I CSK 723/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
16 lipca 2026 r.
na posiedzeniu niejawnym 16 lipca 2026 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa M.D. i M.D.
przeciwko Bank spółce akcyjnej w W. (poprzednio Bank1 spółce akcyjnej w W.)
o ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej w W. (poprzednio Bank1 spółki
akcyjnej w W.)
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z 7 listopada 2024 r., I ACa 1019/24,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. kosztami postępowania kasacyjnego obciąża pozwanego,
pozostawiając ich szczegółowe wyliczenia referendarzowi
sądowemu.
[A.T.]
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie ustalił, iż umowa
kredytu na cele mieszkaniowe zawarta 12 października 2007 r. pomiędzy Bankiem1
spółką akcyjną w W. (poprzednikiem prawnym pozwanego Bank spółką akcyjną w
I CSK 723/25
2
W. - obecnie Bank spółka akcyjna w W.) a powodami M.D. i M.D. jest nieważna i
orzekł o kosztach procesu.
Wyrokiem z 7 listopada 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację
pozwanego i orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego.
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki
z art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. (we wniosku omyłkowo przywołano art. 3989 § 1 pkt 4
k.p.c.).
Zdaniem skarżącego w sprawie istnieje potrzeba wykładni przepisów
budzących poważne wątpliwości i wywołujących i rozbieżności w orzecznictwie
sądów, tj. art. 3851 § 1 i 2 k.c., w zakresie, w jakim odnoszą się one do skutków
uznania postanowień umownych za abuzywne i możliwości zastąpienia takich
postanowień przepisami dyspozytywnymi.
Ponadto zdaniem pozwanego w sprawie występuje istotne zagadnienie
prawne polegające na konieczności ustalenia: (1) „czy sąd orzekający zawsze
związany jest wolą konsumenta, który wnosi o ustalenie nieistnienia stosunku
prawnego wynikającego z umowy i znane są mu konsekwencje wynikające ze
stwierdzenia nieważności umowy, w szczególności czy wola konsumenta wiąże sąd
i przeważa nad koniecznością rozważenia przez sąd potencjalnych konsekwencji
wynikających z nieważności i czy przeważa nad koniecznością zbadania przez Sąd
możliwości utrzymania umowy w mocy przy zastosowaniu przepisu
dyspozytywnego lub poprzez eliminację klauzuli abuzywnej?”; (2) „czy brak
możliwości oszacowania kwoty, którą strona umowy kredytu będzie świadczyć
w przyszłości stanowi per se o niejednoznaczności tego postanowienia umownego,
a w konsekwencji, czy postanowienie takie powinno podlegać badaniu pod kątem
abuzywności ?”.
Powodowie w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnieśli o odmowę przyjęcia
jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
I CSK 723/25
3
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 3984 § 2 k.p.c. może być
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z 11
stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
I CSK 723/25
4
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r.,
I CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie spełnia tych
wymagań, problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego –
w odniesieniu do zbliżonych treścią umów kredytowych indeksowanych do franka
szwajcarskiego - a pozwany przekonująco nie wykazał, by istniała potrzeba
ponownej wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przedmiocie. Nie wykazał także,
zwłaszcza w kontekście orzecznictwa TSUE i najnowszego orzecznictwa Sądu
Najwyższego, by aktualnie istniały poważne rozbieżności w orzecznictwie
w kwestiach poruszonych we wniosku. Sąd Najwyższy zajmował się także
wielokrotnie identycznie sformułowanymi wnioskami pozwanego nie podzielając
stanowiska o istnieniu podstaw do przyjęcia skarg kasacyjnych do rozpoznania ze
względu na sformułowane w nich zagadnienia prawne i wątpliwości orzecznicze.
W zakresie zagadnienia pierwszego dotyczącego znaczenia woli
konsumenta w zakresie jego wpływu na możliwość utrzymania umowy, skarżący
nie uwzględnia wynikających z prawa unijnego warunków dopuszczalności
substytucji klauzuli abuzywnej zgodnie z którymi, jest to możliwe tylko wtedy, gdyby
brak zastąpienia narażał konsumenta, przez upadek umowy w całości, na
szczególnie niekorzystne skutki, przy czym decydujące jest w tym przedmiocie
zdanie konsumenta (zob. wyroki TSUE z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Árpád
Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt, z 3 października
2019 r., C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank
International AG; z 8 września 2022 r., C -80/21, C-81/21 i C-82/21, D.B.P., i z 16
marca 2023 r., C-6/22, M.B.,U.B., M.B. przeciwko X S.A., z 12 października 2023 r.,
C-645/22, II CSKP 545/23 R.A. i in. przeciwko Luminor Bank AS oraz
postanowienie z 17 listopada 2021 r., C-655/20, Marc Gómez del Moral Guasch
przeciwko Bankia SA).
I CSK 723/25
5
Wynika to z faktu, że substytucja niedozwolonego postanowienia umownego
jest dopuszczalna wtedy, gdy służy ochronie interesów konsumenta, a nie
przedsiębiorcy. Ponadto opiera się ona na założeniu, że konsument, po udzieleniu
mu koniecznych informacji o konsekwencjach abuzywności klauzuli i upadku
umowy, jest w największym stopniu powołany do tego, aby ocenić, czy upadek
umowy jest dla niego niekorzystny, czy też nie, a jego wola w tej materii powinna
być respektowana i nie powinna być zastępowana decyzją sądu, chociażby sąd
oceniał sytuację konsumenta odmiennie (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 19
stycznia 2024 r., II CSKP 874/22 i z 24 maja 2024 r., II CSKP 1560/22).
W zakresie pozostałych zagadnień i wątpliwości orzeczniczych
w judykaturze Sądu Najwyższego utrwalony jest obecnie pogląd, że w przypadku,
gdy eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej
deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć praw
i obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są związane pozostałą częścią
umowy. Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy bez abuzywnych postanowień
jej obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa krajowego i nie zaszły
przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej, a konsument
postanowień abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo świadomej
i wolnej zgody na te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im
skuteczności z mocą wsteczną.
Dotyczy to sytuacji, gdy określenie wysokości należności obciążającej
kredytobiorcę w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych
kryteriów oznaczania kursu waluty obcej jest nietransparentne, pozostawia pole do
arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu.
Takie postanowienia są niedopuszczalne, jako kształtujące prawa i obowiązki
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
interesy, a ich bezskuteczność – niezależnie od dalszych postanowień umowy,
w tym wyrażających ryzyko walutowe – może prowadzić do upadku umowy
w całości ( zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja
2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56; wyroki Sądu Najwyższego
I CSK 723/25
6
z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16; z 24 października 2018 r., II CSK 632/17; z 11
grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13 maja
2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22, niepubl.
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 3629/22,
niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się także pogląd, że
niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą w kredyt
złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie bowiem ryzyka
kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego z walutą obcą,
byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że umowę taką
należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co prowadzi do
wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy
o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za jej
całkowitą nieważnością ( zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22,
niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r., II CSKP
405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22, niepubl.;
i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się także, że
nie jest możliwe – wbrew woli konsumenta - zastąpienie niedozwolonego
postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli
bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP względnie kursu
rynkowego waluty ( zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia
2022 r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r.,
II CSKP 45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP 285/22 i II CSKP
382/22, niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja 2022 r., II CSKP
403/22, niepubl. ).
Wykluczono również możliwość wypełnienia luki w umowie po
wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych przez odwołanie do art. 69 ust. 3
Prawa Bankowego. Przyjęto, że wejście w życie ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 165, poz.
984 dalej: „ustawa antyspreadowa”) nie pozwala w pełni wyeliminować z umowy
I CSK 723/25
7
postanowień zawierających niejasne reguły przeliczania należności kredytowych.
Sankcje będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają
bowiem ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym
w stosunku do daty zawarcia umowy – z wyjątkiem woli konsumenta – pozostają
bez znaczenia dla stwierdzenia abuzywności postanowień umowy. O tym bowiem
czy postanowienie jest niedozwolone decydują okoliczności z chwili zawarcia
umowy (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20
czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz orzecznictwo TSUE
przytoczone w jej uzasadnieniu). Ponadto ustawa antyspreadowa nie zawiera
przepisów o charakterze dyspozytywnym, które mogłyby zastąpić nieuczciwe
klauzule zawarte w umowach kredytowych. Nie stwarza też podstawy do
formułowania przez kredytobiorców roszczeń przeciwko bankom o zobowiązanie do
złożenia oświadczenia woli o zmianę postanowień umowy od chwili jej zawarcia,
a umożliwia jedynie dokonanie zmiany postanowień umowy dotyczących sposobu
waloryzacji niespłaconych rat na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nakłada na
nich obowiązek zachowania takiej formy spłaty albo wyłącza możliwość zgłoszenia
roszczeń powstałych na gruncie umów niespełniających wymagań stawianych
umowom kredytowym w stosunkach z konsumentami (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK
611/22, niepubl.).
Możliwości usunięcia luki w umowach kredytowych nie stwarza także art.
358 § 2 k.c. wprowadzony do kodeksu cywilnego z dniem 24 stycznia 2009 r.
ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008 r., Nr 228, poz. 1506), a zatem po dacie
zawarcia umowy przez strony. Niezależnie od argumentacji wyżej przytoczonej,
dotyczy on bowiem zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, a w przypadku
kredytu indeksowanego do CHF waluta obca stanowi jedynie miernik wartości
zobowiązania zaciągniętego w walucie polskiej i świadczeń spełnianych przez
kredytobiorców. Spełnienie przez Bank świadczenia w walucie obcej było od
początku wyłączone, a kwota kredytu mogła być wypłacona wyłącznie w złotych.
Powyższej oceny nie zmienia ewentualne uznanie umowy kredytowej za
kreującą zobowiązanie ciągłe i przyjęcie na podstawie ogólnych reguł prawa
I CSK 723/25
8
międzyczasowego, że do takiego zobowiązania powinny mieć bezpośrednie
zastosowanie przepisy wchodzące w życie w czasie trwania stosunku prawnego.
Artykuł 358 § 2 k.c. w nowym brzmieniu mógłby bowiem znajdować zastosowanie
wyłącznie do stosunków ciągłych istniejących w chwili jego wejścia w życie.
Przyjęcie natomiast, że umowa kredytowa była nieważna lub bezskuteczna
z powodu niemożliwości ustalenia wiążącego kursu waluty obcej w chwili jej
zawarcia oznacza, że stosunek prawny nigdy nie powstał, w związku z czym nie ma
przedmiotu, do którego dałoby się zastosować wymieniony przepis (zob. m.in.
wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2024 r., II CSKP 1308/22, niepubl.).
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie art. 65 §
2 k.c. lub art. 56 k.c., już po usunięciu z nich postanowień abuzywnych, w celu
ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do sposobu ustalenia kursu CHF.
Sprowadzałoby się to bowiem do zmiany treści klauzuli indeksacyjnej, prowadząc
do zmiany jej rozumienia przez wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej
CHF. Dla rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest
odwoływanie się do hipotetycznej woli stron, groziłoby to bowiem ryzykiem
dalszego pogorszenia sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która
narzuciła niedozwolone postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby
umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20,
M.P., B.P. przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Nie jest także możliwe zaradzenie lukom wynikającym z usunięcia
I CSK 723/25
9
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązująca
w krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22,
M.B., U.B., M.B. przeciwko X S.A.). Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności
z celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17,
niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok
TSUE z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim
orzeczeniu Trybunał stwierdził, że z przedłożonych mu materiałów sprawy nie
wynika, by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym,
mogące zastąpić nieuczciwe warunki umowne, podkreślając niedopuszczalność
sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego w drodze wykładni
sądowej.
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy tym w zakresie sankcji,
jaką Dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez
przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy przez
sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy 93/13,
prowadząc do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na
przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania takich warunków wobec
konsumentów. Byliby oni w ten sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to
umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co
pozostałoby bez wpływu na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich
interesów (zob. m.in. wyroki TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español
de Crédito SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè
Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17,
Abanca Corporación Bancaria SA i Bankia SA oraz wyrok Sądu Najwyższego z 27
listopada 2019 r., II CSK 483/18).
I CSK 723/25
10
Przy formułowaniu wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania pozwany czyni
przy tym – nie znajdujące podstaw w motywach zaskarżonego orzeczenia -
założenie, że przyczyną uznania mechanizmu indeksacji za abuzywny w tego
rodzaju sprawach jest wyłącznie fakt dowolności w ustalaniu przez banki, w tym
skarżącego, kursu waluty, a osią sporu jest wyłącznie sposób ustalania tego kursu
a nie obciążające kredytobiorców ryzyko walutowe.
W aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się natomiast abuzywność
postanowień dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę
indeksacji (klauzule kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka walutowego,
dotyczących obciążenia konsumenta negatywnymi następstwami deprecjacji waluty
krajowej, jako kompensata za korzystniejszą stopę procentową (zob. m.in. wyroki
z 20 września 2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca Romaneascu;
z 22 lutego 2018 r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17, OTP Bank Nyrt.
I in. przeciwko Terez Illyez i in.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że klauzula ryzyka
walutowego nie może funkcjonować bez klauzuli kursowej określającej przeliczenie
zobowiązań stron celem ustalenia wysokości ich świadczenia. Z kolei klauzula
spreadowa nie ma racji bytu w umowie, w której nie zastosowano mechanizmu
indeksacji i wynikającej z niego narażenia konsumenta na ryzyko kursowe.
W konsekwencji stwierdzono, że klauzule przeliczeniowe i klauzule ryzyka
walutowego składające się na przyjęty w umowach kredytowych mechanizm
indeksacji - są ze sobą ściśle powiązane, a ich rozszczepienie jest zabiegiem
sztucznym (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r., II CSK
483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD
2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022
r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, niepubl.; z 26
stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z 20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22,
niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22, niepubl.).
Stwierdzenie zatem abuzywności klauzuli przeliczeniowej prowadzi,
w przypadku odmowy potwierdzenia przez konsumenta niedozwolonych
postanowień umowy do upadku umowy (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 27
listopada 2019 r., II CSK 483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r.,
I CSK 723/25
11
V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22,
niepubl.; z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r.,
II CSKP 1153/22, niepubl.; z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z 20
lutego 2023 r., II CSKP 809/22, niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22,
niepubl.).
Podkreślenia wymaga, że - w okolicznościach sprawy - Sądy meriti
zakwestionowały nie tylko klauzule przeliczeniowe, ale także, nie dopełnienie przez
pozwanego obowiązków informacyjnych w zakresie ekspozycji kredytobiorców na
nieograniczone ryzyko walutowe (klauzula ryzyka walutowego).
Ponadto, w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że
zastrzeżone w umowie kredytu klauzule kształtujące mechanizm indeksacji
określają główne świadczenia stron, co ma istotne znaczenie dla możliwości
utrzymania umowy w mocy po ich wyeliminowaniu. Odnoszą się one bowiem
bezpośrednio do elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu bankowego,
a zatem do oddania i zwrotu sumy kredytowej, której wysokość wprost kształtują.
Również w orzecznictwie TSUE uznaje się, że klauzule ryzyka walutowego, które
wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy (konsumenta) ryzykiem zmiany kursu waluty
i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu, określają główne
świadczenia stron (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 r.,
III CSK 159/17; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 30 września 2020 r., I CSK
556/18; z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22, niepubl., a także wyroki TSUE
z 3 października 2019 r., C – 260/18, K.J. Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank
International AG; z 10 czerwca 2021 r., C-776/19-C-782-19, VB i inni przeciwko
BNP Paribas Personal Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA, Procureur de la République).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto także, że
klauzula pozwalająca na pełną swobodę decyzyjną banku przy kształtowaniu kursu
waluty obcej jest klauzulą niedozwoloną, kształtując prawa i obowiązki konsumenta
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (art.
3851 § 1 k.c.). Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na PLN w chwili jego wypłaty,
jak i przeliczenie z CHF na PLN w chwili wymagalności poszczególnych rat, służy
bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Postanowienia umowne
I CSK 723/25
12
uprawniające bank do jednostronnego ustalania kursów walut są nietransparentne,
pozwalają bowiem bankowi na arbitralne kształtowanie kursów walut, a tym samym
zapewniają mu swobodę decyzyjną odnoście do wysokości kosztów kredytu
obciążających konsumenta. Zgodnie z zasadą dobrych obyczajów koszty
wynikające z zawartej z konsumentem umowy, powinny być możliwe do
przewidzenia. Jest tak także wtedy, gdy swoboda banku w ustaleniu wysokości
kursu jest w jakiś sposób ograniczona, przez wprowadzenie pewnych elementów
obiektywnych przy jego określaniu, jeżeli nie precyzuje ona wszystkich czynników
ustalanych przez bank w celu oznaczenia kursu wymiany (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134;
z 8 września 2016 r., II CSK 750/15, niepubl; z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16,
niepubl.; z 19 września 2018 r., I CNP 39/17, niepubl.; z 24 października 2018 r.,
II CSK 632/17, niepubl.; z 13 grudnia 2018 r., V CSK 559/17, niepubl.; z 27 lutego
2019 r., II CSK 19/18, niepubl.; z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17, OSP 2019, z.
12, poz. 115; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, niepubl.; z 29 października 2019 r.,
IV CSK 309/18, OSNC 2020 r., nr 7-8, poz. 64; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/
18, Glosa 2020, nr 4, s. 67 i n.; z 30 września 2020 r., I CSK 556/18, niepubl.; i z 13
maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.).
Taki sam pogląd został wypracowany w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym postanowień Dyrektywy
93/13. Podkreślono w nim, że treść klauzuli umowy kredytu zawartej między
przedsiębiorcą a konsumentem ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej,
do której kredyt jest indeksowany, powinna na podstawie jasnych i zrozumiałych
kryteriów umożliwić właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu
i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany
waluty obcej, stosowanego w celu obliczenia rat kredytu, w taki sposób by
konsument miał możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany
stosowany przez przedsiębiorcę (zob. m.in. wyrok z 18 listopada 2021 r., C –
212/20, M.P., B.P. przeciwko „A”).
W odniesieniu do abuzywności klauzul ryzyka walutowego istotne jest
natomiast udzielenie kredytobiorcom informacji, które umożliwiły by im rozeznanie,
jak duże jest ryzyko wzrostu kursu CHF do PLN i w jakich proporcjach wzrost ten
I CSK 723/25
13
może nastąpić, uwzględniając wieloletni z reguły okres związania stron umową,
a tym samym, czy byli w stanie ocenić wysokość swojego zobowiązania, a co za
tym idzie ryzyko ekonomiczne związane z zawarciem umowy w sytuacji silnej
deprecjacji waluty krajowej w stosunku do CHF (zob. m.in. wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 września 2017 r., C 186/16, R. P. Andriciuc
i in. przeciwko Banca Românească SA; z 20 września 2018 r., C-51/17 OTP Bank
Nyrt. I OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. Przeciwko Teréz Ilyés i Emilowi Kissowi;
z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt.; z 10
czerwca 2021 r., C-776/19-782/19 VB i inni przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur
de la République).
Jeżeli klauzule przeliczeniowe są niejasne, konsument nie ma możliwości
samodzielnego określenia rozmiarów świadczenia należnego kredytodawcy.
W odniesieniu do klauzul walutowych nie jest natomiast wystarczające
deklaratywne oświadczenie przez konsumenta, że został poinformowany o ryzyku
walutowym i akceptuje to ryzyko, a ciężar udowodnienia, że konsument otrzymał
niezbędne informacje pozwalające mu na oszacowanie wysokości jego
potencjalnego zobowiązania spoczywa na przedsiębiorcy (zob. m.in. wyroki
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 czerwca 2021 r., C-776/19-
782/19 VB i inni przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA oraz AV i in.
przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République; z 20
września 2018 r., C-51/17 OTP Bank Nyrt. I OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.
Przeciwko Teréz Ilyés i Emilowi Kissowi; z 20 września 2017 r., C-186/16 R. P.
Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13,
Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt oraz
wyroki Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18, niepubl., 24 lutego
2022 r., II CSKP 45/22.; z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.).
Z tych względów – uznając, że argumentacja przedstawiona we wniosku
w zestawieniu z przywołanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz
orzecznictwem unijnym - nie stwarza podstawy do kolejnej wypowiedzi Sądu
Najwyższego w przedstawionej przez skarżącego problematyce, na podstawie art.
I CSK 723/25
14
3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 108 § 1 k.p.c. pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi
sądowemu. Sąd Najwyższy nie znalazł przy tym podstaw do weryfikacji wskazanej
w skardze kasacyjnej wartości przedmiotu zaskarżenia o co wnosili powodowie
w odpowiedzi na skargę. W sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu
wartością przedmiotu sporu jest bowiem wartość udzielonego kredytu ( k. 31 -
120 000 zł) i taka też wartość przedmiotu zaskarżenia została wskazana w apelacji
( k. 227) i skardze kasacyjnej. Wadliwe doliczenie do wartości przedmiotu sporu
w pozwie wartości żądania ewentualnego dotyczącego zapłaty kwoty 134 436,68 zł
(k. 3) oceny tej nie zmienia. Sądy meriti wobec uwzględnienia żądania głównego
nie orzekały bowiem o żądaniu ewentualnym, które nie było przedmiotem sporu
w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym.
[A.T.]
[SOP]