II CSKP 671/23
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
19 grudnia 2025 r.
SSN Marta Romańska (przewodniczący)
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 19 grudnia 2025 r. w Warszawie
skarg kasacyjnych R.K. i P.K. oraz Banku spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 30 grudnia 2021 r., I ACa 420/21,
w sprawie z powództwa R.K., P.K.
przeciwko Bankowi spółce akcyjnej w W.
o zapłatę i ustalenie,
1) oddala skargę kasacyjną pozwanego,
2) uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I, w punkcie II w części
oddalającej apelację powodów oraz w punkcie III i sprawę w tych
granicach przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do
ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach
postępowania kasacyjnego.
Grzegorz Misiurek
Marta Romańska
Agnieszka Piotrowska
[P.P.]
II CSKP 671/23
2
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 29 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie z powództwa R.K. i P.K.
przeciwko Bankowi S.A. w W. o zapłatę i ustalenie, Sąd Okręgowy w Warszawie
zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 279.831,16 CHF z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 65.093,93 CHF za okres od 21
kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 214.737,23 CHF od 19 czerwca 2020
r. do dnia zapłaty.
Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 26 marca 2008 r. strony zawarły umowę
o kredyt w kwocie 1 050 000 zł waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF).
W uzasadnieniu wyroku Sąd szczegółowo opisał postanowienia tej umowy oraz
sposób jej wykonywania przez strony. Powodom wypłacono kredyt w kwocie
1 050 000 zł. W okresie od zawarcia umowy do 6 czerwca 2019 r powodowie spłacili
na rzecz kredytodawcy kwotę 279 831,16 CHF.
Opierając się na poczynionych ustaleniach faktycznych Sąd Okręgowy
wskazał, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu
art. 3851 k.c. dotyczące waloryzacji kwoty kredytu kursem CHF ustalanym
jednostronnie przez pozwany Bank w Tabeli kursów walut obcych, czego
konsekwencją było wyeliminowanie tych postanowień z umowy ze względu na brak
związania nimi powodów. Przy braku możliwości uzupełnienia tak powstałej luki
przepisem prawa o charakterze dyspozytywnym oraz w sytuacji braku zwyczaju,
umożliwiającego, zgodnie z art. 56 k.c., zastąpienie abuzywnych postanowień,
należało, zdaniem Sądu Okręgowego, uznać umowę za nieważną i zasądzić od
pozwanego zwrot spełnionego przez powodów świadczenia jako nienależnego
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 65.093,93 CHF za okres od
21 kwietnia 2018 r., tj. od dnia następnego po dniu doręczenia pozwanemu odpisu
pozwu. Odsetki ustawowe od kwoty 214.737,23 CHF należały się powodom za okres
od 7 czerwca 2019 r., tj. od dnia następnego po dniu doręczenia pozwanemu na
rozprawie w dniu 6 czerwca 2019 r. pisma zawierającego modyfikacją powództwa.
II CSKP 671/23
3
Sąd Okręgowy zasądził je jednak dopiero od 19 czerwca 2020 r. wskutek oczywistej
omyłki, która jednak nie podlegała sprostowaniu.
Po rozpoznaniu apelacji obu stron wywiedzionych od tego orzeczenia, Sąd
Apelacyjny w Warszawie, wyrokiem z 30 grudnia 2021 r. zmienił zaskarżony wyrok
w punkcie pierwszym częściowo w ten sposób, że oddalił powództwo o zasądzenie
odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 65 093,93 CHF za okres od 21 kwietnia
2018 r. do dnia 2 grudnia 2020 r. i od 28 lipca 2021 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty
214 737,23 CHF za okres od 19 czerwca 2020 r. do 2 grudnia 2020 r. i od 28 lipca
2021 r. do dnia zapłaty. Orzekł także, że zapłata przez pozwanego na rzecz
powodów kwoty 279 831,16 CHF nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem
pozwanemu przez powodów kwoty 1 050 000 zł. Sąd Apelacyjny oddalił ponadto
apelację pozwanego w pozostałej części oraz apelację powodów w całości, a także
orzekł o kosztach postępowania za obie instancje.
Aprobując ustalenia faktyczne i oceny prawne Sądu Okręgowego co do
nieważności przedmiotowej umowy kredytu i obowiązku zwrotu przez Bank
uiszczonej przez powodów kwoty, Sąd Apelacyjny uzasadnił oddalenie części
roszczenia o odsetki tym, że przysługują one powodom dopiero od momentu złożenia
przez nich pozwanemu Bankowi, po udzieleniu im stosownego pouczenia,
oświadczenia o podtrzymaniu żądania objętego pozwem. Od tego momentu, czyli od
dnia 3 grudnia 2020 r., umowa kredytu stała się, zdaniem Sądu, trwale bezskuteczna
(nieważna), zaś pozwany Bank uzyskał o tym wiedzę i popadł w opóźnienie
w spełnieniu żądania powodów. Sąd odwoławczy uwzględnił także podniesiony
przez Bank, w toku postępowania apelacyjnego, zarzut zatrzymania, uznając go za
dopuszczalny, wobec wzajemnego charakteru umowy kredytu, oraz skuteczny.
W konsekwencji, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nie było podstaw do zasądzenia od
pozwanego na rzecz powodów dalszych odsetek ustawowych od uwzględnionych
kwot głównych, poczynając od 28 lipca 2021 r.
Powyższy wyrok zaskarżyły skargami kasacyjnymi obie strony.
Powodowie zarzucili w skardze kasacyjnej naruszenie:
-art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c. oraz art. 476 k.c. w związku z art. 6 ust.
1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków
II CSKP 671/23
4
w umowach konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 1993 Nr 95, str. 29, dalej: „Dyrektywa
93/13") i art. 3851 k.c. przez przyjęcie, że odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot
głównych są należne powodom dopiero od dnia dotarcia do pozwanego Banku ich
oświadczenia dotyczącego świadomości skutków nieważności umowy i braku ich
zgody na dalsze trwanie umowy zawierającej abuzywne klauzule waloryzacyjne;
-art. 2 oraz art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12 i art. 169
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zw. z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii
Europejskiej w zw. z art. 38 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 3851
k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13/EWG polegające na naruszeniu zasady
równowartości i skuteczności w egzekwowaniu praw przyznanych prawem
europejskim przez gorsze traktowanie konsumenta wnoszącego o zwrot świadczeń
nienależnych spełnionych na podstawie umowy, która została uznana za nieważną
wskutek eliminacji postanowień nieuczciwych w rozumieniu Dyrektywy 93/13 oraz art.
3851 k.c.. w stosunku do osoby dochodzącej zwrotu świadczenia nienależnego na
podstawie przepisów krajowych, a to przez stworzenie obowiązku składania przez
konsumenta oświadczenia, który to obowiązek nie wynika z przepisu prawa i jest
odrzucany w orzecznictwie TSUE,
- art. 496 k.c. i 497 k.c. przez przyjęcie, że umowa kredytu jest umową
wzajemną oraz przyjęcie dopuszczalności skorzystania przez pozwany Bank z prawa
zatrzymania.
Formułując te podstawy kasacyjne, powodowie wnieśli o uchylenie wyroku
Sądu drugiej instancji w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do
ponownego rozpoznania.
Pozwany Bank zarzucił w skardze kasacyjnej naruszenie
- art. 3851 § 2 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 w zw. z art. 405 k.c.
w zw. z art. 410 § 2 k.c. przez niewykonania przez Sądy obowiązku poinformowania
powoda (jako konsumenta) o konsekwencjach prawnych, jakie może pociągnąć za
sobą orzeczenie trwałej bezskuteczności (nieważności) zawartej umowy o kredyt
hipoteczny
II CSKP 671/23
5
- art. 3851 § 1 k.c. przez błędne przyjęcie, że klauzule indeksacyjne
zawierające odesłanie do Tabel Kursów Walut Obcych są postanowieniami
dotyczącymi głównego świadczenia stron;
-art. 358 § 2 k.c. w zw. z art. 3 k.c. i art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 przez
nieuzupełnienie luki powstałej w Umowie wskutek uznania postanowień Umowy
kredytu za abuzywne;
- art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 w zw. z art. 3851 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie,
niemożliwości utrzymania w mocy umowy po wyłączeniu z niej niedozwolonych
postanowień umownych i w rezultacie jej upadku;
- art. 56 k.c. w zw. z art. 111 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego w zw. z art. 65
§ 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie;
- art. 4 w zw. z art. 1 ust 1 lit a) i b) ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
- Prawo bankowe (Dz. U. Nr 165 poz. 984, dalej: „ustawa antyspreadowa”) w zw.
z art. 316 § 1 k.p.c. poprzez ich niezastosowanie.
Formułując te podstawy kasacyjne, pozwany Bank wniósł o uchylenie wyroku
Sądu drugiej instancji w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do
ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna pozwanego Banku nie zasługuje na uwzględnienie. W jej
ramach pozwany Bank skoncentrował się na zagadnieniach szczegółowo
rozważonych i rozstrzygniętych już w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zostało w nich przesądzone, że klauzule
kształtujące mechanizm indeksacji, zastrzeżone w umowie kredytu złotowego
indeksowanego do waluty obcej, ale także w umowie kredytu denominowanego
w walucie obcej określają główne świadczenia stron (zob. wyroki Sądu Najwyższego
z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, Nr 2, poz. 20; z 4 kwietnia
2019 r., I CSK 159/17; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18; z 21 czerwca 2021 r., I CSKP
55/21 oraz z 3 lutego 2022 r., II CSKP 459/22). Jeśli zostały wyrażone w sposób
niejednoznaczny, podlegają kontroli pod kątem ich abuzywności. W orzecznictwie
Sądu Najwyższego i TSUE wyjaśniono, że wymaganie wyrażenia postanowienia
II CSKP 671/23
6
umownego w sposób jednoznaczny, prostym i zrozumiałym językiem jest spełnione,
gdy umowa przedstawia konsumentowi w sposób przejrzysty działanie mechanizmu
waloryzacyjnego tak, aby konsument był w stanie oszacować, w oparciu
o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla niego z tej umowy
konsekwencje ekonomiczne, związane z zaciągnięciem wieloletniego zobowiązania
kredytowego, waloryzowanego kursem waluty obcej. Konsument powinien być jasno
poinformowany przez bank, że, podpisując umowę kredytu indeksowanego do waluty
obcej lub kredytu denominowanego ,ale wypłaconego kredytobiorcy w walucie
krajowej i w tej walucie spłacanego, ponosi przez cały okres obowiązywania umowy
nieograniczone niczym ryzyko kursowe, które z ekonomicznego punktu widzenia
może okazać się dla niego trudne do udźwignięcia w przypadku silnej deprecjacji
waluty krajowej (zob. wyroki TSUE z 10 czerwca 2021 r., C - 776/19, C - 782/19;
z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13 oraz z 20 września 2017 r., C-186/16, a także wyrok
Sądu Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22). W wyroku z 10 czerwca
2021 r., C - 776/19, C - 782/19 TSUE wyjaśnił, że wykładni art. 3 ust. 1 Dyrektywy
93/13 należy dokonywać w ten sposób, że warunki umowny kredytu, które powodują
skutek w postaci ponoszenia nieograniczonego ryzyka kursowego przez
kredytobiorcę, mogą doprowadzić do powstania znaczącej nierównowagi
wynikających z tej umowy kredytu praw i obowiązków stron ze szkodą dla
konsumenta, jeśli przedsiębiorca nie mógłby racjonalnie oczekiwać, przestrzegając
wymogu przejrzystości w stosunku do konsumenta, że ten konsument
zaakceptowałby, w następstwie indywidualnych negocjacji, nieproporcjonalne ryzyko
kursowe, które wynika z takich warunków. W uzasadnieniu wyroku z 27 listopada
2019 r. II CSK 483/18, Sąd Najwyższy podniósł, że nie jest wystarczające wskazanie
w umowie, że ryzyko związane z zmianą kursu waluty ponosi kredytobiorca oraz
odebranie od niego oświadczenia o standardowej treści, że został poinformowany
o ponoszeniu ryzyka wynikającego ze zmiany kursu waluty oraz przyjął do
wiadomości i akceptuje to ryzyko. Wprowadzenie do umowy kredytowej zawieranej
na wiele lat mechanizmu działania ryzyka kursowego, wymagało szczególnej
staranności kredytodawcy w zakresie wyraźnego wskazania zagrożeń wiążących się
z oferowanym kredytem, tak by konsument miał pełne rozeznanie konsekwencji
ekonomicznych zawieranej umowy. W takim stanie rzeczy przedkontraktowy
II CSKP 671/23
7
obowiązek informacyjny w zakresie ryzyka kursowego powinien zostać wykonany
w sposób jednoznacznie i zrozumiale unaoczniający konsumentowi, który z reguły
posiada elementarną znajomość rynku finansowego, że zaciągnięcie tego rodzaju
kredytu jest bardzo ryzykowne. Ochrona konsumenta może zostać zapewniona
jedynie wtedy, gdy uwzględnione zostaną jego rzeczywiste i tym samym bieżące
interesy, a nie interesy, jakie miał w okolicznościach istniejących w chwili zawarcia
danej umowy.
Abuzywność opisanych klauzul została już przesądzona w orzecznictwie Sądu
Najwyższego i TSUE, w którym wyjaśniono, że postanowienia umowy (regulaminu),
określające zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu i spłacanych rat z waluty
obcej na krajową i odwrotnie w każdym typie umowy (kredytu waloryzowanego
kursem waluty i obcej oraz kredytu denominowanego), pozwalające bankowi
swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych
postanowień umownych, gdyż kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność
z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega w tym przypadku
na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia
konsumenta od swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na
złotówki w chwili jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności
poszczególnych spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia
konsumenta. Takie postanowienia, które uprawniają bank do jednostronnego
ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego
działania banku; obarczają przy tym kredytobiorcę nieprzewidywalnym
i nieograniczonym ryzykiem oraz naruszają równorzędność stron. Są one
niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda banku w ustaleniu kursu waluty
obcej jest pełna, czy też w jakiś sposób ograniczona, np. w razie wprowadzenia
możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego z wykorzystaniem
obiektywnych kryteriów, kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polsk, i itp.
(zob. wyroki Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016,
Nr 11, poz. 134; z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16; z 27 lutego 2019 r., II CSK 19/18
oraz z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, Nr 2, poz. 20).
II CSKP 671/23
8
Nie ulega wątpliwości, że abuzywne klauzule indeksacyjne są od początku,
z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy, chyba
że następczo udzieli on świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten sposób
przywróci ich skuteczność z mocą wsteczną, czego powodowie w tej sprawie nie
uczynili, domagając się konsekwentnie ustalenia nieważności umowy (ściślej
nieistnienia stosunku prawnego kredytu wykreowanego przez tę umowę) oraz zwrotu
tego, co świadczyli na rzecz pozwanego w wykonaniu tej nieważnej umowy.
W ugruntowanym już orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że
wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych postanowień umownych rodzi
konieczność dokonania oceny, po pierwsze czy jest dopuszczalne uzupełnienie
przez Sąd powstałych w ten sposób luk przez zastosowanie przepisów
dyspozytywnych lub dokonanie zabiegów interpretacyjnych, pozwalających na
utrzymanie umowy w mocy (czego domaga się skarżący), a po drugie
przeprowadzenia oceny, czy w przypadku niedopuszczalności tego rodzaju
zabiegów, umowa jest możliwa do utrzymania w pozostałym zakresie.
Co do pierwszego zagadnienia, w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
ukształtował się już ustabilizowany pogląd, że nie można dokonać wykładni umów
kredytowych na podstawie art. 65 k.c. lub art. 56 k.c., po usunięciu z nich
postanowień abuzywnych, w celu ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do
sposobu ustalenia kursu CHF. Sprowadzałoby się to bowiem do modyfikacji treści
klauzuli indeksacyjnej, prowadząc do zmiany jej rozumienia przez wprowadzenie
odesłania do wartości rynkowej CHF. Dla rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy
w mocy nieadekwatne jest odwoływanie się do hipotetycznej woli stron, groziłoby to
bowiem ryzykiem dalszego pogorszenia sytuacji strony dotkniętej nadużyciem,
gdyby strona, która narzuciła niedozwolone postanowienie umowne wywodziła, że
nie zawarłaby umowy z jego pominięciem. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, art. 5 i 6
dyrektywy 93/13 należy bowiem interpretować w ten sposób, że stoją one na
przeszkodzie temu, by sąd krajowy, który stwierdził nieuczciwy charakter
postanowienia umowy, dokonał wykładni tego postanowienia w celu złagodzenia
jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka wykładnia odpowiadałaby wspólnej
woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób,
że niezgodny z tym artykułem jest przepis prawa krajowego, dający sądowi
II CSKP 671/23
9
możliwość uzupełnienia umowy przez zmianę treści tego postanowienia. Możliwość
taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby stwierdzenie nieważności niedozwolonego
postanowienia umowy zobowiązywało sąd do unieważnienia umowy w całości,
narażając tym samym konsumenta na szczególnie niekorzystne konsekwencje (zob.
wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C - 212/20 oraz z 29 kwietnia 2021 r., C - 19/20).
Nie jest także dopuszczalne użycie przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć
zastosowanie do umowy, tylko odpowiednio lub przez analogię i które
odzwierciedlają regułę obowiązującą w krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok
TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22.). Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności
z celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17
i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, zob. także wyrok TSUE
z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim orzeczeniu
Trybunał stwierdził, że z przedłożonych mu materiałów sprawy nie wynika, by istniały
przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym, mogące zastąpić
niedozwolone postanowienia umowne, podkreślając niedopuszczalność sądowej
modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego w drodze wykładni sądowej.
W orzecznictwie szeroko wypowiedziano się również o niemożności uzupełnienia luk
wynikających z eliminacji niedozwolonych postanowień umownych przy
wykorzystaniu art. 358 § 2 k.c., art. 41 pr. weksl. lub art. 24 ust. 3 ustawy o NBP
w zw. z art. 3851 § 2 k.c. (zob. wyroki Sądu Najwyższego z 17 marca 2022 r., II CSKP
474/22; z 19 maja 2022 r., II CSKP 797/22; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22;
z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22; z 20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22;
27 kwietnia 2023 r., II CSKP 1027/22, i z 19 stycznia 2024 r., II CSKP 874/22).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważa także pogląd,
że niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą
w kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie
bowiem ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego
z walutą obcą, byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że
umowę taką należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co
II CSKP 671/23
10
prowadzi do wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy
o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za jej
całkowitą nieważnością (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/18, OSNC - ZD 2021, Nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22.;
z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22.; z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22 i II CSKP
293/22.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22 i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje także pogląd, że nie
jest możliwe - wbrew woli konsumenta - zastąpienie niedozwolonego postanowienia
umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli bankowej
kredytodawcy, odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP lub kursu
rynkowego waluty (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2022 r.,
I CSK 1669/22.; wyroki Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22;
z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP 285/22 i II CSKP 382/22; z 19 maja
2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja 2022 r., II CSKP 403/22.).Tego rodzaju zabiegi
zagrażałyby realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy
93/13, prowadząc do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na
przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania takich warunków wobec
konsumentów. Byliby oni w ten sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to
umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co
pozostałoby bez wpływu na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich interesów
(zob. wyroki TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13;
z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17, oraz wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada
2019 r., II CSK 483/18). Zarzut naruszenia art.56 k.c. w zw. z art. 111 ust. 1 prawa
bankowego w zw. z art. 65 § 2 k.c. jest zatem niezasadny.
Przechodząc do oceny skutków wyeliminowania z umowy klauzul abuzywnych
i niemożności ich zastąpienia w sposób wskazany wyżej, należy podnieść, że
w ustalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że jeżeli bez
niedozwolonych postanowień umownych umowa nie może obowiązywać i nie zaszły
przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej, a konsument - tak jak
ma to miejsce w okolicznościach sprawy - postanowień abuzywnych nie potwierdził,
nie udzielając następczo świadomej i wolnej zgody na te klauzule i tym samym
II CSKP 671/23
11
odmawiając przywrócenia im skuteczności z mocą wsteczną, (zob. uchwała składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021,
Nr 9, poz. 56; uchwała Sądu Najwyższego z 16 lutego 2021 r., III CZP 11/20, OSNC
2021, Nr 6, poz. 40; wyroki TSUE z 3 października 2019 r., C-260/18 i z 29 kwietnia
2021 r., C-19/20 oraz wyroki Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18,
OSNC-ZD, 2021, Nr 2, poz. 20; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21 i z 20 lutego
2023 r., II CSKP 809/22), umowa jest trwale bezskuteczna (nieważna), a podstawą
tej nieważności jest art. 58 k.c. (zob. wyroki Sądu Najwyższego z 16 września
2021 r., I CSKP 166/21; z 25 lipca 2023 r., II CSKP 1487/22; z 25 października
2023 r., II CSKP 820/23; z 9 stycznia 2024 r., II CSKP 874/22 oraz z 6 września
2024 r., II CSKP 1644/22).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono także znaczenie nowelizacji
prawa bankowego wprowadzonej ustawą antyspreadowa. W wyroku z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18, Sąd Najwyższy podniósł, że zgodnie z art. 1 ust. 2 Dyrektywy
93/13, jej przepisom nie podlegają m.in. postanowienia umowy „odzwierciedlające
obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze", przy czym z orzecznictwa TSUE
wynika, że dotyczy to także przepisów, które weszły w życie już po zawarciu umowy
kredytu, zawierającej niedozwolone postanowienia i miały w założeniu charakter
sanacyjny, tj. zastępowały te postanowienia ex tunc i utrzymywały ważność umowy
(por. wyroki TSUE z 20 września 2018 r., C-51/17, pkt 62-64, 70 i z 14 marca
2019 r., C-118/17 pkt 37, 40) pod warunkiem, iż zachowana została możliwość
odwrócenia niekorzystnych skutków niedozwolonego postanowienia (zob. wyrok
Trybunału Sprawiedliwości z 14 marca 2019 r., C-118/17 pkt 45). Skutkiem
sanowania klauzul abuzywnych jest wówczas także wyłączenie możliwości uznania
umowy za nieważną z powodu tej (i tylko tej) abuzywności. Takie jednak znaczenie
nie może być przypisywane ustawie antyspreadowej, albowiem przedmiotem
regulacji nie były, zawarte w umowach zawartych przed wejściem w życie tej ustawy,
klauzule abuzywne ani umowy z ich powodu nieważne. Celem ustawy nie było
sanowanie tych wadliwości, albowiem przepisy ustawy nie wspominają o tych
wadliwościach ani też nie regulują związanych z nimi rozliczeń. W założeniu
ustawodawcy chodziło o doprecyzowanie na przyszłość reguł ustalania kursu
wymiany walut oraz o nieodpłatne umożliwienie dokonywania spłat kredytu
II CSKP 671/23
12
bezpośrednio w walucie obcej. Ustawodawca miał na względzie - przynajmniej
explicite - umowy ważne oraz klauzule dozwolone, choć podlegające
doprecyzowaniu. Nawet jeżeli było inaczej, założony (implicite) skutek sanujący nie
mógł zostać w ten sposób osiągnięty. Omawiana ustawa w zasadzie nie
przewidywała gotowych do zastosowania (choćby tylko dyspozytywnych) przepisów,
które zastępowałyby ewentualne klauzule abuzywne, a jedynie nakładała na banki
ciężar dokonania ogólnie określonych, wymagających skonkretyzowania in casu
zmian umowy, co nie wystarcza dla przyjęcia domniemania, że te konkretne
rozwiązania są wynikiem należytego wyważenia ogółu praw i obowiązków stron
przez ustawodawcę (zob. motyw 13 Dyrektywy 93/13 oraz wyrok TSUE z 21 marca
2013 r., C-92/11, pkt 26 i n.) i nie czyni zadość przesłankom przewidzianym w art. 1
ust. 2 dyrektywy 93/13, zwłaszcza że, jak wynika z orzecznictwa TSUE, wyjątek
przewidziany w tym przepisie podlega ścisłej wykładni (zob. wyroki TSUE
z 20 września 2017 r., C-186/16 pkt 31 i z 20 września 2018 r., C-51/17, pkt 54, 66).
Przewidziana w art. 4 zd. 2 ustawy antyspreadowej zmiana umowy kredytu mogłaby
wywoływać skutek sanujący tylko wtedy, gdyby stanowiła wyraz następczej
świadomej, wyraźnej i wolnej rezygnacji kredytobiorcy-konsumenta z powoływania
się na abuzywność postanowienia (ewentualnie także nieważność umowy) i zgody
na jego zastąpienie postanowieniem dozwolonym. W braku takich czynności
sanujących, wejście w życie ustawy antyspreadowej w żaden sposób nie podważa
abuzywności spornych klauzul i nieważności umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego
z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18).
Z podanych przyczyn skarga kasacyjna Banku podlegała oddaleniu jako
niezasadna (art.39814 k.p.c.).
Skarga kasacyjna powodów zasługiwała natomiast na uwzględnienie,
albowiem trafnie zakwestionowała rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego
w przedmiocie należnych powodom odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie
dochodzonych pozwem kwot.
Sąd Apelacyjny powiązał początek biegu tych odsetek ze złożeniem przez
powodów odrębnego oświadczenia, w którym, po ich stosownym pouczeniu, nie
wyrazili zgody na dalsze związanie umową, które, jak to przyjął Sąd, dotarło do
II CSKP 671/23
13
pozwanego Banku w dniu 3 grudnia 2020 r. Jednakże już po wydaniu zaskarżonego
kasacyjnie wyroku w tej sprawie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w wyroku z 7 grudnia 2023 r. C 140/22, orzekł, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy
93/13 należy interpretować w ten sposób, że w kontekście uznania nieważności
w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję
bankową ze względu na to, iż umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego
nie może ona dalej obowiązywać, stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa
krajowego, zgodnie z którą wykonywanie praw, które konsument wywodzi z tej
dyrektywy, jest uzależnione od złożenia przez tego konsumenta przed sądem
oświadczenia, w którym twierdzi on, po pierwsze, że nie wyraża zgody na utrzymanie
w mocy tego warunku, po drugie, że jest świadomy z jednej strony faktu, że
nieważność wspomnianego warunku pociąga za sobą nieważność wspomnianej
umowy, a z drugiej - konsekwencji tego uznania nieważności, i po trzecie, że wyraża
zgodę na uznanie tej umowy za nieważną.
Wyrok TSUE wydany na podstawie art. 267 TFUE ujednolica wykładnię norm
prawa Unii i rzutuje na ich stosowanie nie tylko w sprawie, w której został wydany,
lecz we wszystkich sprawach, w których te normy mogą znaleźć zastosowanie.
Jednocześnie, zgodnie z zasadą skuteczności, na sądach krajowych spoczywa
powinność wykładni przepisów prawa krajowego zgodnej z postanowieniami
dyrektyw unijnych, tak dalece, jak to możliwe (zob. wyroki TSUE z 13 listopada
1990 r., C-106/89 i z 27 marca 2019 r., C-545/17. Powinność ta może implikować
konieczność zmiany dotychczasowej wykładni prawa krajowego, jeżeli okazałaby się
niezgodna z prawem Unii w interpretacji przyjętej przez Trybunał w wyroku wydanym
na podstawie art. 267 TFUE (zob. wyroki TSUE z 8 maja 2019 r., C-566/17
i z 5 marca 2020 r., C-679/18).
Możliwość żądania przez powodów odsetek ustawowych za opóźnienie, nie
może być zatem uzależniona, jak przyjął Sąd Apelacyjny, od złożenia pozwanemu
przez konsumentów wskazanego oświadczenia. Możliwość ta jest związana
z dotarciem do pozwanego Banku żądania kredytobiorców, aby dokonał zwrotu
spłaconych przez nich, w oparciu o nieważną umowę kredytu, należności oraz
upływem wyznaczonego przez konsumentów terminu do spełnienia tego
II CSKP 671/23
14
świadczenia przez kredytodawcę (zob. także wyrok TSUE z 14 grudnia 2023 r.
C-28/22).
Roszczenie odsetkowe powodów powinno zatem z podanych przyczyn
podlegać ponownemu rozpoznaniu przez Sąd Apelacyjny z wyjątkiem okresu, za
który zostały one już prawomocnie zasądzone.
Ostatni zarzut skargi kasacyjnej powodów odnosi się do kwestii uwzględnienia
przez Sąd odwoławczy podniesionego przez pozwany Bank zarzutu zatrzymania, co
doprowadziło do wstrzymania biegu odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie
zasądzonych ostatecznie kwot głównych, poczynając od 28 lipca 2021 r. Powodowie
podnieśli, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, co czyni nieuzasadnionym
stosowanie przepisów kodeksu cywilnego regulujących prawo zatrzymania. Wskazali
ponadto, że oświadczeń o charakterze prawnokształtującym nie można skutecznie
składać w sposób warunkowy, a taki charakter miało, ich zdaniem, oświadczenie
pozwanego Banku o skorzystaniu z prawa zatrzymania, skoro Bank konsekwentnie
obstawał jednocześnie przy ważności umowy kredytu.
Odnosząc się do kwestii charakteru prawnego umowy kredytu we wskazanym
kontekście, Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 28 lutego 2025 r.,
III CZP 126/22, (OSNC 2025/11/97) orzekł, że umowa o kredyt bankowy, określona
w art. 69 ust. 1 pr. bank., jest umową wzajemną. Stanowisko to, jak wynika
z motywów uchwały, dotyczy również kredytów powiązanych z walutą obcą, bez
względu na ich indeksowany lub denominowany charakter. Z poglądem tym należy
się zgodzić, odsyłając w tym miejscu do uzasadnienia przywołanej uchwały bez
potrzeby jego przytaczania i powielania w tym miejscu. O ile zatem umowa kredytu
jest umową wzajemną, to jednak już kwestia zarzutu zatrzymania podniesionego
przez bank w tak zwanej sprawie frankowej, jest dużo bardziej złożona.
Prawo zatrzymania w sytuacji określonej w art. 496 k.c. w związku z art. 497
k.c. ma służyć zabezpieczeniu przysługującego retencjoniście roszczenia o zwrot
świadczenia wynikającego z nieważności lub rozwiązania umowy, a jego skuteczne
wykonanie obezwładnia wymagalne roszczenie wzajemne dopóki, dopóty wierzyciel
wzajemny nie zaoferuje zwrotu spełnionego na jego rzecz świadczenia lub go nie
zabezpieczy. Wynika z tego, że roszczenie, którego zabezpieczeniu służyć ma
II CSKP 671/23
15
zatrzymanie, musi nie tylko istnieć, lecz także być zdatne do przymusowego
zaspokojenia, co zakłada jego zaskarżalność. W przeciwnym razie dłużnik mógłby
skutecznie obezwładnić wymagalne i zaskarżalne roszczenie wierzyciela, powołując
się na przysługujące mu wobec niego roszczenie wzajemne, do którego spełnienia
nie mógłby jednak wierzyciela przymusić. W orzecznictwie Sądu Najwyższego,
analizując relację między prawem zatrzymania, a prawem potrącenia, trafnie
ponadto zauważono, że uprawnienie do potrącenia (art. 498 i n. k.c.) należy
postrzegać jako dalej idące w zestawieniu z prawem zatrzymania, którego istota
polega na zabezpieczeniu wierzytelności przysługującej retencjoniście przed
niekorzystnymi skutkami ewentualnej niewypłacalności dłużnika (wierzyciela
wzajemnego) przez uzależnienie spełnienia własnego świadczenia od zaoferowania
świadczenia przez wierzyciela wzajemnego. Potrącenie realizuje między innymi,
funkcję egzekucyjną, prowadząc – w drodze jednostronnej decyzji potrącającego
i bez konieczności zaangażowania organów państwa – do przymusowego
zaspokojenia należności przysługującej potrącającemu. W takim przypadku odpada
potrzeba oddziaływania na dłużnika (wierzyciela wzajemnego) w celu skłonienia go
do zapłaty, a także ryzyko jego niewypłacalności. Przeciwnie, uwzględniając
możliwość skorzystania z potrącenia, wierzytelność przysługująca potencjalnemu
retencjoniście pozostaje, do wysokości wierzytelności pasywnej, w pełni
zabezpieczona na wypadek niewypłacalności dłużnika, bez potrzeby sięgania do
prawa zatrzymania. Co więcej – wierzyciel aktywny ma w istocie pewność, że
przysługujące mu świadczenie pieniężne, w zakresie, w jakim nie przewyższa
wierzytelności pasywnej, zostanie spełnione, przy czym decyzja o tym, czy z opcji tej
skorzystać, leży w sferze jego uznania, co czyni zbędnym korzystanie z dodatkowego
zabezpieczenia wierzytelności. Trudno w tym przypadku twierdzić, aby mogła istnieć
prawnie uzasadniona potrzeba dodatkowego „zabezpieczenia” lub „zaofiarowania”
wierzytelności wzajemnej, o czym stanowi art. 496 k.c. Dostrzec trzeba przy tym, że
czym innym jest ustanawianie zabezpieczeń wierzytelności, których podłożem jest
autonomia woli (konsens) obu stron zobowiązania, czym innym zaś żądanie
zabezpieczenia własnej wierzytelności, powiązane z odmową spełnienia
świadczenia, którego podstawą miałoby stać się uprawnienie kształtujące
przysługujące jednej ze stron stosunku prawnego.
II CSKP 671/23
16
W braku szczególnych okoliczności, których wykazanie obciąża stronę
podnoszącą zarzut zatrzymania, podważa to legitymowany prawnie interes strony,
która dysponując możnością wymuszenia spełnienia świadczenia wzajemnego,
z możliwości tej nie korzysta, lecz – powołując się na potrzebę „zabezpieczenia”
wierzytelności, którą może swobodnie wyegzekwować – odmawia spełnienia
świadczenia należnego kontrahentowi ze skutkiem w postaci dalszego utrzymywania
stanu niepewności między stronami. Kwestia ta rysuje się szczególnie wyraźnie
w razie nierównowagi majątkowej stron stosunku prawnego, gdy dalsze
pozostawanie w impasie mogłoby w istocie służyć szykanowaniu strony słabszej,
z uwagi na trudność w zaoferowaniu przez nią świadczenia wzajemnego (zob. wyrok
Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2025 r., II CSKP 545/23).
Należy ponadto wskazać, że w sprawach objętych zakresem zastosowania
dyrektywy 93/13, przy ocenie zasadności zarzutu zatrzymania, należy zawsze brać
pod uwagę konieczność dokonywania przez sąd krajowy, zgodnie z zasadą
efektywności prawa Unii, wykładni przepisów prawa krajowego zgodnej z przepisami
dyrektywy unijnej, tak dalece, jak to jest tylko możliwe (zob. wyroki TSUE
z 13 listopada 1990 r., C-106/89 i z 27 marca 2019 r., C-545/17). Stosownie do
stanowiska TSUE, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować
w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni prawa krajowego – co odnosi
się również do art. 496 i 497 k.c. – zgodnie z którą w kontekście stwierdzenia
nieważności umowy kredytu zawartej przez bank z konsumentem ze względu na
nieuczciwy charakter jej niektórych warunków, powołanie się przez bank na prawo
zatrzymania prowadzi do uzależnienia przysługującej konsumentowi możliwości
uzyskania przez niego zapłaty kwot, które zasądzono od banku ze względu na skutki
restytucyjne wynikające ze stwierdzenia abuzywności warunków umownych, od
równoczesnego zaofiarowania przez konsumenta zwrotu albo zabezpieczenia
zwrotu całości świadczenia otrzymanego od banku na podstawie umowy kredytu,
niezależnie od spłat dokonanych w wykonaniu tej umowy przez konsumenta
(por. wyrok TSUE z 14 grudnia 2023 r., C-28/22, postanowienie TSUE z 8 maja
2024 r., C-424/22, uzasadnienie przywołanej wyżej uchwały III CZP 126/22
oraz wyroki Sądu Najwyższego z 28 lutego 2025 r., II CSKP 2231/22 i z 11 marca
2025 r., II CSKP 617/23). .
II CSKP 671/23
17
Końcowo należy podnieść, że, co do zasady, nie są trafne argumenty
powodów co do rzekomo warunkowego oświadczenia pozwanego Banku
o skorzystaniu z prawa zatrzymania przy jednoczesnym podtrzymywaniu przez niego
poglądu o ważności umowy. Oświadczenie strony umowy o skorzystaniu z prawa
zatrzymania na podstawie art. 496 w związku z art. 497 k.c. może być złożone
w sytuacji sporu sądowego co do tego, czy umowa została skutecznie rozwiązana
lub jest nieważna, a tym samym niejasności i niepewności, czy przeciwnikowi istotnie
przysługuje roszczenie o zwrot spełnionego na jej podstawie świadczenia jako
nienależnego. Niepewności tej nie można jednak utożsamiać ze zdarzeniem
przyszłym i niepewnym (art. 89 k.c.), ponieważ chodzi tu nie o zdarzenie przyszłe,
lecz stan już obiektywnie istniejący, choć niejasny i niepewny dla stron. Podniesienie
zarzutu zatrzymania na wypadek, gdyby sąd nie uwzględnił dalej idących zarzutów
pozwanego, w szczególności zarzutów zmierzających do wykazania, że umowa jest
ważna, nie koliduje również z zakazem warunkowych czynności procesowych. Zakaz
ten nie stoi bowiem na przeszkodzie równoczesnemu korzystaniu przez pozwanego
z kilku sposobów obrony, które pozostają ze sobą w wewnątrzprocesowej, logicznej,
zależności. Pozwany podnosi wówczas określone zarzuty w sposób ewentualny, na
wypadek, gdyby zarzuty podnoszone przez niego w pierwszej kolejności okazały się
bezzasadne (zob. wyroki Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2023 r., II CSKP 1183/22
i z 9 sierpnia 2018 r., II CSK 551/18). Niemniej jednak rozważania te nie przekładają
się na nietrafność podniesionego zarzutu kasacyjnego, albowiem należy podnieść,
że Sąd Apelacyjny nie poczynił ustaleń faktycznych, pozwalających na ocenę
dopuszczalności i zasadności podniesienia przez pozwany Bank w tej sprawie
zarzutu zatrzymania, ani też nie zawarł w uzasadnieniu wyroku pogłębionych ocen
prawnych dotyczących tej kwestii, co powoduje konieczność jej ponownego
rozpoznania, z uwzględnieniem dotyczących tego zagadnienia orzeczeń Sądu
najwyższego i TSUE.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji (art. 39815 § 1 k.p.c.)
Grzegorz Misiurek
Marta Romańska
Agnieszka Piotrowska
(A.D.)
II CSKP 671/23
18
[SOP]