I PSK 35/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Agnieszka Żywicka
Dnia 12 maja 2025 r.
w sprawie z powództwa H. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T.
przeciwko M.C.
o odszkodowanie,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 12 maja 2025 r.,
skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie
z dnia 20 października 2023 r., sygn. akt VII Pa 83/23,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1350 zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) powiększoną o odsetki
z art. 98 § 11 k.p.c. tytułem zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 20 października 2023 r. w pkt 1.
oddalił apelację wniesioną przez pozwanego M.C. od wyroku Sądu Rejonowego w
Chrzanowie z dnia 20 kwietnia 2023 r., zasądzającego od pozwanego na rzecz
strony powodowej H. sp. z o.o. w T. 20 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie liczonymi od dnia 19 lutego 2022 r. do dnia zapłaty (punkt I); w pkt 2.
zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 2 700 złotych tytułem
I PSK 35/24
2
zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.
Pozwany M.C. wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku
Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 października 2023 r., zaskarżając ten
wyrok w całości i zarzucając naruszenie:
I. przepisów prawa materialnego:
- art. 100 § 2 pkt. 4 i 5 kodeksu pracy przez jego wadliwe zastosowanie i
uznanie, że przesłane przez pozwanego maile ze skrzynki służbowej na skrzynkę
prywatną miały na celu ujawnienie informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa i naruszały tajemnicę przedsiębiorstwa oraz mogły narazić
pracodawcę na szkodę przez wykorzystanie przez osoby trzecie, w sytuacji gdy
informacje zawarte w treści e-maili dotyczyły bądź zrealizowanych zleceń przez
powoda, lub zawierały dokumentację, którą pozwany opracowywał sam lub mógł
opracować sam, a dokumentacja ta znajdowała się na prywatnym laptopie
pozwanego na którym pracował za zgodą powoda, a samo przesłanie wybiórczych
e-maili miało na celu uchronienie wiadomości e:mail, które wobec problemów ze
skrzynką e:mail zgłaszanych przez pozwanego mogły samoistnie zostać usunięte,
a tym samym Sąd takie postępowanie pozwanego winien zakwalifikować jako
działanie na rzecz ochrony interesów pracodawcy, o których mowa w art. 100 § 2
pkt 4, poprzez zabezpieczenie wiadomości e-mail przed ich utratą oraz uznać, iż
informacje te nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa
- art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez ich
zastosowanie do niedostatecznie ustalonego stanu faktycznego, w szczególności w
zakresie tego:, czy przesłanie maili przez pozwanego w jakikolwiek sposób
zagrażało interesowi przedsiębiorcy albo naruszało jego interes oraz czy działanie
powoda przez niezachowanie podstawowych form zabezpieczenia informacji i
dokumentów, a to poprzez m.in niezapewnienie pozwanemu służbowego laptopa,
nie kopiowanie danych z prywatnego laptopa pozwala przypisać pozwanemu czyny
nieuczciwej konkurencji wobec pracodawcy, a także poprzez uznanie, iż dane
osobowe kontrahentów, które pozwany znał lub z łatwością mógł ustalić z racji
posiadanego kilkunastoletniego doświadczenia stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa
I PSK 35/24
3
- art. 11 ust. 1, 2 i 4, ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i art. 65 § k.c., przez jego niewłaściwe zastosowanie przy dokonywaniu
wykładni umowy o zachowaniu poufności przez ich błędną wykładnię skutkującą
uznaniem, że przesłanie wiadomości e-mail z służbowej skrzynki mailowej na adres
prywatnej skrzynki mailowej na prywatnym komputerze, z którego korzystał
pracownik przez niezapewnienie mu odpowiedniego sprzętu przez powoda,
wyczerpuje naruszenie umowy o zachowaniu poufności, w sytuacji, gdy w
przedmiotowej umowie z dnia 10 lutego 2020 r. jest mowa o informacjach
zawartych w plikach utrwalonych na twardym dysku służbowego komputera lub
innych komputerów należących do pracodawcy, w sytuacji, gdy e-maile
przychodziły na skrzynkę mailową znajdującą się na prywatnym laptopie
pozwanego, który nie został zabezpieczony w żaden sposób przez powoda w
zakresie znajdujących się tam danych, a także pominięcie faktu, iż zgodnie z
umową o zachowaniu poufności pozwany został zobowiązany do ochrony
informacji, materiałów i danych przed ich utratą
II. przepisów postępowania, to jest art. 233 § 1 w zw. z art. 391 oraz art. 378
§ 1 i art. 382 k.p.c., polegające na przejęciu przez sąd drugiej instancji za własne
ustaleń faktycznych Sądu Rejonowego w Chrzanowie bez jakichkolwiek
merytorycznych rozważań w tej kwestii, w sytuacji gdy zarzuty apelacji obejmowały
przede wszystkim sprzeczność ustaleń sądu pierwszej instancji ze zgromadzonym
materiałem dowodowym, co skutkowało tym, że zarzuty apelacyjne w ten sposób
nie zostały rozpoznane, a przy tym zaniechanie dokonania wyczerpujących ustaleń
w sprawie, iż przesłanie wiadomości przez pozwanego ze skrzynki służbowej na
skrzynkę prywatną było uzasadnionym wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
polegającym na zabezpieczeniu wiadomości e-mail przed ich utratą oraz na fakcie,
iż gdyby Sąd zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji dokładnie zbadał treść wiadomości to mógłby uznać, iż
wiadomości przesłane przez pozwanego nie mogłyby być w przyszłości
wykorzystane, gdyż dotyczyły zrealizowanych już zamówień lub były adresowane
bezpośrednio do pozwanego celem przygotowania oferty, która z racji korzystania z
prywatnego komputera zostałaby zapisana na jego twardym dysku, a informacje
zawarte w przedmiotowych mailach nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż
I PSK 35/24
4
nie zostały odpowiednio zabezpieczone przez powoda, a informacje w nich zawarte
nie stanowiły dla pozwanego posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie i
wiedzę w zakresie produkcji silników elektrycznych i wentylatorów żadnej wartości,
którą mógłby wykorzystać przeciwko powodowi.
We wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący podniósł,
że:
a) występują istotne zagadnienie prawne dotyczące wyjaśnienia
następujących kwestii:
-
Czy przesłanie przez pracownika maila ze skrzynki służbowej na
skrzynkę prywatną pracownika, który to mail zawierał dokumentację znajdującą się
również na prywatnym komputerze pracownika, z którego korzystał za wiedzą i
zgodą pracodawcy z powodu niezapewnienia mu służbowego komputera stanowi
naruszenie zasady poufności opisanej w art. 100 § 2 pkt 5 k.p. oraz jest
naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
-
Czy przesłanie przez pracownika maila ze skrzynki służbowej na
skrzynkę prywatną pracownika, który to mail zawierał zamówienia lub oferty, które
zostały zrealizowane przez pracodawcę, a kopie tych zamówień i ofert były legalnie
zapisane na dysku twardym prywatnego komputera pracownika mogą być oceniane
jako zagrażające interesom pracodawcy, w sytuacji gdy informacje te nie mogą
zostać wykorzystane zarówno przez pracownika jak i podmiot trzeci z racji
zrealizowania już zamówień przez pracodawcę.
-
Czy pracodawca, który nie zapewnił w podstawowym zakresie
zabezpieczenia danych mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa lub danych
poufnych przez niezapewnienie pracownikowi służbowego komputera i zmuszenie
go do korzystania z prywatnego laptopa, nie utworzenie kopii zapasowej
wiadomości i dokumentacji znajdującej się na prywatnych nośnikach danych
pracownika oraz nie wprowadzenie zabezpieczeń dla poczty e-mail pracownika i
komputera w zakresie programu antywirusowego, a także nie przedstawienie
sposobu postępowania w zakresie zabezpieczenia danych na prywatnych
nośnikach pracowników może dochodzić roszczeń od pracownika przez pryzmat
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
I PSK 35/24
5
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz naruszeniu zasady poufności
zgodnie art. 100 § 2 pkt 5 k.p., w sytuacji gdy pracodawca nie poniósł szkody z
tytułu przesłania przez pracownika e-maili ze skrzynki służbowej na skrzynkę
prywatną.
-
Czy dane osobowe kontrahentów, które z racji posiadanego przez
pracownika kilkunastoletniego doświadczenia były pracownikowi znane przed
zawarciem umowy o pracę z pracodawcą mogą stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa i zostać ograniczone przez umowę o poufności wobec pracownika.
W przedmiotowej sprawie istotną jednak kwestią do rozstrzygnięcia w
zakresie pryzmatu zasady poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa jest wyjaśnienie
czy pracodawca obligując pracownika do podpisania umowy o poufności, w której
narzuca karę umowną przekraczającą 30 krotnie miesięczne wynagrodzenie
pracownika jest również zobowiązany do zabezpieczenia danych przedsiębiorstwa,
które uważa za poufne lub wprowadzenia odpowiednich rozwiązań umożliwiających
zabezpieczenie danych przed zarówno ich utratą jak i przekazaniem osobom
trzecim.
Należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie to pracodawca tak
zorganizował pracę pozwanemu przez niezapewnienie służbowego laptopa,
udostępnienie pozwanemu skrzynki e- mailowej o pojemności do 100 GB, która nie
spełniała swojej roli przy ilości maili odbieranych przez pozwanego, że pozwany
musiał sam dbać o dobro pracodawcy przez stosowne według niego
zabezpieczanie plików i informacji przed ich utratą, narażając się na ewentualne
roszczenia pracodawcy wynikające z niedopasowanej przez pracodawcę umowy
poufności do zorganizowanego systemu i schematu pracy.
W tym miejscu skarżący wskazał, że kolejnym zagadnieniem, które winno
zostać przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięte jest kwestia zawierania umowy o
poufności z pracownikiem, który z woli pracodawcy korzysta z prywatnego
komputera tj. wyjaśnienie:
-
Czy pracodawca zawierając z pracownikiem umowę o poufności i
jednocześnie powierzając wykonywanie pracy pracownikowi na komputerze
prywatnym winien podjąć specjalne działania celem zabezpieczenia danych
znajdujących się po wytworzeniu ich przez pracownika na prywatnym komputerze
I PSK 35/24
6
lub w umowie takiej określić sposób postępowania z takimi danymi, a w przypadku
zaniechania przez pracodawcę podjęcia działań zabezpieczających, czy dane
przetwarzane na komputerze prywatnym pracownika mogą mieć status tajemnicy
przedsiębiorstwa lub mieć status informacji poufnych.
Powód w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o: 1) wydanie
postanowienia odmawiającego przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania; 2)
oddalenie skargi kasacyjnej - w przypadku przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania; 3) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów
postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm
przepisanych.
Sąd Najwyższy zważył. co następuje:
Stosownie do art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną
do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne (pkt 1),
istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów (pkt 2), zachodzi nieważność
postępowania (pkt 3) lub skarga jest oczywiście uzasadniona (pkt 4). Wypada
również dodać, iż zgodnie z art. 3984 § 2 k.p.c., określającym wymogi formalne
skargi kasacyjnej, skarga kasacyjna powinna zawierać wniosek o przyjęcie do
rozpoznania i jego uzasadnienie. Należy zatem stwierdzić, że wniosek o przyjęcie
skargi kasacyjnej do rozpoznania powinien wskazywać, że zachodzi przynajmniej
jedna z okoliczności wymienionych w powołanym wcześniej art. 3989 § 1 k.p.c.,
a jego uzasadnienie winno zawierać argumenty świadczące o tym, że rzeczywiście,
biorąc pod uwagę sformułowane w ustawie kryteria, istnieje potrzeba rozpoznania
skargi przez Sąd Najwyższy. Skarga kasacyjna nie jest bowiem (kolejnym)
środkiem zaskarżenia przysługującym od każdego rozstrzygnięcia sądu drugiej
instancji kończącego postępowanie w sprawie, z uwagi na przeważający w jej
charakterze element interesu publicznego. Służy ona kontroli prawidłowości
stosowania prawa, nie będąc instrumentem weryfikacji trafności ustaleń
faktycznych stanowiących podstawę zaskarżonego orzeczenia.
I PSK 35/24
7
Wypada również przypomnieć, że w przypadku powoływania się na
występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, w uzasadnieniu wniosku
(sporządzonym odrębnie od uzasadnienia podstaw kasacyjnych) winno zostać
sformułowane zagadnienie prawne oraz przedstawione argumenty prawne, które
wykażą możliwość różnorodnej oceny zawartego w nim problemu. Zgodnie ze
stanowiskiem jednolicie wyrażanym w judykaturze, oznacza to w praktyce,
że zagadnienie prawne musi odpowiadać określonym wymaganiom, a mianowicie:
1) być sformułowane w oparciu o okoliczności mieszczące się w stanie faktycznym
sprawy wynikającym z dokonanych przez sąd ustaleń (por. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1996 r., II UR 5/96, OSNAPiUS 1997 nr 3, poz. 39 i
postanowienie z dnia 7 czerwca 2001 r., III CZP 33/01, LEX nr 52571), 2) być
przedstawione w sposób ogólny i abstrakcyjny tak, by umożliwić Sądowi
Najwyższemu udzielenie uniwersalnej odpowiedzi, nie sprowadzającej się do samej
subsumcji i rozstrzygnięcia konkretnego sporu (por. postanowienia Sądu
Najwyższego: z dnia 15 października 2002 r., III CZP 66/02, LEX nr 57240; z dnia
22 października 2002 r., III CZP 64/02, LEX nr 77033 i z dnia 5 grudnia 2008 r.,
III CZP 119/08, LEX nr 478179), 3) pozostawać w związku z rozpoznawana sprawą
i 4) dotyczyć zagadnienia budzącego rzeczywiście istotne (a zatem poważne)
wątpliwości. Istotność zagadnienia prawnego konkretyzuje się zaś w tym, że w
danej sprawie występuje zagadnienie prawne mające znaczenie dla rozwoju prawa
lub znaczenie precedensowe dla rozstrzygnięcia innych podobnych spraw.
Twierdzenie o występowaniu istotnego zagadnienia prawnego jest uzasadnione
tylko wtedy, kiedy przedstawiony problem prawny nie został jeszcze rozstrzygnięty
przez Sąd Najwyższy lub kiedy istnieją rozbieżne poglądy w tym zakresie,
wynikające z odmiennej wykładni przepisów konstruujących to zagadnienie
(por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 10 marca 2010 r., II UK 363/09,
LEX nr 577467, czy też z dnia 12 marca 2010 r., II UK 400/09, LEX nr 577468).
Przedmiotowa skarga kasacyjna nie zawiera tak rozumianych istotnych
zagadnień prawnych.
Sąd Najwyższy podkreśla, że w jego orzecznictwie jednolicie przyjmuje się,
że "wyprowadzanie" z zasobów pracodawcy poufnych dokumentów i gromadzenie
ich dla własnych celów pracownika pozostaje w sprzeczności z podstawowym
I PSK 35/24
8
obowiązkiem pracownika dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia
(art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Działanie takie stanowi także zagrożenie interesów
przedsiębiorcy przez wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji. Niezwiązane z wykonywaniem
obowiązków pracowniczych przesyłanie przez pracownika na swoje prywatne konto
mailowe poufnych informacji obrazujących aktualne i planowane kontakty handlowe
swojego pracodawcy jest bowiem właśnie wykorzystaniem cudzych informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa celem stworzenia na prywatnym nośniku
elektronicznym zbioru poufnych dokumentów pracodawcy. Jeśli zaś poufny
charakter informacji wynika z jej wymiernej wartości ekonomicznej (gospodarczej),
to pozostawanie takiej informacji poza domeną przedsiębiorcy stwarza istotne
zagrożenie jego interesów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21września
2022 r., II PSK 379/21, LEX nr 3488694). Z kolei w wyroku z dnia 27 marca 2019 r.,
II PK 321/17 (LEX nr 2642805), Sąd Najwyższy uznał, że skopiowanie ze
służbowego komputera poufnych danych stanowi zagrożenie majątkowych i
niemajątkowych interesów pracodawcy, a tym samym daje podstawę do
rozwiązania stosunku pracy z art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Także w innych orzeczeniach
Sąd Najwyższy przyjmował, że nieuzasadnione wykonywaniem obowiązków
pracowniczych poprzez utworzenie na prywatnym nośniku elektronicznym zbioru
poufnych informacji obrazujących aktualne i planowane kontakty handlowe jest
umyślnym naruszeniem podstawowego obowiązku pracownika dbałości o dobro
zakładu pracy i ochrony jego mienia w rozumieniu art. 100 § 2 pkt 4 k.p.
(por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 11 września 2014 r., II PK 49/14, OSNP
2016 nr 1, poz. 8 oraz z dnia 10 maja 2018 r., II PK 76/17, OSNP 2019 nr 1, poz. 2).
W orzeczeniach tych Sąd Najwyższy wyczerpująco wyjaśnił, że informacją
handlową o wymiernej wartości ekonomicznej jest baza klientów i potencjalnych
klientów podmiotu gospodarczego. Jej wartość wynika z tego, że zawiera ona
wyselekcjonowane grono podmiotów (kontrahentów), które rzeczywiście
uczestniczą w obrocie ściśle określonymi towarami i usługami i które pozostają w
stałych kontaktach handlowych z danym przedsiębiorcą, oraz podmiotów, z którymi
ten przedsiębiorca zamierza wejść w relacje gospodarcze, a których ustalenie jest
poprzedzone choćby wstępnym rozeznaniem dotyczącym rynku zbytu określonych
I PSK 35/24
9
towarów i usług. Powstaje ona latami, jest uzupełniana o nowych klientów i usuwa
się z niej nieaktualnych. Jest to szczegółowa informacja o rynku zbytu towarów i
usług danego przedsiębiorcy i planach jego rozszerzenia, a więc informacja o
doniosłym znaczeniu z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej.
Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2019 r., II PK
334/17 (OSNP 2020 nr 2, poz. 11), stwierdzając, że transferowanie dokumentów
pracodawcy z jego serwera na prywatną pocztę elektroniczną pracownika należy
kwalifikować w kontekście naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
nie tylko przez pryzmat tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 100 §
2 pkt 5 k.p.), ale także na podstawie oceny, czy zawarte w nich informacje są tego
rodzaju, że ich ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, stwarzając
potencjalną możliwość wykorzystania ich przez podmiot konkurencyjny - art. 100 §
2 pkt 4 k.p. (por. także wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 9 lipca 2009 r., II PK 46/09,
Monitor Prawa Pracy 2010 nr 3, s. 136 oraz z dnia 16 lipca 2013 r., II PK 337/12,
OSNP 2014 nr 8, poz. 114).
Sąd Najwyższy zauważa przy tym, że Sąd drugiej instancji w pełni
respektował taki kierunek wykładni art. 100 § 2 pkt 4 k.p., przyjmując go za
podstawę oceny prawnej ustalonego w sprawie stanu faktycznego.
Sąd drugiej instancji nie zanegował poczynionego w postępowaniu
pierwszoinstancyjnym ustalenia dotyczącego istnienia u powoda praktyki, zgodnie z
którą pozwany pracował na swoim prywatnym laptopie. Skarżący natomiast
bezpośrednio przed planowanym przez siebie złożeniem oświadczenia o
rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, przesłał ze skrzynki służbowej na
swoją prywatną skrzynkę poczty elektronicznej kopie korespondencji z
kontrahentami oraz pozostałymi pracownikami strony powodowej, które zawierały
poufne informacje handlowe oraz dane osobowe klientów, a zatem trudno założyć,
aby przesłane przez niego na prywatny adres mailowy wiadomości zawierające
bazę danych klientów powoda, jego plany sprzedażowe i inne dokumenty
zawierające dane wrażliwe oraz tajemnicę przedsiębiorstwa miały służyć jako
materiał wykorzystywany w pracy, z której skarżący zamierzał właśnie zrezygnować
bez okresu wypowiedzenia.
I PSK 35/24
10
Bez znaczenia pozostaje również podniesiony przez skarżącego argument,
że skopiowane przez niego kontrakty były już zrealizowane. Równie dobrze można
założyć, że zamówienia niektórych klientów miały charakter cykliczny. W takiej
sytuacji baza kontaktów klientów stale zainteresowanych wentylatorami
przemysłowymi jest dla producenta bardzo cenna.
Należy również zauważyć, że z brzmienia art. 100 § 2 pkt 4 k.p. nie wynika
wprost, aby zakres chronionych informacji ograniczony był tylko do tych, co do
których pracodawca przedsięwziął wyraźne działania zmierzające do zachowania
ich poufności. Wynika z tego, że chronione będą również te informacje, co do
których pracodawca działań takich nie podjął, a których ujawnienie będzie mogło
narazić go na szkodę. Brak stosownego instruktażu może być jednak elementem
wyłączającym odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną przez
ujawnienie informacji. Nie będzie można zwłaszcza uznać za informację objętą
tajemnicą takiej, do jakiej dostęp ma nieograniczony krąg osób i wobec której
pracodawca w żaden sposób nie dąży do kontroli i ograniczenia kręgu podmiotów,
które do tej informacji mają dostęp (A. Michalak (w:) Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011,
s. 313; por. także Dostęp do informacji publicznej a ochrona interesów
przedsiębiorstwa (tajemnicy handlowej) (w:) wpływ europeizacji prawa na instytucje
prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, Warszawa 2013, s. 542),
niewątpliwie jednak o takiej sytuacji nie można mówić w przedmiotowej sprawie.
(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2023 r., I PSK 7/23,
niepubl.).
Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c.
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. O kosztach orzeczono
stosownie do art. 98 § 1 i § 11 k.p.c. w związku z art. 39821 k.p.c.
M.G.
[a.ł]
I PSK 35/24
11