uwzględnienia z urzędu jego orzeczeń w toku rozpoznawanej sprawy (zob. uchwałę
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2009 r., I OPS 9/09; wyroki
Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 22 lutego 2008 r., II OSK 1004/06; z 17
czerwca 2009 r., II OSK 1750/07; z 29 stycznia 2015 r., II FSK 3046/12). Na
powyższe bez wypływu pozostają więc poglądy prawne trybunałów
międzynarodowych, na które powołuje się Sąd w zaskarżonym postanowieniu. Co
zaś się tyczy uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20,
to na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2020 r. została ona
wyeliminowana z porządku prawnego.
Stosownie do art. 42a § 13 zd. 3 p.u.s.p. Sąd Najwyższy utrzymuje w mocy
postanowienie o wyłączeniu sędziego albo uchyla to postanowienie i oddala
wniosek. Z uwagi na przedstawioną wyżej argumentację nie ulega wątpliwości,
że postanowienie Sądu Apelacyjnego należało uchylić. Podejmując decyzję
następczą, Sąd Najwyższy miał na uwadze, że po pierwsze wniosek został złożony
przez podmiot nieuprawniony, a dodatkowo wniosek (a jak wynika z komparycji
zaskarżonego postanowienia tak właśnie została potraktowana sygnalizacja)
niewątpliwie nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 42a § 7 p.u.s.p.
We wniosku nie przywołano bowiem jakichkolwiek argumentów wskazujących na to,
jak w realiach tej konkretnej sprawy, okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego
V KB 140/25
10
objętego wnioskiem i jego postępowanie po powołaniu mogłyby wpływać na
naruszenie standardu niezawisłości lub bezstronności oraz na jej wynik, przy
uwzględnieniu okoliczności oraz charakteru sprawy. Tym samym wniosek ten
podlegał odrzuceniu, na podstawie art. 42a § 8 p.u.s.p
Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd Najwyższy orzekł jak
w sentencji.
Joanna Lemańska
Paweł Czubik
Oktawian Nawrot
[WB]
[r.g.]
Robert Stefanicki
Tomasz Szanciło