I USKP 129/23
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 24 czerwca 2025 r.
SSN Bohdan Bieniek (przewodniczący)
SSN Halina Kiryło
SSA Ewelina Kocurek-Grabowska (sprawozdawca)
w sprawie z odwołania J.K.
przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
o wysokość emerytury policyjnej,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 24 czerwca 2025 r.,
skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2022 r., sygn. akt III AUa 347/22,
1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala apelację organu
rentowego,
2. zasądza od organu rentowego na rzecz odwołującego
się tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego
i kasacyjnego kwotę 540 zł (pięćsetczterdzieścizłotych)
z ustawowymi odsetkami za czas po upływie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty.
SSA Ewelina Kocurek-Grabowska Bohdan Bieniek Halina Kiryło
I USKP 129/23
2
UZASADNIENIE
Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (dalej: organ emerytalny lub organ rentowy) decyzją z dnia
10 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 15c w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej.
Biura Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2016 r., poz. 708 ze zm. dalej: ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy lub ustawa zaopatrzeniowa) oraz na
podstawie otrzymanej z IPN informacji z dnia 7 marca 2017 r., ponownie ustalił
wysokość emerytury J.K. - na kwotę 2.069,02 zł od dnia 11 kwietnia 2017 roku.
Ubezpieczony we wniesionym odwołaniu zaskarżył powyższą decyzję w
całości zarzucił jej naruszenie prawa materialnego.
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmienił
zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązał organ rentowy do ponownego
obliczenia wysokości emerytury policyjnej J.K. bez zastosowania do tych wyliczeń
regulacji zawartej w przepisie art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o
zaopatrzeniu emerytalnym, a w pozostałej części oddalił odwołanie i stwierdził brak
podstaw do ustalenia odpowiedzialności organu rentowego za niewydanie decyzji w
terminie.
Sąd Okręgowy ustalił, że J.K. studiował jeden semestr na WSM w S.. W
styczniu 1978 roku rozpoczął pracę w P. W okresie od kwietnia 1978 do kwietnia
1980 odbywał zasadniczą służbę wojskową, po odbyciu której kontynuował pracę w
P. gdzie wykonywał pracę asystenta maszynowego. Służbę w Służbie
Bezpieczeństwa PRL J.K. rozpoczął od 1 kwietnia 1984 roku, na stanowisku
inspektora SB RUSW w K. Od 18 lutego do 14 marca 1985 roku odbył kurs
wstępnego przeszkolenia funkcjonariuszy SB i złożył egzamin z wynikiem bardzo
dobrym.
Od 1 listopada 1989 roku został starszym inspektorem Grupy SB RUSW w K. W
okresie pełnienia służby w SB otrzymywał nagrody pieniężne, był odznaczany i
I USKP 129/23
3
awansowany. W ramach pełnionej służby zajmował się „rozeznaniem” w służbie
zdrowia, oświacie i kulturze poprzez zbieranie informacji na temat nastrojów w tych
instytucjach.
W opinii służbowej z 26 marca 1985 r. wskazano, że pozyskał tajnych
współpracowników i kontakty operacyjne oraz wszczął i prowadził sprawy operacyjne,
w związku z zagadnieniami Wydziału III. Od dnia 1 września 1990 r. rozpoczął służbę
w Policji na stanowisku starszego asystenta Referatu Dochodzeniowo-Śledczego
KRP w K. W dniu 4 sierpnia 2012 r. ubezpieczony zakończył służbę w Policji i uzyskał
prawo do emerytury.
W dniu 11 kwietnia 2017 r. została wystawiona przez Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
Archiwum IPN w Warszawie informacja o przebiegu służby, w której wskazano, że
J.K. w okresie od 1 kwietnia 1984 do 31 lipca 1990 r. pełnił służbę na rzecz
totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym.
Sąd przypomniał, że ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej.
Biura Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2016 r., poz. 2270, dalej: ustawa zmieniająca), dokonano nowelizacji
przepisów dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy
wymienionych służb oraz członków ich rodzin i zmieniono zasady obliczania
wysokości świadczeń przysługujących byłym funkcjonariuszom, którzy przed
1 sierpnia 1990 r. pozostawali w służbie na rzecz totalitarnego państwa, tj. w
organach i na stanowiskach wymienionych w art. 13b ustawy. Świadczenia
emerytalne takich osób miały być obliczone na nowo zgodnie z treścią przepisów
art. 15c, a świadczenia rentowe zgodnie z treścią przepisu art. 22a.
Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do kwestionowania konstytucyjności w
wyżej wymienionym zakresie nowelizacji ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy czy też niezgodności z Konwencją o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
I USKP 129/23
4
Sąd pierwszej instancji wskazał, że ubezpieczony pełnił służbę wymienioną
w art. 13b ust. 1 pkt. 5c (jednostka MSW wypełniająca zadania wywiadowcze Służby
Bezpieczeństwa - w Wydziale III zajmującym się inwigilacją w służbie zdrowia,
szkolnictwie i instytucjach kultury), gdzie zgodnie z zadaniami takiej jednostki miał
chronić interesy polityczne komunistycznego państwa i partii komunistycznej, której
był wieloletnim członkiem. Ubezpieczony potwierdził pozyskiwanie i pracę z tajnymi
współpracownikami i kontaktami operacyjnymi w ww. instytucjach, a którą to pracę
wykonywał z dużym zaangażowaniem i był z tego tytułu bardzo dobrze oceniany.
Wobec powyższego, zdaniem Sądu Okręgowego ubezpieczony mógł mieć
obniżoną emeryturę w oparciu o treść art. 15c ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej poprzez
„wyzerowanie” jej okresu wykonywania służby w SB, tj. na rzecz totalitarnego
państwa.
Sąd Okręgowy w realiach niniejszej sprawy, mając na uwadze art. 12 ust. 1
ustawy zaopatrzeniowej, zgodnie z którym emerytura policyjna przysługuje
funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat
służby w policji wliczając w to okresy równorzędne wymienione w art. 13 ustawy,
zauważył, że ubezpieczony (wyłączając okres służby na rzecz totalitarnego państwa)
ma ponad 15 letni staż uprawniający do nabycia emerytury policyjnej, w tym służbę
wieloletnią w Policji po roku 1990. Oznacza, to że podstawowego przywileju
emerytalnego polegającego na możliwości przejścia na emeryturę po 15 latach
służby ze świadczeniem wynoszącym co najmniej 40% podstawy jego wymiaru nie
nabył z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa lecz głównie z tytułu służby
polegającej na strzeżeniu bezpieczeństwa obywateli oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego, już po okresie funkcjonowania PRL.
Regulacja zawarta w przepisie art. 15c ustawy zaopatrzeniowej stanowi, że w
przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa przy obliczaniu
wysokości emerytury przyjmuje się 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na
rzecz totalitarnego państwa, 2,6% za każdy rok służby lub okresów równorzędnych,
a wysokość emerytury nie może być wyższa od przeciętnej emerytury wypacanej
przez ZUS. Przepis art. 15 ust. 1-3a ustawy stosuje się odpowiednio.
Sąd pierwszej instancji wskazał, że wykładnia gramatyczna ust. 3 art. 15c
ustawy zaopatrzeniowej stoi w sprzeczności zarówno z celem ustawy, którym jest
I USKP 129/23
5
obniżenie świadczeń tym, którzy nabyli przywilej emerytalny z tytułu służby na rzecz
totalitarnego państwa jak i z brzmieniem gwarancyjnych przepisów art. 12, 15 ust. 1
jak również 15c ust. 1 który odsyła do stosowania art. 15 ust. 1 ustawy.
W świetle zasad konstytucyjnych i przy uwzględnieniu metody wykładni
systemowej, celowościowej i aksjologicznej, zdaniem Sądu Okręgowego należało
dokonać takiej wykładni art. 15c ust. 3 ustawy, zgodnie z którą przepis ten nie ma
zastosowania do funkcjonariusza, który nie nabył emerytury z tytułu służby na rzecz
totalitarnego państwa, a okres tej służby jest jedynie okresem dodatkowym nie
wpływającym na nabycie prawa do świadczenia.
Z powyższym wyrokiem nie zgodził się organ rentowy zarzucając w apelacji:
1. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na
rozstrzygnięcie sprawy, tj. art. 3271 § 1 k.p.c. poprzez brak wyjaśnienia w
uzasadnieniu wyroku podstawy faktycznej i wskazania podstawy prawnej na
podstawie, której Sąd I instancji ustalił wysokość policyjnej emerytury
odwołującemu z pominięciem art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej;
2. naruszenie przepisów prawa materialnego tj.:
1. art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej poprzez nieuzasadnione
przyjęcie, iż odwołujący nie powinien podlegać rygorom przewidzianym w tym
przepisie pomimo, że spełnia przesłanki w nim określoną;
2. art. 15c ust. 5 ustawy zaopatrzeniowej poprzez nieuzasadnione
pominięcie zasad zawartych w tej dyspozycji stanowiącej, że przepisów art.
15c ust. 1-3 ustawy zaopatrzeniowej nie stosuje się. jeżeli osoba, o której
mowa w tym przepisach udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy
przełożonych, podjęła współpracę i czynności wspierała osoby lub organizacje
działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego - pomimo, że
odwołujący nie wykazał spełnienia tych okoliczności;
3. art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz.U. z dnia 16 lipca 1997 r. z późn. zm., dalej - Konstytucja
RP) poprzez jego niezastosowanie i odmowę uznania mocy obowiązującej
ustawy zaopatrzeniowej;
I USKP 129/23
6
4. art. 193 Konstytucji RP poprzez niezwrócenie się przez Sąd I
instancji do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem o zgodność art. 15c ust.
3 ustawy zaopatrzeniowej z ustawą zasadniczą, a w konsekwencji
samodzielne rozstrzygnięcie niejako „w zastępstwie” Trybunału
Konstytucyjnego o niezgodności art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej z
ustawą zasadniczą,
5. art. 188 Konstytucji RP poprzez samodzielne rozstrzygnięcie
niejako „w zastępstwie” Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności art. 15c
ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej z ustawą zasadniczą, w oparciu o który wydana
została zaskarżona decyzja,
W oparciu o powyższe zarzuty, organ rentowy wniósł o zmianę zaskarżonego
wyroku w części odmawiającej zastosowanie art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej
(tj. pkt. I sentencji) i oddalenie odwołania od decyzji.
Sąd Apelacyjny w rozpoznaniu apelacji organu rentowego wyrokiem z dnia
28 grudnia 2022 r. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten sposób, że oddalił
odwołanie i orzekł o kosztach zastępstwa procesowego.
Sąd odwoławczy podzielił ustalenia Sądu Okręgowego co do przebiegu
kariery odwołującego, jak i dokonanej interpretacji jego czynności zawodowych jako
naruszających prawa innych obywateli czy zwalczających opozycję i inne podmioty
przeciwstawiające się władzy komunistycznej. Równocześnie jednak uznał brak
podstawy prawnej do dokonanej przez Sąd Okręgowy oceny konstytucyjności
uregulowania prawnego zawartego w art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej.
W tym zakresie jak wyjaśnił Sąd odwoławczy, miał on na uwadze, że przed
Trybunałem Konstytucyjnym zawisła sprawa P 4/18, w której ma być rozstrzygnięta
kwestia zgodności z Konstytucją art. 15c, art. 22a, art. 13 ust. 1 pkt 1c w zw. z art. 13b
ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu.
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jednakże, mimo iż
I USKP 129/23
7
od złożenia zapytania prawnego minęło już pięć lat Trybunał Konstytucyjny do tej
pory nie wydał jeszcze wyroku.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego bezpośredniość stosowania Konstytucji przez
sądy powszechne nie oznacza jeszcze przyznania im kompetencji do kontroli
konstytucyjności obowiązującego ustawodawstwa. Zgodnie z ugruntowanym
stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyroki z dnia 2 kwietnia 2009 r., IV CSK 485/08,
LEX nr 550930 i z dnia 17 marca 2016 r., V CSK 377/15, OSNC 2016/12/148) dopóki
nie zostanie stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny niezgodność określonego
przepisu z Konstytucją, dopóty ten przepis podlega stosowaniu i powinien stanowić
podstawę merytorycznych rozstrzygnięć sądowych.
W tym kontekście Sąd Apelacyjny uznał za słuszny zarzut apelującego
naruszenia art. 15c ust. 5 ustawy zaopatrzeniowej poprzez nieuzasadnione
pominięcie zasad zawartych w tej dyspozycji stanowiącej, że przepisów art. 15c
ust. 1-3 ustawy zaopatrzeniowej nie stosuje się wyłącznie wtedy, gdy osoba, o której
mowa w tym przepisach udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych,
podjęła współpracę i wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz
niepodległości Państwa Polskiego, a co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.
Sąd Apelacyjny wskazał, że odwołujący, pełniąc służbę w organach Służby
Bezpieczeństwa, zajmował się przede wszystkim kontrolą operacyjną środowisk
związanych ze służbą zdrowia, placówkami oświatowymi, jak również Domem
Kultury. Badał nastroje w tych instytucjach a wiedzę tę, jak zeznał, uzyskiwał poprzez
osobowe źródła informacji i kontakty służbowe (zeznania ubezpieczonego powołane
przez Sąd pierwszej instancji). Działania Wydziału III miały na celu ochronę interesów
państwa totalitarnego, konstytucyjnego porządku prawnego i systemu
parlamentarnego przed antykomunistycznymi i antysocjalistycznymi zagrożeniami,
mogącymi wynikać z działalności organizacji społeczno-zawodowych, działających
w różnych środowiskach. W szczególności jednostka miała na celu ujawnianie i
rozpoznawanie zagrożenia, wynikającego z działalności określonych ugrupowań w
miarę podejmowania przez nie działalności stanowiącej rzekome zagrożenie dla
konstytucyjnego porządku państwa. W związku z powyższym, odwołujący, jako
funkcjonariusz policji politycznej miał za zadanie rozpoznawanie działalności
I USKP 129/23
8
wspomnianych grup i osób podejmujących próby lub prowadzących działalność w
tym kierunku. W ramach powyższych działań, odwołujący miał za zadanie między
innymi typowanie oraz pozyskiwanie osobowych źródeł informacji, ujawnianie,
rozpracowywanie i neutralizowanie osób przejawiających działalność
antypaństwową zagrażającą konstytucyjnemu porządkowi państwa.
Tak uzupełniony stan faktyczny wskazuje na w pełni świadome i dobrowolne
podjęcie przez odwołującego służby na rzecz państwa totalitarnego w instytucji
objętej art. 13b ust. 1 pkt. 5 lit. b tiret 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
We wniesionej skardze kasacyjnej J.K. wskazał na:
1. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj:
1. art. 15c ust. 1-3 oraz art. 22a w zw. z art. 13b ustawy z dnia 18
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym poprzez ich błędną wykładnię
wyrażającą się w uznaniu, iż automatycznie przepisy te znajdują
zastosowanie w stosunku do skarżącego wyłącznie z uwagi na fakt pełnienia
służby w jednostkach objętych ustawą nowelizacyjną, pomimo późniejszej
ponad 22-letniej pracy w Policji, gdy brak w sprawie materiału dowodowego
wskazującego na to, iż skarżący w ramach swych obowiązków pełnił służbę
na rzecz totalitarnego państwa zdefiniowaną w art. 13b ustawy
zaopatrzeniowej, a w związku z tym nieprawidłowe przyjęcie, że spełnione
zostały przesłanki warunkujące ponowne przeliczenie jemu świadczeń z
zabezpieczenia społecznego służb mundurowych;
2. art. 13b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy poprzez jego błędne zastosowanie
i przyjęcie, iż już sam fakt, że skarżący pełnił służbę w MO oznacza, iż
świadomie, dobrowolnie i z dużym zaangażowaniem pełnił służbę w strukturze
policji politycznej PRL a tym samym działał w celu naruszaniu podstawowych
praw i wolności innych osób, zwłaszcza osób walczących o niepodległość i
suwerenność Państwa Polskiego, z pominięciem faktu, iż skarżący po 1990
I USKP 129/23
9
przeszedł pozytywną weryfikację i dalej pełnił służbę w Policji w ramach
demokratycznego państwa;
3. art. 1 oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin poprzez ich błędne
zastosowanie, w sytuacji, gdy z informacji o przebiegu służby oraz z materiału
dowodowego zebranego w sprawie nie wynika jednoznacznie, że skarżący do
31 lipca 1990 r. pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w
art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, co doprowadziło do błędnego przyjęcia, iż
zaistniały przesłanki do ponownego ustalenia wysokość należnej mu
emerytury;
4. art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy poprzez ich nieprawidłowe
zastosowanie i uznanie wystąpienia przesłanek uzasadniających wydanie
przez organ emerytalny decyzji o ponownym ustaleniu wysokości należnego
odwołującemu się świadczenia emerytalnego, podczas gdy nie zaistniała
żadna z wymienionych enumeratywnie przesłanek wznowienia postępowania
i wydania ponownej decyzji
5. art. 8 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. poprzez jego
niezastosowanie i zaniechanie dokonania przy orzekaniu oceny zgodności art.
15c ust. 1, 2, 3 oraz art. 22a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej oraz art. 2 ust. 1 i
4 ustawy nowelizującej z Ustawą Zasadniczą, w ramach procesowej kontroli
przepisów, oraz wydanie orzeczenia w oparciu o te przepisy prawa, mimo
istnienia podstaw do ich pominięcia w części naruszającej Konstytucję, co
doprowadziło do nieuprawnionego uznania istnienia przesłanek do
ponownego ustalenia wysokości należnej skarżącemu emerytury;
I USKP 129/23
10
6. art. 178 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 roku poprzez jego niewłaściwą wykładnię i przyjęcie, iż Sąd
powszechny nie jest uprawniony do dokonywania wykładni przepisów
obowiązujących ustaw w zakresie ich zgodności z Ustawą Zasadniczą i
zobowiązany jest do stosowania nawet wątpliwych pod względem
konstytucyjności ustaw do czasu ich wyeliminowania z obrotu prawnego przez
Trybunał Konstytucyjny;
II. naruszenie przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ
na wynik sprawy
1. art. 379 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji poprzez
doprowadzenie do nieważności postępowania wynikającej z faktu, iż w
rozpoznaniu sprawy na etapie apelacji skład sądu orzekającego był sprzeczny
z przepisami prawa, albowiem w sprawie brała udział osoba powołana na
urząd sędziego w Sądzie Apelacyjnym na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z
8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz
niektórych innych ustaw, co doprowadziło do naruszenia standardu
niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej;
i w związku z tym, wniesiono o:
1. uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i orzeczenie co do
istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji Dyrektora Zakładu Emerytalno-
Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
ewentualnie:
2. uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie.
Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych wniósł o oddalenie skargi i zasądzenie kosztów procesu w
postępowaniu kasacyjnym.
I USKP 129/23
11
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna okazała się zasadna w stopniu uprawniającym Sąd
Najwyższy do wydania orzeczenia reformatoryjnego, mimo że nie wszystkie zarzuty
okazały się zasadne.
Na wstępie należy podkreślić, że w myśl art. 39813 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w
granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność
postępowania. Oznacza to, że Sąd Najwyższy bierze pod rozwagę nieważność
postępowania z urzędu - w granicach zaskarżenia, ale niezależnie od podstaw
wskazanych w skardze. Innymi słowy, nieważność postępowania badana jest przez
Sąd Najwyższy z urzędu bez względu na to, czy skarżący postawił odpowiedni
zarzut, a jeśli go postawił, niezależnie od tego, czy został on należycie i przekonująco
jurydycznie uzasadniony. Odnosząc się do zarzutu nieważności postępowania, którą
skarżący upatruje w przesłance z art. 379 pkt 4 k.p.c., albowiem sędzią - referentem
orzekającą w sprawie była sędzia nominowana na urząd przez Krajową Radę
Sądownictwa na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 8 grudnia 2017 r., to jest w
sposób sprzeczny z uregulowaniem zawartym w art. 187 ust. 1 Konstytucji RP,
należy przywołać utrwalony pogląd judykatury. W uchwale połączonych Izb Sądu
Najwyższego - Izby Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
23 stycznia 2020 r., BSA I-4110 - 1/20 (OSNK 2000 nr 2, poz. 1 i OSNC 2020 nr 4,
poz. 34) wyjaśniono, że sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w
rozumieniu art. 379 pkt 4 KPC zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze
udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym
na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym
przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), jeżeli wadliwość
procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia
standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz
art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
I USKP 129/23
12
Niezbędne staje się więc przedstawienie przez stronę skarżącą okoliczności, które
(poza powołaniem sędziego Sądu Apelacyjnego do pełnienia urzędu dokonanym po
zmianach ustawowych, o których mowa w uchwale BSA I-4110-1/20) mogłyby
prowadzić do stwierdzenia, że przy orzekaniu w niniejszej sprawie doszło do
naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności sędziego, o jakim mowa w
art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 47 KPPUE oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Odwołujący się nie przedstawił takiego dowodu i z tych względów podnoszony
zarzut okazał się niezasadny.
Przechodząc do rozpoznania zarzutów skargi kasacyjnej dotyczących
naruszenia przepisów prawa materialnego wymaga przypomnienia, że Sąd
Apelacyjny w rozpoznaniu apelacji organu rentowego od wyroku Sądu Okręgowego,
który zmienił zaskarżoną decyzje jedynie co do sposobu obliczenia emerytury J.K.
(wyłączając możliwość zastosowania art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej),
oddalając odwołanie w pozostałym zakresie - orzekał jedynie w odniesieniu do tej
części odwołania. Odwołujący nie wniósł apelacji od wyroku Sądu Okręgowego, a w
konsekwencji rozstrzygnięcie Sądu dotyczące ustalenia wykonywania przez
odwołującego służby na rzecz totalitarnego państwa określone w art. 13b nie może
być obecnie przedmiotem skargi kasacyjnej.
Z tych względów w postepowaniu kasacyjnym przedmiotem sporu z uwagi na
wynik procesu toczącego się przed sądami powszechnymi w przedmiocie
ponownego ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego dla J.K. pozostała już
tylko kwestia możliwości odmowy zastosowania art. 15c ust. 3 ustawy
zaopatrzeniowej wobec odwołującego, który wprawdzie pełnił służbę na rzecz
totalitarnego państwa, o której w mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, lecz także
pełnił służbę w innych formacjach (poza zakresem art. 13b tej ustawy), w tym także
w wolnej Polsce po 1990 r. Innymi słowy, po wyłączeniu okresu służby na rzecz
totalitarnego państwa legitymuje się innym jej okresem, który pozwala na uzyskanie
pełnej emerytury.
Należy przypomnieć, że Sąd Okręgowy dokonując wykładni art. 15c ust. 3
ustawy zaopatrzeniowej, kierując się zasadami konstytucyjnymi i przy uwzględnieniu
metody wykładni systemowej, celowościowej i aksjologicznej, uznał, że przepis ten
I USKP 129/23
13
nie ma zastosowania do funkcjonariusza, który nie nabył emerytury z tytułu służby
na rzecz totalitarnego państwa, a okres tej służby jest jedynie okresem dodatkowym
nie wpływającym na nabycie prawa do świadczenia.
Ze stanowiskiem tym nie zgodził się organ emerytalny kwestionując
możliwość dokonania przez sąd powszechny w zastępstwie Trybunału
Konstytucyjnego oceny zgodności z Konstytucją omawianego uregulowania
prawnego zawartego w art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej.
Sąd Apelacyjny uwzględniając apelację zmieniając zaskarżony wyrok i
oddalając odwołanie uznał brak podstawy prawnej do dokonanej przez Sąd
Okręgowy oceny konstytucyjności uregulowania prawnego zawartego w art. 15c
ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej.
Wobec wyżej wskazanych rozbieżności w orzecznictwie sądów
powszechnych wymaga zaakcentowania, że Sąd Najwyższy wypracował linię
orzeczniczą - a którą obecny skład w pełni podziela - zgodnie z którą art. 15c ust. 3
oraz art. 22a ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej są sprzeczne z licznymi postanowieniami
Konstytucji RP, a sądy powszechne są w konsekwencji zobowiązane do
niezastosowania tych przepisów, zaś oparcie się na nich przez Sąd drugiej instancji
prowadzi do uwzględnienia skargi kasacyjnej odwołującego się funkcjonariusza
policji (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2024 r., III USKP 72/23, LEX nr
3722751, i powołane tam orzecznictwo oraz argumentację). Wspomniana linia
orzecznicza została zapoczątkowana wyrokiem z 16 marca 2022 r., II USKP 120/22
(OSNP 2023 nr 9, poz. 104), w którym wyjaśniono, że prawodawca wprowadził do
ustawy zaopatrzeniowej dwa mechanizmy korygujące wysokość emerytur
funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Pierwszy z nich
"zeruje" kwalifikowane lata służby, drugi zaś obniża wysokość świadczenia do
przeciętnej emerytury przysługującej w powszechnym systemie ubezpieczenia.
W odniesieniu do pierwszego z wymienionych mechanizmów Sąd Najwyższy przyjął,
że "wyzerowanie lat służby" (art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej) jest
środkiem proporcjonalnym w stosunku do funkcjonariuszy, których lata służby
przypadały przed zmianami zapoczątkowanymi w 1989 r. Rozwiązanie to nie
pozostaje w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP. "Wyzerowanie" lat służby na
rzecz totalitarnego państwa sprawia, że każdy jej rok traktowany jest jako
I USKP 129/23
14
nieistniejący, co w konsekwencji powoduje, że im dłuższa była taka służba w trakcie
kariery zawodowej odwołującego się funkcjonariusza, tym bardziej wysokość
świadczenia - należnego mu po nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej - zbliża się do
wysokości najniższej emerytury gwarantowanej przez art. 18 ust. 2 ustawy
zaopatrzeniowej. "Wyzerowanie" lat służby godzi w funkcjonariuszy, których lata
służby przypadały przed zmianami zapoczątkowanymi w 1989 r. Dotkliwość tego
rozwiązania jest proporcjonalna i w niewielkim stopniu dotyka osób, które tylko kilka
lat służyły w PRL. W rezultacie, rozwiązanie to nadaje się do osiągniecia celu
zakładanego przez ustawodawcę: skutecznie obniża emerytury "osób służących na
rzecz totalitarnego państwa". Sąd Najwyższy uwzględnił również, że analogiczne do
art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej rozwiązanie (obniżające przelicznik
służby z 2,6 do 0,7 podstawy wymiaru) zostało już wcześniej wprowadzone do
ustawy zaopatrzeniowej (art. 15b) a Trybunał Konstytucyjny uznał je za zgodne z
Konstytucją RP (zob. wyrok z 24 lutego 2010 r., K 6/09, OTK-A 2010 Nr 2, poz. 15
oraz z 11 stycznia 2012 r., K 36/09, OTK-A 2012 Nr 1, poz. 3). Dlatego według Sądu
Najwyższego krytyczna ocena art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej nie
prowadzi do uznania jego niezgodności z Konstytucją RP, gdyż nie ma możliwości
jednoznacznego zakwalifikowania tego przepisu jako pozostającego w opozycji do
wzorców wynikających z Konstytucji RP, zwłaszcza jej art. 2. Natomiast w
odniesieniu do drugiego z wymienionych mechanizmów Sąd Najwyższy uznał, że
art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej obniża wysokość świadczeń tych
funkcjonariuszy, którzy od 1990 r. służyli wolnej Polsce. Służba taka nie może być
traktowana jako służba na rzecz totalitarnego państwa W tej sytuacji zastosowanie
w stosunku do takich funkcjonariuszy art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej i
obniżenie świadczenia należnego funkcjonariuszowi do pułapu przeciętnej
emerytury, gdy wysokość "ponad" ten wskaźnik została wypracowana po 1990 r.:
w sposób oczywisty narusza art. 32 ust. 1 ust. 2 Konstytucji RP; godzi w art. 64 ust. 1,
2 i 3 Konstytucji RP; narusza prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu
wieku emerytalnego z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP; narusza art. 2 Konstytucji RP.
Przemawia to za odmową zastosowania art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej w
odniesieniu do tych funkcjonariuszy (zob. też wyrok Sądu Najwyższego z 17 maja
I USKP 129/23
15
2023 r., I USKP 63/22, OSNP 2024 nr 1, poz. 9 oraz z 24 maja 2023 r., II USKP
40/23, LEX nr 3568174).
Niewątpliwie ocena zgodności ustawy z Konstytucją należy do Trybunału
Konstytucyjnego. Zasadnicze zatem kwestie materialne i procesowe wynikają z
potrzeby oceny konstytucyjności spornej regulacji, w której Sąd Najwyższy nie
powinien ostatecznie zastępować Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko ze względów
ustrojowych, ale także dlatego, że wyrok Trybunału stanowi samodzielną podstawę
wznowienia postępowania w sprawie prawomocnie zakończonej (art. 4011 k.p.c.).
Jednak dotychczasowa sytuacja braku odpowiedzi Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie P 4/18 na pytanie prawne Sądu Okręgowego w
Warszawie nie zwalnia Sądu Najwyższego z zapewnienia ubezpieczonym prawa do
sądu, a więc także prawa do rozpatrzenia sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), co
uzasadnia samodzielną ocenę zgodności ustawy zwykłej z ustawą zasadniczą, dla
ustalenia właściwej normy prawnej w spornych kwestiach.
Wypada zauważyć, że możliwość odmowy zastosowania przez sąd przepisu
ustawy, który uznał za niezgodny z Konstytucją RP, jest dopuszczalna (pod pewnymi
warunkami). Sąd Najwyższy zwrócił na to uwagę w postanowieniu z dnia 21 czerwca
2023 r., III USK 268/22 (Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2023 nr
5, s. 97-100, z omówieniem M. Szpyrki, LEX nr 3571906), w którym podkreślił, że z
uwagi na bezpieczeństwo obrotu prawnego kształtowanego również przez
indywidualne akty stosowania prawa, jakimi są orzeczenia sądowe - odmowa
zastosowania przepisu ustawy może nastąpić w wypadku, gdy sąd rozpoznający
sprawę nie ma wątpliwości co do niezgodności tego przepisu z Konstytucją RP, a
sprzeczność ma charakter oczywisty. Inaczej mówiąc, gdy zachodzi sytuacja
oczywistej niekonstytucyjności przepisu. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy
porównywane przepisy ustawy i Konstytucji RP dotyczą regulacji tej samej materii i
są ze sobą sprzeczne, a norma konstytucyjna jest skonkretyzowana w stopniu
pozwalającym na jej samoistne zastosowanie, gdy ustawodawca wprowadził
regulację identyczną, jak norma objęta już wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, gdy
Trybunał stwierdził niekonstytucyjność określonej normy prawnej zamieszczonej w
przepisie tożsamym, który nie podlegał rozpoznaniu przed Trybunałem, gdy sposób
rozumienia przepisu ustawy wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunału
I USKP 129/23
16
Konstytucyjnego (wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 8 stycznia 2009 r., I CSK 482/08,
LEX nr 491552; z dnia 17 marca 2016 r., V CSK 377/15, OSNP 2016 nr 12, poz. 148;
Jurysta 2016 nr 12, s.18, z glosą J.G. Firlusa; Ars in vita. Ars in iure. Księga
Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, pod red. A.
Barańskiej i S. Cieślaka, Warszawa 2018, z glosą M. Białeckiego; uchwała składu
siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października
2006 r., I FSP 2/06, ONSAiWSA 2007 nr 1, poz. 3 oraz wyroki tego Sądu: z dnia
24 września 2008 r., I OSK 1369/07, LEX nr 509708 oraz z dnia 18 grudnia 2013 r.,
I FSK 36/13, LEX nr 1528716).
W szczególności w wyroku z dnia 8 października 2015 r., III KRS 34/12 (OSNP
2017 nr 9, poz. 119; OSP 2016 nr 11, poz. 103, z glosą M. Wiącka) Sąd Najwyższy
przyjął, że jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji
RP), sąd może odmówić zastosowania przepisów ustawy niezgodnych z Konstytucją
RP, gdy przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności
tych przepisów z Konstytucją (art. 193 art. 193 Konstytucji RP), a Trybunał
Konstytucyjny nie udzielił na nie odpowiedzi. W tym przypadku nie chodzi więc o
przeprowadzanie przez Sąd Najwyższy - „w zastępstwie” Trybunału Konstytucyjnego
- oceny konstytucyjności przepisów ustawowych, lecz o „odmowę zastosowania”
przepisów, które są niezgodne (zwłaszcza w sposób oczywisty) z przepisami
(wzorcami) Konstytucji RP (por. też wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 7 kwietnia
1998 r., I PKN 90/98, OSNAPiUS 2000 nr 1, poz. 6; Przegląd Sejmowy 2001 nr 2,
s. 88, z glosą A. Józefowicza; Monitor Prawniczy 2001 nr 19, s. 986, z glosą
S. Rudnickiego; z dnia 19 kwietnia 2000 r., II CKN 272/00, LEX nr 530757; z dnia
29 sierpnia 2001 r., III RN 189/00, OSNAPiUS 2002 nr 6, poz. 130 oraz uzasadnienie
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, OSNAPiUS 2002 nr
2, poz. 34; Przegląd Sejmowy 2002 nr 1, s. 121, z glosą J. Trzcińskiego; Przegląd
Sądowy 2002 nr 5, s. 153, z glosą B. Nity; Gazeta Sądowa 2002 nr 2, s. 46, z glosą
M. Przysuchy i postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 26 maja 1998 r., III SW
1/98, OSNAPiUS 1998 nr 17, poz. 528; Przegląd Sejmowy 1998 nr 5, s. 214, z glosą
M. Zubika).
Ocena konstytucyjności prawa sprawowana przez sądy w ramach
bezpośredniego stosowania Konstytucji służy nie tylko zapewnieniu zgodności
I USKP 129/23
17
orzeczeń z ustawą zasadniczą, a w konsekwencji zapewnieniu wydania orzeczenia
słusznego, sprawiedliwego i realizującego konstytucyjną aksjologię i wartości, ale
także przyspieszeniu postępowania. Pozwala ponadto na badanie konstytucyjności
prawa w różnorodnych sprawach, odmiennych okolicznościach faktycznych, co
znacznie poszerza zakres owej oceny. Trybunał Konstytucyjny bada bowiem
zgodność przepisu z Konstytucją w sposób abstrakcyjny i w zakresie wniosku, co
istotnie zawęża pole działania tego organu. Kontrola rozproszona stwarza także
możliwość interpretacji Konstytucji oraz ustaw z uwzględnieniem szerokiego
spektrum wiedzy specjalistycznej sądów w poszczególnych działach prawa, a tym
samym poszerza perspektywę rozumienia Konstytucji (M. Gutowski, P. Kardas:
Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017;
M. Haczkowska: Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji w działalności
orzeczniczej sądów, Przegląd Sejmowy 2005 nr 1; R. Balicki: Bezpośrednie
stosowanie konstytucji, Krajowa Rada Sądownictwa 2016 nr 4, s. 13; M. Gutowski,
P. Kardas: Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach
sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, Palestra 2016
nr 4, s. 5; E. Maniewska: Pojęcie argumentacji konstytucyjnej i jej ewolucja w
orzecznictwie Sądu Najwyższego (w:) Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie
sądowym, Studia i Analizy Sądu Najwyższego - Materiały Naukowe, Tom IV,
Warszawa 2017, s. 59; W. Sanetra: Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez
Sąd Najwyższy, Przegląd Sądowy 2017 nr 2, s. 5; P. Tuleja: Wpływ przesłanki
funkcjonalnej na sposób rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał
Konstytucyjny, Przegląd Sądowy 2017 nr 6, s. 7; A. Bodnar: Wykonywanie orzeczeń
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny,
Warszawa 2018, Rozdział VII, pkt 9. Zagrożenia dla niezależności sądownictwa a
stosowanie Konwencji przez sądy; P. Mikuli: Doktryna konieczności jako
uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce, Gdańskie
Studia Prawnicze 2018 nr 2, s. 635; J. Podkowik: Sądy wobec niekonstytucyjnych
aktów normatywnych u progu trzeciej dekady obowiązywania Konstytucji RP,
Przegląd Sądowy 2018 nr 5, s. 5; J. Roszkiewicz: Incydentalna kontrola legalności
aktów organów władzy publicznej w procesach dotyczących ochrony dóbr
osobistych, Monitor Prawniczy 2019 nr 11, s. 591; P. Polak: Związanie sądu
I USKP 129/23
18
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w nieprawidłowo umocowanym
składzie (refleksje na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 r., V SA/Wa 459/18), Zeszyty Naukowe
Sądownictwa Administracyjnego 2020 nr 3, s. 63; P. Radziewicz: Kryzys
konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji, Państwo i Prawo 2020 nr 10,
s. 3; P. Jabłońska: Konstytucyjne podstawy rozproszonej kontroli konstytucyjności
prawa, Przegląd Sądowy 2020 nr 11-12, s. 21).
Akceptując odmowę zastosowania art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej jako
wyrażającego normę sprzeczną z Konstytucją RP, w szczególności przyjmującą
sankcję o charakterze nieproporcjonalnym, Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że
zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi
zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby, wliczając w to
okresy równorzędne, wymienione w art. 13 tej ustawy. Oznacza to, że podstawowego
przywileju emerytalnego polegającego na możliwości przejścia na emeryturę po
15 latach służby ze świadczeniem wynoszącym co najmniej 40% podstawy jego
wymiaru skarżący nie nabył z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa, lecz z
tytułu służby pełnionej w demokratycznym państwie prawa. Niewątpliwie za przywilej
należy uznać regulację polegającą na tym, że emerytura funkcjonariusza wzrasta o
2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok służby (art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy). Celem nowelizacji z 2016 r. było
zniesienie tego przywileju i przyjęcie za okresy służby na rzecz totalitarnego państwa
0% podstawy wymiaru, co jest zgodne z celem ustawy wyrażającym się w
pozbawieniu przywilejów nabytych z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa.
Natomiast mechanizm określony w art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej w istocie
niweczy uprawnienie funkcjonariusza do obliczenia wysokości emerytury według
wskaźnika podstawy wymiaru 1,3% lub 2,6% za okresy służby niebędące służbą na
rzecz totalitarnego państwa.
W świetle powyższego należy zanegować trafność stanowiska Sądu
Apelacyjnego, który stwierdził, że pozbawienie odwołującego się wyższej emerytury,
przy zachowaniu świadczenia z zabezpieczenia społecznego w wysokości nie
niższej niż świadczenia z powszechnego systemu ubezpieczeniowego (Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych) nie stanowi naruszenia zarówno Konstytucji RP, jak też
I USKP 129/23
19
standardów prawa międzynarodowego. Zdaniem Sądu drugiej instancji,
ustawodawca sięgnął do środka adekwatnego dla uzyskania usprawiedliwionego
celu. Uczynił to zarazem w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla adresatów
zakwestionowanych norm. Zmniejszenie świadczenia odwołującemu się stanowi
urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej.
Sąd Apelacyjny nie dostrzegł jednak, że mechanizmu przyjętego w art. 15c
ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej powodującego obniżenie świadczenia do poziomu
przeciętnej emerytury, gdy wysokość "ponad" ten wskaźnik została wypracowana po
1990 r., nie można bez stosownego uzasadnienia w konkretnej sprawie zrównywać
z realizowaniem w tym okresie służby "na rzecz totalitarnego państwa". Limitowanie
wysokości świadczenia pułapem "przeciętnej emerytury" w większości przypadków
doprowadzi do efektu, zgodnie z którym mechanizm "stażowy" nie będzie miał
żadnego znaczenia (podobnie wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2024 r.,
III USKP 54/23). Wskazuje się na "ślepe" "równanie w dół" na podstawie art. 15c
ust. 3 ustawy, który karze finansowo tych, którzy relatywnie najkrócej służyli
totalitarnemu państwu a swój staż emerytalny wypracowali po "upadku" tego reżimu.
Ponadto, funkcjonariusze mający taki sam staż służby po 31 lipca 1990 r. mogą mieć
prawo do diametralnie odmiennej wysokości świadczenia, w zależności od tego, czy
choćby przez jeden dzień służyli na rzecz totalitarnego państwa. Sprawia to, że
mechanizm z art. 15c ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy jest
oderwany całkowicie od reguły proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP),
abstrahuje od powszechnie rozumianego i akceptowanego poczucia
sprawiedliwości, które polega na występowaniu racjonalnej adekwatności między
czynem a sankcją oraz narusza zasadę równego traktowania ubezpieczonych (wyrok
z 24 maja 2023 r., II USKP 40/23).
Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd Najwyższy stwierdza, że w
odniesieniu do J.K. posiadającego staż służby w Policji od 1 września 1990 r. do 4
września 2012 r. (22 lata), a staż pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa od
1 kwietnia 1984 r. do 31 lipca 1990 r. (6 lat i 4 miesiące) nie jest możliwe
zastosowanie art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej, jako przepisu oczywiście
niekonstytucyjnego.
I USKP 129/23
20
Biorąc pod uwagę, że zadaniem Sądu Najwyższego w zakresie wymiaru
sprawiedliwości jest zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa
sądów powszechnych i sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków
odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne
Sąd Najwyższy zdecydował o wydaniu orzeczenia reformatoryjnego.
Na marginesie jedynie należy dodać, że wskazany w skardze kasacyjnej
zarzut naruszenia art. 33 ustawy zaopatrzeniowej nie dotyczy zmiany wysokości
świadczenia emerytalnego lub rentowego z przyczyn wynikających z wprowadzenia
do systemu prawnego art. 15c oraz art. 22a tej ustawy. W tej mierze już
sygnalizowano, że dane rozwiązanie zmierzało do odebrania praw niesłusznie
nabytych, które upoważniają Państwo do rozliczeń z reżimem, gdyż jego mechanizm
funkcjonowania został skutecznie zdyskredytowany. Naturalnie ostatecznie
wydawane są decyzje indywidualne, jednak ich źródłem jest dopuszczalna w
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego praktyka ingerowania w prawa i wolności
osobiste, w tym w ramach systemowego rozliczenia się z okresem służby na rzecz
totalitarnego państwa (zob. wyrok z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12, OTK-A 2014.
Kierując się przedstawionymi motywami oraz opierając się na podstawie
art. 39816 k.p.c., a w odniesieniu do kosztów postępowania apelacyjnego i
kasacyjnego skarżącego na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1
k.p.c. i art. 39821 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji wyroku.