II NSNc 152/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 27 listopada 2025 r.
SSN Grzegorz Pastuszko
w sprawie z powództwa J. W.
przeciwko C.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych w dniu 27 listopada 2025 r.
wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o wyłączenie sędziego Sądu Najwyższego
Pawła Czubika i sędziego Sądu Najwyższego Joanny Lemańskiej od orzekania
w sprawie II NSNc 152/24 ze skargi nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 marca 2015 r., sygn. I ACa
958/14,
oddala wniosek.
UZASADNIENIE
Pismem z 3 października 2025 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
(dalej także: „Rzecznik” lub „RPO” lub „wnioskodawca”) na podstawie art. 49 § 1
i art. 50 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. 2024, poz. 1568 ze zm., dalej: „k.p.c.”) w związku z art. 95 pkt 1 ustawy
z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2024, poz. 622) i art. 39821
oraz art. 391 § 1 k.p.c. wniósł o wyłączenie sędziego Sądu Najwyższego Pawła
Czubika i sędziego Sądu Najwyższego Joannę Lemańską od orzekania w sprawie
o sygn. akt II NSNc 152/24.
II NSNc 152/24
2
W uzasadnieniu Rzecznik wskazał, że „niniejszy wniosek o wyłączenie
sędziów jest związany w wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(dalej: „TSUE”) z dnia 4 września 2025 r., C-225/22, „R" S.A. przeciwko
AW „T” sp. z o.o.”. Powołując się na zasadę pierwszeństwa prawa UE,
Rzecznik dodatkowo zauważył, że jest on zobowiązany do korzystania ze swoich
kompetencji w taki sposób, aby doszło do wykonania przedmiotowego wyroku.
Jak zaznaczył, z tej przyczyny – wnosząc środek zaskarżenia do Sądu
Najwyższego – ma obowiązek podejmowania wszelkich czynności procesowych,
które mogą doprowadzić do tego, że orzekający w sprawie skład Sądu
Najwyższego będzie ukształtowany w sposób zgodny ze standardami europejskimi.
Za tego typu czynność procesową uznał wniosek o wyłączenie sędziów.
Rzecznik podniósł także, że wyrok z 4 września 2025 r. wprowadził istotną
nowość w orzecznictwie w zakresie odnoszącym się do skutków prawnych
orzeczeń wydanych z udziałem niektórych sędziów Sądu Najwyższego
powołanych po zmianach, jakie w polskim porządku prawnym przyniosła ustawa
z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
oraz niektórych innych ustaw. Jak przy tym zauważył, z sentencji wyroku TSUE
z dnia 4 września 2025 r. wynika, że orzeczenia Sądu Najwyższego wydane
z udziałem sędziego Sądu Najwyższego powołanego w szczególnych
okolicznościach, które były tłem sprawy zakończonej wyrokiem TSUE z dnia
21 grudnia 2023 r., C-718/12, Krajowa Rada Sądownictwa (zob. pkt 55 wyroku
TSUE z dnia 4 września 2025 r.), powinny zostać uznane za niebyłe (nieistniejące).
Więcej – wynika z niej też, że wyrok odnosi się do orzeczeń Sądu Najwyższego
wydanych w składach obejmujących sędziów powołanych w 2018 r. na podstawie
uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, której wykonanie zostało wstrzymane
postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanym na podstawie
art. 388 § 1 k.p.c. w związku z ówczesnym brzmieniem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 389),
a która następnie została uchylona przez Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Rzecznik zaznaczył również, że sędziowie, których dotyczy wniosek, zostali
powołani w dniu 10 października 2018 r. na podstawie uchwały KRS z dnia
28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018. Jak podkreślił, wykonanie tej uchwały wstrzymano
II NSNc 152/24
3
postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2018 r.,
sygn. akt II GW 28/18. W konsekwencji w chwili powołania przez Prezydenta RP
wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wniosku o powołanie
na urząd sędziego Sądu Najwyższego było wstrzymane mocą postanowienia
Naczelnego Sądu Administracyjnego. W jego ocenie istnieje wysokie ryzyko,
że orzeczenie wydane z udziałem tych sędziów zostanie w przyszłości –
na podstawie wyroku TSUE z dnia 4 września 2025 r. – uznane za niebyłe.
Stąd uznał, że jego obowiązkiem jest podjęcie wszelkich czynności procesowych,
które służą minimalizacji owego ryzyka. Jak wskazał, pewność prawa wymaga,
aby osoba, która zwróciła się do RPO z wnioskiem o skierowanie do Sądu
Najwyższego nadzwyczajnego środka zaskarżenia, mogła działać w zaufaniu,
że orzeczenie Sądu Najwyższego wydane w jej sprawie odniesie skutek prawny
i będzie respektowane przez sądy niższych instancji oraz inne organy państwa.
Tymczasem udział wskazanych w niniejszym wniosku sędziów w orzekaniu
w niniejszej sprawie może doprowadzić do tego, że wyrok Sądu Najwyższego
będzie uznany za niebyły na podstawie wyroku TSUE z dnia 4 września 2025 r.
Sędzia Sądu Najwyższego Joanna Lemańska oświadczyła, że wedle
jej najlepszej wiedzy w przedmiotowej sprawie nie istnieje żadna okoliczność,
o której mowa w art. 49 § 1 k.p.c., mogąca wywoływać uzasadnioną wątpliwość
co do jej bezstronności w tej sprawie. Zwróciła uwagę, że wniosek RPO,
choć formalnie oparty na art. 49 k.p.c., w istocie nie dotyczy żadnych okoliczności
faktycznie związanych ze sprawą. Sędzia podała, że zgodnie z art. 49 § 1 k.p.c.
okoliczność uzasadniająca wątpliwość co do bezstronności sędziego musi odnosić
się do realiów konkretnej sprawy, zauważając zarazem, że według treści
uzasadnienia jedyną okolicznością, jaką przywołał RPO, jest, podkreślona
na stronie trzeciej wniosku, ukształtowana przez polskiego ustawodawcę procedura
powołania na urząd sędziego Sądu Najwyższego i dotyczące tej procedury
orzeczenia sądów i trybunałów, w szczególności Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
W dalszej części oświadczenia sędzia wskazała, że „(…) zgodnie z art. 29
§ 3 ustawy o Sądzie Najwyższym (dalej: „u.SN”), niedopuszczalne jest ustalenie
lub ocena przez Sąd Najwyższy bądź inny organ władzy zgodności z prawem
II NSNc 152/24
4
powołania sędziego albo wynikającego z tego powołania uprawnienia
do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Z kolei art. 29 § 4
tej ustawy jednoznacznie stanowi, że okoliczności towarzyszące powołaniu
sędziego Sądu Najwyższego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy
do podważenia orzeczenia wydanego z jego udziałem ani kwestionowania jego
niezawisłości”. I dalej: „ustawodawca w art. 29 § 5 u.SN wprowadził odrębny,
szczególny tryb umożliwiający badanie spełnienia przez sędziego Sądu
Najwyższego lub sędziego delegowanego do pełnienia czynności sędziowskich
w Sądzie Najwyższym wymogów niezawisłości i bezstronności – z uwzględnieniem
okoliczności towarzyszących powołaniu i jego postępowania po powołaniu –
w sytuacji, gdy w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić
do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ
na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących uprawnionego oraz
charakteru sprawy. Przepis ten stanowi lex specjalis wobec art. 49 § 1 k.p.c.
Tym samym ustawodawca wykluczył możliwość odwoływania się w ramach art. 49
§ 1 k.p.c. do przesłanek określonych w art. 29 § 4 u.SN w ramach instytucji
określonej w art. 49 § 1 k.p.c., gdyż zakresy hipotez norm wynikających z art. 49
§ 1 k.p.c. i art. 29 § 4 u.SN są rozłączne, zaś zgłoszenie w ramach wniosku
składanego na podstawie art. 49 § 1 k.p.c. okoliczności, które w rzeczywistości
odnoszą się do kwestii związanych z powołaniem sędziego, stanowi de facto próbę
obejścia trybu przewidzianego w ustawie o Sądzie Najwyższym.
Każdy ze wskazanych trybów charakteryzuje się zaś znaczną odrębnością
proceduralną”; „W każdym postępowaniu obowiązuje zasada niekonkurencyjności
środków ochrony prawnej, określona jako zasada jednotorowości obrony swoich
praw. Oznacza ona, że w danej sytuacji procesowej przysługuje jeden, właściwy
środek prawny. Instytucja wyłączenia sędziego z art. 49 § 1 k.p.c. oraz procedura
z art. 29 u.SN mają odmienny charakter, zakres przedmiotowy i przebieg,
co przesądza o ich rozdzielności i niedopuszczalności ich zamiennego stosowania”.
Sędzia Sądu Najwyższego Paweł Czubik nie złożył w sprawie oświadczenia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
II NSNc 152/24
5
Zgodnie z art. 48 § 1 k.p.c, Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:
1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim
stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego
stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był
radcą prawnym jednej ze stron; 5) w sprawach, w których w instancji niższej brał
udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu
prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz
w sprawach, w których występował jako prokurator; 6) w sprawach
o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego
orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.
W art. 48 § 2 k.p.c. wskazano, że powody wyłączenia trwają także po ustaniu
uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
Natomiast w art. 48 § 3 k.p.c. przewidziano, że sędzia, który brał udział w wydaniu
orzeczenia objętego skargą o wznowienie lub skargą nadzwyczajną, nie może
orzekać co do tej skargi.
Stosownie do art. 49 § 1 k.p.c., niezależnie od przyczyn wymienionych
w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli
istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość
co do bezstronności sędziego w danej sprawie.
Artykuł 50 § 1 k.p.c. stanowi, że wniosek o wyłączenie sędziego strona
zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy,
uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.
Jak wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego (m.in. w sprawie
Sądu Najwyższego o sygn. II CSKP 989/22), przepisy art. 49 k.p.c. i art. 48
§ 1 k.p.c. służą nie tylko zabezpieczeniu neutralnego osądu w konkretnej sprawie,
lecz mają także na celu zapewnienie, aby osąd ten prezentował się jako bezstronny
w ocenie opinii publicznej (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 13 grudnia
2005 r., SK 53/04, OTK-A 2005, Nr 11, poz. 134 i z 24 lipca 2008 r., P 8/07,
OTK A 2008, nr 5, poz. 84).
II NSNc 152/24
6
Ocena, czy konkretna okoliczność może budzić uzasadnioną wątpliwość
co| do bezstronności sędziego, powinna mieć charakter obiektywny; decydujące
znaczenie w tej mierze ma możliwość powstania uzasadnionej wątpliwości
co do bezstronności sędziego w sprawie, nie zaś to, czy sędziemu da się postawić
zasadny zarzut braku obiektywizmu (por. postanowienia Sądu Najwyższego
z: 19 listopada 1981 r., IV PZ 63/81; 17 grudnia 2014 r., I UO 3/14, niepubl.).
Nie bez znaczenia mogą być w tym zakresie także pozory lub przypuszczenia,
jeśli są obiektywnie uzasadnione (por. postanowienia Sądu Najwyższego
z: 18 marca 1970 r., II CO 18/69, niepubl.; 30 kwietnia 1975 r., II CZ 60/75,
niepubl.). Standard tej oceny powinien być wysoki, chodzi bowiem nie tylko
o zapewnienie rzeczywiście neutralnego rozstrzygnięcia sprawy, lecz także dbałość
o wizerunek sądu jako bezstronnego, która służy budowaniu zaufania
społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości.
W odróżnieniu od art. 48 k.p.c. wymieniającego expressis verbis przypadki,
w których dochodzi do wyłączenia sędziego, art. 49 § 1 k.p.c. określa dwie
przesłanki umożliwiające uwzględnienie wniosku o wyłączenie sędziego.
Po pierwsze, może to nastąpić, gdy w okolicznościach konkretnej sprawy
występuje obiektywna, a więc weryfikowalna, wątpliwość co do jego
bezstronności. Po drugie, gdy wątpliwość ta ma charakter uzasadniony
(zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2025 r., I Zo 188/24).
Bezstronność jest synonimem obiektywizmu, braku uprzedzeń i neutralności
wobec stron, a także niekierowania się przy rozstrzyganiu sprawy względami,
które miałyby charakter inny niż merytoryczny.
Dla oceny, czy sędzia zachowuje obiektywizm nie jest wystarczające
subiektywne przekonanie wnioskodawcy o braku bezstronności sędziego.
Z uwagi na przyjętą przez ustawodawcę konstrukcję tej instytucji niezbędne staje
się tutaj uwzględnienie obiektywnych, racjonalnych i dających się zweryfikować
okoliczności konkretnej sprawy, przemawiających za wyłączeniem sędziego
od jej rozpoznania.
W orzecznictwie podkreśla się, że instytucja wyłączenia nie tylko wzmacnia
zasadę bezstronności i niezawisłości, ale również pozbawia sędziego prawa
rozpoznania przydzielonej mu sprawy (por. postanowienie Sądu Najwyższego
II NSNc 152/24
7
z 21 kwietnia 2004 r., III CO 2/04). Z tego względu wnoszący o wyłączenie
sędziego powinien uprawdopodobnić wystąpienie takich okoliczności, które
obiektywnie mogą rzutować na bezstronność i niezawisłość sędziowską
(por. np. postanowienia Sądu Najwyższego z: 10 stycznia 2017 r., III UO 3/16;
13 września 2017 r., IV CO 124/17; 29 listopada 2018 r., IV CO 222/18; 10 maja
2023 r., II NSNc 133/23; 16 stycznia 2025 r., I Zo 188/24).
Jednocześnie w piśmiennictwie zauważa się, że wobec aktualnego
brzmienia art. 49 § 1 k.p.c. potencjalnie każda okoliczność może stanowić
o wyłączeniu sędziego, o ile rzecz jasna będzie ona budzić uzasadnioną
wątpliwość co do bezstronności sędziego i będzie mieć charakter obiektywny. „(…)
gwarancje bezstronności sędziowskiej nie mogą być ograniczone jedynie
do istnienia możliwości wyłączenia sędziego ze względu na istnienie jego
bezpośrednich relacji ze stroną o charakterze osobistym, lecz muszą być
pojmowane szerzej; sędzia powinien być wyłączony także wtedy, gdy z powodów
innych niż osobiste (interpersonalne) zachodzą uzasadnione wątpliwości co tego,
że wydane orzeczenie będzie efektem w pełni neutralnego rozpoznania
i rozstrzygnięcia” (J. Gudowski, Komentarz do art. 49 k.p.c., [w:] Ereciński T. (red.),
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze.
Artykuły 1-124, wyd. VI).
W realiach rozpoznawanej sprawy Rzecznik oparł wniosek o wyłączenie
wskazanych sędziów Sądu Najwyższego na art. 49 § 1 k.p.c., uzasadniając
go wyrokiem TSUE z 4 września 2025 r. dotyczącym w istocie rzeczy zasiadania
w składach sędziów powołanych w 2018 r. na podstawie uchwały Krajowej Rady
Sądownictwa, której wykonanie zostało wstrzymane postanowieniem Naczelnego
Sądu Administracyjnego, wydanym na podstawie art. 388 § 1 k.p.c. w związku
z ówczesnym brzmieniem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej
Radzie Sądownictwa (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 389), a która następnie została
uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazał przy tym wyraźnie,
że sędziowie objęci przedmiotowym wnioskiem zostali powołani na podstawie
ww. uchwały.
W uznaniu Sądu Najwyższego tak ukształtowany wniosek nie zasługuje
na uwzględnienie. Ocena ta bierze się stąd, że wnioskodawca nie przedstawił
II NSNc 152/24
8
okoliczności, które budzą uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności
ww. sędziów i mają charakter obiektywny. Tym samym nie spełnił on wymogów
określonych w art. 49 § 1 k.p.c.
Do powyższej konkluzji prowadzi analiza uzasadnienia przedmiotowego
wniosku. Z tej bowiem wynika, że Rzecznik, wyjaśniając swoje stanowisko,
nie odniósł się w żaden sposób ani do przedmiotu sprawy, ani do występujących
w niej podmiotów, podał natomiast wyłącznie sygnaturę, strony i nazwiska sędziów
wyznaczonych do jej rozpoznania. W takiej sytuacji trudno uznać, że wskazane
przezeń okoliczności mają związek z ww. sprawą i w konsekwencji –
przy uwzględnieniu użytej argumentacji – mogą być potraktowane jako racjonalne
i obiektywne okoliczności przemawiające za wyłączeniem sędziów objętych
wnioskiem.
Niezależnie od wysuniętej wyżej argumentacji Sąd Najwyższy wskazuje,
że orzeczenie TSUE, które zostało przytoczone przez Rzecznika i które tenże uznał
za okoliczność uzasadniającą wyłączenie, z uwagi na fakt, że w istocie rzeczy
ogranicza się do okoliczności powołania ww. sędziów na urząd sędziego Sądu
Najwyższego na wniosek KRS ukształtowanej przepisami ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych
ustaw, nie może stanowić podstawy wniosku składanego w trybie art. 49 § 1 k.p.c.
Konieczność takiego kierunku interpretacji obowiązujących przepisów narzucają
wydane w przeszłości orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2022 r.,
P 10/19 oraz z 2 czerwca 2020 r., P 13/19.
Zajmując takie stanowisko, Sąd Najwyższy przypomina, że zgodnie
z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc
powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Oznacza to, że wszystkie podmioty
występujące w postępowaniu, w tym wnioskodawca oraz organy stosujące prawo –
także Sąd Najwyższy – pozostają nimi związane.
Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd Najwyższy orzekł jak
w sentencji postanowienia.
II NSNc 152/24
9
[D.Z.]
[a.ł]