I CSK 3426/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Marta Romańska
9 kwietnia 2026 r.
na posiedzeniu niejawnym 9 kwietnia 2026 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa J.S.
przeciwko Bank spółce akcyjnej w W.
o zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 8 maja 2025 r., V ACa 470/24,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.400 (pięć
tysięcy czterysta) zł z odsetkami w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia
pieniężnego za czas po upływie tygodnia od doręczenia
pozwanemu odpisu niniejszego postanowienia, tytułem
kosztów postępowania kasacyjnego.
[dr]
UZASADNIENIE
Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie
występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów
prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności
w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna
I CSK 3426/25
2
jest oczywiście uzasadniona (art. 3989 § 1 k.p.c.). Obowiązkiem skarżącego jest
sformułowanie i uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania
w nawiązaniu do powyższych przesłanek, a rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
w kwestii przyjęcia bądź odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
wynika z oceny, czy okoliczności powołane przez skarżącego odpowiadają tym,
o których jest mowa w art. 3989 § 1 k.p.c.
Pozwany powołał się na występowanie w sprawie istotnego zagadnienia
prawnego (art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.) opartego o dyspozycję: - „art. 410 k.c. w zw.
z art. 405 i art. 3851 § 1 i § 2 k.c. oraz art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13, polegające na
konieczności rozstrzygnięcia jaka zasada rozliczeń stron nieważnej umowy kredytu
indeksowanego do waluty obcej, znajdzie zastosowanie - tj. czy właściwym jest
zastosowanie tzw. teorii dwóch kondykcji czy teorii salda,
w szczególności w kontekście najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawie C-396/24, które nakazuje stosowanie teorii salda - co
pozostaje w sprzeczności z dominującą linią orzeczniczą sądów krajowych”; - „art.
358 § 2 k.c. w zw. z art. 3851 § 1 i 2 k.c., polegające na konieczności
rozstrzygnięcia, czy Sąd orzekający może zastąpić postanowienie abuzywne,
kursem rynkowym (obiektywnym kursem średnim NBP) lub zastosować przepis
dyspozytywny z art. 358 § 2 k.c., z uwagi na fakt, iż przepis ten stanowi normę
prawną, która może znaleźć zastosowanie w sprawie (w szczególności z uwagi na
fakt, iż powód zawarł przedmiotową umowę kredytu po wejściu wżycie
przytoczonego przepisu), a Sąd winien podjąć wszelkie działania prowadzące do
przywrócenia równowagi kontraktowej stron” oraz konieczności udzielenia
odpowiedzi na pytanie – „czy w sytuacji, w której dodatkowy mechanizm wykonania
operacji związanych z Umową - posiadający charakter dodatkowej w stosunku do
umowy kredytu fakultatywnej usługi kantorowej wymiany walut - w oparciu o Tabele
kursowe Banku, ma charakter fakultatywny, w ogóle może dojść do indywidualnej
kontroli pod kątem abuzywności tych postanowień z zastosowaniem reżimu norm
prawnych zawartych w art. 385 § 1 i § 2 k.c., art. 3852 k.c. w zw. z art. 6 ust 1
Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich?”.
I CSK 3426/25
3
Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa, powołanie się na
występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego jako na przesłankę
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania wymaga określenia problemu
o charakterze abstrakcyjnym, nierozstrzygniętego w dotychczasowym
orzecznictwie i wymagającego pogłębionej wykładni. Skarżący powinien to
zagadnienie sformułować oraz przedstawić argumentację jurydyczną
uzasadniającą tezę o możliwości rozbieżnych ocen prawnych w związku ze
stosowaniem przepisów, na tle których ono powstało. Zagadnienie powinno być
ponadto „istotne” z uwagi na wagę problemu interpretacyjnego, którego dotyczy dla
systemu prawa. Skoro jednak skarga kasacyjna jest wnoszona w konkretnej
sprawie, to zarówno charakter rozpoznawanego roszczenia, jak i ustalony przez
sądy meriti stan faktyczny, którym Sąd Najwyższy byłby związany (art. 3983 § 3
i art. 39813 § 2 k.p.c.), musi pozostawać w związku z przedstawionym przez
skarżącego zagadnieniem prawnym i pozwalać na jego rozstrzygnięcie.
Przepisy, o wykładnię których zabiega pozwany, i na tle których sformułował
zagadnienie prawne, były w ostatnich latach przedmiotem wykładni Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego. Problemy
sformułowane przez skarżącego można zatem uznać za wyjaśnione, a istniejące
przez pewien czas rozbieżności w wykładni i stosowaniu przepisów powołanych
przez skarżącego we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania - za
usunięte.
W wyroku z 14 grudnia 2023 r., C-28/22, Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej orzekł, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku
z zasadą skuteczności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na
przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą w sytuacji gdy
umowa kredytu hipotecznego zawarta przez przedsiębiorcę z konsumentem nie
może już pozostać wiążąca po usunięciu nieuczciwych warunków zawartych w tej
umowie, przedsiębiorca ten może powołać się na prawo zatrzymania umożliwiające
mu uzależnienie zwrotu świadczeń otrzymanych od tego konsumenta od
przedstawienia przez niego oferty zwrotu świadczeń, które sam otrzymał od tego
przedsiębiorcy lub gwarancji zwrotu tych ostatnich świadczeń, jeżeli wykonanie
przez tego samego przedsiębiorcę prawa zatrzymania powoduje utratę przez
I CSK 3426/25
4
rzeczonego konsumenta prawa do uzyskania odsetek za opóźnienie od momentu
upływu terminu nałożonego na danego przedsiębiorcę do wykonania świadczenia
po tym, jak przedsiębiorca ten otrzyma wezwanie do zwrotu świadczeń
zapłaconych mu w wykonaniu tej umowy (zob. też – w kwestii w ogóle
dopuszczalności podniesienia przez przedsiębiorcę przeciwko konsumentowi
zarzutu zatrzymania – postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 8 maja 2024 r., C-424/22). Ponadto w wyroku z 7 grudnia 2023 r., C-140/22,
Trybunał wyjaśnił, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy
interpretować w ten sposób, że w kontekście nieważności umowy kredytowej ze
względu na przewidziane w niej abuzywne postanowienia, stoją one na
przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą wykonywanie
praw, które konsument wywodzi z tej dyrektywy, jest uzależniona od złożenia przez
tego konsumenta przed sądem oświadczenia, w którym twierdzi on, że nie wyraża
zgody na utrzymanie w mocy tego abuzywnego warunku oraz że jest świadomy
konsekwencji tego uznania nieważności umowy oraz wyraża on zgodę na uznanie
umowy za nieważną.
Z kolei w wyrokach z 15 czerwca 2023 r., C-520/21, z 7 grudnia 2023 r.,
C-140/22 oraz w postanowieniu z 11 grudnia 2023 r., C-756/22 Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy
93/13 należy interpretować w ten sposób, że w kontekście nieważności umowy
kredytowej zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem, stoją one na
przeszkodzie takiej wykładni prawa krajowego, że instytucja bankowa może
domagać się od konsumenta rekompensaty przekraczającej zwrot kapitału
wypłaconego z tytułu wykonania umowy oraz ustawowe odsetki za zwłokę liczone
od dnia wezwania do zapłaty (zob. też - w kwestii niedopuszczalności roszczenia
przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi o waloryzację kwoty wypłaconego kapitału
- wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 stycznia 2024 r.,
C-488/23).
Z powyższych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika,
że w świetle dyrektywy 93/13 w razie nieważności umowy kredytowej
przedsiębiorcy (bankowi) przysługuje w stosunku do konsumenta roszczenie
o zwrot nominalnej kwoty wypłaconego kapitału z odsetkami za opóźnienie
I CSK 3426/25
5
liczonymi od dnia wezwania konsumenta do zapłaty, natomiast konsumentowi
przysługuje przeciwko bankowi roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego
w postaci rat kapitałowo-odsetkowych na podstawie nieważnej umowy kredytowej
z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wezwania banku do zapłaty.
W wyroku z 19 czerwca 2025 r., C-396/24 Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej odniósł się do dominującej w judykaturze sądów krajowych zasady
dwóch kondykcji przy rozliczeniu wzajemnych świadczeń spełnionych przez strony
na podstawie nieważnej umowy kredytowej. Co prawda przedmiotem rozpoznania
była problematyka zastosowania teorii dwóch kondykcji w sprawie z powództwa
banku przeciwko konsumentowi, jednakże z powołanego orzeczenia można
wyprowadzić wniosek, że teoria salda działa w obie strony. Zatem przyjęcie teorii
salda oznacza, że termin wymagalności roszczeń z tytułu zwrotu wzajemnych
świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy, do wysokości
niższego świadczenia, powstaje w tym samym czasie, a więc opóźnienie
w spełnieniu świadczenia zwrotnego odnosi się do tej części, która przekracza
wysokość świadczenia zwrotnego drugiej strony.
Nie sposób uznać, że konsumentowi przysługuje dodatkowa korzyść
w postaci odsetek za opóźnienie w zwrocie spełnionego świadczenia (tj. w zakresie
świadczenia, którego wysokość odpowiada wysokości świadczenia wypłaconego
przez bank na rzecz konsumenta w wykonaniu umowy kredytowej) na podstawie
nieważnej umowy kredytowej, gdyż wskutek orzeczonej nieważności konsument
uzyskuje w istocie kredyt darmowy, zaś bank nie może domagać się zapłaty
przewidzianych w umowie odsetek od kwoty kapitału, jak również nie może
skutecznie żądać od konsumenta wynagrodzenia za bezumowne korzystania
z kwoty kapitału, ani waloryzacji kwoty wypłaconego kapitału. Jednocześnie z faktu,
że bank stał na stanowisku, iż umowa kredytowa jest ważna, nie można
wyprowadzić tezy, że w razie nieważności tej umowy i powstania stanu
wymagalności roszczenia zwrotnego konsumenta (na skutek wezwania do zapłaty -
art. 455 k.c.), bank rezygnuje z postawienia własnej wierzytelności zwrotnej (do
wysokości świadczenia zwrotnego konsumenta) w stan wymagalności i godzi się
w tym zakresie na powstanie roszczenia odsetkowego konsumenta (argumentum
a maiori od minus).
I CSK 3426/25
6
Zgodnie z art. 455 k.c., jeżeli termin świadczenia nie jest oznaczony ani nie
wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione
niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. W przypadku teorii salda
postawienie w stan wymagalności roszczenia pieniężnego zwrotnego jednej strony
nieważnego kontraktu skutkuje powstaniem stanu wymagalności roszczenia
pieniężnego zwrotnego drugiej strony do wysokości niższej wierzytelności. W tym
zakresie termin spełnienia wzajemnego świadczenia (tj. z tytułu zwrotu kwoty
kapitału) wynika z właściwości zobowiązania w rozumieniu art. 455 k.c.
Powołana wykładnia prawa krajowego nie sprzeciwia się dyrektywie 93/13,
gdyż z jednej strony bank ponosi dotkliwą sankcję w postaci braku możliwości
domagania się wynagrodzenia z tytułu korzystania przez konsumenta z kwoty
wypłaconego kapitału. Z drugiej zaś strony środki kredytowe zostały udzielone na
nabycie lokalu mieszkalnego, którego konsumenci stali się właścicielami i korzystali
z niego oraz którego wartość znacząco wzrosła w stosunku do kwoty nominalnej
wypłaconego kapitału kredytu. Dysproporcja ta jest widoczna, gdyż konsument,
który będąc właścicielem lokalu (zakupionego za środki kredytowe) i korzystając
z niego (przez zamieszkiwanie, względnie uzyskując środki pieniężne z jego
wynajmu), mógłby domagać się jeszcze odsetek za opóźnienie od kwoty
(spełnionych świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej)
nieprzekraczającej w sumie nominalnej kwoty kapitału wypłaconego przez bank,
tylko dlatego, że bank nie wezwał formalnie konsumenta do zwrotu kwoty kapitału,
ponieważ uznał, że umowa kredytowa jest ważna.
W konsekwencji tzw. teoria salda przy wzajemnych świadczeniach
pieniężnych zwrotnych ma sens prawny, ekonomiczny i społeczny, gdy powinność
odliczenia przez jedną stronę nieważnego kontraktu od swojego świadczenia
zwrotnego wysokości tego, co świadczyła na jej rzecz druga strona, następuje
z chwilą powstania stanu wymagalności roszczenia zwrotnego jednej ze stron
(w związku z wezwaniem drugiej strony do zwrotu świadczenia spełnionego na
podstawie nieważnego kontraktu), nawet gdyby druga strona z uwagi na jej
stanowisko o ważności tej umowy nie wystosowała formalnego wezwania o zwrot
spełnionego przez nią świadczenia Inne rozumienie teorii salda, w kontekście
roszczenia odsetkowego konsumenta naruszałoby zasadę proporcjonalności
I CSK 3426/25
7
sankcji z dyrektywy 93/13 w stosunku do przedsiębiorcy za stosowanie
abuzywnych postanowień w umowach z udziałem konsumentów, a tym samym
i konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP).
Teoria salda może działać w stosunku do świadczeń zwrotnych obydwu stron
zarówno w odniesieniu do roszczenia zwrotnego konsumenta w stosunku do
banku, jak i roszczenia zwrotnego banku przeciwko konsumentowi. Jest ona
również korzystna dla konsumenta, nie narażając go przy tym na dodatkowe koszty
procesu sądowego związane z roszczeniem zwrotnym banku.
W judykaturze Sądu Najwyższego obecnie dominuje pogląd, że klauzule
kształtujące mechanizm indeksacji, zastrzeżone w umowie kredytu złotowego
indeksowanego do waluty obcej (denominowanego w walucie obcej), określają
główne świadczenie kredytobiorcy (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, nr B, poz. 20, z 13 maja 2022 r., II CSKP
464/22 i z 10 marca 2023 r., II CSKP 1017/22 oraz powołane tam orzecznictwo).
Pogląd ten uwzględnia stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
w orzecznictwie którego podkreśla się, że za postanowienia umowne mieszczące
się w pojęciu „głównego przedmiotu umowy” w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy
93/13 należy uważać te, które określają podstawowe świadczenia w ramach danej
umowy i które z tego względu charakteryzują tę umowę (por. wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Kásler i Káslerné
Rábai, pkt 49-50; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei, pkt 54; z 23 kwietnia 2015 r.,
C-96/14, Van Hove, pkt 33; z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in., pkt 35).
Za takie uznawane są klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne), jak i postanowienia
odnoszące się do ustalonego w walucie obcej mechanizmu waloryzacji świadczeń
(określane niekiedy jako „klauzule ryzyka walutowego”), które wiążą się
z obciążeniem kredytobiorcy – konsumenta ryzykiem zmiany kursu waluty
i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu (zob. wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.,
pkt 37; z 20 września 2018 r., C-51/17, OTP Bank i OTP Faktoring, pkt 68; z 14
marca 2019 r., C-118/17, Dunai, pkt 48; z 3 października 2019 r., C-260/18,
Dziubak, pkt 44).
I CSK 3426/25
8
Klauzule waloryzacyjne, które nie zostały wyrażone w umowie kredytu
w sposób jasny i precyzyjny, podlegają badaniu pod kątem spełnienia przesłanek
z art. 3851 § 1 k.c. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wyjaśniono, że wymaganie wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym
językiem nakazuje, by umowa przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne
działanie mechanizmu, do którego odnosi się ów warunek, a także, w zależności od
przypadku, związek między tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym
w innych warunkach, tak by konsument był w stanie oszacować, w oparciu
o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla niego z tej umowy
konsekwencje ekonomiczne. Postanowienia umowy (regulaminu), określające
zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie
kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie
kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień
umownych.
Sąd Najwyższy wyjaśnił już (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 22
stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134; z 10 maja 2022 r.,
II CSKP 285/22; z 20 maja 2022 r., II CSKP 403/22; z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22, a także wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października
2019 r., C-260/18, K.J. Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG; z 10
czerwca 2021 r., C-776/19-C-782-19, VB i inni przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur
de la République), że postanowienia umowy (regulaminu), określające zarówno
zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu,
jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować
kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień umownych,
kształtują bowiem prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami
i naruszenie interesów konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu
wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od
swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili
jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych
spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta.
I CSK 3426/25
9
Takie postanowienia, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów
walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.
W ten sposób obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają
równorzędność stron. Skonstruowane w ten sposób, w ślad za wzorcem
stosowanym przez bank, uregulowania umowne są niedopuszczalne, niezależnie
od tego, czy swoboda przedsiębiorcy (banku) w ustaleniu kursu jest pełna, czy też
w jakiś sposób ograniczona, np. w razie wprowadzenia możliwych maksymalnych
odchyleń od kursu ustalanego z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów.
Abuzywne klauzule indeksacyjne są od początku, z mocy samego prawa,
dotknięte bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy, chyba że następczo
udzieli on świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten sposób przywróci ich
skuteczność z mocą wsteczną (zob. uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
– zasada prawna – z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56).
Powód takiej zgody nie udzielił, o czym świadczą jego twierdzenia i zarzuty
podnoszone w toku procesu.
Jak wyjaśniono w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jeżeli eliminacja
niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej deformacji
regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści
praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony pozostają związane
pozostałą częścią umowy. Koresponduje to z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13, który
przewiduje, że nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców
lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa
w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po
wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków (zob. m.in. uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21 oraz wyroki Sądu
Najwyższego z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16 oraz z 24 października 2018 r.,
II CSK 632/17).
W wyroku z 29 kwietnia 2021 r., C-19/20, Bank BPH S.A., Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wykładni art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1
dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, że z jednej strony nie stoją one
na przeszkodzie temu, by sąd krajowy usunął jedynie nieuczciwy element warunku
I CSK 3426/25
10
umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, w wypadku gdy
odstraszający cel tej dyrektywy jest realizowany przez krajowe przepisy ustawowe
regulujące korzystanie z niego, o ile element ten stanowi odrębne zobowiązanie
umowne, które może być przedmiotem indywidualnej kontroli pod kątem
nieuczciwego charakteru. Z drugiej strony przepisy te stoją na przeszkodzie temu,
by sąd odsyłający usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej
między przedsiębiorcą a konsumentem, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do
zmiany treści tego warunku poprzez zmianę jego istoty.
Wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych postanowień rodzi
konieczność dokonania oceny, czy umowa w pozostałym zakresie jest możliwa do
utrzymania. Sąd meriti rozważył tę kwestię i uznał, że obowiązywanie umowy po
wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków jest niemożliwe. Jak wskazał Sąd
Najwyższy, wyeliminowanie ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy
kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej i uzasadniającego powiązanie stawki
oprocentowania ze stawką LIBOR, jest równoznaczne z tak daleko idącym
przekształceniem umowy, że należy ją uznać za umowę o odmiennej
istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny podtyp czy wariant
umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul
utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co
przemawia za opowiedzeniem się o jej nieważności (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22 i II CSKP 405/22 i z 8 lutego 2024
r., II CSKP 1036/23).
W razie stwierdzenia abuzywności klauzuli ryzyka walutowego i klauzul
przeliczeniowych utrzymanie umowy nie jest możliwe z prawnego punktu widzenia.
Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie tych klauzul doprowadziłoby nie
tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale
również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio
związane z indeksacją kredytu do waluty. W konsekwencji art. 6 ust. 1 dyrektywy
93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu
nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do
waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio
powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem
I CSK 3426/25
11
krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego
powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu
umowy (zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 marca 2019
r., C-118/17, pkt 52; z 5 czerwca 2019 r., C-38/17, HS, pkt 43; z 3 października
2019 r., C-260/18, pkt 44 i 45; wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/19).
W uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów – zasada prawna –
z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21 (OSNC 2021, nr 9, poz. 56) Sąd Najwyższy
wyjaśnił, że zastąpienie klauzul niedozwolonych rozwiązaniami przewidzianymi
w innych przepisach wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdy (koniunkcja przesłanek):
1) po wyłączeniu klauzuli abuzywnej umowa nie może obowiązywać, o czym
decyduje obiektywne podejście w świetle prawa krajowego, a zatem wola jednej ze
stron, w tym konsumenta, nie ma w tym zakresie rozstrzygającego znaczenia (por.
też wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 marca 2012 r.,
C-453/10, Jana Pereničova, pkt 33-34, z 14 marca 2019 r., C-118/17, Zsuzsanna
Dunai, pkt 40, 51, z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179, Abanca Corporación
Bancaria, pkt 57, z 3 października 2019 r., C-260/18, Kamil Dziubak, pkt 39-41,
z 29 kwietnia 2021 r., C-19/20, I.W. i R.W., pkt 83, 89, z 2 września 2021 r.,
C-932/19, OTP Jelzálogbank i in., pkt 49-50, z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21
i C-82/21, D.B.P., pkt 74, z 8 września 2022 r., w połączonych sprawach C-80/21,
C-81/21 i C-82/21, D.B.P., pkt 67, 74 oraz z 12 października 2023 r., C-645/22,
Luminor Bank, pkt 29, 37); 2) całkowity upadek umowy naraża konsumenta na
„szczególnie niekorzystne konsekwencje”, w świetle okoliczności istniejących lub
możliwych do przewidzenia w czasie sporu (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8
marca 2023 r., II CSKP 617/22; por. też wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z 3 października 2019 r., C-260/18, Kamil Dziubak, pkt 51, z 8
września 2022 r., C-80/21, C-81/21 i C-82/21, D.B.P., pkt 67, z 27 kwietnia 2023 r.,
C-705/21, AxFina Hungary, pkt 41 oraz z 23 listopada 2023 r., C-321/22, Provident
Polska, pkt 87, z uwzględnieniem rzeczywistych i bieżących interesów konsumenta
i z zastrzeżeniem, że „do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez
konsumenta w tym względzie” w tym sensie, że jeżeli sąd poinformował
konsumenta w sposób obiektywny i wyczerpujący o skutkach prawnych oraz
I CSK 3426/25
12
szczególnie szkodliwych skutkach ekonomicznych, jakie może mieć dla niego
unieważnienie umowy, sąd ten nie może, po uwzględnieniu jego woli stwierdzenia
nieważności umowy, sprzeciwić się zrzeczeniu się przez niego ochrony
przyznanej im przez dyrektywę 93/13 (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21 i C-82/21, D.B.P., pkt 78
w związku z pkt 74-75, z 16 marca 2023 r., C-6/22, M.B.,U.B.,M.B. przeciwko X
S.A. (M.B. i in.), pkt 43-45 i teza oraz z 12 października 2023 r., C-645/22, Luminor
Bank, pkt 29; postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18
października 2023 r., C-117/23, Eurobank Bulgaria, pkt 66, a z drugiej strony sąd
nie może chronić konsumenta przed upadkiem umowy, jeżeli ocenia, że nie naraża
on go na „szczególnie niekorzystne konsekwencje”, choćby konsument domagał się
tej ochrony (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12
października 2023 r., C-645/22, Luminor Bank, pkt 38, 40-41); 3) istnieje przepis
dyspozytywny albo przepis „mający zastosowanie, gdy strony danej umowy wyrażą
na to zgodę”, który mógłby zastąpić wyłączone niedozwolone postanowienie
umowne, umożliwiając utrzymanie umowy (z korzyścią dla konsumenta); jeżeli
niedozwolone postanowienie umowne odzwierciedlało obowiązujący przepis
ustawowy mający zastosowanie w przypadku porozumienia stron, w rachubę
wchodzi także zastąpienie niedozwolonego postanowienia „tym stanowiącym punkt
odniesienia przepisem ustawowym w nowym brzmieniu przyjętym już po zawarciu
umowy” (np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 marca 2019 r.,
C-70/17 i C-179/17 Abanca Corporación Bancaria, pkt 59-64 i teza).
Oceniana w niniejszej sprawie umowa bez dotkniętych abuzywnością tzw.
klauzul przeliczeniowych do waluty obcej nie może nadal obowiązywać. Jest tak
dlatego, że ich wyeliminowanie prowadzi także do upadku klauzuli ryzyka
walutowego, charakterystycznego dla umowy kredytu waloryzowanego kursem
waluty obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką
LIBOR, co jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, iż
należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze niż zamierzone przez
strony, choćby nadal chodziło tu tylko o inny podtyp czy wariant umowy kredytu.
Bez postanowień określających sposób wyznaczenia kursu miarodajnego do
przeliczenia złotówki na franki szwajcarskie i na odwrót (bez uzupełnienia
I CSK 3426/25
13
związanej z tym luki), klauzule przewidujące indeksację (ucieleśniające też ryzyko
walutowe), w ogóle nie mogą wywrzeć skutku (np. wyrok Sądu Najwyższego z 11
grudnia 2019 r., V CSK 382/18 i z 25 lipca 2023 r., II CSKP 1487/22). Oznacza to
z kolei, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy
o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe (np. wyroki Sądu
Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, z. B, poz. 20,
z 13 kwietnia 2022 r., II CSKP 15/22, z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22 i II CSKP
382/22, z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22, z 20 maja 2022 r., II CSKP 796/22, z 8
listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, z 31
stycznia 2023 r., II CSKP 941/22, z 20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22, z 10 marca
2023 r., II CSKP 1017/22, z 27 kwietnia 2023 r., II CSKP 1016/22, z 25 maja 2023
r., II CSKP 1311/22, z 6 czerwca 2023 r., II CSKP 1159/22, z 25 lipca 2023 r.,
II CSKP 1487/22, z 28 lipca 2023 r., II CSKP 611/22, z 8 listopada 2023 r., II CSKP
1530/22, z 21 listopada 2023 r., II CSKP 1675/22 i II CSKP 701/23, z 29 listopada
2023 r., II CSKP 1460/22, i II CSKP 1753/22, z 19 stycznia 2024 r., II CSKP 874/22,
z 24 stycznia 2024 r., II CSKP 1496/22, z 6 września 2024 r., II CSKP 1644/22).
Skoro powódka konsekwentnie opowiada się za upadkiem umowy, to Sądy meriti
nie mogły przyjąć, że naraża ją to na „szczególnie niekorzystne konsekwencje”.
Z tych względów uzupełnienie luk w umowie nie było możliwe.
Niezależnie od powyższego, w judykaturze wielokrotnie wskazywano na
niedopuszczalność zastąpienia niedozwolonych postanowień kursowych przez
sięgnięcie do art. 358 § 2 k.c., do przepisów o charakterze ogólnym,
przewidujących, iż skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane
w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych
zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających
zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę (por. wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r., C-260/18, Kamil
Dziubak, pkt 62 oraz pkt 3 sentencji, z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21
i C-82/21, D.B.P., pkt 77, z 12 stycznia 2023 r., C-395/21, D.V., pkt 63, 65 i z 16
marca 2023 r., C‑6/22, M.B. i in., pkt 56), wykładni oświadczeń woli (art. 65 k.c.) czy
art. 41 Prawa wekslowego (por. w szczególności wyroki Sądu Najwyższego z 27
maja 2022 r., II CSKP 395/22, z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, z 20 lutego
I CSK 3426/25
14
2023 r., II CSKP 809/22, z 27 kwietnia 2023 r., II CSKP 1027/22, i z 19 stycznia
2024 r., II CSKP 874/22). W wyroku z 18 listopada 2021 r., C-212/20, A.S.A., pkt
68, 70, 78, teza, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że art. 5 i 6
dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie
temu, by sąd krajowy, który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy
zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej
dyrektywy, dokonał wykładni tego warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego
charakteru, nawet jeśli taka wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron.
Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.),
dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy (uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1,
poz. 2). Wykładnia językowa art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c. nie daje podstaw do
przyjęcia, że w ramach oceny abuzywności postanowienia istotny jest sposób jego
stosowania przez przedsiębiorcę. Decydujące znaczenie ma nie to, w jaki sposób
przedsiębiorca stosuje postanowienie i dla kogo jest to korzystne, lecz to, w jaki
sposób postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta. Z przepisu wynika,
że przedmiotem oceny jest samo postanowienie, a więc wyrażona w określonej
formie (przeważnie słownej) treść normatywna, tzn. norma lub jej element
określający prawa lub obowiązki stron (zob. uchwałę siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15), a jej punktem odniesienia –
sposób oddziaływania postanowienia na prawa i obowiązki konsumenta. Samo
postanowienie może bezpośrednio kształtować prawa i obowiązki tylko w sensie
normatywnym, wpływając na zakres i strukturę praw lub obowiązków stron. Taka
interpretacja pozostaje w zgodzie z powszechnie akceptowanym poglądem, że art.
3851 k.c. jest instrumentem kontroli treści umowy (stosunku prawnego). To, w jaki
sposób postanowienie jest stosowane, jest kwestią odrębną, do której art. 3851 § 1
zdanie pierwsze k.c. wprost się nie odnosi (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 20
czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2). Sankcje będące
konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają ze skutkiem ex tunc,
co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia
umowy zawierającej klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia dla takiego
charakteru tych postanowień umownych (wyjątek stanowi wola konsumenta).
I CSK 3426/25
15
Pozwany wniósł o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania z uwagi na
oczywistą zasadność skargi (art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c.), o której miało świadczyć
naruszenie art. 481 § 1 k.c., skutkujące bezpodstawnym zasądzeniem ustawowych
odsetek za opóźnienie, gdyż powinny być one ewentualnie zasądzone od dnia
wymagalności roszczenia powoda o zwrot nienależnego świadczenia, który to
moment stanowi dzień złożenia przez należycie poinformowanego przez sąd
konsumenta (powoda) oświadczenia o odmowie/wyrażeniu zgody na objęcie
dobrowolnym system ochrony konsumenckiej, tj. od 25 października 2023 r.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że uzasadnienie
oczywistej zasadności skargi kasacyjnej jako przesłanki jej przyjęcia do
rozpoznania wymaga powołania się na kwalifikowaną postać naruszenia
zaskarżonym orzeczeniem przepisów prawa materialnego lub procesowego
i przeprowadzania wywodu zmierzającego do jego wykazania. Oczywistość
naruszenia ma miejsce wówczas, gdy jest ono widoczne prima facie, przy
wykorzystaniu podstawowej wiedzy prawniczej, bez potrzeby wchodzenia
w szczegóły czy dokonywania pogłębionej analizy tekstu wchodzących w grę
przepisów i doszukiwania się ich znaczenia. Szczególna podstawa przedsądu
z art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c. wymaga przy tym samodzielnego, czyli odrębnego od
podstaw kasacyjnych wskazania i wykazania naruszenia konkretnego przepisu
prawa (procesowego lub materialnego), które jest oczywiste i bez wątpliwości
prowadzi do stwierdzenia, że objęte skargą orzeczenie jest wadliwe i dlatego
skarga powinna zostać przyjęta do rozpoznania.
Skonfrontowanie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania z uzasadnieniem zaskarżonego wyroku wyklucza stwierdzenie, że
skarżący wykazał oczywistość wniesionego środka zaskarżenia w znaczeniu
przytoczonym powyżej. Argumenty zawarte w uzasadnieniu wniosku skarżący
wywodzi z twierdzeń o faktach odmiennych od objętych ustaleniami sądów, gdy
tymczasem nie jest dopuszczalne oparcie skargi kasacyjnej na zarzutach błędów
w ustaleniach faktycznych i wadliwej oceny dowodów, która do takich błędów miała
doprowadzić (art. 3983 § 3 k.p.c.), zaś Sąd Najwyższy nie tylko w ramach
przedsądu, ale i przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej byłby związany podstawą
faktyczną zaskarżonego rozstrzygnięcia (art. 39813 § 2 k.p.c.).
I CSK 3426/25
16
W zakresie zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu
świadczenia pieniężnego wbrew twierdzeniem skarżącego do rozpoczęcia tej
wymagalności nie jest konieczne złożenie przez kredytobiorcę żadnego
sformalizowanego oświadczenia przed odpowiednim organem, zaś przyjęcie
konieczności złożenia takiego oświadczenia byłoby niezgodne z orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
O wymagalności odsetek decyduje wezwanie do zapłaty (art. 481 § 1
i art. 455 k.c.), a za wezwanie do zapłaty sąd drugiej instancji uznał pismo powoda
z 8 maja 2023 r., w którym powód zakwestionował umowę w części obejmującej
klauzulę walutową (indeksacyjną, denominacyjną) oraz zażądał zwrotu
nienależnego świadczenia. Pozwany w odpowiedzi z 12 czerwca 2023 r. nie
uwzględnił wezwania powoda, wskazując, że nie podziela twierdzeń powoda
o nieważności umowy, jak i abuzywności jej postanowień. Zatem pozwany
pozostawał w opóźnieniu z zapłatą od dnia następującego po dniu odpowiedzi
przez pozwanego na wezwanie, a więc od 13 czerwca 2023 r. W związku z tym
brak było podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd
Najwyższy.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 3989 § 1 i 2 k.p.c. oraz –
co do kosztów postępowania – art. 98 § 1, 11 i 3 k.p.c. w zw. z art. 39821 i art. 391 §
1 k.p.c., § 2 pkt 7 w związku z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców
prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1935), orzeczono jak w postanowieniu.
Marta Romańska
[dr]
[SOP]