I ZO 19/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 26 lutego 2025 r.
SSN Marek Dobrowolski
w sprawie obwinionego prokuratora Prokuratury Okręgowej w C. X.Y., po
rozpoznaniu w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej w dniu 26 lutego 2025 r.
wniosku obwinionego w przedmiocie wyłączenia SSN Tomasza Szanciło od udziału
w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ZB 5/25
na podstawie art. 42 § 1 k.p.k. i art. 41 § 1 k.p.k. a contrario w zw. z art. 171 pkt 1
ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
postanowił:
1. nie uwzględnić wniosku o wyłączenie SSN Tomasza Szanciło
od udziału w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ZB 5/25;
2. wniosek obwinionego o niewyznaczanie do składu rozpoznającego
wniosek o wyłączenie SSN Tomasza Szanciło od udziału w sprawie
prowadzonej pod sygn. akt I ZB 5/25 sędziów powołanych przy
udziale organu ukształtowanego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw pozostawić bez rozpoznania.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie
Pismem z dnia 14 lutego 2025 r. (data wpływu do Sądu Najwyższego)
obwiniony wniósł o wyłączenie SSN Tomasza Szanciło od udziału w sprawie
prowadzonej pod sygn. akt I ZB 5/25, wskazując, iż udział wskazanego sędziego
I ZO 19/25
2
„rażąco narusza prawo strony do sądu niezawisłego i bezstronnego w myśl
gwarancyjnych norm sprawiedliwości proceduralnej wyrażonych w art. 45
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 6 Europejskiej Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności” i nie gwarantuje obwinionemu rzetelnego
procesu. Wnioskujący, wskazując na interes publiczny i własny, jako strony
postępowania, dobro wymiaru sprawiedliwości oraz potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa obrotu prawnego, wniósł o skierowanie mniejszego wniosku do
rozpoznania w jednostce organizacyjnej Sądu Najwyższego, której, status nie jest
kwestionowany i sędziemu lub sędziom, których status nie jest kwestionowany „po
to by orzeczenie wydane na skutek jego wniosku nie było uznane w przyszłości za
wadliwie i nie było podważone”.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Wniosek w przedmiocie wyłączenia SSN Tomasza Szanciło od udziału w
sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ZB 5/25 nie zasługiwał na uwzględnienie.
Zaprezentowana przez autora wniosku argumentacja nie zawiera bowiem w swej
treści okoliczności, które mogłyby podawać w wątpliwość jego bezstronność, a tym
samym nie spełnia wymogów wskazywanych przez ustawodawcę w art. 41 k.p.k.,
na której to podstawie wnioskodawca oparł swoje żądanie.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do warstwy argumentacyjnej dotyczącej
faktu powołania objętego wnioskiem sędziego na stanowisko sędziego Sądu
Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przepisami
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
oraz niektórych innych ustaw, przypomnieć wymaga, że - zgodnie z treścią art. 190
ust. 1 Konstytucji RP - orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc
powszechnie obowiązującą i są ostateczne, co oznacza, że orzeczenia te wiążą
sądy, Sąd Najwyższy, a także strony, które nie mogą wywodzić skutków prawnych
z przepisów, których konstytucyjność została zakwestionowana. Orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że niekonstytucyjnym, a zatem
niedopuszczalnym jest rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego, który obejmuje
zarzuty odnoszące się do okoliczności jego powołania (m.in. wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 10 marca 2022 r., sygn. akt K 7/21). Trybunał Konstytucyjny w
I ZO 19/25
3
wyroku z 23 stycznia 2022 r., sygn. P 10/19, orzekł, iż: art. 49 § 1 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze
zm.) w zakresie, w jakim za przesłankę mogącą wywołać uzasadnioną wątpliwość
co do bezstronności sędziego w danej sprawie uznaje jakąkolwiek okoliczność
odnoszącą się do procedury powoływania tego sędziego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia
urzędu, jest niezgodny z: a) art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b)
art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji; art. 31 § 1 ustawy z dnia 8
grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904) w związku z art.
49 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie,
w jakim za przesłankę wyłączenia sędziego z orzekania uznaje okoliczność, że
obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach
sędziego w Sądzie Najwyższym, na podstawie którego rozpoczyna się proces
nominacyjny sędziów, stanowi akt wymagający dla swojej ważności podpisu
Prezesa Rady Ministrów (kontrasygnaty), a konsekwencją jego braku jest
wątpliwość co do bezstronności sędziego powołanego do pełnienia urzędu w
procedurze nominacyjnej rozpoczętej takim obwieszczeniem, jest niezgodny z art.
45 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 2 oraz art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji; art. 1 w
związku z art. 82 § 1 i art. 86, art. 87, art. 88 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie
Najwyższym w zakresie, w jakim stanowi normatywną podstawę rozstrzygania
przez Sąd Najwyższy o statusie osoby powołanej do sprawowania urzędu na
stanowisku sędziego, w tym sędziego Sądu Najwyższego, i wynikających z tego
uprawnieniach takiego sędziego oraz związanej z tym statusem skuteczności
czynności sądu dokonanej z udziałem tej osoby, jest niezgodny z art. 2 w związku
z art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17 i art. 183 ust. 1 i 2 Konstytucji. Wprawdzie wskazany
wyrok Trybunału dotyczy art. 49 k.p.c., jednak pozwala stwierdzić, że
przedstawiona w nim wykładnia prawa rozciąga się również na problem stosowania
art. 41 § 1 k.p.k. ze względu zbieżną podstawę oceny dopuszczalności wyłączenia
sędziego od rozpoznania sprawy na wniosek. Powołać również w tym miejscu
należy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2020 r., sygn. akt P 13/19, w
którym orzeczono, że art. 49 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.) w zakresie, w jakim
I ZO 19/25
4
dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia
okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, jest niezgodny z art. 179
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Co do kwestii związanych podstawą prawną złożonego wniosku o
wyłączenie (art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 42 § 1 k.p.k.), należy również wskazać,
że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2020 r., sygn.
akt P 22/19 (który wszedł w życie z dniem 12 marca 2020 r.), przepis art. 41 § 1
k.p.k. utracił moc w zakresie, w jakim dopuszczał rozpoznanie wniosku o
wyłączenie sędziego z powodu wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w skład której
wchodzą sędziowie wybrani na podstawie art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
Krajowej Radzie Sądownictwa.
Argumentacja przytoczona we wniosku, koncentrująca się wokół kwestii
związanych z procedurą nominacyjną sędziego objętego wnioskiem o wyłączenie
oraz zapatrywań prawnych zawartych w wybranych judykatach sądów krajowych i
międzynarodowych, w zupełności pomija zatem obowiązujący w Rzeczypospolitej
Polskiej stan prawny. Przywołane natomiast wyroki Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka odnoszą skutki w sprawach, na tle których zostały wydane. Należy
przypomnieć, że orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie mają
charakteru źródeł prawa powszechnie obowiązującego, których zamknięty katalog
został sformułowany w art. 87 Konstytucji. Jakkolwiek rozważania prawne zawarte
w takich judykatach mogą oddziaływać na orzecznictwo sądów krajowych w sposób
pośredni, tzn. mocą argumentacji prawnej w nich zawartej, to jednak nie mają one
wiążącego charakteru dla Sądu Najwyższego przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy.
Zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.p.k. sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje
okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego
bezstronności w danej sprawie. Treść powołanego przepisu, dla stwierdzenia
podstawy wyłączenia sędziego, wymaga istnienia określonej kategorii okoliczności,
która, jeżeli zestawić ją z przedmiotem rozstrzygnięcia w określonej sprawie,
prowadzi do wniosku o uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności sędziego,
mającego ją rozstrzygnąć. Oznacza to, że pomiędzy podnoszonymi
I ZO 19/25
5
okolicznościami, które powinny mieć charakter rzeczywisty i obiektywny, a
rozstrzygnięciem konkretnej sprawy musi zachodzić związek funkcjonalny,
pozwalający na możliwości wyprowadzenia z nich wniosku o istnieniu uzasadnionej
wątpliwości co do braku bezstronności w rozstrzygnięciu tej sprawy, a więc o
potencjalnie możliwym rozstrzygnięciu na korzyść jednej ze stron, bez
uzasadnionych podstaw. Uzasadniona wątpliwość co do bezstronności, w
rozumieniu art. 41 § 1 k.p.k., zachodzi zatem zawsze in concreto, a nie in abstracto.
Nie może zatem stanowić jedynie subiektywnego przekonania określonej osoby,
lecz winna być konkretna, realna, obiektywna i poddająca się zewnętrznej
weryfikacji (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2012 r., III KK
214/11, OSNKW 2012/4/4). Wymóg bezstronności sędziego należy rozumieć
zarówno w aspekcie „braku przejawów subiektywnej stronniczości sędziego lub
jego osobistych uprzedzeń”, jak i „konieczności obiektywnej bezstronności sądu,
który winien dawać wystarczające gwarancje, by wykluczyć wszelkie uprawnione
wątpliwości w tej mierze” (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 17 stycznia
2018 r., sygn. akt III KK 244/17, LEX nr 2433068). Jednocześnie w orzecznictwie
akcentowana jest konieczność zróżnicowania obiektywnej bezstronności sędziego i
jego bezstronności w odbiorze zewnętrznym, przy czym „co do odbioru
zewnętrznego z reguły odwołać się można do oceny sytuacji dokonanej przez
hipotetycznego, przeciętnie wykształconego, poprawnie logicznie myślącego
członka społeczeństwa, który nie jest osobiście zainteresowany wynikiem procesu”,
eliminując „wszystkie te sytuacje, w których wątpliwości wobec bezstronności
byłyby pochopne lub nieprawdziwe i łatwo można byłoby tego dowieść” (zob. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2009 r., sygn. akt III KK 257/08, LEX nr
532400).
Zdaniem Sądu Najwyższego takich kryteriów żądanie obwinionego nie
spełnia. Argumentując powyższe nie przedstawiono bowiem skonkretyzowanych
okoliczności, mogących wzbudzić u przeciętnego i rozsądnie rozumującego
obserwatora procesu uzasadnioną wątpliwość co do istnienia w sprawie o
sygnaturze akt I ZB 5/25 kierunkowego nastawienia sędziego - czy to do
uczestników, czy też do przedmiotu postępowania, która zestawiona z przedmiotem
rozstrzygnięcia w uprzednio powołanej sprawie prowadziłaby do wniosku o
I ZO 19/25
6
uzasadnionej wątpliwości co do jego bezstronności. Podkreślić należy, iż
wspomniana wątpliwość musi bowiem wynikać z pewnych okoliczności
faktycznych, np. zachowania sędziego wyrażającego swój stosunek do sprawy, a
nie - jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - z regulacji prawnych konstytuujących
ustrój sądownictwa. Wątpliwość co do bezstronności sędziego objętego wnioskiem
sprowadzają się bowiem wyłącznie do faktu, iż został on powołany na urząd
sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa,
ukształtowanej przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.
3), którą to procedurę wnioskodawca ocenia jako wadliwą i naznaczoną
naruszeniem standardów niezawisłości i bezstronności. Instytucja określona w art.
41 § 1 k.p.k. nie stanowi natomiast narzędzia kontroli procesu powołania na
stanowisko sędziego, a korzystanie z niej w sposób przyjęty przez autora wniosku
przez świadczy o traktowaniu powyższej w sposób instrumentalny, doprowadzając
do zniweczenia jej celu. Z uwagi na konstrukcję analizowanego żądania oraz
zaprezentowany przez obrońcę obwinionego sposób budowania argumentacji,
zdaje się zatem koniecznym przypomnienie – niejako zlekceważonej przez autora
wniosku – treści uprzednio powołanego przepisu, zgodnie z którym „sędzia ulega
wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać
uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie”. Konfrontując
zatem jasno wyartykułowany przez ustawodawcę wymóg z brakiem przekonującej
argumentacji w kontekście zawartej w powoływanej normie przesłanki, wniosek
obwinionego nie zawiera tym samym treści pozwalającej na jego uwzględnienie w
kontekście przepisu art. 41 § 1 k.p.k. Treść wniosku w żaden sposób nie
odpowiada przy tym na pytanie z jakiego dokładnie powodu sędzia miałby nie być
bezstronny, tj. na korzyść której ze stron miałaby rozstrzygnąć sprawę bez
uzasadnionych podstaw merytorycznych czy prawnych, a przecież do tego
sprowadza się brak bezstronności.
Wymaga też dostrzeżenia, że aktualnie uchwała połączonych Izb Sądu
Najwyższego ma wymiar historyczny, gdyż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z
20 kwietnia 2020 r., U 2/20, orzekł, że jest ona niezgodna z art. 179, art. 144 ust. 3
pkt 17, art. 183 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 7 i art. 2 Konstytucji, art. 2 i
I ZO 19/25
7
art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności. Oznacza to, że wskazana uchwała
została wyeliminowana z porządku prawnego, czego skutkiem jest to, że od czasu
wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wiąże żadnego składu Sądu Najwyższego.
W zakresie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt I KZP
2/22, zauważyć natomiast należy, iż nie ma ona charakteru zasady prawnej, a więc
nie wiąże wszystkich składów Sądu Najwyższego, tylko sąd, który zadał tzw.
pytanie prawne, na skutek czego doszło do wydania uchwały.
Podkreślić w tym miejscu należy, iż istotna wadliwość postępowań
nominacyjnych w polskim wymiarze sprawiedliwości - naruszających standardy
konwencyjne - występuje od dekad i polega ona m.in. na: braku niezawisłości
i bezstronności organu przeprowadzającego takie postępowania, braku
skutecznego i efektywnego środka ochrony prawnej osób w nich uczestniczących,
a także braku spełnienia standardów konstytucyjnych. W judykaturze podnosi się,
że przed powołaniem KRS w dniu 20 grudnia 1989 r., sędziowie byli powoływani
i odwoływani przez Radę Państwa PRL, która była organem o charakterze czysto
politycznym, nie spełniającym nawet minimalnych gwarancji niezawisłości
i bezstronności, na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Przepisy ustrojowe nie
przewidywały jakiegokolwiek udziału samego zainteresowanego w procedurze
powołania, brak było oficjalnie ogłaszanych konkursów na stanowiska sędziów.
Brak było jakiegokolwiek środka ochrony sądowej, zaś proces powoływania
sędziów nie dawał – w standardzie konwencyjnym - gwarancji, że osoba
powoływana na stanowisko sędziego sądu powszechnego spełnia wymogi
bezstronności i niezawisłości (zob.: postanowienie SN z dnia 14.12.2021 r., II KZ
46/21, LEX nr 3327044; postanowienie SN z dnia 13.12.2021 r., II KZ 46/21, LEX nr
3272188). Po powołaniu KRS, jak trafnie wskazał SN w postanowieniu z dnia 3
listopada 2021 r., TK kilkakrotnie kwestionował przepisy normujące postępowanie
przed KRS w przedmiocie przedstawienia kandydatów do pełnienia urzędu
sędziego. Dotyczyło to np. braku możliwości odwołania się od uchwał KRS (wyrok
TK z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt SK 57/06, OTK ZU 2008, nr 4/A, poz. 63,
odwołania nie przysługiwały zatem w okresie funkcjonowania KRS w latach 1990 -
2007), ustalenia reguł postępowania przed KRS w drodze rozporządzenia (wyrok
I ZO 19/25
8
TK z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt K 62/07, OTK ZU 2009, nr 10/A, poz. 149),
zasady bezwzględnej jawności głosowań w KRS (wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2008
r., sygn. akt K 40/07, OTK ZU 2008, nr 3/A, poz. 44), kryteriów oceny kandydatów
na sędziów (wyrok TK z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt SK 43/06, OTK ZU
2007, nr 10/A, poz. 130), a także ustanowienia indywidualnej kadencji sędziów,
członków KRS (wyrok TK z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt K 5/17, OTK - A
2017, poz. 48). Podzielenie tezy, iż stwierdzenie przez TK, w powołanych wyżej
wyrokach, wadliwości przepisów, które były stosowane przez KRS w postępowaniu
w przedmiocie wyłaniania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego, skutkuje w konsekwencji wadliwością postanowień Prezydenta RP w
przedmiocie powołania na stanowiska sędziowskie, groziłoby totalnym
zdestabilizowaniem systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pójście bowiem w
tym kierunku mogłoby sprowadzać się do ustalenia, czy osoba powołana przez
Prezydenta RP na stanowisko sędziowskie - w wypadku przyjęcia przez podmiot
oceniający istnienia nieprawidłowości w procedurze nominacyjnej - w ogóle jest
sędzią. Ocena taka mogłaby też polegać na ustaleniu, czy sędzia powołany
w procedurach, które zdaniem organu oceniającego, były obarczone wadą prawną,
mimo formalnego posiadania statusu sędziego jest sędzią niezawisłym, a więc
„zdolnym do orzekania" (zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z
dnia 3 listopada 2021 r., IV KO 86/21, LEX nr 3251718).
Wskazane, m.in. w powołanych orzeczeniach, systemowe i permanentne
wadliwości procedury nominacyjnej sędziów w polskim wymiarze sprawiedliwości,
jak się wydaje, legły u podstaw wprowadzenia do polskiego systemu prawnego
instytucji tzw. testu niezawisłości i bezstronności, obejmującego wszystkich
sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, iż ustawodawca uznał, że żaden
sędzia SN, sądu powszechnego, sądu wojskowego, NSA i sądu administracyjnego,
bez względu na datę powołania, nie spełnia ustawowych i konwencyjnych gwarancji
niezawisłości i bezstronności, czego skutkiem jest przyznanie stronom i
uczestnikom każdego konkretnego postępowania, uprawnienia do składania
wniosków o zbadanie spełnienia przez konkretnego sędziego wyznaczonego do
rozpoznania sprawy wymogów niezawisłości i bezstronności. Podążając tokiem
myślenia wnioskodawcy należałby zatem przyjąć absurdalne założenie, iż wszyscy
I ZO 19/25
9
sędziowie SN podlegają wyłączeniu od udziału w rozpoznaniu sprawy prowadzonej
pod sygn. akt I ZB 5/25. albowiem żaden z nich nie posiada ustawowych gwarancji
niezawisłości i bezstronności.
Odnosząc się natomiast do postulatu o niewyznaczanie do składu
rozpoznającego niniejszy wniosek o wyłączenie sędziów, których status jest
„kwestionowany”, a zatem – wnioskując na podstawie argumentacji obwinionego
przedstawionej w zakresie głównego żądania wniosku - powołanych przy udziale
organu ukształtowanego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw zasadniczego
przypomnienia wymaga, iż uregulowania Kodeksu postępowania karnego nie
przewidują wyłączenia sędziego in abstracto, gdyż zastosowanie powyższej
instytucji dopuszczalne jest w odniesieniu do konkretnej osoby, która została
wyznaczona do składu orzekającego w danej sprawie, a nie sędziego mogącego
jedynie teoretycznie, w przyszłości zostać wyznaczonym do jej rozpoznania (zob.
aktualne na gruncie postępowania dyscyplinarnego sędziów rozważania zawarte w
postanowieniach Sądu Najwyższego z: 14 grudnia 2016 r., III KO 99/16, jak
również postanowienia Sądu Najwyższego z: 25 stycznia 2012 r., SNO 49/11, Lex
1215806; 10 października 2014 r., SNO 51/14, Lex 1511819). Niezależnie od
powyższego wskazać nadto należy, iż analiza wniosku obwinionego, który nie
powołuje rzeczowej argumentacji w tym zakresie, wskazuje przy tym na
konieczność przypomnienia, iż wniosek o wyłączenie sędziego winien wykazać
związek funkcjonalny pomiędzy podnoszonymi okolicznościami (które muszą mieć
charakter rzeczywisty i obiektywny), a rozstrzygnięciem konkretnej sprawy, na
podstawie których zasadne jest przypuszczenie o możliwości wydania
pozbawionego podstaw kierunkowego rozstrzygnięcia.
W zakresie ewentualnych wątpliwości obwinionego co do statusu Izby
Odpowiedzialności Zawodowej wskazać należy, że sędziowie Sądu Najwyższego
orzekający w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zostali
wskazani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepisy ustawy,
która do tej pory nie została uznana za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej bądź prawem europejskim. Wyznaczonym do orzekania w Izbie
Odpowiedzialności Zawodowej sędziom zostały doręczone akty powołania na te
I ZO 19/25
10
stanowiska, jak również złożyli oni ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, przy czym dowód wypełnienia tych czynności znajduje się na stronie
internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz w archiwach tego
urzędu. Wybór sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej
nastąpił w oparciu o ustawę o Sądzie Najwyższym, która została znowelizowana
ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r., w sposób odpowiadający projektowi nowelizacji
tej ustawy, który został przedstawiony 17 listopada 2017 r. przez ówczesną
Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf. W tym projekcie,
datowanym na dzień 11 listopada 2017 r., Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
proponowała taki właśnie sposób wyznaczania sędziów Sądu Najwyższego do
orzekania w sprawach dyscyplinarnych.
Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy orzekł jak w części
dyspozytywnej postanowienia.
[M. T.]
[a.ł]