I CSK 969/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Mariusz Łodko
12 lutego 2026 r.
na posiedzeniu niejawnym 12 lutego 2026 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa D.S. i A.S.
przeciwko Bankowi spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Banku spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z 20 października 2023 r., V ACa 1118/22,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2.
zasądza
od
Banku
spółki
akcyjnej
w W. na rzecz D.S. i A.S. po 1 350 złotych tytułem zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego wraz z odsetkami w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie za czas po upływie tygodnia
od dnia doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego
postanowienia.
I CSK 969/24
2
UZASADNIENIE
Pozwany Bank spółka akcyjna w W. wniósł skargę kasacyjną od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 20 października 2023 r. Wniosek o przyjęcie
skargi kasacyjnej do rozpoznania uzasadnił jej oczywistą zasadnością (art. 3989 § 1
pkt 4 k.p.c.) wynikającą z następujących uchybień Sądu drugiej instancji: 1)
błędnego ustalenia, że łącząca strony umowa kredytu jest nieważna, podczas gdy
powództwo o stwierdzenie nieważności umowy kredytu, na skutek innych
przesłanek niż bezwzględna nieważność w związku z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa, powinno zostać oddalone z uwagi na fakt, iż żądanie oparte o
dyspozycję art. 189 k.p.c. w zw. z art. 3851 § 1 i 2 k.c. powinno być nakierowane na
to, aby sąd dokonał wiążącego strony ustalenia istnienia/nieistnienia stosunku
prawnego, a nie stwierdzenia nieważności całej umowy, gdyż stwierdzenie
nieważności umowy nie mieści się w ramach dyspozycji art. 189 k.p.c.; 2) błędnego
ustalenia, że łącząca strony umowa kredytu jest nieważna, co w istocie stanowi
orzeczenie ponad żądanie pozwu, podczas gdy tak sformułowane żądanie pozwu
dotyczy tylko zarzutu nieważności umowy z mocy prawa, a nie żądania
powstającego wskutek stwierdzenia abuzywności niektórych postanowień umowy
kredytu; 3) błędnego ustalenia nieważności łączącej strony umowy kredytu wskutek
abuzywności postanowień umowy i braku możliwości zastąpienia niedozwolonych
postanowień obiektywnym, niezależnym od banku, kursem waluty, czy też
przepisem dyspozytywnym normy art. 358 § 2 k.c., podczas gdy postanowienia
umowy kredytu umożliwiające pozwanemu ustalenie tabel kursów kupna i
sprzedaży walut na zasadach rynkowych w ramach uprawnień wynikających z
pr.bank., przyznających bankowi autonomię w zakresie określania kursów walut
stosowanych przezeń w rozliczeniach z klientami, nie mogą zostać uznane za
abuzywne, gdyż stanowi to bezpodstawne nadmierne ograniczenie swobody
działalności gospodarczej banku, albowiem zasady ustalania kursów walut przez
pozwanego są zgodne z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczącymi dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami, a
ponadto zasady ustalania kursu średniego przez Narodowy Bank Polski są
analogiczne do zasad ustalania kursów przez pozwanego, co prowadziłoby do
I CSK 969/24
3
uznania, iż postanowienia regulujące zasady ustalania kursu średniego
Narodowego Banku Polskiego również są abuzywne; 4) błędnego ustalenia
nieważności łączącej strony umowy kredytu wskutek abuzywności postanowień
umowy i braku możliwości zastąpienia niedozwolonych postanowień przepisem
dyspozytywnym, podczas gdy klauzula ryzyka walutowego nie może zostać uznana
za abuzywną, gdyż określa ona główny przedmiot świadczenia stron i została
ponadto sformułowana w sposób jednoznaczny, a powód był w pełni świadomy
zasad jej funkcjonowania, wpływu na charakter świadczeń płynących z umowy, jak
i ryzyk oraz korzyści z nią związanych, a także wpływu zmian kursowych na
wysokość aktualnego zadłużenia, w tym wysokość rat kapitałowo – odsetkowych,
mając na uwadze bliżej określone fakty, które zostały przedstawione
w uzasadnieniu wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania; 5) błędnego
nieuwzględnienia, że odsetki ustawowe za opóźnienie powinny być zasądzone na
rzecz kredytobiorcy od dnia wymagalności roszczenia o zwrot nienależnego
świadczenia, który to moment (…) stanowi dzień złożenia przez należycie
poinformowanego przez sąd konsumenta oświadczenia o wyrażeniu/odmowie
zgody na objęcie dobrowolnym system ochrony konsumenckiej; 6) błędnego
nieuwzględnienia zgłoszonego przez pozwanego w sposób skuteczny i prawidłowy
w odpowiedzi na pozew zarzutu zatrzymania swojej wierzytelności na wypadek
unieważnienia/stwierdzenia nieważności umowy.
Skarżący wskazał również na wystąpienie istotnych zagadnień prawnych
(art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.), tj.: 1) czy istnieje prawna możliwość wydzielenia
z klauzuli indeksacyjnej części abuzywnej, a co za tym idzie utrzymania w mocy
umowy kredytu, po wyeliminowaniu z niej postanowień uznanych za abuzywne,
jako zgodnej z przepisami prawa krajowego?; 2) czy dopuszczalne i skuteczne jest
podniesienie przez pozwanego, nieuznającego powództwa w zakresie roszczenia
o ustalenie nieistnienia umowy kredytu, zarzutu potrącenia swojej wierzytelności na
wypadek ustalenia nieistnienia stosunku prawnego z powodu nieważności całej
umowy kredytu przez sąd badający sprawę?; 3) czy zgłoszony w toku sprawy
procesowy zarzut potrącenia, oparty o dyspozycję art. 2031 k.p.c., wywiera
jednocześnie skutki o charakterze materialnoprawnym i procesowym, bez
konieczności składania jakiegokolwiek dodatkowego oświadczenia o potrąceniu
I CSK 969/24
4
o charakterze materialnoprawnym?; 4) kiedy staje się wymagalne roszczenie
restytucyjne banku o zwrot wypłaconego kredytobiorcy kapitału, stanowiącego
podstawę zgłaszanego zarzutu potrącenia, wynikającego z ustalenia nieistnienia
stosunku prawnego z powodu nieważności całej umowy kredytu?
W odpowiedzi na skargę kasacyjną powodowie D.S.
i A.S. wnieśli o wydanie postanowienia odmawiającego przyjęcia skargi kasacyjnej
do rozpoznania, ewentualnie o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów
postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona, gdy dla przeciętnego
prawnika z samej treści skargi – bez pogłębionej analizy i jurydycznych dociekań –
w sposób jednoznaczny wynika, że wskazane w niej podstawy zasługują na
uwzględnienie z uwagi na kwalifikowany charakter naruszenia przepisów prawa.
Zasadność skargi kasacyjnej jest oczywista, a więc dostrzegalna prima vista dla
każdego prawnika, który bez przeprowadzania wnikliwej analizy powinien dojść do
wniosku, że zaskarżone orzeczenie jest jaskrawo nieprawidłowe (zob.
postanowienie SN z 15 lipca 2015 r., IV CSK 17/15). Powołując się na oczywistą
zasadność skargi kasacyjnej należy wykazać, że popełnione przy ferowaniu
zaskarżonego orzeczenia uchybienia w zakresie stosowania prawa miały charakter
kwalifikowany i nie podlegały różnym ocenom (zob. postanowienia SN: z 12 grudnia
2000 r., V CKN 1780/00; z 22 marca 2001 r., V CZ 131/00, i z 10 kwietnia 2018 r.,
I CSK 730/17). Przy czym, o ile dla uwzględnienia skargi kasacyjnej wystarczy, że
jej podstawa jest usprawiedliwiona, to dla jej przyjęcia do rozpoznania konieczne
jest wykazanie kwalifikowanego naruszenia prawa przez sąd drugiej instancji,
dostrzegalnego w sposób oczywisty dla każdego prawnika (zob. postanowienie SN
z 28 stycznia 2022 r., I CSK 947/22).
Przedstawione przez skarżącego argumenty nie przekonują o oczywistej
zasadności skargi kasacyjnej. Z materiału procesowego wynika bowiem, że
powodowie – obok żądania zasądzenia na ich rzecz bliżej określonej kwoty –
domagali się również ustalenia – na podstawie art. 189 k.p.c., iż pomiędzy nimi
a pozwanym bankiem nie istnieje stosunek prawny wynikającego z zawartej
I CSK 969/24
5
5 września 2008 r. umowy kredytu oraz że umowa jest nieważna. Oba żądania
oparli na twierdzeniu, że umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone,
które powinny zostać uznane za bezskuteczne i niewiążące kredytobiorców.
Tak sformułowane żądanie w części dotyczycącej ustalenia nieistnienia
stosunku prawnego nie budzi wątpliwości. W judykaturze Sądu Najwyższego
przyjmuje się, że postanowienie umowy zakwalifikowane jako niedozwolone
postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., nie jest bezwzględnie
nieważne (art. 58 § 1 lub 2 k.c.), lecz nie wiąże konsumenta. Zastosowanie sankcji
właściwej dla niedozwolonych postanowień umownych oznacza, że w odniesieniu
do skutków eliminacji klauzuli abuzywnej zastosowanie znajduje art. 3851 § 2 k.c.,
zgodnie z którym, jeżeli postanowienie nie wiąże konsumenta, strony są związane
umową w pozostałym zakresie (zob. uchwałę SN z 28 kwietnia 2022 r.,
III CZP 40/22, OSNC 2022, nr 11, poz. 109). Jednakże w przypadku uznania, że po
wyeliminowaniu z umowy postanowień abuzywnych, umowa nie może dalej
obowiązywać, przyjmuje się, że nie istnieje wynikający z tej umowy stosunek
prawny (zob. wyroki SN: z 9 października 2025 r., II CSKP 948/23; z 24 lipca
2025 r., II CSKP 284/24). Dochodzi bowiem do swoistego przekształcenia
stosunku prawnego zamierzonego przez strony. Ustalenie nieważności umowy
w istocie oznacza bowiem ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego
z tej umowy, w związku z uznaniem, że łącząca strony umowa, po wyeliminowaniu
z niej postanowień niedozwolonych, nie może dalej obowiązywać (zob. wyrok SN
z 14 maja 2025 r., II CSKP 106/23). W powołanym przez skarżącego wyroku
z 1 czerwca 2022 r., II CSKP 364/22, Sąd Najwyższy sprzeciwił się
dopuszczalności formułowania na podstawie art. 189 k.p.c. żądania ustalenia
nieważności umowy. Wskazał też, że takie podejście było wcześniej
w orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie akceptowane. Żądanie ustalenia
nieistnienia stosunku prawnego może być „w ramach skrótu myślowego” określone
jako żądanie ustalenia nieważności umowy. Zmierza ono wówczas do ustalenia
nieistnienia stosunku prawnego, mogącego wynikać z zawartych przez strony
umów, następczo ocenionych przez stronę jako nieważne (uchwała SN
z 23 września 2010 r., III CZP 57/10, OSNC 2011, Nr 2, poz. 14). W wyroku SN
z 6 listopada 2015 r., II CSK 56/15, wyrażono nawet pogląd, że orzeczenie
I CSK 969/24
6
o ustaleniu nieistnienia umownego stosunku prawnego, gdy powód żądał ustalenia
nieważności umowy mającej być źródłem tego stosunku, a podane przez niego
okoliczności faktyczne uzasadniały wniosek, iż umowa nie została zawarta, nie
stanowi naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. (podobnie wyrok SN z 17 lutego 2016 r.,
III CSK 148/15). Takie podejście uzasadnione jest tym, że ustalenie nieważności
umowy w istocie oznacza ustalenie nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.
Dotychczas Sąd Najwyższy nie wypowiadał się natomiast wprost i kategorycznie co
do niedopuszczalności konstruowania takich żądań. Skarżący nie wykazał zatem,
że zaskarżone orzeczenie zapadło wskutek oczywistego naruszenia prawa.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie już wyjaśniono, że
określenie wysokości należności obciążającej kredytobiorcę z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów
oznaczania kursu waluty jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego
działania banku i obciąża kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza
równorzędność stron umowy kredytu (zob. np. wyroki SN: z 26 maja 2022 r.,
II CSKP 650/22, OSNC-ZD 2022, nr 4, poz. 48 i powołane tam orzecznictwo,
i z 13 października 2022 r., II CSKP 864/22, OSNC 2023, nr 5, poz. 50). Takie
postanowienia umowne, kształtując prawa i obowiązki konsumenta w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, są niedozwolone
i nie wiążą konsumenta (art. 3851 k.c., zob. wyroki SN: z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 464/22; z 27 maja 2022 r., II CSKP 314/22; z 9 września 2022 r.,
II CSKP 794/22; z 28 października 2022 r., II CSKP 902/22). Postanowienia te
należy uznać za niedozwolone niezależnie od tego, czy swoboda banku w ustaleniu
kursu jest pełna, czy też w jakiś sposób ograniczona, np. w razie wprowadzenia
możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego z wykorzystaniem
obiektywnych kryteriów. Stwierdzenia abuzywności postanowień umowy
zawierających klauzule przeliczeniowe, nie wyklucza uprawnienie banku do
ustalania kursów walut i obowiązek ich ogłaszania (art. 111 ust. 1 pkt 4 pr.bank.).
Bankom niewątpliwie przysługuje wskazane uprawnienie, jak również prawo do
przeprowadzania transakcji na podstawie ustalonych przez siebie kursów.
Niedozwolony charakter zakwestionowanych postanowień polega jednak nie na
samym zastosowaniu kursu banku, ale na tym, że kredytobiorca musiał przystać na
I CSK 969/24
7
zastosowanie kursu, którego wysokości nie mógł poznać przed przystąpieniem do
umowy, a który to kurs bank miał ustalić dopiero w przyszłości (zob. wyrok SN
z 18 października 2023 r., II CSKP 122/23).
Sąd Najwyższy wielokrotnie wyjaśnił też, że klauzula ryzyka walutowego
zastrzeżona w umowie kredytu indeksowanego podlega kontroli pod kątem
abuzywności, jeżeli jest nietransparentna, co należy oceniać z uwzględnieniem
informacji udzielonych konsumentowi przed zawarciem umowy. Klauzula taka może
być uznana za abuzywną, jeżeli nakłada na kredytobiorcę nieograniczone ryzyko
walutowe, które nie zostało zrównoważone innymi postanowieniami umownymi
(zob. np. wyrok SN z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22). Wypełnieniu obowiązku
informacyjnego nie czyni natomiast zadość uzyskanie od klienta banku
standardowego oświadczenia, potwierdzającego jego świadomość ryzyka
walutowego, akcentującego jedynie kwestie formalne, bez należytej troski
o rzeczywiste zapewnienie konsumentowi pełnej wiedzy o ekonomicznych skutkach
spadku wartości waluty i wynikających z tego konsekwencji ekonomicznych.
Twierdzenia skarżącego o dostatecznym zakresie przekazanych przez bank
powodom informacji o skali ryzyka kursowego, stanowią jedynie polemikę z oceną
Sądu drugiej instancji. Pozwany powinien udowodnić, że postanowienia umowy
określające główne świadczenia stron, w tym kształtujące szeroko pojęty
mechanizm indeksacji umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, zostały
sformułowane zgodnie z art. 3851 k.c. Blankietowa informacja o ryzyku walutowym,
wbrew zarzutom skarżącego, nie przedstawiała przejrzyście i zrozumiale dla
powodów/konsumentów działania mechanizmu kursowego, pozwalającego
powodom na oszacowanie wynikających z niego konsekwencji ekonomicznych.
Nietrafne są też twierdzenia skarżącego, że abuzywność klauzuli ryzyka
walutowego i klauzuli kursowej, wyłącza fakt, iż powodowie mieli możliwość
dokładnego przeanalizowania umowy oraz odstąpienia od niej jeszcze przez 10 dni
po jej podpisaniu, mogąc w tym czasie skonsultować treść umowy z osobą
posiadającą wiedzę prawniczą i ekonomiczną, z której to możliwości powodowie nie
skorzystali. Zwrócić uwagę należy, że nie było przeszkód natury formalnej, aby
pozwany, jako instytucja zajmująca się czynnościami bankowymi i ciesząca się
społecznym zaufaniem, podjął trud poinformowania klientów o konsekwencjach
I CSK 969/24
8
finansowych wynikających z możliwych, nawet obiektywnie nieracjonalnych w dacie
zawierania umowy, wahań kursu waluty indeksacji kredytu. Wynikający z dyrektywy
93/13 system ochrony konsumenta zakłada bowiem, że jest on stroną słabszą
w relacji z przedsiębiorcą, między innymi ze względu na stopień poinformowania.
Jak wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 czerwca
2021 r., C-776/19, BNP Paribas, kredytobiorca musi zostać jasno poinformowany,
iż podpisując umowę kredytu denominowaną w obcej walucie, ponosi pewne ryzyko
kursowe, które z ekonomicznego punktu widzenia może okazać się dla niego
trudne do udźwignięcia w wypadku dewaluacji waluty, w której otrzymuje
wynagrodzenie. Ponadto przedsiębiorca musi przedstawić możliwe zmiany kursów
wymiany walut i ryzyko związane z zawarciem takiej umowy (zob. też wyrok
z 20 września 2018 r., OTP Bank i OTP Faktoring, C-51/17, pkt 75 i przytoczone
tam orzecznictwo). Wynika stąd, że dla spełnienia wymogu przejrzystości
informacje przekazane przez przedsiębiorcę powinny umożliwić przeciętnemu
konsumentowi, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu
i racjonalnemu nie tylko zrozumienie, że w zależności od zmian kursu wymiany
zmiana parytetu pomiędzy walutą rozliczeniową a walutą spłaty może pociągać za
sobą niekorzystne konsekwencje dla jego zobowiązań finansowych, lecz również
zrozumieć, w ramach zaciągnięcia kredytu denominowanego/indeksowanego
w walucie obcej, rzeczywiste ryzyko, na które narażony jest on w trakcie całego
okresu obowiązywania umowy, zawieranej w przeważającej liczbie wypadku na
okres kilkudziesięciu lat, w razie znacznej deprecjacji waluty, w której otrzymuje
wynagrodzenie, względem waluty rozliczeniowej. W tym kontekście trafne są
wnioski Sądu drugiej instancji, że niewystarczający był zakres udzielonych
informacji o skali ryzyka kursowego, przekazanych przez bank powodom przy
zawieraniu umowy kredytu.
Zwrócić należy też uwagę, że udzielenie konsumentowi ochrony przed
klauzulami abuzywnymi nie jest uwarunkowane stanem jego wiedzy, wykształcenia
ani dbałości o swoje sprawy. Przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli
umownej są bowiem brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego,
jego sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz rażące naruszenie interesów, a nie
indywidualne cechy konsumenta (zob. wyroki SN: z 21 listopada 2023 r.,
I CSK 969/24
9
II CSKP 1675/22; z 16 października 2024 r., II CSKP 2163/22; z 21 lutego 2025 r.,
II CSKP 1699/22). Ponadto z brzmienia art. 2 lit. b) dyrektywy 93/13 wynika, że
ochrona przyznana przez tę dyrektywę zależy od celów, w jakich działa osoba
fizyczna, a mianowicie celów niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub
gospodarczą, a nie od posiadanej przez tę osobę konkretnej wiedzy (zob. wyrok
TSUE z 21 września 2023 r., C-139/22). Bez znaczenia są więc twierdzenia
skarżącego, że skoro powód w dacie zawarcia umowy kredytu był prawnikiem, to
powinien mieć świadomość treści i konsekwencji postanowień umowy, do której
przystępuje.
Nietrafne jest też twierdzenie skarżącego, że abuzywność klauzuli ryzyka
walutowego i klauzuli kursowej jest wyłączona, jeżeli bank zapewnił kredytobiorcy
możliwości przewalutowania kredytu na złotowy. Ocena czy postanowienie
umowne jest niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., dokonuje się według
stanu z chwili zawarcia umowy (zob. uchwałę składu siedmiu sędziów SN
z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2). Nie ulega więc
wątpliwości, że późniejsza możliwość sanowania umowy, w szczególności przez
skorzystanie z możliwości przewalutowania kredytu, na którą powołuje się
skarżący, nie eliminuje abuzywnego charakteru postanowień umowy, ocenianych
na chwilę jej zawarcia. Ponadto włączenie do umowy zawartej z konsumentem
dwóch alternatywnych warunków dotyczących wykonania tego samego obowiązku
ciążącego na konsumencie, z których jeden jest nieuczciwy, a drugi zgodny
z prawem, pozwala danemu przedsiębiorcy na spekulowanie, że przez brak
informacji, nieuwagę lub niezrozumienie konsument wykona dane zobowiązanie
zgodnie z warunkiem, który powoduje znaczącą nierównowagę praw i obowiązków
stron ze szkodą dla konsumenta (zob. wyrok SN z 29 listopada 2023 r.,
II CSKP 1460/22). Należy też uwzględnić, że zasadniczo możliwość
przewalutowania kredytu nie zależy wyłącznie od swobodnej decyzji kredytobiorcy,
ale jest pozostawiona uznaniu i ocenie banku, w szczególności w zakresie
zdolności kredytowej.
W uchwale całej Izby Cywilnej z 25 kwietnia 2024 r., III CZP 25/22
(OSNC 2024, nr 12, poz. 118), mającej moc zasady prawnej, Sąd Najwyższy
wyjaśnił, że w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej
I CSK 969/24
10
w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także
w pozostałym zakresie. Stanowisko to odzwierciedla dominujący w orzecznictwie
Sądu Najwyższego pogląd, że w przypadku umowy kredytu indeksowanego kursem
CHF, po wyeliminowaniu z niej klauzul przeliczeniowych, nie jest możliwe
utrzymanie takiej umowy w mocy. W takiej sytuacji nie jest bowiem możliwe
określenie zgodnego z wolą stron rozmiaru wzajemnych świadczeń, a przede
wszystkim wysokości zobowiązania konsumenta względem banku. Utrwalone
zostały dotychczasowe poglądy orzecznicze, że wyeliminowanie abuzywnych
klauzul przeliczeniowych nie prowadzi do utrzymania w mocy umowy kredytu
indeksowanego kursem CHF jako kredytu złotowego oprocentowanego według
stawki LIBOR (zob. wyroki SN: z 17 marca 2022 r., II CSKP 474/22; z 13 kwietnia
2022 r., II CSKP 15/22; z 26 kwietnia 2022 r., II CSKP 550/22; z 30 maja 2023 r.,
II CSKP 1536/22). Niemożliwe jest także zastosowanie stawki referencyjnej WIBOR
(zob. wyrok SN z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22 i postanowienia SN:
z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 2707/22; z 2 czerwca 2023 r., I CSK 4115/22,
i z 18 sierpnia 2023 r., I CSK 4216/22). Czy też, że niedopuszczalne jest
zastosowanie art. 358 § 2 k.c. w celu uzupełnienia umowy kredytowej po
wyeliminowaniu klauzul abuzywnych (zob. m.in. wyroki SN: z 8 listopada 2022 r.,
II CSKP 1153/22 i 31 stycznia 2023 r., II CSKP 941/22; postanowienie Sądu
Najwyższego z 26 lutego 2024 r., I CSK 6543/22). Nie jest również możliwe
wypełnienie powstałych w umowie luk po usunięciu z niej abuzywnej klauzuli
waloryzacyjnej przez odwołanie się do art. 56 k.c., art. 65 k.c., art. 354 k.c. czy
przepisów prawa wekslowego (zob. wyroki SN: z 14 czerwca 2023 r.,
II CSKP 254/22; z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22, i z 4 czerwca 2024 r.,
II CSKP 1213/22).
Sąd Najwyższy w uchwale całej Izby Cywilnej SN z 25 kwietnia 2024 r.
(III CZP 25/22) wyjaśnił, że oświadczenie konsumenta co do braku woli związania
niedozwolonym postanowieniem, rygorystycznie ujęte w uchwale Sądu
Najwyższego z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21), nie wymaga dla swej skuteczności
żadnej szczególnej formy, sformułowania go w określony sposób ani złożenia
w jakichś określonych okolicznościach, w szczególności przed sądem.
Wystarczające jest spełnienie wymagań określonych w art. 60 k.c. określającego
I CSK 969/24
11
ogólne warunki wyrażania oświadczeń woli. Odmienne wnioski doprowadzić mogą
w praktyce do sytuacji sprzecznej z założeniami dyrektywy 93/13 bowiem
nadmierny formalizm wymagany dla oświadczenia konsumenta co do braku woli
związania niedozwolonymi postanowieniami umownymi działałby na jego
niekorzyść, uniemożliwiając lub znacznie utrudniając dochodzenie praw.
Postawienie wierzytelności powódki w stan wymagalności nie wymagało zatem
wyrażenia przez nią w toku procesu – po uprzednim poinformowaniu przez sąd
o związanych z tym skutkach – dobrowolnej i świadomej zgody na objęcie jej
ochroną przed skutkami dostrzeżonej abuzywności postanowień umowy kredytu.
Uwypuklane w skardze kasacyjnej restrykcyjnej podejście do formy oświadczenia
konsumenta o braku związania niedozwolonymi postanowieniami nie jest zgodne
z interesem konsumenta. Uzależnienie postawienia wierzytelności w stan
wymagalności od złożenia przez konsumenta sformalizowanego oświadczenia
przed sądem, stawia przedsiębiorcę, stosującego niedozwolone postanowienia
umowne w lepszej sytuacji, bowiem pozwala na uniknięcie konieczności zapłaty
odsetek za opóźnienie. Konsument dochodząc od banku zwrotu świadczeń
spełnionych na podstawie niewiążącej umowy, zawierającej niedozwolone
postanowienia, wyraża brak woli związania tymi postanowieniami w sposób
dorozumiany. Realizacja uprawnień wynikających z abuzywności klauzuli
i niezwiązania umową w całości może nastąpić również przez wystosowanie
wezwania banku do zwrotu kwot uiszczonych rat kredytu powołaniem się na
niedozwolony charakter tych postanowień. Od tej chwili niedozwolone
postanowienie lub umowa w całości stają się trwale bezskuteczne, a bezterminowe
roszczenie konsumenta o zwrot spełnionych świadczeń staje się zatem wymagalne
(art. 455 k.c.). Prawo kredytobiorcy (konsumenta) do domagania się od banku
odsetek za opóźnienie, może uzasadniać moment upływu terminu wskazanego
w skierowanym do banku wezwaniu do zapłaty (zob. wyrok SN z 14 czerwca
2024 r., II CSKP 2205/22).
Chybione jest również twierdzenie skarżącego, że Sąd meriti błędnie nie
uwzględnił zgłoszonego przez pozwanego zarzutu zatrzymania, bowiem w razie
dochodzenia od banku zwrotu świadczenia spełnionego na podstawie umowy
kredytu, która okazała się niewiążąca, bankowi nie przysługuje prawo zatrzymania
I CSK 969/24
12
na podstawie art. 496 w zw. z art. 497 k.c. (zob. uchwałę składu siedmiu sędziów
z 5 marca 2025 r., III CZP 37/24, OSNC 2025, nr 11, poz. 98.
Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się też na temat ścisłego
powiązania klauzuli ryzyka walutowego i klauzuli spreadu walutowego. Klauzula
ryzyka walutowego nie może funkcjonować bez klauzuli kursowej określającej
przeliczenie zobowiązań stron celem ustalenia wysokości ich świadczenia. Z kolei
klauzula spreadowa nie ma racji bytu w umowie, w której nie zastosowano
mechanizmu przeliczeniowego i wynikającego z niego narażenia konsumenta na
ryzyko kursowe. W konsekwencji klauzule te składające się na przyjęty w umowach
kredytowych mechanizm przeliczeniowy są ze sobą ściśle powiązane, a ich
rozszczepienie byłoby zabiegiem sztucznym. Dotyczy to umów kredytu bez
względu na sposób sformułowania odpowiednich postanowień. Jeżeli z umowy
usunięte zostałyby postanowienia określające sposób ustalenia kursu waluty, do
zastosowania tzw. klauzuli ryzyka (zastosowania mechanizmu przeliczeniowego)
konieczne byłoby zastąpienie takich postanowień innym sposobem określenia
kursu. Taki zabieg jest zaś niedopuszczalny, gdyż w obowiązującym stanie
prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób
określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów (zob.
uchwałę całej Izby Cywilnej z 25 kwietnia 2024 r., III CZP 25/22, mającej moc
zasady prawnej, oraz wyroki SN: z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22;
z 8 listopada 2023 r., II CSKP 2099/22; z 7 lutego 2024 r., II CSKP 1045/22;
z 21 lutego 2024 r., II CSKP 225/23).
Umorzenie wierzytelności nawzajem do wysokości wierzytelności niższej
przez potrącenie uzależnione jest m.in. od tego, czy wierzytelność potrącającego
jest wymagalna (art. 498 § 1 k.c.). Przeciwstawne roszczenie banku z umowy
kredytu, która nie wiąże stron z uwagi na zamieszczenie w niej niedozwolonych
postanowień o zwrot kwoty udostępnionego kredytobiorcy kapitału jest
świadczeniem bezterminowym, którego wymagalność uzależniona jest od podjęcia
czynności przez uprawnionego. Świadczenie takie powinno być spełnione
niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania (art. 455 k.c.). Podniesienie
w postępowaniu sądowym zarzutu potrącenia jest nieskuteczne, jeżeli
przedstawiona do potrącenia wierzytelność jest niewymagalna (zob. wyrok SN
I CSK 969/24
13
z 30 kwietnia 2024 r., II CSKP 1451/22). Procesowe oświadczenie o potrąceniu nie
ulega też konwalidacji w chwili, gdy wierzytelność objęta zarzutem potrącenia
stanie się wymagalna (zob. wyroki SN: z 9 lipca 2020 r., V CSK 480/18,
i z 21 czerwca 2012 r., III CSK 317/11). Niezbędne jest wówczas ponowne
podniesienie zarzutu potrącenia w procesie, ewentualnie dokonanie tej czynność
materialnoprawnej poza jego biegiem.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się również, że wezwanie do
spełnienia świadczenia, o którym mowa w art. 455 k.c., może nastąpić także na
skutek doręczenia stronie przeciwnej w postępowaniu sądowym odpisu pisma
procesowego, w szczególności pozwu lub odpowiedzi na pozew (zob. uchwałę SN
z 27 czerwca 2008 r., III CZP 54/08). Za wezwanie do zapłaty może być
w określonych okolicznościach uznane także oświadczenie woli o potrąceniu,
bezskuteczne z powodu niewymagalności wierzytelności przedstawionej do
potrącenia (zob. wyrok SN z 22 stycznia 2025 r., II CSKP 421/23). W takim
wypadku ponowne podniesienie zarzutu potrącenia w procesie powinno nastąpić
w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy wierzytelność stała się wymagalna
(art. 2031 § 2 k.p.c.).
Z powyższych względów, Sąd Najwyższy na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c.
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania nie znajdując również
okoliczności, które w ramach przedsądu jest obowiązany brać pod uwagę z urzędu,
w szczególności nieważności postępowania (art. 3989 § 1 pkt 3 k.p.c.).
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 1, 11 i 3 w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 4
pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie
opłat za czynności adwokackie.
Mariusz Łodko
[wr]
[SOP]