II CSKP 295/23
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
6 sierpnia 2025 r.
SSN Agnieszka Góra-Błaszczykowska (przewodniczący)
SSN Agnieszka Jurkowska-Chocyk
SSN Dariusz Pawłyszcze (sprawozdawca)
Protokolant Magdalena Kucia
po rozpoznaniu na rozprawie 6 sierpnia 2025 r. w Warszawie
skarg kasacyjnych G. w G. oraz G.1.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 lutego 2022 r., I ACa 258/21,
w sprawie z powództwa G. w G.
przeciwko G.1.
o zapłatę,
1. oddala obie skargi kasacyjne;
2. wzajemnie znosi koszty postępowania kasacyjnego.
Agnieszka Jurkowska-Chocyk Agnieszka Góra-Błaszczykowska Dariusz Pawłyszcze
(G.G.)
II CSKP 295/23
2
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 30 października 2009 r., I C 962/09, Sąd Okręgowy w Krakowie
oddalił powództwo posiadacza nieruchomości przeciwko jej właścicielowi o zwrot
nakładów, a Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z 1 kwietnia 2010 r., I ACa 216/10,
oddalił apelację posiadacza. Na skutek skargi kasacyjnej posiadacza Sąd Najwyższy
wyrokiem z 18 maja 2011 r., III CSK 263/10, uchylił wyrok Sądu drugiej instancji
i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy uznał,
że posiadacz korzystał z nieruchomości w oparciu o prawo obligacyjne przyznane
mu przez właściciela. Charakter tego stosunku należy ustalić i w pierwszej kolejności
do oceny prawa posiadacza zależnego do zwrotu nakładów należy zastosować
postanowienia umowy stron i przepisy regulujące ten stosunek prawny, a w dalszej
kolejności przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Ocena żądania pozwu przez
sądy meriti wyłącznie na podstawie art. 224-230 k.c. była niezasadna.
Ponownie rozpoznając apelację, Sąd drugiej instancji wyrokiem
z 7 października 2011 r., I ACa 958/11, uchylił wyrok Sądu pierwszej instancji
i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy w Krakowie,
ponownie rozpoznając powództwo, wyrokiem z 15 grudnia 2020 r., I C 2136/11,
uwzględnił je w całości i zasądził 401 240 zł z odsetkami tytułem zwrotu nakładów na
wybudowanie przez posiadacza pawilonu handlowego na nieruchomości.
Wyrokiem zaskarżonym skargą kasacyjną Sąd Apelacyjny w Krakowie, na
skutek apelacji pozwanego właściciela nieruchomości, zmienił wyrok Sądu pierwszej
instancji i obniżył zasądzoną sumę do 339 250 zł oraz oddalił powództwo
w pozostałej części ze względu na:
1) przedawnienie roszczenia o zapłatę 24 040 zł (posiadacz dopiero w toku
procesu, po sporządzeniu opinii na wysokość swoich nakładów, rozszerzył żądanie
o tę sumę),
2) potrącenie z wierzytelnością właściciela w wysokości 37 950 zł z tytułu
zwrotu pożytków pobranych przez posiadacza za najem lokali w pawilonie
handlowym.
II CSKP 295/23
3
Sąd ten ustalił, że 17 grudnia 1986 r. Skarb Państwa, reprezentowany przez
gminną radę narodową, przeniósł nieodpłatnie posiadanie nieruchomości na rzecz
powodowej spółdzielni w celu wybudowania przez nią pawilonu handlowego
i prowadzenia w nim działalności handlowej i usługowej, potrzebnej mieszkańcom
gminy. Strony umowy wydającej nieruchomość zamierzały zawrzeć umowę
dzierżawy, do czego jednak nie doszło. Spółdzielnia wybudowała pawilon
i prowadziła w nim umówioną działalność gospodarczą. Stopniowo spółdzielnia
ograniczała swoją działalność, a zwolnione lokale wynajmowała. Przynajmniej od
2001 roku spółdzielnia już wyłącznie wydzierżawiała lokale użytkowe innym
przedsiębiorcom.
Okazało się, że nieruchomość wydana spółdzielni nie należała do Skarbu
Państwa. Pozwana gmina, jako następca prawny Skarbu Państwa, uzyskała
stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości z dniem 1 stycznia 1993 r., na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego z 10 sierpnia 1999 r. Spółdzielnia także wniosła
o stwierdzenie zasiedzenia na swoją rzecz, lecz jej wniosek został oddalony
postanowieniem z 23 września 2004 r. Następnie gmina 21 stycznia 2008 r. wezwała
spółdzielnię do zwrotu nieruchomości, a 30 kwietnia 2008 r. wniosła pozew o wydanie
nieruchomości. Wyrok nakazujący spółdzielni wydanie gmina uzyskała 2 grudnia
2008 r. Spółdzielnia zwróciła nieruchomość 31 marca 2009 r. i 10 czerwca 2009 r.
wniosła niniejszy pozew o zwrot nakładów. Sąd Apelacyjny ustalił wartość nakładów,
poniesionych przez spółdzielnię w latach 1986-1989 na wybudowanie pawilonu, na
sumę 401 240 zł w następujący sposób: według cen z 31 marca 2009 r. (chwili zwrotu
nieruchomości właścicielowi) wybudowanie pawilonu kosztowałoby 718 296,84 zł,
lecz po uwzględnieniu stopnia zużycia technicznego wartość pawilonu w chwili
zwrotu wynosiła 401 240 zł.
Sąd odwoławczy uznał, że Skarb Państwa zawarł ze spółdzielnią w 1986 r.
nienazwaną umowę o nieodpłatne korzystanie z nieruchomości. Umowa ta została
wypowiedziana w sposób dorozumiany 21 stycznia 2008 r. przez wezwanie
spółdzielni do zwrotu nieruchomości, a obowiązek zwrotu nieruchomości stał się
wymagalny po trzech miesiącach, tj. 21 kwietnia 2008 r. Wskazana wyżej wartość
pawilonu powiększyła wartość nieruchomości i wartość ta przysługuje spółdzielni od
właściciela na podstawie art. 405 k.c. Ponieważ w okresie od 21 kwietnia 2008 r.
II CSKP 295/23
4
do 31 marca 2009 r. spółdzielnia korzystała z nieruchomości bez podstawy prawnej,
zobowiązana jest na podstawie art. 225 k.c. do zwrotu właścicielowi czynszów
uzyskanych za 11 miesięcy z trzech umów najmu lokali w pawilonie, na łączną sumę
37 950 zł. Sąd Apelacyjny uznał, że bieg 3-letniego terminu przedawnienia
(art. 118 k.c.) roszczenia o zwrot nakładów rozpoczął się z chwilą wypowiedzenia
umowy stron 21 stycznia 2008 r. i dlatego 8 grudnia 2017 r. (data rozszerzenia
powództwa) roszczenie o zapłatę sumy 24 040 zł było przedawnione.
Obie strony zaskarżyły skargami kasacyjnymi wyrok Sądu drugiej instancji.
Powodowy posiadacz zarzucił naruszenie prawa materialnego:
1. art. 118 k.c. przez uznanie roszczenia o zwrot nakładów za roszczenie
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. art. 123 § 1 pkt 1 k.c. przez przyjęcie, że wniesienie powództwa o zwrot
nakładów nie przerwało biegu przedawnienia także co do części objętej
rozszerzeniem powództwa (części ujawnionej dopiero opinią biegłego);
3. art. 5 k.c. przez przyjęcie, że podniesienie zarzutu przedawnienia wobec
części roszczenia ujawnionej dopiero opinią biegłego nie jest nadużyciem prawa;
4. art. 499 w zw. z art. 104, 109 i 61 § 1 k.c. oraz art. 91 k.p.c. przez uznanie za
skuteczne złożenie oświadczenia o potrąceniu przez pełnomocnika procesowego
właściciela wobec pełnomocnika posiadacza, nieuprawnionego do przyjęcia tego
oświadczenia;
5. art. 498 § 1 w zw. z art. 455, 224 § 2 i art. 230 k.c. przez uznanie oświadczenia
o potrąceniu za skuteczne mimo niewezwania posiadacza do zwrotu pożytków przed
złożeniem oświadczenia o potrąceniu, a tym samym potrącenie wierzytelności
niewymagalnej;
6. art. 224 § 2 w zw. z art. 230 k.c. przez przyjęcie, że posiadacz jest
zobowiązany do zwrotu pożytków za okres od dnia następnego po wytoczeniu przez
właściciela 30 kwietnia 2008 r. powództwa o wydanie rzeczy, choć obowiązek ten
obejmuje pożytki pobrane za okres od dowiedzenia się przez posiadacza o tym
powództwie.
Pozwany właściciel zarzucił naruszenie prawa materialnego:
1. art. 120 § 1 w zw. z art. 455 i 405 k.c. przez oddalenie zarzutu przedawnienia
na skutek przyjęcia następujących niezasadnych tez:
II CSKP 295/23
5
a) roszczenie o zwrot nakładów na podstawie przepisów o bezpodstawnym
wzbogaceniu powstaje z chwilą wygaśnięcia prawa posiadacza do używania rzeczy;
b) prawo posiadacza do używania nieruchomości wygasło na skutek
wezwania właściciela do jej zwrotu (według właściciela zdarzeniem świadczącym
o wygaśnięciu stosunku obligacyjnego było zakończone w 2004 roku postępowanie
z wniosku spółdzielni z udziałem gminy o stwierdzenie zasiedzenia przez
spółdzielnię, ponieważ z tego postępowania wynikał brak woli spółdzielni
kontynuowania stosunku obligacyjnego);
c) bieg terminu przedawnienia roszczenia bezterminowego może zależeć od
podjęcia czynności przez zobowiązanego, tj. od wezwania wystosowanego przez
gminę do wydania budynku;
2. art. 405 k.c. przez nieuwzględnienie wartości zubożenia przy obliczaniu sumy
należnej zubożonemu.
Ponadto skarżący właściciel zarzucił naruszenia przepisów postępowania
przez pominięcie dowodów na okoliczności, które byłyby istotne w przypadku
zasadności zarzutów naruszenia prawa materialnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
1. Nieodpłatność używania nieruchomości przekazanej umową z 1986 roku
wskazuje, że strony zawarły umowę użyczenia. Sąd odwoławczy nie wyjaśnił,
dlaczego w ogóle nie rozważał takiej kwalifikacji umowy i uznał ją za umowę
nienazwaną. Zagadnienie to jednak nie ma znaczenia dla oceny przedawnienia
roszczenia o zwrot nakładów. W obu przypadkach przedawnienie podlega tym
samym zasadom. W przypadku umowy użyczenia biorącemu rzecz do używania
przysługuje zwrot uzasadnionych nakładów (art. 753 § 2 w zw. z art. 713 k.c.)
i roszczenie to przedawnia się z upływem roku od zwrotu rzeczy (art. 719 k.c.).
W przypadku umowy nienazwanej korzystającemu z rzeczy także przysługuje zwrot
nakładów i roszczenie to także przedawnia się z upływem roku od zwrotu rzeczy
(art. 226 § 1 i art. 229 § 1 w zw. z art. 230 k.c.).
2. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 maja 2011 r. dokonał wiążącej wykładni prawa
(art. 39820 k.p.c.), iż rozliczenie nakładów ma nastąpić na podstawie przepisów
o bezpodstawnym wzbogaceniu, jako konsekwencja przekazania nieruchomości na
II CSKP 295/23
6
mocy umowy, a tym samym obligacyjnego charakteru roszczenia o zwrot nakładów.
Jednak na mocy odesłania z art. 230 k.c. zasady rozliczeń w przypadku posiadania
cudzej rzeczy bez podstawy prawnej stosuje się odpowiednio do rozliczeń między
właścicielem a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten stosunek
nie wynika nic innego. Artykuł 230 k.c. nakazuje odpowiednie stosowanie niektórych
przepisów prawa rzeczowego do stosunków umownych i w tym zakresie przepisy te
są częścią prawa zobowiązań.
W doktrynie bywa wyrażana teza, iż odesłanie z art. 230 k.c. stosuje się tylko
w przypadku posiadania zależnego bez tytułu prawnego, tj. gdy posiadacz zależny
nie miał prawa do korzystania z rzeczy i w dobrej lub złej wierze uzurpował sobie
prawo do zależnego władania rzeczą. Jednak w braku umowy posiadacza zależnego
z właścicielem w ogóle nie ma podstaw do stosowania przepisów regulujących dany
stosunek umowny. Fraza „o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic
innego” w art. 230 k.c. dotyczy objęcia rzeczy w posiadanie zależne w wykonaniu
ważnej umowy i odesłanie do art. 224-229 k.c. stosuje się, gdy ani umowa, ani
przepisy normujące dany typ umowy nie regulują zagadnień objętych odesłaniem.
W orzecznictwie dominuje wykładnia, że rozliczenie stron umowy obejmującej prawo
do korzystania z rzeczy drugiej strony podlega odesłaniu z art. 230 k.c., co wyłącza
stosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (tak m.in. wyrok SN
z 13 października 1999 r., II CKN 466/98, postanowienie SN z 5 marca 2009 r.,
III CZP 6/09, oraz wyroki SN: z 27 czerwca 2012 r., IV CSK 601/11, i z 5 grudnia
2013 r., V CSK 13/13).
Przede wszystkim nawet w przypadku oceny, że prawo posiadacza zależnego
do zwrotu nakładów przysługuje mu na podstawie art. 405 k.c., przedawniałoby się
ono także z upływem roku od zwrotu rzeczy. Poza art. 229 § 1 i art. 719 k.c. roczny
termin przedawnienia roszczenia o zwrot nakładów, liczony od zwrotu rzeczy,
przewiduje art. 263 § 1 k.c. (użytkowanie), art. 322 § 1 k.c. (zastaw) i art. 677 k.c.
(najem). Zasadę tę stosuje się wprost lub przez odesłanie (np. art. 70917 k.c. co do
leasingu) do wszystkich stosunków uregulowanych w Kodeksie cywilnym,
polegających na otrzymaniu rzeczy do używania. Zatem w polskim prawie cywilnym
istnieje zasada, którą per analogiam iuris należy stosować także w braku odesłania,
iż roszczenie o zwrot nakładów przedawnia się z upływem roku od zwrotu rzeczy
II CSKP 295/23
7
(podleganie roszczenia z art. 405 k.c. rocznemu terminowi przedawnienia, liczonemu
od zwrotu rzeczy, Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale z 11 maja 1972 r.,
III CZP 22/72).
3. Powodowy posiadacz zwrócił nieruchomość 31 marca 2009 r., a pozew wniósł
10 czerwca 2009 r. i dochodzone roszczenie o zwrot nakładów nie jest
przedawnione niezależnie od tego, czy podstawą zwrotu nakładów jest
art. 753 § 2 w zw. z art. 713 k.c. (umowa użyczenia) czy art. 229 § 1
w zw. z art. 230 k.c. lub art. 405 k.c. (umowa nienazwana). Zaskarżony wyrok
odpowiada prawu co do oceny dochodzonego roszczenia jako nieprzedawnionego
w zakresie pierwotnego żądania pozwu oraz jako przedawnionego w zakresie
żądania objętego rozszerzeniem powództwa, mimo błędnego powołania art. 118 k.c.
przez Sąd drugiej instancji. Zarzut 1. skargi właściciela oraz zarzut 1. skargi
posiadacza są niezasadne.
4. Wniesienie pozwu przerwało bieg przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.)
roszczenia o zwrot nakładów tylko do sumy 377 200 zł objętej żądaniem pozwu.
Wniesienie pozwu nie przerywa biegu przedawnienia części roszczenia nieobjętej
żądaniem pozwu. Dopiero rozszerzenie powództwa 8 grudnia 2017 r. o żądanie
zapłaty 24 040 zł mogło przerwać bieg przedawnienia tej części roszczenia, lecz
wówczas ta część była już przedawniona.
Nie jest zasadny zarzut 2. skargi posiadacza, iż w przypadku poznania pełnej
wysokości roszczenia dopiero z opinii biegłego w toku postępowania wniesienie
pozwu przerwało bieg przedawnienia także części roszczenia ujawnionej dopiero
opinią. W niniejszej sprawie opinia biegłego wykazała wysokość nakładów niewiele
wyższą od dochodzonej pierwotnie sumy 377 200 zł. Jednak nie istnieją kryteria
pozwalające na wyznaczenie granicy między niewielkim a znacznym rozszerzeniem
powództwa. Tymczasem przyjęcie tezy skargi, bez ograniczenia jej do niewielkiego
rozszerzenia powództwa, niweczyłoby pewność prawa. Dłużnik może uzależnić
podjęcie obrony przed działaniami wierzyciela oraz staranność tej obrony od
dochodzonej sumy. Porównując wysokość żądania pozwu z nakładem pracy
koniecznym do starannej obrony, wierzyciel może dojść do wniosku, że w jego
interesie jest zlekceważenie pozwu i niewykorzystanie wszystkich możliwości
II CSKP 295/23
8
obrony. Wierzyciel nie powinien zostać zaskoczony możliwością uwzględnienia
rozszerzenia powództwa o przedawnioną część roszczenia.
5. Podniesienie zarzutu przedawnienia może stanowić nadużycie prawa
(art. 5 k.c.) w przypadku aktywnego zniechęcania wierzyciela przez dłużnika do
dokonania czynności przerywającej bieg przedawnienia, np. sugerowania przez
dłużnika, że spełnienie świadczenia nastąpi po poprawie jego sytuacji finansowej
przy jednoczesnym baczeniu, aby nie złożyć oświadczenia stanowiącego uznanie
długu. Tymczasem posiadacz w skardze podnosi swoją należytą staranność
w postaci złożenia wniosku o opinię biegłego na wysokość nakładów już na początku
procesu, we wrześniu 2009 roku. Jednak co do zasady nadużycie prawa
w rozumieniu art. 5 k.c. zachodzi w przypadku niewłaściwego korzystania ze swojego
prawa przez uprawnionego, w tym przypadku uprawnionego do podniesienia zarzutu
przedawnienia. Dlatego staranność posiadacza w dążeniu do ustalenia pełnej
wysokości nakładów nie jest istotna. Zarzut 3. skargi posiadacza jest niezasadny.
6. Nie jest zasadny zarzut 6. skargi posiadacza. Powołany na jego uzasadnienie
art. 224 § 2 k.c. stosuje się do pożytków pobranych przez posiadacza, który w dobrej
wierze uzyskał posiadanie bez tytułu prawnego. Tymczasem spółdzielnia objęła
nieruchomość we władanie na podstawie umowy z poprzednikiem prawnym
właściciela i z umowy wynikało jej prawo do pobierania pożytków. Od chwili
wygaśnięcia tej umowy spółdzielnia nie miała prawa pobierania czynszu od
najemców, gdyż czynsze te przysługiwały właścicielowi. Obowiązek wydania
właścicielowi czynszów pobranych za okres po wygaśnięciu umowy powstaje
zarówno na podstawie art. 471 k.c. (odszkodowanie za opóźnione zwrócenie
przedmiotu umowy), jak i art. 225 k.c. Ten ostatni przepis, stosowany wprost do
posiadania samoistnego uzyskanego w złej wierze, stosuje się do posiadania
zależnego tylko odpowiednio (art. 230 k.c.), czyli z uwzględnieniem różnic między
posiadaniem zależnym i samoistnym. W przypadku posiadania zależnego
powstałego na mocy umowy rozróżnienie objęcia posiadania w dobrej i złej wierze
jest bezprzedmiotowe. Rozróżnienie to dotyczy tylko uzyskania posiadania bez
podstawy prawnej, ponieważ tylko wówczas możliwe jest uzyskanie posiadania
w usprawiedliwionym przekonaniu o istnieniu tytułu do posiadania, który to tytuł
jednak nie istnieje (dobra wiara). W przypadku posiadania na mocy umowy
II CSKP 295/23
9
art. 225 k.c. stosuje się od chwili powstania obowiązku zwrotu nieruchomości, czyli
od chwili, gdy posiadanie zależne na mocy umowy stało się posiadaniem
bezprawnym (bez tytułu prawnego).
7. Roszczenie posiadacza o zwrot nakładów i roszczenie właściciela o zwrot
pożytków pobranych przez posiadacza za okres od wygaśnięcia umowy powstają
jednocześnie: z chwilą zwrotu rzeczy właścicielowi. Natomiast zagadnienie ich
wymagalności może przedstawiać się różnie, w zależności od treści umowy. Jeżeli
przewiduje ona obowiązek składania przez posiadacza sprawozdań z dokonywanych
nakładów i pobieranych pożytków w okresie władania rzeczą, to roszczenia te mogą
być wymagalne z chwilą swojego powstania, tj. w chwili zwrotu nieruchomości.
W innym przypadku wymagalność może powstać dopiero na skutek wezwania do
zapłaty (art. 455 k.c.).
Oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało
się możliwe (art. 499 k.c.), czyli od najwcześniejszej chwili, gdy obie wierzytelności
były wymagalne (art. 498 § 1 k.c.). Dominuje pogląd, że w przypadku roszczeń
wymagających do wymagalności wezwania do zapłaty, oświadczenie o potrąceniu
należy poprzedzić takim wezwaniem. Teza ta może budzić wątpliwości, gdyż
składający oświadczenie o potrąceniu chce doprowadzić do wzajemnego umorzenia
wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej i otrzymanie zapłaty na skutek
wezwania nastąpiłoby wbrew jego woli. W niniejszej sprawie nie zachodzi potrzeba
ogólnego rozstrzygnięcia, czy w przypadku roszczeń, do których stosuje się
art. 455 k.c., wsteczny skutek potrącenia może nastąpić w chwili, gdy możliwe stało
się wezwanie do zapłaty, bez uprzedniego wzywania do zapłaty. Ustawodawca
powiązał roszczenia o zwrot nakładów i pożytków i poddał je tym samym regułom co
do chwili powstania i przedawnienia (zob. przepisy powołane wyżej w pkt 2), co
wskazuje na wolę ustawodawcy, aby wzajemne rozliczenia następowały według
stanu na chwilę zwrotu rzeczy, bez względu na daty wezwań do zapłaty. Zatem
przynajmniej w przypadku oświadczenia o potrąceniu obejmującego wierzytelności,
których powstanie i wysokość należy ustalać na chwilę zwrotu rzeczy, oświadczenie
o potrąceniu ma skutek wsteczny od chwili zwrotu rzeczy. Zarzut 5 skargi posiadacza
nie jest zasadny.
II CSKP 295/23
10
Natomiast nie był przedmiotem zarzutów kasacyjnych błąd Sądu
Apelacyjnego w postaci przeoczenia, iż w chwili wzajemnego umorzenia
wierzytelności w dniu 31 marca 2009 r. (art. 498 § 2 i art. 499 k.c.) wierzytelność
o zwrot nakładów w całości była nieprzedawniona i wynosiła 401 240 zł, a nie sumę
nieprzedawnioną w chwili orzekania.
8. Ograniczanie zakresu umocowania pełnomocnika procesowego, określonego
w art. 91 k.p.c., do powołania się na złożone wcześniej oświadczenie o potrąceniu
(zarzut procesowy), z wyłączeniem złożenia oświadczenia materialnoprawnego
o potrąceniu, jest sztuczną konstrukcją. Skoro pełnomocnik może, bez odrębnego
wymienienia w treści pełnomocnictwa, wnieść pozew wzajemny i jest uprawniony do
obrony przed interwencją główną, to racje aksjologiczne przemawiają za
przyznaniem mu uprawnienia do dokonania w piśmie procesowym jednym
oświadczeniem potrącenia i powołania się na nie jako zarzut niweczący żądanie
pozwu (tak uchwała Sądu Najwyższego z 2 lipca 2024 r., III CZP 2/24). Zarzut 4.
skargi posiadacza nie jest zasadny.
9. Zarzut 2. właściciela zmierza do pomniejszenia wartości nakładów posiadacza
na chwilę zwrotu nieruchomości o pożytki uzyskane z nieruchomości do dnia jej
zwrotu, tj. gdy posiadaczowi przysługiwało prawo do pożytków. Według właściciela
obliczając wartość bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 k.c.) należy uwzględnić
wartość zubożenia dokonującego nakładów, a tym zubożeniem ma być wartość
nakładów pomniejszona o korzyści odniesione z tych nakładów. Powyższa teza
właściciela jest sprzeczna z art. 405 k.c., który ustanawia obowiązek wzbogaconego
wydania uzyskanej korzyści, a nie obowiązek zrekompensowania zubożenia.
Ponadto, jak wskazano wyżej w pkt 2 i 4, podstawa prawna zwrotu nakładów
nie ma znaczenia dla przedawnienia roszczenia o zwrot nakładów i to samo dotyczy
sumy należnej tytułem zwrotu nakładów. Art. 405 k.c. jest przepisem ogólnym,
stosowanym w braku przepisu szczególnego. Artykuł 226 § 1 k.c. nie ustanawia
zasady odrębnej od wynikającej z art. 405 k.c., lecz uszczegółowia ją na potrzeby
obliczenia korzyści, którą uzyskuje właściciel na skutek przejęcia cudzych nakładów
na zwróconą rzecz. Przepisy szczególne w stosunku do art. 405 k.c. są potrzebne
nie w celu ustanowienia innych zasad obliczania sumy do zwrotu, lecz w celu
II CSKP 295/23
11
uniknięcia nadmiernej rozbieżności w stosowaniu bardzo ogólnie sformułowanego
art. 405 k.c.
Art. 226 § 1 k.c. stanowi, że właścicielowi przysługuje zwrot nakładów o tyle,
o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Tymczasem
właśnie wzrost wartości rzeczy jest korzyścią majątkową (wzbogaceniem)
w rozumieniu art. 405 k.c. Zatem należało porównać wartość rynkową zwracanej
nieruchomości (tj. z nakładem w postaci pawilonu) z hipotetyczną wartością
nieruchomości bez pawilonu. Sąd odwoławczy obliczył korzyść właściciela jako
hipotetyczny koszt wybudowania pawilonu w chwili jego zwrotu i pomniejszył ten
koszt stosownie do stopnia zużycia pawilonu. Mimo wybrania bardziej
pracochłonnego, a tym samym także droższego, sposobu obliczenia korzyści
właściciela, sposób ten co do zasady prowadzi do wartości korzyści zbliżonej do
obliczonej przez porównanie wartości gruntu z budynkiem i bez budynku. Ta druga
metoda prowadzi do wartości korzyści niższej od kosztu odtworzenia budynku
z uwzględnieniem zużycia, jeżeli zmieniona sytuacja gospodarcza na danym terenie
sprawiła, że w chwili zwrotu wybudowanie pawilonu nie byłoby opłacalne (np. spadek
popytu lokale użytkowe na skutek depopulacji gminy lub nadmiar takich lokali na
skutek zmiany funkcji lokali uprzednio wykorzystywanych w innych celach).
Właściciel w toku postępowania nie wnosił o sporządzenie opinii porównującej
wartość gruntu z budynkiem i bez niego. Jego zarzut nr 2 zmierza wyłącznie do
pomniejszenia wartości odtworzeniowej pawilonu nie tylko stosownie do zużycia,
lecz także o czynsze pobrane zgodnie z umową, co nie ma oparcia ani w art. 405,
ani w art. 226 § 1 k.c. Także w przypadku założenia, iż strony łączyła umowa
użyczenia, art. 753 § 2 w zw. z art. 713 k.c. nie daje podstaw do pomniejszenia
nakładów o czynsze, które zgodnie z umową przypadały biorącemu rzecz do
używania. Nie jest zasadny zarzut 2. właściciela, ponieważ został ograniczony do
bezzasadnej tezy o pomniejszeniu wartości nakładów o pobrane czynsze, a sama
wartość nakładów nie była kwestionowana.
10. Nie zachodzi zarzucone naruszenie przepisów postępowania i nie
zachodziłoby także w przypadku zasadności zarzutów naruszenia prawa
materialnego. Przedmiotem dowodu są tylko fakty mające znacznie dla
II CSKP 295/23
12
rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.). Jeżeli sąd pomija dowody nieistotne
w świetle dokonanej przez ten sąd oceny prawnej, to nie narusza przepisów
postępowania, nawet jeżeli jego ocena prawna jest błędna. W przypadku uchylenia
wyroku przez Sąd Najwyższy, na skutek uwzględnienia zarzutu naruszenia prawa
materialnego, sąd drugiej instancji ponownie rozpoznaje oddalone wnioski
dowodowe na okoliczności, które okazały się istotne przy prawidłowej ocenie
prawnej, w tym ich zasadność merytoryczną oraz złożenie w należytym terminie.
11. Ponieważ obie skargi kasacyjne nie miały uzasadnionych podstaw, zostały
oddalone (art. 39814 k.p.c.). Każdej ze stron przysługuje zwrot kosztów obrony przed
skargą kasacyjną strony przeciwnej, co uzasadnia wzajemne zniesienie kosztów
postępowania kasacyjnego (art. 100 k.p.c.).
Agnieszka Jurkowska-Chocyk
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
(G.G.)
[a.ł]
Dariusz Pawłyszcze