II CSKP 2092/22
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
9 maja 2025 r.
SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący)
SSN Władysław Pawlak
SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 9 maja 2025 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej Z.W. i D.W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 19 czerwca 2020 r., I ACa 690/19,
w sprawie z powództwa Z.W. i D.W.
przeciwko C.
o zapłatę,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu w Katowicach do ponownego rozpoznania
i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
Władysław Pawlak Agnieszka Piotrowska Dariusz Zawistowski
UZASADNIENIE
II CSKP 2092/22
2
Wyrokiem z dnia 8 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił
powództwo powodów Z.W. i D.W. o zasądzenie od C. kwoty 194 911 zł z ustawowymi
odsetkami z tytułu należności za wykonane przez powodów roboty budowlane.
Sąd Okręgowy ustalił, że powodowie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej 1 października 2012 r. zawarli z pozwanym umowę o roboty budowlane
obejmującą adaptację pomieszczeń poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku
przy ul. […] w S. Powodowie mieli wykonać prace rozbiórkowe i budowlane, wykonać
instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną i
teletechniczną. Ustalony wstępnie koszt robót nie uwzględniał wykonania instalacji
wodnokanalizacyjnej oraz elektrycznej i teletechnicznej. Pozwany dodatkowo zlecił
ustnie powodom wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach przedszkola
mieszczącego się w tym samym budynku. Ich wartość określono na 35.266 zł. Strony
ustaliły, że za wykonanie prac dodatkowych powodom będzie przysługiwało
dodatkowe wynagrodzenie według późniejszych ustaleń stron. Powodowie ocenili
wartość robót wykonanych na zlecenie pozwanego przy adaptacji poddasza na 237
879 zł, a pozwany zapłacił za te prace 78 234 zł. Wartość prac w przedszkolu
powodowie wycenili na 99 566 zł, a pozwany zapłacił 64 300 zł.
Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie powodów nie zasługiwało na
uwzględnienie. Wskazał, że w sprawie było sporne, w jaki sposób powinien zostać
rozliczony wykonany przez powodów remont poddasza i przedszkola. W ocenie
Sądu pierwszej instancji strony zawarły dwie umowy o wykonanie remontu budynku.
Uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe za remont pomieszczeń przedszkola.
Podejmując negocjacje dotyczące wykonania tego remontu pozwany przedstawił
powodom zakres remontu oraz kwotę, jaką dysponuje. Bezsporne jest, że
powodowie przeanalizowali zakres prac oraz zaproponowali zmiany,
w szczególności w zakresie zamówienia mebli metalowych, co miało wpływ na
zwiększenie kosztów remontu. W trakcie wykonywania prac i po ich zakończeniu
powodowie wystawili cztery faktury na łączną kwotę 64.300 zł, które zostały przez
pozwanego zapłacone. W tej sytuacji zdaniem Sądu pierwszej instancji brak było
podstaw do dopłaty powodom za wykonane prace, zwłaszcza że koszt robót
oszacowany przez biegłego praktycznie odpowiada zapłaconej powodom kwocie.
II CSKP 2092/22
3
Odnośnie umowy dotyczącej remontu poddasza i gabinetu wicedyrektora
pisemna umowa zawarta przez strony nie pozwala na jednoznaczne dokonanie
rozliczeń i należało posiłkować się ustnymi ustaleniami stron oraz ich postawą po
zakończeniu prac. Zgodnie z § 7 umowy rozliczenie za roboty miało być dokonane
według fizycznie wykonanej ilości i zakresu robót, wraz z wbudowanymi materiałami,
a wstępny koszt robót według kosztorysu ofertowego oznaczono na około 90.000 zł,
bez instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, grzejników oraz
wykonania łazienki. Sąd Okręgowy podkreślił, że do umowy nie został dołączony
kosztorys ofertowy, więc nie ma możliwości określenia sposobu kalkulacji
wynagrodzenia. Powodowie wprawdzie dołączyli kosztorys ofertowy, lecz został on
sporządzony dwa tygodnie po podpisaniu umowy i nie został zaakceptowany przez
pozwanego. W tej sytuacji zasadą powinno być sporządzenie przez strony protokołu
odbioru robót, wraz z obmiarem, przy uwzględnieniu zabudowanych materiałów
dostarczonych przez powodów i uzgodnionego poziomu kosztów robocizny oraz
kosztów pośrednich, a także ustalenie na tej podstawie ostatecznej wysokości
wynagrodzenia powodów.
Powodowie byli przez pozwanego informowani o wysokości środków, które
pozwany może przeznaczyć na remont i o tym, że by móc remont sfinansować
pozwany zamierza korzystać z darowizn materiałowych. W trakcie wykonywania
robót pozwany regularnie płacił za wszystkie wystawiane faktury. Nie było w tym
zakresie żadnych wątpliwości lub opóźnień, natomiast po zakończeniu prac
powodowie nie zgłosili chęci przeprowadzenia odbioru i inwentaryzacji prac oraz nie
składali dalszych faktur, potwierdzając wobec przedstawiciela pozwanego
zakończenie inwestycji. W tej sytuacji należało uznać, że strony zgodnie ustaliły, iż
zapłacona przez pozwanego kwota odpowiada żądaniom pozwanych. Kwota ta
wprawdzie jest niższa od rzeczywistej wartości prac o 41.550,91 zł, lecz powodowie
odstąpili od żądania tejże kwoty, mając na uwadze, iż pozwany jest organizacją
kościelną, której celem jest niesienie pomocy ubogim i nie dysponuje stałymi
dochodami. Powodowie pozostawali w zażyłych stosunkach z przedstawicielem
pozwanego, korzystając z darowizn od osób fizycznych i prawnych, w tym
prowadzących działalność gospodarczą.
II CSKP 2092/22
4
Sąd Okręgowy wskazał także, że powodowie w tym samym czasie rozpoczęli
inwestycję związaną z budową Domu Matki i Dziecka w S. Wartość tej inwestycji była
dużo większa, a powodowie, jak wynika z protokołu z 29 sierpnia
2014 roku, otrzymywali na bieżąco zaliczki i w sumie uzyskali kwotę o około
176.000 zł większą, niż wartość faktycznie wykonanych prac. Ocenił zatem, że brak
było uzasadnionych przyczyn dla ponad rocznej zwłoki powodów w rozliczeniu
inwestycji. Mając to na względzie Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo w całości.
Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił
apelację powodów. W ocenie Sądu drugiej instancji ustalenia faktyczne zostały przez
Sąd Okręgowy poczynione prawidłowo, w oparciu o zgromadzony materiał
dowodowy i szczegółowo przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.
Ustalenia te Sąd drugiej instancji przyjął za własne, bez konieczności ich ponownego
przytaczania. Nie budziła też wątpliwości Sądu drugiej instancji dokonana przez Sąd
pierwszej instancji ocena wiarygodności dowodów, przedstawiona w pisemnych
motywach zaskarżonego orzeczenia.
Sąd drugiej instancji w świetle ustalonych okoliczności przyjął, że strony
ustaliły, iż rozliczenie inwestycji objętej pozwem zostało dokonane w marcu 2013 r.,
kiedy to wpłynęła do pozwanego ostatnia faktura z dnia 7 października 2013 r.,
dotycząca inwestycji objętej umowami i została ona należycie zaksięgowana przez
pozwanego oraz zapłacona. Strony ustaliły, że w ramach posiadanych przez
pozwanego środków, ta inwestycja została ostatecznie rozliczona. Nie bez znaczenia
były relacje towarzyskie pomiędzy powodem a przedstawicielem pozwanego, które
tym bardziej przemawiają za przyjęciem stanowiska o zakończeniu rozliczeń prac
objętych umowami wskazanymi w pozwie i podjęciem przez strony dalszych
wspólnych przedsięwzięć. Strony podjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy przy
realizacji Domu Matki i Dziecka w S. Ta umowa została jednak rozwiązana w związku
z odstąpieniem od umowy przez pozwanego w dniu 15 lipca 2014 r. Między stronami
doszło bowiem do konfliktu na tle terminowości realizacji prac przez powodów.
Powodowie wystawili wówczas pozwanemu faktury dnia 31 lipca 2014 r., dotyczące
dodatkowych rozliczeń poprzednich umów, bez wyszczególnienia, jakich konkretnie
prac dotyczą, z zaznaczeniem jedynie, że dotyczą robót i materiałów związanych z
II CSKP 2092/22
5
remontem pomieszczeń biurowych budynku pozwanego oraz robót remontowych
przedszkola „[…]”.
Koszty remontu przedszkola zostały w całości pokryte przez dotychczas
wypłacone powodom sumy, odpowiadające wartości faktycznie wykonanych prac.
Pozostała należność wyniosłaby ewentualnie 41550,91zł. Jednakże zgodnie
z ustaleniami stron powodowie nie rozliczali już z pozwanym dalszych należności
w zamian za zaangażowanie ich w kolejną inwestycję. Jej rozliczenie nie było objęte
postępowaniem, jednakże ustalenie przez Sąd Okręgowy wystąpienia z tego tytułu
nadpłaty w wysokości 176 127,44 zł brutto nie było bezpodstawne, jak wskazano to
w apelacji. Sąd drugiej instancji uznał motywację wystawienia przez powodów
dalszych faktur, po upływie 9 miesięcy od zakończenia inwestycji i bieżącego
uregulowania wszystkich wystawionych pozwanemu faktur, za nieprzekonywującą.
W świetle relacji łączących strony oraz czasu i sposobu zakończenia kolejnej
inwestycji z ich udziałem, zasadne było rozumowanie sądu pierwszej instancji,
zgodnie z którym powodowie dopiero gdy przekonali się, że nie mogą liczyć na
dalsze zamówienia i finansowanie kolejnych inwestycji przez pozwanego, starali się
postąpić wbrew dotychczasowym uzgodnieniom, by zyskać należności, których się
zrzekli w zamian za kolejne kontrakty. Pozwany był postrzegany przez powodów jako
rzetelny partner, bowiem wszelkie wystawiane faktury regulował na bieżąco
i podlegały one ścisłemu zaksięgowywaniu.
Sąd Apelacyjny uznał za bezzasadny zarzut naruszenia art. 405 k.c.
Powodowie wywodzili swoje roszczenie z umów łączących strony, w formie pisemnej
i ustnej. Byli reprezentowani w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika,
który sporządził pozew. Bezzasadne było oczekiwanie ze strony powodów
poszukiwania przez sądy obu instancji innych podstaw faktycznych dochodzonego
roszczenia oraz zastosowania dla ich oceny innych regulacji prawnych niż dotyczące
żądania pozwu. Rolą sądu nie jest bowiem poszukiwanie faktów uzasadniających
możliwość uwzględnienia dochodzonego roszczenia i podstaw prawnych służących
jego usprawiedliwieniu. Należy to do obowiązków strony inicjującej proces w celu
dochodzenia swoich praw.
II CSKP 2092/22
6
Bezzasadny okazał się również zarzut naruszenia art. 630 § 1 k.c. poprzez
jego zastosowanie do ustalenia wysokości należnego powodom wynagrodzenia za
wykonanie remontu przedszkola. Przepis ten dotyczy umowy o dzieło i nie ma
w świetle art. 656 w zw. z art. 658 k.c. zastosowania do umowy o remont budowlany.
Sąd pierwszej instancji należycie ustalił i zakwalifikował w tym zakresie treść umów
łączących strony. Powodowie powołujący się na swój profesjonalizm i doświadczenie
w występowaniu w obrocie gospodarczym, winni byli natomiast zadbać
o odpowiednią formę i treść zawieranego stosunku obligacyjnego. W sytuacji, gdy
tego zaniechali, zaistniała konieczność badania ustnych ustaleń stron
uzupełniających ich uzgodnienia pisemne, co zostało dokonane właściwie, w oparciu
o zaoferowany materiał dowodowy. Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny oddalił apelację
powodów jako bezzasadną na podstawie art. 385 k.p.c.
Powodowie w skardze kasacyjnej zarzucili naruszenie prawa materialnego,
art. 405, art. 630 § 1 i art. 60 k.c., oraz naruszenie przepisów postępowania,
art. 379 pkt 4, art. 387 § 21, art. 382 w zw. z art. 233 i art. 278 k.p.c. Skarżący wnieśli
o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W skardze kasacyjnej powódki zarzucono nieważność postępowania
spowodowaną przez sprzeczny z prawem skład Sądu drugiej instancji. W jej
uzasadnieniu wskazano, że w składzie orzekającym, który wydał wyrok zaskarżony
skargą kasacyjną, brała udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu
Apelacyjnego w Katowicach w wadliwym postępowaniu nominacyjnym
prowadzonym z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przepisami
ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz
niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r., poz. 3., dalej - ustawa z 8 grudnia
2017 r.).
W uchwale składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20 (OSNC 2020, nr 4, poz. 34,
- dalej – uchwała z 23 stycznia 2020 r.) Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku
powołań do pełnienia urzędu sędziego w sądach powszechnych może zachodzić
sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c., gdy
II CSKP 2092/22
7
w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego na wniosek
Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy
z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw. Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym powyższa uchwała
stanowi zasadę prawną, od której Sąd Najwyższy nie odstąpił w przepisanym trybie
(art. 88 ustawy o SN). W orzecznictwie Sądu Najwyższego stwierdzono wielokrotnie,
że uchwała z dnia 23 stycznia 2021 r. zachowuje moc wiążącą mimo wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2020 r., U 2/20, OTK-A 2020, poz. 61
(zob. m.in. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2020 r., III KK 75/20
i IV KK 110/20, z dnia 22 grudnia 2020 r., IV KK 516/20, z dnia 21 maja 2020 r.,
III KO 15/20, z dnia 16 września 2021 r., I KZ 29/21, OSNK 2021, nr 10, poz. 41,
z dnia 29 września 2021 r., V KZ 47/21 i II KO 30/21, z dnia 18 stycznia 2022 r.,
I KZ 61/21, z dnia 21 stycznia 2022 r., III CO 6/22 i III CO 37/22,
z dnia 30 grudnia 2021 r., I CSK 197/20, wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 26 lipca 2022 r., III KK 404/21, uchwałę Sądu Najwyższego
z dnia 5 kwietnia 2022 r., III PZP 1/22, OSNP 2022, nr 10, poz. 95 oraz uchwałę
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2022 r., I KZP 2/22,
OSNKW 2022, nr 6, poz. 22). W orzeczeniach tych podkreślono, że uchwały
Sądu Najwyższego nie są źródłem prawa i nie mają charakteru normatywnego,
a Trybunał Konstytucyjny w świetle regulacji zawartej w art. 175 i art. 183 ust. 1
Konstytucji RP nie ma uprawnień do wkraczania w sferę orzecznictwa sądów.
Również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznano,
że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2020 r., U 2/20 (OTK-A 2020,
poz. 61) nie doprowadził do uchylenia skutków uchwały połączonych Izb Cywilnej,
Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r.,
BSA I-4110-1/20 (zob. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 22 lipca 2021 r., nr 43447/19, Reczkowicz przeciwko Polsce,
z dnia 8 listopada 2021 r., nr 49868/19 i 57511/19, Dolińska-Ficek i Ozimek
przeciwko Polsce i z dnia 3 lutego 2022 r., nr 1469/20 i Advance Pharma Sp. z o.o.
przeciwko Polsce).
Nie można jednocześnie pominąć, że po wydaniu przez Sąd Najwyższy
uchwały z 23 stycznia 2020 r. zostało wydanych wiele orzeczeń Sądu Najwyższego,
II CSKP 2092/22
8
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, których treść wskazuje jednoznacznie, że wadliwość postępowań
nominacyjnych prowadzonych z udziałem KRS ukształtowanej przepisami ustawy
z 8 grudnia 2017 r. ma charakter oczywisty i rażący. Przykładowo w wyrokach
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 listopada 2021 r., nr 49868/19
i 57511/19, Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce i z dnia 3 lutego 2022 r.,
nr 1469/20, Advance Pharma Sp. z o.o. przeciwko Polsce, stwierdzono, że z powodu
udziału w postępowaniu nominacyjnym na urząd sędziego Sądu Najwyższego
Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r.,
interwencji władzy ustawodawczej w toczące się postępowanie nominacyjne, w celu
pozbawienia praktycznego znaczenia kontroli sądowej wyniku tego postępowania
i wręczenia przez Prezydenta RP aktu powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu
Najwyższego, mimo wcześniejszego wstrzymania przez Naczelny Sąd
Administracyjny wykonania uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o przedstawieniu
kandydatów do powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego
i w związku z następczym uchyleniem tej uchwały przez Naczelny Sąd
Administracyjny, doszło do podważenia legitymacji sądu utworzonego z powołanych
w ten sposób sędziów. W konsekwencji Sąd Najwyższy – Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i Sąd Najwyższy – Izba Cywilna, orzekający
w składach złożonych z powołanych w ten sposób sędziów, został pozbawiony
przymiotu sądu ustanowionego ustawą w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284, dalej – „Konwencja”), co skutkowało naruszeniem tego postanowienia
przez Rzeczpospolitą Polską. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął również,
że stwierdzone wady w postępowaniach nominacyjnych na urząd sędziego Sądu
Najwyższego mają charakter systemowy i będą rzutować na badanie podobnych
skarg złożonych lub kierowanych do Trybunału w przyszłości. Wskazana wyżej
wadliwość postępowań nominacyjnych jest zasadniczo wynikiem ich prowadzenia
przez wadliwie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa, co rzutuje w sposób
jednoznaczny także na wadliwość postępowań nominacyjnych dotyczących powołań
na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych.
II CSKP 2092/22
9
Należy przyjąć, że dokonanie przez sąd prawidłowo oceny, czy skład sądu był
sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. musi uwzględniać
zarówno wymogi przewidziane dla sądu w Konstytucji, jak i standard sądu
ustanowionego ustawą określony przez art. 6 Konwencji.
W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2022 r., III CO 6/22
wskazano, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego standard
konwencyjny nie tylko nie koliduje z normami wyrażonymi w Konstytucji RP, lecz
wyznacza swoiste minimum zdatne do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań
stawianych w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (zob. także wyroki Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2014 r., K 6/13, OTK-A 2014, nr 3, poz. 29,
z dnia 7 września 2004 r., P 4/04, OTK-A 2004, nr 8, poz. 81 i z dnia 19 lutego
2008 r., P 48/06, OTK-A 2008, nr 1 poz. 4).
W judykaturze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreśla się, że
art. 47 akapit drugi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) odpowiada
art. 6 ust. 1 Konwencji, a poziom ochrony w nim przewidziany nie może być niższy
niż gwarantowany przez art. 6 ust. 1 tej Konwencji, zgodnie z jego wykładnią
dokonaną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (zob. wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r., Postępowanie karne
przeciwko Massimowi Gambinowi i Shpetimowi Hyce,C-38/18, EU:C:2019:628,
pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo, z dnia 19 listopada 2019 r., C-585/18,
C-624/18 i C-625/18 A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa oraz C.P. i D.O.
przeciwko Sądowi Najwyższemu, ECLI:EU:C:2019:982, z dnia 26 marca 2020 r.
Erik Simpson przeciwko Radzie Unii Europejskiej i HG przeciwko Komisji
Europejskiej, C-542/18 RX-II i C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232, pkt 72,
z dnia 6 października 2021 r., W.Ż. (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
– powołanie), C-487/21: EU:C:2021:798, pkt 123 oraz z dnia 29 marca 2022 r.,
C-132/20, BN, DM, EN przeciwko Getin Noble Bank S.A., EU:C:2022:235). Zgodnie
bowiem z art. 52 ust. 3 KPP w zakresie, w jakim Karta zawiera prawa, które
odpowiadają prawom zagwarantowanym w Konwencji, ich znaczenie i zakres są
takie same, jak praw przyznanych przez tę Konwencję. Ma to podstawowe znaczenie
dla określenia wymogów wyznaczających standard sądu, o którym mowa w art. 19
ust. 1 drugi akapit Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 KPP.
II CSKP 2092/22
10
W orzecznictwie TSUE wskazano, że postanowienia Konwencji stanowią
element krajowego porządku prawnego, a Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana
na podstawie art. 9 w związku z art. 91 Konstytucji RP do przestrzegania wiążącego
ją prawa międzynarodowego i ponoszenia związanej z tym prawnomiędzynarodowej
odpowiedzialności (w tym wynikającej z art. 34 i art. 46 ust. 1 w związku z art. 19
Konwencji). Zgodnie z art. 27 Konwencji o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu
23 maja 1969 r. (Dz. U. 1990 r. Nr 74, poz. 439), umawiające się państwa nie mogą
powoływać się na postanowienia prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia
niewykonywania przez nie zawartego traktatu. Z tego względu prawa
gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji, w kształcie wynikającym
z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz prawa do sądu,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 drugi akapit Traktatu o Unii Europejskiej, w związku
z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, nie może ubezskutecznić
wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mimo normy wyrażonej w art. 190 ust. 1
Konstytucji, a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie mogą zwolnić
Rzeczypospolitej Polskiej z odpowiedzialności za przestrzeganie zobowiązań
traktatowych (międzynarodowych), co wynika z art. 27 Konwencji wiedeńskiej
o prawie traktatów w zw. z art. 46 Konwencji i art. 258-259 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (zob. wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Wielka Izba)
z dnia 15 marca 2022 r., nr 43572/18, Grzęda przeciwko Polsce,
i z dnia 6 października 2021 r., C-487/19, W.Ż.).
Na gruncie przepisów traktowych Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości
podkreślał wielokrotnie, że zasada skutecznej ochrony prawnej, jakie jednostki
wywodzą z prawa Unii, do której odnosi się art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, stanowi
zasadę ogólną prawa Unii, wywodzoną z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla
państw członkowskich, wyrażoną w art. 6 i 12 Konwencji, a obecnie potwierdzoną
w art. 47 KPP. Przy wyborze swojego modelu ustrojowego państwa członkowskie
zobowiązane są do przestrzegania wymogów niezależności sądów, który wynika
z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE. Są zatem zobowiązane nie dopuszczać do
pogorszenia, z punktu widzenia wartości państwa prawnego, swojego
ustawodawstwa w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z zasadą
pierwszeństwa prawa Unii fakt powoływania się przez państwo członkowskie na
II CSKP 2092/22
11
przepisy prawa krajowego, choćby rangi konstytucyjnej, nie może naruszać jedności
i skuteczności prawa Unii. Trybunał Sprawiedliwości posiada wyłączną kompetencję
do dokonywania ostatecznej wykładni prawa Unii, to do niego należy w ramach
wykonywania tej kompetencji sprecyzowanie zakresu zasady pierwszeństwa prawa
Unii, w świetle właściwych przepisów tego prawa, w związku z czym ów zakres nie
może zależeć od wykładni przepisów prawa krajowego ani od wykładni przepisów
prawa Unii, przyjętej przez sąd krajowy, która różni się od wykładni Trybunału
(zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2023 r.,
skarga Komisji przeciwko Polsce, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, pkt 69-80
i powołane tam orzecznictwo).
Powyższe stanowisko dotyczy oceny skutków rozstrzygnięcia Trybunału
Konstytucyjnego z 10 marca 2022 r., K 7/21 (OTK-A 2022, poz. 24), co potwierdzono
jednoznacznie w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 6 października 2022 r., skarga nr 35599/20, Juszczyszyn przeciwko Polsce
( pkt 206-209), a odpowiednio odnosi się także do oceny skutków orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 14 lipca 2021 r., P 7/20 (OTK-A 2021, poz. 49),
z dnia 7 października 2021 r., K 3/21 (OTK-A 2022, poz. 65), z dnia 24 listopada
2021 r., K 6/21 (OTK-A 2022, poz. 9) i z dnia 10 marca 2022 r., K 7/21 (OTK-A 2022,
poz. 24). Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w judykaturze powyższe wyroki
należy kwalifikować jako orzeczenia nieistniejące, a w każdym razie jako orzeczenia
pozornie zakresowe, a w rzeczywistości orzeczenia interpretacyjne
(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2017 r., III PZ 11/17,
OSNP 2018, nr 7, poz. 93). Orzeczenia te nie powodują utraty mocy obowiązującej
przepisów, a więc nie wiążą niezawisłych sądów, w szczególności Sądu
Najwyższego (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z dnia 17 grudnia 2009 r., zasada prawna, III PZP 2/09, OSNP 2010, nr 9-10,
poz. 106 oraz postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
IV CO 37/09, OSNC 2010, nr 12, poz. 166 i z dnia 13 kwietnia 2023 r., III CB 10/23,
niepubl.).
Powołane wyżej wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wymagają,
aby na gruncie postępowań sądowych wykładnia przepisów była dokonywana
prokonwencyjnie, w tym przez odpowiednie zastosowanie przewidzianych
II CSKP 2092/22
12
w procedurach sądowych instytucji, w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom praw
gwarantowanych przez Konwencję. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której
ustawodawca krajowy uchyla się od obowiązku zmiany przepisów w celu
urzeczywistnienia stanowiska wyrażonego przez Europejski Trybunał Praw
Człowieka. Przedstawione stanowisko judykatury nakazuje stwierdzenie, że
w odniesieniu do osób powołanych na urząd sędziego w postępowaniach
nominacyjnych prowadzonych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa,
ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., zachowała aktualność uchwała
składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20, zmierzająca do urzeczywistnienia standardu
sądu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Konwencji.
Na każdym składzie sądu ciąży obowiązek przeciwdziałania powstaniu
nieważności postępowania i uwzględniania jej z urzędu na każdym etapie
postępowania. Na gruncie prawa Unii Europejskiej, z zasady pierwszeństwa prawa
Unii, wynika natomiast zasada zobowiązująca sąd krajowy, do którego kompetencji
należy stosowanie przepisów prawa Unii, do zapewnienia pełnej skuteczności
wymogów tego prawa w zawisłym przed nim sporze. W szczególności sąd krajowy
powinien odstąpić od stosowania, z mocy własnych uprawnień, wszelkich
uregulowań lub praktyk krajowych, które są sprzeczne z bezpośrednio skutecznym
przepisem prawa Unii, bez konieczności żądania uprzedniego zniesienia tych
uregulowań lub praktyk w drodze ustawodawczej lub w jakimkolwiek innym trybie
konstytucyjnym oraz bez konieczności oczekiwania na takie uchylenie. Dotyczy to
m.in. art. 47 KPP, który ma skutek bezpośredni (wyrok Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2023 r., skarga Komisji przeciwko Polsce,
C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, pkt 228 i 229).
Istotne znaczenie należy przypisać wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej ( Wielkiej Izby) z dnia 21 grudnia 2023 r., C – 718/21, L.G. przeciwko
Krajowej Radzie Sądownictwa, w którym Trybunał orzekł, że wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) postanowieniem z dnia 20 października 2021 r.
jest niedopuszczalny. Podstawą wydania wyroku tej treści było stwierdzenie przez
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że skład orzekający, który przedstawił
II CSKP 2092/22
13
pytanie prejudycjalne, złożony z osób powołanych do orzekania w Izbie Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie stanowi sądu w rozumieniu art. 267 TFUE.
Powyższe stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej było wynikiem
oceny, że postępowanie nominacyjne osób powołanych do orzekania w Izbie Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych było wadliwe w stopniu wykluczającym
spełnienie przez sąd złożony z tych osób wymogów sądu bezstronnego,
niezawisłego i utworzonego uprzednio na mocy ustawy, wynikających z art. 19
ust. 1 akapit drugi TUE, w szczególności z uwagi na status Krajowej Rady
Sądownictwa utworzonej na mocy ustawy z 8 grudnia 2017 r., która pozbawiła ten
organ cech niezależności ( zob. w szczególności pkt 58 wyroku)
Stanowisko wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w wyroku z dnia 21 grudnia 2023 r. odnosi się wprost do osób powołanych do
orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ma ono jednak,
z uwagi na stwierdzone przez TSUE przyczyny wadliwości postępowania
nominacyjnego prowadzonego przez nieprawidłowo ukształtowaną KRS, które
pozbawiają ten organ cech niezależności, odpowiednie odniesienie do wszystkich
osób powołanych do pełnienia urzędu sędziego z jej udziałem.
Standard sądu niezawisłego, bezstronnego i utworzonego uprzednio na mocy
ustawy w rozumieniu art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE jest tożsamy ze standardem
określonym w art. 45 ust. 1 Konstytucji. Skład sądu, który nie odpowiada wymogom
wynikającym z art. 45 ust. 1 Konstytucji nie może zaś stanowić sądu właściwego,
niezależnego i spełniającego wymóg bezstronności. Z przyczyn wyżej wskazanych
udział Krajowej Rady Sądownictwa utworzonej na mocy ustawy z 8 grudnia 2017 r.
w procesie nominacyjnym sędziów sądów powszechnych nakazuje, aby w każdym
takim przypadku została przeprowadzona przez właściwy sąd z urzędu ocena
bezstronności i niezawisłości sądu, w którego składzie uczestniczy osoba powołana
do pełnienia urzędu sędziego na podstawie uchwały nieprawidłowo ukształtowanej
KRS. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji gwarantuje bowiem każdemu prawo do
rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Podobną
gwarancję zawiera art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Orzekanie
przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony na mocy ustawy stanowi podstawę
realizacji prawa do rzetelnego procesu, które należy do praw podstawowych
II CSKP 2092/22
14
jednostki. Ocena w tym zakresie powinna być dokonywana z uwzględnieniem
utrwalonego już w judykaturze stanowiska, że sam udział osoby powołanej na
stanowisko sędziego w sądzie powszechnym, w wyniku postępowania
nominacyjnego prowadzonego z udziałem KRS utworzonej na mocy ustawy
z 8 grudnia 2017 r. nie stanowi wystarczającej przesłanki do stwierdzenia braku jej
bezstronności i niezawisłości.
Dla dokonania oceny, czy skład sądu jest zgodny z przepisami prawa istotne
znaczenie ma stwierdzenie, czy osoba zasiadająca w składzie sądu wzięła udział
w postępowaniu nominacyjnym z udziałem KRS utworzonej na mocy ustawy
z 8 grudnia 2017 r., mając pełną świadomość, że utworzenie tego organu nastąpiło
z naruszeniem przepisów Konstytucji, co pozbawiło ten organ cech niezależności.
Należy przyjąć, że taką świadomość miały z pewnością osoby, które brały udział
w postępowaniu nominacyjnym po wydaniu przez Sąd Najwyższy powołanej wyżej
uchwały z 20 stycznia 2020 r.
Żadna z osób tworzących skład Sądu, który wydał wyrok zaskarżony skargą
kasacyjną nie została powołana na stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym
w Katowicach po dniu 20 stycznia 2020 r. W skardze kasacyjnej nie powołano zaś
żadnych okoliczności odnoszących się do konkretnego postępowania
nominacyjnego przeprowadzonego z udziałem KRS utworzonej na mocy ustawy
z dnia 8 grudnia 2017 r., mogących stanowić podstawę do dokonania oceny
bezstronności i niezawisłości Sądu, w którego składzie brała udział osoba wskazana
do pełnienia urzędu sędziego w takim postępowaniu, poza odwołaniem się do chwili
powołania członka składu do pełnienia urzędu sędziego po rządem ustawy
z 8 grudnia 2017 r. Z kolei analiza dokumentacji dotyczącej postępowania
nominacyjnego prowadzonego przez KRS nie daje podstaw do stwierdzenia, że
podjęcie uchwały dotyczącej powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu
Apelacyjnego w Katowicach sędziego, którego dotyczył zarzut skargi kasacyjnej było
wynikiem pozamerytorycznej oceny jego kandydatury. Z tych względów brak było
podstaw do stwierdzenia, że skład Sądu Apelacyjnego był sprzeczny z przepisami
prawa, co stanowiło podstawę zarzutu nieważności postępowania.
II CSKP 2092/22
15
Zawarty w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 630 k.c. przez jego
zastosowanie był nieuzasadniony i niezrozumiały w sytuacji, gdy Sąd drugiej instancji
stwierdził jednoznacznie, że przepis ten „dotyczy umowy o dzieło i nie ma w świetle
art. 656 kc w zw. z art. 658 kc zastosowania do umowy o remont budowlany”.
Zarzut naruszenia art. 382 w zw. z art. 233 i art. 278 k.p.c. był nieuzasadniony.
Zgodnie z art. 3983 § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty
dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów, a w postepowaniu kasacyjnym Sąd
Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę
zaskarżonego orzeczenia. Uzasadnioną podstawą skargi kasacyjnej nie mógł być
zatem zarzut oparty o stwierdzenie, że Sąd Apelacyjny za podstawę swojego
rozstrzygnięcia przyjął określone ustalenia faktyczne. Jednocześnie, wbrew
stanowisku skarżących, Sąd drugiej instancji nie przyjął, że powodowie otrzymali za
wykonane prace wynagrodzenie odpowiadające wartości wykonanych robót. Sąd
Apelacyjny zaaprobował bowiem ustalenia Sądu Okręgowego, z których wynikało,
że łączna wartość prac remontowych poddasza wyniosła 119 784,91 zł, a pozwany
opłacił wystawione przez powodów faktury zaliczkowe na kwotę łącznie 77 766zł.
Z tego względu wskazał w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że „pozostała
należność wyniosłaby ewentualnie 41 550,91 zł” i stwierdził, iż tej kwoty powodowie
nie rozliczali już z pozwanym, gdyż zgodnie z ustaleniami stron powodowie nie
rozliczali już z pozwanym dalszych należności „w zamian za zaangażowanie ich
w kolejną inwestycję”.
Sąd Apelacyjny stwierdził, że nie podziela oceny Sadu Okręgowego, iż
powyższe ustalania stron należy potraktować jako darowiznę powodów na cele
kościelne. Ocenił, że wystawienie przez powodów kolejnych faktur, dopiero w chwili,
kiedy powodowie przekonali się, iż nie mogą liczyć na dalsze zamówienia
i finansowanie kolejnych inwestycji, należy ocenić jako działania zmierzające do
uzyskania należności, których się zrzekli. Stanowisko Sądu Apelacyjnego w tym
zakresie zostało zasadnie zakwestionowane przez skarżących.
W skardze kasacyjnej zasadnie zarzucono, że Sąd drugiej instancji nie
wskazał należycie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, gdyż samo stwierdzenie
o zrzeczeniu się przez powodów przysługujących im należności nie wskazuje na
II CSKP 2092/22
16
dokonanie prawidłowej oceny prawnej ustalonych okoliczności faktycznych.
Jednocześnie Sąd Apelacyjny, mimo odmiennej oceny prawnej niż przyjęta przez
Sąd Okręgowy, nie wskazał konkretnych okoliczności, które uzasadniały dokonanie
oceny o zrzeczeniu się przez powodów należności przysługujących im wobec
pozwanego. Nie przytoczył tez żadnej argumentacji wskazującej na
przeprowadzenie w tym zakresie analizy ustalonych okoliczności faktycznych na
gruncie art. 60 i 65 k.c.
Z tych względów, wobec częściowej zasadności zarzutów
w skardze kasacyjnej, zaskarżony wyrok podlegał uchyleniu na
art. 39815 § 1 k.p.c.
zawartych
podstawie
Władysław Pawlak Agnieszka Piotrowska Dariusz Zawistowski