I CSK 408/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Dariusz Dończyk
26 lutego 2026 r.
na posiedzeniu niejawnym 26 lutego 2026 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa R.G. i M.G.
przeciwko Bankowi spółce akcyjnej w W.
o ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej Banku spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z 17 września 2024 r., I ACa 970/23,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. obciąża stronę pozwaną kosztami postępowania
kasacyjnego, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi
sądowemu.
UZASADNIENIE
Określone w art. 3984 § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia w skardze
kasacyjnej wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania zostaje spełnione, jeśli skarżący
wykaże, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba
wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących
rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub
skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Cel wymagania przewidzianego w
art. 3984 § 2 k.p.c. może być zatem osiągnięty jedynie przez powołanie i
uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze publicznoprawnym, które –
I CSK 408/25
2
zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. – będą mogły stanowić podstawę oceny skargi
kasacyjnej pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Na tych jedynie przesłankach
Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie w kwestii przyjęcia bądź odmowy
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
W skardze kasacyjnej wniesionej od wyroku Sądu Apelacyjnego w
Białymstoku z 17 września 2024 r. (sygn. akt I ACa 970/23), pełnomocnik pozwanej
Banku spółki akcyjnej w W., jak wynika z treści wniosku oraz jego uzasadnienia,
oparł wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania na przesłankach określonych w art.
3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c., wskazując na występowanie w sprawie istotnego
zagadnienia prawnego oraz potrzebę wykładni przepisów prawa.
Jako istotne zagadnienia prawne skarżąca sformułowała dwa pytania: (1)
dotyczące konieczności ustalenia, czy i w jakim zakresie sąd orzekający związany
jest wolą konsumenta, który podnosi rzekomą nieważność umowy kredytu, oraz (2)
odnoszące się do tego, czy brak możliwości oszacowania przyszłych świadczeń
wynikających z umowy kredytu przesądza per se o niejednoznaczności danego
postanowienia umownego, a w konsekwencji – czy powinno ono podlegać badaniu
pod kątem abuzywności. Skarżąca powołała się również na potrzebę dokonania
wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c. Argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu wniosku
odnosi się wyłącznie do tych dwóch przesłanek.
W treści wniosku wskazano również art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c., odnoszący się
do przesłanki oczywistej zasadności skargi, ale w uzasadnieniu wniosku o przyjęcie
skargi do rozpoznania brak jest jakichkolwiek twierdzeń, argumentów czy wywodów
uzasadniających przyjęcie skargi kasacyjnej z tej przyczyny. Prowadzi to do
wniosku, że powołanie tej przyczyny miało charakter wyłącznie formalny lub
nastąpiło omyłkowo, bez zamiaru rzeczywistego jej podniesienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Co do przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c., skarżący powinien odpowiednio
sformułować zagadnienie prawne, wskazać przepisy prawa, na których tle
zagadnienie się wyłoniło oraz przedstawić argumentację jurydyczną uzasadniającą
możliwość rozbieżnych ocen prawnych oraz świadczącą o istotności tego
zagadnienia (zob. np. postanowienia Sądu Najwyższego: z 10 maja 2001 r., II CZ
I CSK 408/25
3
35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11, z 2 grudnia 2014 r., II CSK 376/14 i z 9 kwietnia
2015 r., V CSK 547/14). W świetle ugruntowanego orzecznictwa zagadnienie
prawne jest istotne, jeżeli jego rozstrzygnięcie ma znaczenie dla ukierunkowania
praktyki sądowej i rozstrzygnięcia sprawy, w której zagadnienie powstało (zob. np.
postanowienie Sądu Najwyższego z 18 września 2012 r., II CSK 180/12 oraz z 2
grudnia 2014 r., II CSK 376/14), wywołuje poważne wątpliwości, a zarazem nie było
dotychczas rozstrzygnięte w judykaturze albo dotychczasowe orzecznictwo
wymaga zmiany (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2016 r.,
II CSK 94/16). Kwestia taka powinna spełniać wymagania stawiane zagadnieniu
prawnemu przedstawianemu Sądowi Najwyższemu przez sąd drugiej instancji w
razie powstania poważnych wątpliwości (art. 390 § 1 k.p.c. – zob. postanowienia
Sądu Najwyższego: z 23 stycznia 2014 r., I UK 361/13 oraz z 14 września 2012 r., I
UK 218/12), których nie można rozwiązać za pomocą powszechnie przyjętych reguł
wykładni prawa (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z 8 maja 2015 r., III CZP
16/15 oraz z 24 października 2012 r., I PK 129/12). Chodzi przy tym wyłącznie o
poważne wątpliwości, wymagające zaangażowania Sądu Najwyższego,
wykraczające poza poziom zwykłych wątpliwości prawnych, które powstają niemal
w każdym procesie decyzyjnym stosowania prawa. W celu spełnienia przesłanki
przewidzianej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nie wystarczy samo sformułowanie
pytania (pytań) do Sądu Najwyższego. Konieczne jest również zaproponowanie
możliwych (odmiennych) odpowiedzi na postawione pytanie. Ograniczenie się do
sformułowania pytania, wymagającego zdaniem skarżącego udzielenia odpowiedzi,
nie wypełnia zatem dyspozycji tego przepisu (zob. m.in. np. postanowienia Sądu
Najwyższego: z 15 grudnia 2011 r., II PK 183/11, z 20 grudnia 2011 r., II PK
207/11, z 9 stycznia 2017 r., II CSK 423/16 oraz z 16 maja 2018 r., II CSK 12/18).
Wskazuje się na konieczność wskazania na występujące rozbieżności
interpretacyjne przy rozstrzyganiu przedstawionego zagadnienia prawnego w
orzecznictwie lub nauce prawa (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z 10 maja
2018 r., I CSK 798/17, z 26 kwietnia 2018 r., IV CSK 585/17 oraz z 8 kwietnia 2018
r., V CSK 577/17).
Z kolei przesłanka z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., dotycząca potrzeby wykładni
przepisów prawnych, wymaga wskazania przepisu prawa, którego wykładnia budzi
I CSK 408/25
4
wątpliwości, określenia zakresu tej wykładni oraz przedstawienia, na czym polegają
trudności interpretacyjne. Konieczne jest również wykazanie, że mają one
rzeczywisty i poważny charakter, nie należą zaś do zwykłych wątpliwości
związanych z procesem stosowania prawa. Wymagane jest także wykazanie, że
treść i znaczenie przepisu nie zostały dostatecznie wyjaśnione w dotychczasowym
orzecznictwie lub że istnieje potrzeba zmiany ich dotychczasowej wykładni. Jeżeli
podstawą wniosku w tym zakresie jest twierdzenie o występujących w
orzecznictwie sądowym rozbieżnościach wynikających z dokonywania przez sądy
różnej wykładni przepisu, konieczne jest także wskazanie rozbieżnych orzeczeń,
dokonanie ich analizy i wykazanie, że rozbieżność wynika z różnej wykładni
przepisu (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 28 marca 2007 r., II CSK
84/07, oraz z 14 grudnia 2023 r., I CSK 6110/22). Należy podkreślić, że wątpliwości
wskazane przez skarżącego muszą istnieć również w chwili orzekania w
przedmiocie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Argumentacja dotycząca
rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga przytoczenia orzeczeń, które
wskazują na rzeczywistą i aktualną rozbieżność w wykładni przepisów (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lipca 2024 r., I CSK 1225/23).
Podstawowym celem postępowania kasacyjnego jest ochrona interesu
publicznego przez zapewnienie jednolitości wykładni oraz wkład Sądu Najwyższego
w rozwój prawa i jurysprudencji (postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lutego 2000
r., II CZ 178/99, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 147). Brak jest natomiast podstaw, aby
przesłanek przyjęcia skargi kasacyjnej doszukiwać się w uzasadnieniu podstaw
kasacyjnych – na etapie przedsądu nie jest rolą Sądu Najwyższego
rekonstruowanie argumentacji strony skarżącej.
Analizując powołane przez skarżącą przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej
do rozpoznania, Sąd Najwyższy stwierdza, że żadna z nich nie została wykazana w
sposób uzasadniający uwzględnienie wniosku na podstawie art. 3989 § 1 pkt 1 i 2
k.p.c.
W odniesieniu do przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. jak już wskazano
skarżąca sformułowała dwa – w jej ocenie – istotne zagadnienia prawne.
I CSK 408/25
5
Odnośnie do pierwszego zagadnienia przedstawiono wątpliwość, ujętą w
formie pytania, dotyczącą zakresu związania sądu wolą konsumenta, który wnosi o
ustalenie nieważności umowy kredytu i potwierdza świadomość konsekwencji
takiego rozstrzygnięcia. Zdaniem skarżącej sądy powszechne mają przyjmować
„automatyzm”, polegający na odstępowaniu od badania możliwości utrzymania
umowy w mocy po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o skutkach
nieważności, co miałoby prowadzić do sytuacji, w której sąd staje się jedynie
wykonawcą woli konsumenta. Tego rodzaju ujęcie nie znajduje jednak oparcia ani
w orzecznictwie unijnym, ani krajowym. Kwestia ta została już wyjaśniona: wola
konsumenta ma istotne znaczenie dla oceny skutków eliminacji postanowień
abuzywnych, jednak nie zastępuje sądowej oceny prawnej co do dalszego
obowiązywania umowy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 3
października 2019 r., C-260/18 (Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko
Raiffeisen Bank International AG, ECLI:EU:C:2019:819; pkt 52-56) wskazał, że
ocena skutków eliminacji nieuczciwego postanowienia musi uwzględniać wolę
konsumenta wyrażoną w chwili sporu, jednak wola ta nie zwalnia sądu z obowiązku
zbadania, czy po eliminacji postanowień abuzywnych istnieje możliwość utrzymania
umowy w mocy. W wyroku z 29 kwietnia 2021 r., C-19/20 (I.W., R.W. przeciwko
Bank BPH S.A., ECLI:EU:C:2021:341, pkt 55) podkreślono, że świadoma decyzja
konsumenta o stwierdzeniu nieważności wpisuje się w cele dyrektywy 93/13, co
jednak nie oznacza automatycznego związania sądu jego wolą. Stanowisko to
zostało rozwinięte w wyroku z 7 grudnia 2023 r., C-140/22 (SM, KM przeciwko
mBank S.A. ECLI:EU:C:2023:965, pkt 59-61), w którym podkreślono obowiązek
sądu krajowego wyłączenia z urzędu stosowania nieuczciwego warunku,
niezależnie od dodatkowych oświadczeń konsumenta, co definitywnie wyklucza
koncepcję automatycznego związania sądu wolą konsumenta. Krajowe
orzecznictwo pozostaje w zgodzie z tym stanowiskiem. Utrwalony jest pogląd,
zgodnie z którym sąd nie może zastępować ani sanować klauzuli abuzywnej, jeżeli
konsument jednoznacznie domaga się jej eliminacji. Stanowisko to zostało
wyrażone w uchwale składu siedmiu sędziów – zasadzie prawnej - Sądu
Najwyższego z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21 (OSNC 2021, nr 9, poz. 56). Podobne
zapatrywanie przedstawiono również w wyroku z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18
I CSK 408/25
6
oraz w postanowieniach z 23 lipca 2024 r., I CSK 2403/23, i z 13 grudnia 2024 r., I
CSK 57/24. Powołana uchwała III CZP 6/21 wyjaśnia, że konsument świadomy
niedozwolonego charakteru postanowienia może potwierdzić klauzulę abuzywną,
przywracając skuteczność całej umowy ex tunc. Jeżeli jednak konsument odmawia
potwierdzenia albo upływa rozsądny czas na jego złożenie, postanowienie staje się
definitywnie bezskuteczne. W takiej sytuacji o dalszym obowiązywaniu umowy
decyduje istnienie regulacji zastępczej oraz ocena, czy jej zastosowanie nie narazi
konsumenta na szczególnie niekorzystne konsekwencje. Uchwała ta potwierdza, że
sąd nie jest związany wolą konsumenta w sposób automatyczny, lecz ma
obowiązek przeprowadzić pełną ocenę prawną, obejmującą badanie możliwości
utrzymania umowy w mocy po usunięciu postanowień abuzywnych. Zastrzeżenia
strony skarżącej mają charakter ogólnikowy i sprowadzają się do powtórzenia
pytania z wniosku oraz wyrażenia wątpliwości co do praktyki sądów powszechnych.
Skarżący nie wskazał, na czym miałaby polegać potrzeba dokonania wykładni
prawa – zabrakło identyfikacji konkretnej wątpliwości interpretacyjnej, odniesienia
do rozbieżności w orzecznictwie lub wskazania systemowego znaczenia
przedstawionego problemu. Argumentacja nie odnosi się do możliwych
konsekwencji normatywnych ani do potrzeby ujednolicenia praktyki, przez co nie
spełnia wymogów przewidzianych dla oceny przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.
W świetle powyższego nie sposób uznać, aby przedstawione zagadnienie miało
charakter nowy, nierozstrzygnięty lub wymagający zasadniczej wykładni prawa.
Brak jest zatem podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania w zakresie
pierwszego zagadnienia.
Drugie zagadnienie dotyczące wpływu braku możliwości oszacowania przez
kredytobiorcę-konsumenta przyszłych świadczeń na ocenę abuzywności
postanowień umownych zostało już wyjaśnione w orzecznictwie. Zostało ono
formalnie przedstawione jako nowe, jednak w istocie sprowadza się do wykładni
art. 3851 § 1 i 2 k.c., która została już utrwalona w orzecznictwie. Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej konsekwentnie wskazuje, że przejrzystość
postanowienia umownego obejmuje nie tylko jego brzmienie, lecz również
możliwość oceny jego ekonomicznych skutków przez konsumenta, w tym
oszacowania wysokości świadczenia (por. np. wyroki z 30 kwietnia 2014 r., C-
I CSK 408/25
7
26/13, Kásler i Káslerné Rábai, ECLI:EU:C:2014:282, pkt 71-74, oraz z 20 września
2017 r., C-186/16, Andriciuc, ECLI:EU:C:2017:703, pkt 49-51). Jednolite
stanowisko prezentuje także orzecznictwo krajowe, zgodnie z którym
postanowienia umowne pozostawiające bankowi swobodę kształtowania
zobowiązań konsumenta bez mechanizmu obiektywnej kontroli, a w konsekwencji
bez możliwości oszacowania wartości świadczeń, mogą być uznane za abuzywne
(zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18 oraz
postanowienie z 21 marca 2024 r., I CSK 681/23). Brak możliwości oszacowania
przyszłych świadczeń może stanowić element oceny przejrzystości postanowienia,
jednak nie przesądza samodzielnie o jego niejednoznaczności ani o abuzywności.
Ocena taka wymaga każdorazowo analizy konkretnej treści postanowienia, jego
funkcji w umowie oraz stopnia i zakresu informacji przekazanych konsumentowi o
ryzyku ekonomicznym (zob. m.in. wyroki: z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, z
13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, z 25 października 2023 r., II CSKP 820/23, z 10
maja 2022 r., II CSKP 285/22, z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22 i z 27 listopada
2019 r., II CSK 483/18). W tym kontekście powołany przez skarżącego wyrok Sądu
Najwyższego z 7 listopada 2019 r., IV CSK 13/19, nie prowadzi do wyodrębnienia
nowej płaszczyzny interpretacyjnej. Orzeczenie to – abstrahując od kwestii
prawidłowości składu, w którym zostało wydane - jedynie ilustruje znane
rozróżnienie pomiędzy przewidywalnością ekonomiczną a jednoznacznością
redakcyjną postanowienia umownego. W uzasadnieniu tego orzeczenia
stwierdzono, że jest oczywiste, że klauzula przewalutowania zawarta w aneksach
do umów kredytowych stron nie spełnia warunku jednoznaczności, gdyż
powodowie (w tej sprawie) nie byli w stanie na jej podstawie oszacować kwoty,
którą będą musieli świadczyć w przyszłości. Orzeczenie to koncentruje się na
innych aspektach oceny abuzywności postanowień indeksacyjnych zawartych w
umowach kredytu zawartych pomiędzy bankiem a konsumentem. Nie wskazuje ono
na istnienie rozbieżności orzeczniczych ani nie kreuje nowego problemu prawnego
wymagającego rozstrzygnięcia. W konsekwencji, postawione zagadnienie prawne –
mimo osadzenia w kontekście orzeczniczym – nie spełnia przesłanki z art. 3989 § 1
pkt 1 k.p.c.
I CSK 408/25
8
Odnośnie do przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., skarżąca jako problem
interpretacyjny wskazała potrzebę wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c., podnosząc, że
przepisy te budzą poważne wątpliwości i wywołują rozbieżności w orzecznictwie
sądów w zakresie skutków uznania postanowień umownych za abuzywne i
możliwości ich zastąpienia przepisami dyspozytywnymi (art. 41 Prawa wekslowego
lub art. 358 k.c. w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 23 października 2008 r.).
W ocenie Sądu Najwyższego w aktualnym stanie orzeczniczym nie zachodzi
wskazana przez skarżącą przesłanka z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. Analiza
powołanych przez skarżącą rozstrzygnięć nie wykazuje istnienia rzeczywistego
sporu interpretacyjnego, który uzasadniałby nadal potrzebę wykładni art. 3851 § 1 i
2 k.c. Problematyka skutków uznania klauzuli indeksacyjnej, zawartej w umowie
kredytu, za abuzywną oraz możliwości jej częściowego usunięcia i zastąpienia
przepisami dyspozytywnymi była już wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć
zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. W orzecznictwie ugruntowany został pogląd, że postanowienia
umowne przyznające bankowi jednostronną swobodę w ustalaniu kursów walut są
sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta, a ich
eliminacja prowadzi co do zasady do upadku mechanizmu indeksacyjnego i
nieważności umowy (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego: z 8 listopada 2022 r., II
CSKP 1153/22, z 31 stycznia 2023 r., II CSKP 941/22, z 19 stycznia 2024 r., II
CSKP 874/22 i z 6 września 2024 r., II CSKP 1644/22, oraz wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej: z 3 października 2019 r., C-260/18, Kamil
Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG,
ECLI:EU:C:2019:819 oraz z 16 marca 2023 r., C-6/22, M.B., U.B., M.B. przeciwko
X S.A., ECLI:EU:C:2023:216). W uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów z 7
maja 2021 r., III CZP 6/21 (OSNC 2021, nr 9, poz. 56), której nadano moc zasady
prawnej, wskazano, że zastąpienie postanowień abuzywnych przepisami
dyspozytywnymi jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, przy
łącznym spełnieniu trzech przesłanek. W szczególności podkreślono, że umowa nie
może obowiązywać bez eliminowanego postanowienia; że brak uzupełnienia
wywołałby szczególnie niekorzystne skutki dla konsumenta – oceniane
indywidualnie, z uwzględnieniem jego stanowiska; oraz że luka może zostać
I CSK 408/25
9
wypełniona wyłącznie przepisem dyspozytywnym lub innym przepisem
stosowanym za zgodą stron. Skarga kasacyjna nie zawiera argumentacji, która – w
kontekście przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. – uzasadniałaby potrzebę
ponownej wykładni tych kryteriów ani wskazywała na istnienie rzeczywistych
wątpliwości interpretacyjnych. W utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie
budzi wątpliwości ani abuzywny charakter klauzul odsyłających do tabel kursowych
banku, ani konsekwencje ich eliminacji, obejmujące upadek mechanizmu
indeksacyjnego oraz brak możliwości zastąpienia tych postanowień przepisami
dyspozytywnymi. W szczególności wykluczone jest utrzymanie umowy jako kredytu
złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR, gdyż prowadziłoby to do
przekształcenia charakteru zobowiązania w sposób sprzeczny z naturą stosunku
prawnego oraz konstrukcją umowy przyjętą przez strony w chwili jej zawarcia (por.
m.in. wyroki Sądu Najwyższego: z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14; z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18; z 13 kwietnia 2022 r., II CSKP 15/22; z 10 maja 2022 r., II
CSKP 285/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 382/22, z 8 listopada 2022 r., II CSKP
1153/22; z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22; z 20 lutego 2023 r., II CSKP
809/22). Stanowisko to znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. m.in. wyroki: z 14 marca 2019 r., C-118/17,
Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt, ECLI:EU:C:2019:207 i z 3
października 2019 r., C-260/18, K. Dziubak, i J. Dziubak, ECLI:EU:C:2019:819), w
których podkreślono, że sąd krajowy nie może przekształcać charakteru
zobowiązania ani zastępować klauzul abuzywnych rozwiązaniami prowadzącymi do
zmiany istoty umowy. Argumentacja skarżącej zmierzająca do „uzłotowienia”
umowy lub utrzymania jej w mocy poprzez zastosowanie przepisów
dyspozytywnych pozostaje zatem w oczywistej sprzeczności z jednolitą linią
orzeczniczą i nie ujawnia żadnej potrzeby wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c. w
rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. (zob. szerzej m.in. uzasadnienie postanowienia
Sądu Najwyższego z 30 grudnia 2025 r., I CSK 2498/24). Utrwalona jest również
wykładnia przepisów powołanych przez skarżącą, zgodnie z którą definitywna
bezskuteczność klauzul abuzywnych prowadzi do nieważności umowy, jeżeli brak
jest dopuszczalnej regulacji zastępczej, a konsument nie potwierdził postanowień
niedozwolonych. Wynika to wprost z powołanej już uchwały składu siedmiu sędziów
I CSK 408/25
10
Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21 oraz późniejszych orzeczeń (zob.
m.in. wyroki Sądu Najwyższego: z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21, z 25 lipca
2023 r., II CSKP 1487/22, z 25 października 2023 r., II CSKP 820/23, z 9 stycznia
2024 r., II CSKP 874/22 oraz z 6 września 2024 r., II CSKP 1644/22). W
szczególności według ukształtowanego orzecznictwa co do zasady wyłączona jest
możliwość zastąpienia niedozwolonego postanowienia umownego odnoszącego się
do sposobu określania kursu waluty obcej (w umowie kredytu indeksowanego czy
denominowanego) innym sposobem określenia kursu waluty obcej (zob. m.in.
wyroki Sądu Najwyższego z 14 lutego 2025 r., II CSKP 1545/22 oraz z 28 lutego
2025 r., II CSKP 1277/24). W realiach umów kredytów indeksowanych jedynym
przepisem art. 358 k.c., który mógłby potencjalnie być rozważany jako norma
dyspozytywna, jest § 2. Niemniej jednak w orzecznictwie Sądu Najwyższego
odrzucono możliwość uzupełniania luki umownej na podstawie tego przepisu, jak
również art. 41 Prawa wekslowego czy art. 65 k.c., przyjmując, że art. 358 § 2 k.c.
nie znajduje zastosowania do kredytów indeksowanych, w których waluta obca
pełni wyłącznie funkcję przeliczeniową. Przepis ten wszedł w życie dopiero w dniu
24 stycznia 2009 r., ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy -
Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe (Dz.U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1506),
a brak jest przepisów intertemporalnych pozwalających na jego stosowanie do
umów zawartych przed tą datą. Z tego względu art. 358 § 2 k.c. nie może być
stosowany retroaktywnie ani wykorzystywany do uzupełniania treści umów
zawartych przed jego wejściem w życie, co potwierdza konsekwentnie orzecznictwo
Sądu Najwyższego (m.in. wyroki z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, z 10 maja
2022 r., II CSKP 163/22, z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22, z 8 listopada 2022 r., II
CSKP 1153/22 i z 31 stycznia 2023 r., II CSKP 941/22). Z kolei art. 41 Prawa
wekslowego dotyczy wyłącznie zobowiązań wekslowych, odnosi się jedynie do
przeliczenia sumy wekslowej w dniu płatności i nie może być stosowany ani wprost,
ani przez analogię do umów kredytowych, w szczególności nie reguluje żadnego
mechanizmu waloryzacyjnego (zob. powołane wyżej wyroki Sądu Najwyższego
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 15 maja 2025 r., I CSK 3415/23). Także
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności w wyrokach z 3
października 2019 r., C-260/18, oraz z 16 marca 2023 r., C-6/22, konsekwentnie
I CSK 408/25
11
wskazuje, że art. 6 ust. 1 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w
sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L.
1993.95.29 z dnia 1993.04.21) sprzeciwia się uzupełnianiu luk w umowie
przepisami o charakterze ogólnym, zasadami słuszności lub zwyczajami, a także
jakiejkolwiek wykładni prowadzącej do zachowania lub przywrócenia równowagi
kontraktowej wbrew woli konsumenta. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w
orzecznictwie TSUE wykluczającym zastępowanie klauzul abuzywnych wykładnią
oświadczeń woli stron lub przepisami dyspozytywnymi (zob. wyroki z 3
października 2019 r., C-260/18, K. Dziubak, i J. Dziubak, ECLI:EU:C:2019:819, z
14 czerwca 2012 r., C-618/10, Banco Español de Crédito, ECLI:EU:C:2012:349, z
26 marca 2019 r., C-70/17, Abanca, ECLI:EU:C:2019:250, z 30 kwietnia 2014 r., C-
26/13, Kásler, ECLI:EU:C:2014:282 i z 2 września 2021 r., C-932/19, OTP
Jelzálogbank, ECLI:EU:C:2021:673). W konsekwencji zarówno art. 358 § 2 k.c., jak
i art. 41 Prawa wekslowego nie mogą stanowić podstawy do uzupełnienia luki
powstałej po eliminacji klauzul abuzywnych, a ich treść i zakres zastosowania nie
budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Powołanie się przez skarżącą na te
przepisy nie ujawnia zatem potrzeby wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c. w rozumieniu art.
3989 § 1 pkt 2 k.p.c.
Należy podkreślić, że żadne z zagadnień podniesionych we wniosku o
przyjęcie skargi kasacyjnej – ani te przedstawione jako istotne zagadnienia prawne,
ani te wskazane jako wymagające wykładni przepisów prawa – nie spełnia
przesłanek określonych w art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. Wskazywane przez skarżącą
wątpliwości i rozstrzygnięcia pochodzą sprzed ujednolicenia linii orzeczniczej,
utraciły zatem aktualność i nie przystają do obecnego, konsekwentnego kierunku
judykatury. Problemy te były już wielokrotnie rozstrzygane w orzecznictwie Sądu
Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w międzyczasie
ukształtowała się stabilna i jednolita linia orzecznicza dotycząca zarówno skutków
stwierdzenia abuzywności postanowień umownych, jak i braku możliwości ich
zastępowania przepisami dyspozytywnymi oraz kryteriów oceny jednoznaczności
postanowień umownych.
Skarga kasacyjna powiela argumentację wielokrotnie już ocenianą i
jednolicie odrzucaną w postępowaniach kasacyjnych, nie ujawniając ani nowego
I CSK 408/25
12
zagadnienia prawnego, ani rzeczywistej potrzeby ponownej wykładni prawa, co
potwierdzają liczne postanowienia o odmowie przyjęcia skargi (por. m.in.
postanowienia Sądu Najwyższego: z 3 kwietnia 2024 r., I CSK 2225/23, z 23 lipca
2024 r., I CSK 2403/23, z 13 grudnia 2024 r., I CSK 57/24, z 20 grudnia 2024 r., I
CSK 2478/23, z 30 stycznia 2025 r., I CSK 602/24, z 15 kwietnia 2025 r., I CSK
1167/24, z 17 kwietnia 2025 r., I CSK 1257/24., z 22 maja 2025 r., I CSK 1009/24, z
29 maja 2025 r., I CSK 396/24 i I CSK 747/24 i I CSK 3628/23, z 28 sierpnia 2025
r., I CSK 63/24, z 25 listopada 2025 r., I CSK 2176/24, z 30 grudnia 2025 r., I CSK
2498/24 i I CSK 3447/24, a także wyrok z 6 września 2024 r., II CSKP 1644/22 oraz
z 6 listopada 2025 r., II CSKP 67/23 wraz z powołanym tam szerokim
orzecznictwem).
Argumentacja zawarta we wniosku, zestawiona z motywami zaskarżonego
wyroku oraz aktualnym dorobkiem orzeczniczym Sądu Najwyższego i Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie daje podstaw do kolejnej wypowiedzi Sądu
Najwyższego w objętej nim materii. Skarga kasacyjna, jako środek o charakterze
publicznoprawnym, nie służy rozstrzyganiu jednostkowych sporów, lecz
kształtowaniu wykładni prawa w interesie ogólnym, czego w niniejszej sprawie brak.
Skarżąca nie wykazała zatem, aby w dacie orzekania zachodziła rzeczywista
potrzeba ponownej wykładni wskazanych przepisów lub odniesienia się do
poruszonej problematyki. Skarga kasacyjna nie zasługuje więc na przyjęcie do
rozpoznania.
Wskazać należy również, że nie zachodzi nieważność postępowania, którą
Sąd Najwyższy bierze pod rozwagę – w granicach zaskarżenia – z urzędu (art.
39813 § 1 k.p.c.).
Z przytoczonych względów należało odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.).
O kosztach postępowania kasacyjnego – na stosowany wniosek zawarty w
odpowiedzi na skargę kasacyjną – orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c.,
obciążając nimi – na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 99, art. 391 § 1 i art. 39821
k.p.c. – pozwaną, która przegrała sprawę w postępowaniu kasacyjnym.
I CSK 408/25
13
Dariusz Dończyk
(A.G.)
[SOP]