I ZO 94/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Marek Dobrowolski
Dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie dotyczącej obwinionego sędziego Sądu Rejonowego w [...] X. Y., po
rozpoznaniu w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej na posiedzeniu w dniu 27 maja
2025 roku, wniosku obrońcy obwinionego w przedmiocie wyłączenia SSN Marka
Siwka od udziału w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ZO 80/24
na podstawie art. 42 § 1 k.p.k. i art. 41 § 1 k.p.k. a contrario w zw. z art. 128 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
postanowił:
1. nie uwzględnić wniosku o wyłączenie SSN Marka Siwka od
udziału w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ZO 80/24;
2. wniosek obrońcy obwinionego o niewyznaczanie do składu
rozpoznającego wniosek o wyłączenie SSN Marka Siwka od udziału w
sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ZO 80/24 sędziów powołanych
przy udziale organu ukształtowanego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw pozostawić bez rozpoznania.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu do Sądu Najwyższego)
obrońca obwinionego wniósł o wyłączenie SSN Marka Siwka od udziału w sprawie
prowadzonej pod sygn. akt I ZO 80/24 „z uwagi na zaistnienie okoliczności
I ZO 94/24
2
skutkujących wyłączeniem z mocy prawa oraz mogących wywołać uzasadnione
wątpliwości co do jego bezstronności w sprawie”.
W uzasadnieniu formułowanego postulatu wnioskujący argumentował, iż
wskazany sędzia zostali wadliwie powołany na stanowisko sędziego Sądu
Najwyższego, tj. na skutek udziału w procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa
w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. W przekonaniu autora
wniosku złożenie wniosku o wyłączenie wskazanego sędziego jest konieczne z
uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wobec istnienia
okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności
oraz bezstronności. Zdaniem obrońcy obwinionego prowadzenie w okolicznościach
niniejszej sprawy postępowania oraz wydanie orzeczenia przez sędziego
powołanego przy udziale organu ukształtowanego ustawą o KRS z 2017 r.
prowadziłoby w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego do naruszenia
standardu niezależności i bezstronności sędziego w wymiarze zewnętrznym i
obiektywnym, a to z kolei stanowiłoby naruszenie, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w
zw. z art. 47 KP w. zw. z art. 6 ust. 1 EKPC, a w konsekwencji oznaczało
nienależytą obsadę sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. Podkreślono
również, iż okoliczność powołania sędziego przy udziale organu ukształtowanego
ustawą o KRS z 2017 r., ze względu na treść uchwały składu połączonych Izb Sądu
Najwyższego oraz uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2
czerwca 2022 r., I KZP 2/22, stanowi samodzielną i wystarczającą podstawę
uzasadniającą wyłączenie wskazanego sędziego od orzekania we wskazanej
sprawie.
Jednocześnie obrońca obwinionego wniósł o niewyznaczanie do składu
rozpoznającego wniosek o wyłączenie SSN Marka Siwka od udziału w sprawie
prowadzonej pod sygn. akt I ZO 80/24 sędziów powołanych do pełnienia urzędu
sędziego Sądu Najwyższego na podstawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa
ukształtowanej w trybie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r., poz. 3 ze zm.).
I ZO 94/24
3
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Wniosek w przedmiocie wyłączenia SSN Marka Siwka od udziału w sprawie
prowadzonej pod sygn. akt I ZO 80/24 nie zasługiwał na uwzględnienie.
Zaprezentowana przez autora wniosku argumentacja nie zawiera bowiem w swej
treści okoliczności, które mogłyby podawać w wątpliwość jego bezstronność, a tym
samym nie spełnia wymogów wskazywanych przez ustawodawcę w art. 41 k.p.k.,
na której to podstawie wnioskodawca oparł swoje żądanie.
Zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.p.k. (który to przepis znajduje zastosowanie
w niniejszej sprawie mocą 128 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych) sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego
rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności
w danej sprawie. Treść powołanego przepisu, dla stwierdzenia podstawy
wyłączenia sędziego, wymaga istnienia określonej kategorii okoliczności, która,
jeżeli zestawić ją z przedmiotem rozstrzygnięcia w określonej sprawie, prowadzi do
wniosku o uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności sędziego, mającego ją
rozstrzygnąć. Oznacza to, że pomiędzy podnoszonymi okolicznościami, które
powinny mieć charakter rzeczywisty i obiektywny, a rozstrzygnięciem konkretnej
sprawy musi zachodzić związek funkcjonalny, pozwalający na możliwości
wyprowadzenia z nich wniosku o istnieniu uzasadnionej wątpliwości co do braku
bezstronności w rozstrzygnięciu tej sprawy, a więc o potencjalnie możliwym
rozstrzygnięciu na korzyść jednej ze stron, bez uzasadnionych podstaw.
Uzasadniona wątpliwość co do bezstronności, w rozumieniu art. 41 § 1 k.p.k.,
zachodzi zatem zawsze in concreto, a nie in abstracto. Nie może zatem stanowić
jedynie subiektywnego przekonania określonej osoby, lecz winna być konkretna,
realna, obiektywna i poddająca się zewnętrznej weryfikacji (zob. postanowienie
Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2012 r., III KK 214/11, OSNKW 2012/4/4). Wymóg
bezstronności sędziego należy rozumieć zarówno w aspekcie „braku przejawów
subiektywnej stronniczości sędziego lub jego osobistych uprzedzeń”, jak
i „konieczności obiektywnej bezstronności sądu, który winien dawać wystarczające
gwarancje, by wykluczyć wszelkie uprawnione wątpliwości w tej mierze” (zob.
postanowienie Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt III KK 244/17,
LEX nr 2433068). Jednocześnie w orzecznictwie akcentowana jest konieczność
I ZO 94/24
4
zróżnicowania obiektywnej bezstronności sędziego i jego bezstronności w odbiorze
zewnętrznym, przy czym „co do odbioru zewnętrznego z reguły odwołać się można
do oceny sytuacji dokonanej przez hipotetycznego, przeciętnie wykształconego,
poprawnie logicznie myślącego członka społeczeństwa, który nie jest osobiście
zainteresowany wynikiem procesu”, eliminując „wszystkie te sytuacje, w których
wątpliwości wobec bezstronności byłyby pochopne lub nieprawdziwe i łatwo można
byłoby tego dowieść” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2009 r.,
sygn. akt III KK 257/08, LEX nr 532400).
Zdaniem Sądu Najwyższego takich kryteriów żądanie obrońcy obwinionego
natomiast nie spełnia. Wnioskujący nie przedstawił bowiem skonkretyzowanych
okoliczności, mogących wzbudzić u przeciętnego i rozsądnie rozumującego
obserwatora procesu uzasadnioną wątpliwość co do istnienia w sprawie
o sygnaturze akt I ZO 80/24 kierunkowego nastawienia wskazanego sędziego - czy
to do uczestników, czy też do przedmiotu postępowania, która zestawiona z
przedmiotem rozstrzygnięcia w uprzednio powołanej sprawie prowadziłaby do
wniosku o uzasadnionej wątpliwości co do jego bezstronności. Podkreślić należy, iż
wspomniana wątpliwość musi bowiem wynikać z pewnych okoliczności
faktycznych, np. zachowania sędziego wyrażającego swój stosunek do sprawy,
a nie – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - z regulacji prawnych
konstytuujących ustrój sądownictwa. Wątpliwość obrońcy obwinionego co do
bezstronności sędziego objętego wnioskiem sprowadza się bowiem wyłącznie do
faktu, iż został oni powołany na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek
Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej przepisami ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), którą to procedurę wnioskodawca ocenia jako
wadliwą i naznaczoną naruszeniem standardów niezawisłości i bezstronności.
Instytucja określona w art. 41 § 1 k.p.k. nie stanowi natomiast narzędzia kontroli
procesu powołania na stanowisko sędziego, a korzystanie z niej w sposób przyjęty
przez autora wniosku przez świadczy o traktowaniu powyższej w sposób
instrumentalny, doprowadzając do zniweczenia jej celu.
Zważając na konstrukcję analizowanego żądania oraz zaprezentowany
przez obrońcę obwinionego sposób budowania argumentacji, mającej wykazać
I ZO 94/24
5
zmaterializowanie przesłanki zawartej w uprzednio powoływanym przepisie, zdaje
się koniecznym przypomnienie jego – niejako zlekceważonej przez autora wniosku
- treści, która stanowi, iż „sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego
rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności
w danej sprawie”. Konfrontując zatem jasno wyartykułowany przez ustawodawcę
wymóg z brakiem nie tyle przekonującej, co zasadniczo jakiejkolwiek argumentacji
w kontekście zawartej w powoływanej normie przesłanki, wniosek obrońcy
obwinionego nie zawiera tym samym treści pozwalającej na jego uwzględnienie
w kontekście przepisu art. 41 § 1 k.p.k.
Przyjęcie natomiast forsowanego przez wnioskodawcę poglądu,
opierającego się na założeniu, iż o bezstronności sędziego decyduje organ
uczestniczący w procedurze nominacyjnej, prowadziłoby do nieakceptowalnego
wniosku, iż każdy sędzia powołany w procedurze nominacyjnej przeprowadzonej
przed wejściem w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, nie jest
uprawniony do rozpoznawania wniosków o wyłączenie w trybie art. 41 k.p.k.
sędziego powołanego w takiej samej procedurze nominacyjnej. Odnosząc się
natomiast do podnoszonej przez obrońcę obwinionego kwestii akceptacji procedury
powołania oraz przyjęcia nominacji przez wskazanych sędziów zaznaczyć należy,
iż w obowiązującym porządku prawnym jest to jedyny istniejący tryb powoływania
sędziów, wobec czego nie sposób z samego faktu, że do powołania sędziego
doszło w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, wywodzić
wątpliwości co do bezstronności sędziego. Treść wniosku w żaden sposób nie
odpowiada przy tym na pytanie z jakiego dokładnie powodu taki sędzia miałby nie
być bezstronny, tj. na korzyść której ze stron miałby rozstrzygnąć sprawę bez
uzasadnionych podstaw merytorycznych czy prawnych, a przecież do tego
sprowadza się brak bezstronności.
Na aprobatę nie zasługuje również forsowana przez wnioskującego teza, iż
SSN Marek Siwek miałby rozstrzygać „we własnej sprawie”. Podkreślenia wymaga
bowiem, iż „prawo i obowiązek orzekania sędziego obejmuje każdą kwestię natury
prawnej i z powodu takiej kwestii, która byłaby przedmiotem orzekania, nie sposób
skutecznie żądać wyłączenia sędziego. Przeciwne stanowisko prowadzi ad
I ZO 94/24
6
absurdum, gdyż oczywiste jest, że przedmiotem określonego wniosku mogłaby być
kwestia ustrojowa dotykająca każdego sędziego, niezależnie od czasu i trybu
powołania. W takiej sytuacji jak wskazana, podzielając stanowisko wnioskodawcy
nie istniałby sąd, który mógłby kwestię tę skutecznie rozważyć i rozstrzygnąć” (zob.
postanowienie Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2023 r., IV KK 460/19, LEX nr
3614518). Wymaga również dostrzeżenia, że sytuacja poszczególnych sędziów
rozumiana jako konkretne okoliczności towarzyszące procesowi nominacji oraz
wpływ tych okoliczności na niezawisłość sędziego w danej sprawie - jest różna,
zatem sam fakt otrzymania nominacji po wniosku Krajowej Rady Sądownictwa
ukształtowanej w trybie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw, nie powoduje
orzekania w takiej samej jak własna sytuacji faktycznej i prawnej. Zaznaczyć należy
jednocześnie, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem za orzekanie we własnej
sprawie nie jest uznawane przykładowo rozpatrywanie tzw. sprawy frankowej przez
sędziego posiadającego kredyt we frankach szwajcarskich, czy też rozpatrywanie
przez sądy powszechne spraw dotyczących wynagrodzeń sędziów, które przecież
dotyczą wszystkich sędziów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18
kwietnia 2024 r., sygn. akt I ZO 27/24, LEX nr 3721420).
W kontekście postulatu o niewyznaczanie do składu rozpoznającego
niniejszy wniosek o wyłączenie „sędziów powołanych przy udziale organu
ukształtowanego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw” zasadniczego natomiast
przypomnienia wymaga, iż uregulowania Kodeksu postępowania karnego nie
przewidują wyłączenia sędziego in abstracto, gdyż zastosowanie powyższej
instytucji dopuszczalne jest w odniesieniu do konkretnej osoby, która została
wyznaczona do składu orzekającego w danej sprawie, a nie sędziego mogącego
jedynie teoretycznie, w przyszłości zostać wyznaczonym do jej rozpoznania (zob.
aktualne na gruncie postępowania dyscyplinarnego sędziów rozważania zawarte w
postanowieniach Sądu Najwyższego z: 14 grudnia 2016 r., III KO 99/16, jak
również postanowienia Sądu Najwyższego z: 25 stycznia 2012 r., SNO 49/11, Lex
1215806; 10 października 2014 r., SNO 51/14, Lex 1511819). Niezależnie od
powyższego wskazać nadto należy, iż analiza wniosku obrońcy obwinionego, który
I ZO 94/24
7
nie powołuje rzeczowej argumentacji w tym zakresie, wskazuje przy tym na
konieczność przypomnienia, iż wniosek o wyłączenie sędziego winien wykazać
związek funkcjonalny pomiędzy podnoszonymi okolicznościami (które muszą mieć
charakter rzeczywisty i obiektywny), a rozstrzygnięciem konkretnej sprawy, na
podstawie których zasadne jest przypuszczenie o możliwości wydania
pozbawionego podstaw kierunkowego rozstrzygnięcia.
Nie sposób pomijać w niniejszych rozważaniach treści art. 29 § 4 ustawy
z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, który wprost stanowi, iż
„okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego Sądu Najwyższego nie mogą
stanowić wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem
tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności”. W świetle
unormowań zawartych w art. 29 § 4 i § 5 u.S.N., brak gwarancji niezawisłości i
bezstronności sędziego powołanego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
SN w następstwie wadliwej procedury nominacyjnej nie oznacza a priori
bezskuteczności takiego powołania oraz że powołany w takiej procedurze sędzia
nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności. Gwarancja niezawisłości i
bezstronności sędziego skutkuje bowiem ustawową niedopuszczalnością
kwestionowania i podważania tych wymogów przez kogokolwiek i w jakimkolwiek
trybie. Natomiast brak takiej gwarancji po stronie sędziego oznacza, iż w
indywidualnych sprawach strony i uczestnicy postępowania mogą kwestionować
jego niezawisłość i bezstronność oraz żądać przeprowadzenia badania spełnienia
przez niego tych wymogów w przewidzianej w ustawie procedurze, w przypadku
sędziego SN określonej w art. 29 §§ 1 – 25 u.S.N.
Podkreślić w tym miejscu należy, iż istotna wadliwość postępowań
nominacyjnych w polskim wymiarze sprawiedliwości - naruszających standardy
konwencyjne - występuje od dekad i polega ona m.in. na: braku niezawisłości
i bezstronności organu przeprowadzającego takie postępowania, braku
skutecznego i efektywnego środka ochrony prawnej osób w nich uczestniczących,
a także braku spełnienia standardów konstytucyjnych. W judykaturze podnosi się,
że przed powołaniem KRS w dniu 20 grudnia 1989 r., sędziowie byli powoływani
i odwoływani przez Radę Państwa PRL, która była organem o charakterze czysto
politycznym, nie spełniającym nawet minimalnych gwarancji niezawisłości
I ZO 94/24
8
i bezstronności, na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Przepisy ustrojowe nie
przewidywały jakiegokolwiek udziału samego zainteresowanego w procedurze
powołania, brak było oficjalnie ogłaszanych konkursów na stanowiska sędziów.
Brak było jakiegokolwiek środka ochrony sądowej, zaś proces powoływania
sędziów nie dawał – w standardzie konwencyjnym - gwarancji, że osoba
powoływana na stanowisko sędziego sądu powszechnego spełnia wymogi
bezstronności i niezawisłości (zob.: postanowienie SN z dnia 14.12.2021 r., II KZ
46/21, LEX nr 3327044; postanowienie SN z dnia 13.12.2021 r., II KZ 46/21, LEX nr
3272188). Po powołaniu KRS, jak trafnie wskazał SN w postanowieniu z dnia 3
listopada 2021 r., TK kilkakrotnie kwestionował przepisy normujące postępowanie
przed KRS w przedmiocie przedstawienia kandydatów do pełnienia urzędu
sędziego. Dotyczyło to np. braku możliwości odwołania się od uchwał KRS (wyrok
TK z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt SK 57/06, OTK ZU 2008, nr 4/A, poz. 63,
odwołania nie przysługiwały zatem w okresie funkcjonowania KRS w latach 1990 -
2007), ustalenia reguł postępowania przed KRS w drodze rozporządzenia (wyrok
TK z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt K 62/07, OTK ZU 2009, nr 10/A, poz. 149),
zasady bezwzględnej jawności głosowań w KRS (wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2008
r., sygn. akt K 40/07, OTK ZU 2008, nr 3/A, poz. 44), kryteriów oceny kandydatów
na sędziów (wyrok TK z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt SK 43/06, OTK ZU
2007, nr 10/A, poz. 130), a także ustanowienia indywidualnej kadencji sędziów,
członków KRS (wyrok TK z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt K 5/17, OTK - A
2017, poz. 48). Podzielenie tezy, iż stwierdzenie przez TK, w powołanych wyżej
wyrokach, wadliwości przepisów, które były stosowane przez KRS w postępowaniu
w przedmiocie wyłaniania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego, skutkuje w konsekwencji wadliwością postanowień Prezydenta RP w
przedmiocie powołania na stanowiska sędziowskie, groziłoby totalnym
zdestabilizowaniem systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pójście bowiem w
tym kierunku mogłoby sprowadzać się do ustalenia, czy osoba powołana przez
Prezydenta RP na stanowisko sędziowskie - w wypadku przyjęcia przez podmiot
oceniający istnienia nieprawidłowości w procedurze nominacyjnej - w ogóle jest
sędzią. Ocena taka mogłaby też polegać na ustaleniu, czy sędzia powołany
w procedurach, które zdaniem organu oceniającego, były obarczone wadą prawną,
I ZO 94/24
9
mimo formalnego posiadania statusu sędziego jest sędzią niezawisłym, a więc
„zdolnym do orzekania" (zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z
dnia 3 listopada 2021 r., IV KO 86/21, LEX nr 3251718).
Wskazane, m.in. w powołanych orzeczeniach, systemowe i permanentne
wadliwości procedury nominacyjnej sędziów w polskim wymiarze sprawiedliwości,
jak się wydaje, legły u podstaw wprowadzenia do polskiego systemu prawnego
instytucji tzw. testu niezawisłości i bezstronności, obejmującego wszystkich
sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, iż ustawodawca uznał, że żaden
sędzia SN, sądu powszechnego, sądu wojskowego, NSA i sądu administracyjnego,
bez względu na datę powołania, nie spełnia ustawowych i konwencyjnych gwarancji
niezawisłości i bezstronności, czego skutkiem jest przyznanie stronom i
uczestnikom każdego konkretnego postępowania, uprawnienia do składania
wniosków o zbadanie spełnienia przez konkretnego sędziego wyznaczonego do
rozpoznania sprawy wymogów niezawisłości i bezstronności. Podążając tokiem
myślenia wnioskodawcy należałby zatem przyjąć absurdalne założenie, iż wszyscy
sędziowie SN podlegają wyłączeniu od udziału w rozpoznaniu sprawy prowadzonej
pod sygn. akt I ZO 80/24, albowiem żaden z nich nie posiada ustawowych
gwarancji niezawisłości i bezstronności.
W kontekście powoływanej uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego:
Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA
I-4110-1/20 wskazać należy - co wnioskujący zdaje się pomijać w toku
motywowania forsowanego poglądu – iż z chwilą wejścia w życie ustawy o Sądzie
Najwyższym wprowadzającej instytucję tzw. testu niezależności i bezstronności,
który może być zastosowany w stosunku do każdego sędziego Sądu Najwyższego
- niezależnie od daty jego powołania - powołana przez wnioskodawcę uchwała
składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. utraciła aktualność. Zgodnie z
obowiązującym krajowym porządkiem prawnym, niezawisłości i bezstronności
sędziego SN może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w u.S.N., a konkretnie z
art. 29 u.S.N. Nadto, jeszcze przed nowelizacją przepisów ustawy o Sądzie
Najwyższym, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 marca 2020 r., P 22/19 (Dz.U. z
2020 r. poz. 413), stwierdził, że art. 41 § 1 w zw. z art. 42 § 1 k.p.k. w zakresie, w
I ZO 94/24
10
jakim dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu wadliwości
powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek
Krajowej Rady Sądownictwa, w skład której wchodzą sędziowie wybrani na
podstawie art. 9a ustawy z 12.05.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z
2021 r. poz. 269), jest niezgodny z art. 179 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji
RP. W zakresie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt I
KZP 2/22, zauważyć natomiast należy, iż nie ma ona charakteru zasady prawnej, a
więc nie wiąże wszystkich składów Sądu Najwyższego, tylko sąd, który zadał tzw.
pytanie prawne, na skutek czego doszło do wydania uchwały.
Koniecznym jawi się również przypomnienie treści postanowienia z dnia
28 stycznia 2020 r., sygn. akt Kpt 1/20 (M.P.2020.103), w którym to Trybunał
Konstytucyjny nakazał wstrzymać stosowanie powoływanej uchwały składu
połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu
Najwyższego od dnia jej wydania. Następnie wyrokiem z 20 kwietnia 2020 r.,
w sprawie sygn. akt U 2/20 (M.P.2020.376 z 21 kwietnia 2020 r.), Trybunał
Konstytucyjny orzekł o jej niezgodności z art. 179, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 183
ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 7 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 2 i art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30,
ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie
Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284, ze zm.). Nadto zauważyć należy, iż w postanowieniu z 21 kwietnia 2020
r., sygn. akt Kpt 1/20, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Sąd Najwyższy -
również w związku z orzeczeniem sądu międzynarodowego - nie ma kompetencji
do dokonywania prawotwórczej wykładni przepisów prawa, prowadzącej do zmiany
stanu normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości,
dokonywanej w drodze uchwały, o której mowa w art. 83 § 1 ustawy o Sądzie
Najwyższym, gdyż zmiany w tym zakresie należą do wyłącznej kompetencji
ustawodawcy. Jednocześnie potwierdzono, iż powołanie sędziego jest wyłączną
kompetencją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą wykonuje na wniosek
Krajowej Rady Sądownictwa osobiście, definitywnie, bez udziału i ingerencji Sądu
Najwyższego. Zgodnie natomiast z treścią art. 190 ust. 1 Konstytucji RP orzeczenia
I ZO 94/24
11
Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne,
co oznacza, że orzeczenia te wiążą sądy, Sąd Najwyższy, a także strony, które nie
mogą wywodzić skutków prawnych z przepisów, których konstytucyjność została
zakwestionowana. Przypomnieć też trzeba orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego, według którego niekonstytucyjne, a zatem niedopuszczalne, jest
rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego, który obejmuje zarzuty odnoszące się
do okoliczności jego powołania (wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z 2 czerwca
2020 r., P 13/19; z 23 lutego 2022 r., P 10/19; z 10 marca 2022 r., K 7/21).
Same wątpliwości, co do zgodności któregoś z elementów procedury
powołania sędziego, opisanych w ustawie nowelizującej z dnia 8 grudnia 2017 r.,
z Konstytucją RP, nie mogą stanowić podstawy do odmowy ich zastosowania, lecz
zobowiązują do uruchomienia przewidzianej specjalnie w tym celu procedury pytań
prawnych do TK, co do o niezgodności obowiązujących przepisów z Konstytucją,
(zob. wyrok TK z 31 stycznia 2001 r., P 4/99, czy wyrok TK z 4 grudnia 2001 r.,
SK 18/00). Natomiast wszelkie inne nieprawidłowości w konkretnej procedurze
powołania konkretnego sędziego SN (a także NSA, sądu administracyjnego, sądu
powszechnego lub wojskowego) - mające charakter systemowy lub indywidualny -
uprawniają strony lub uczestników postępowania w sprawie z jego udziałem, do
podważenia jego bezstronności i niezawisłości, w trybie ustawowej procedury
przewidzianej (w przypadku sędziego SN) w art. 29 §§ 4 - 25 u.S.N.
Przywołane natomiast wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
odnoszą skutki w sprawach, na tle których zostały wydane. Należy przypomnieć, że
orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie mają charakteru źródeł
prawa powszechnie obowiązującego, których zamknięty katalog został
sformułowany w art. 87 Konstytucji. Jakkolwiek rozważania prawne zawarte w
takich judykatach mogą oddziaływać na orzecznictwo sądów krajowych w sposób
pośredni, tzn. mocą argumentacji prawnej w nich zawartej, to jednak nie mają one
wiążącego charakteru dla Sądu Najwyższego przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy.
Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy orzekł jak w części
dyspozytywnej postanowienia.
[M. T.]
I ZO 94/24
12
[r.g.]