I CSK 403/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
30 czerwca 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 30 czerwca 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa U.P. i M.P.
przeciwko Bank spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z 9 sierpnia 2023 r., I ACa 105/23,
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5400 (pięć
tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia
pozwanemu odpisu niniejszego postanowienia do dnia zapłaty.
[A.T.]
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 3 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Lublinie ustalił, że zawarta
25 lipca 2008 r. przez powodów U.P. i M.P. z Bank spółką akcyjną w W., którego
pozwany Bank spółka akcyjna w W. jest następcą prawnym, umowa kredytu na
cele mieszkaniowe (…) wraz z aneksem nr 1 do tej umowy jest nieważna w całości
oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 28 745,07 CHF i 49.770,24
I CSK 403/24
2
zł, każdorazowo z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 czerwca 2022 r. do
dnia zapłaty, a w pozostałej części oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu.
Wyrokiem z 9 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie - orzekając na
skutek apelacji obu stron - oddalił apelację pozwanego; zmienił zaskarżony wyrok w
punkcie II, w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty
28 745,07 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 5 grudnia 2020 r. do
dnia zapłaty oraz 49 770,24 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 5 maja
2022 r. do dnia zapłaty; oddalił apelację powodów w pozostałej części i orzekł o
kosztach postępowania apelacyjnego.
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki z
art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. (we wniosku omyłkowo przywołano art. 3989 § 1 pkt 4
k.p.c.).
Zdaniem skarżącego istnieje potrzeba wykładni przepisów budzących
poważne wątpliwości i wywołujących i rozbieżności w orzecznictwie sądów, tj. art.
3851 § 1 i 2 k.c., w zakresie, w jakim odnoszą się one do skutków uznania
postanowień umownych za abuzywne i możliwości zastąpienia takich postanowień
przepisami dyspozytywnymi.
Powodowie w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnieśli o odmowę przyjęcia
jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
I CSK 403/24
3
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 3984 § 2 k.p.c. może być
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
Oparcie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na tym, że
istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga wykazania, że
określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie doczekał się
wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane przez
skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r.,
I CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie spełnia tych
wymagań, problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – w
odniesieniu do zbliżonych treścią umów kredytowych indeksowanych do franka
szwajcarskiego - a pozwany przekonująco nie wykazał, by istniała potrzeba
ponownej wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przedmiocie. Nie wykazał także,
zwłaszcza w kontekście orzecznictwa TSUE i najnowszego orzecznictwa Sądu
Najwyższego, by aktualnie istniały poważne rozbieżności w orzecznictwie w
kwestiach poruszonych we wniosku.
W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje obecnie pogląd, że w
przypadku, gdy eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi
do takiej deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się
odtworzyć praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są związane
I CSK 403/24
4
pozostałą częścią umowy. Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy bez
abuzywnych postanowień jej obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa
krajowego i nie zaszły przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej,
a konsument postanowień abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo
świadomej i wolnej zgody na te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im
skuteczności z mocą wsteczną.
Dotyczy to sytuacji, gdy określenie wysokości należności obciążającej
kredytobiorcę w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych
kryteriów oznaczania kursu waluty obcej, jest nietransparentne, pozostawia pole do
arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu.
Takie postanowienia są niedopuszczalne, jako kształtujące prawa i obowiązki
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
interesy, a ich bezskuteczność – niezależnie od dalszych postanowień umowy, w
tym wyrażających ryzyko walutowe – może prowadzić do upadku umowy w całości
(zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., III
CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56 ; wyroki Sądu Najwyższego z 1 marca
2017 r., IV CSK 285/16; z 24 października 2018 r., II CSK 632/17; z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 464/22, niepubl.; z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22, niepubl. oraz
postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 3629/22, niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważa także pogląd,
że niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą w
kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie bowiem
ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego z walutą
obcą, byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że umowę taką
należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co prowadzi do
wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o
charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za jej
całkowitą nieważnością (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP
I CSK 403/24
5
45/22, niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22,
niepubl.; i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje także pogląd,
że nie jest możliwe – wbrew woli konsumenta - zastąpienie niedozwolonego
postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli
bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP względnie
kursu rynkowego waluty (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z
23 sierpnia 2022 r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu Najwyższego z
24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP
285/22 i II CSKP 382/22, niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja
2022 r., II CSKP 403/22, niepubl.).
Wykluczono również możliwość wypełnienia luki w umowie po
wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych przez odwołanie do art. 69 ust. 3
p.b. Przyjęto, że wejście w życie ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy -
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 165, poz. 984 dalej:
„ustawa antyspreadowa”) nie pozwala w pełni wyeliminować z umowy postanowień
zawierających niejasne reguły przeliczania należności kredytowych. Sankcje
będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają bowiem ze
skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku
do daty zawarcia umowy – z wyjątkiem woli konsumenta – pozostają bez znaczenia
dla stwierdzenia abuzywności postanowień umowy. O tym bowiem czy
postanowienie jest niedozwolone decydują okoliczności z chwili zawarcia umowy
(zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca
2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz orzecznictwo TSUE
przytoczone w jej uzasadnieniu). Ponadto ustawa antyspreadowa nie zawiera
przepisów o charakterze dyspozytywnym, które mogłyby zastąpić nieuczciwe
klauzule zawarte w umowach kredytowych. Nie stwarza też podstawy do
formułowania przez kredytobiorców roszczeń przeciwko bankom o zobowiązanie do
złożenia oświadczenia woli o zmianę postanowień umowy od chwili jej zawarcia, a
umożliwia jedynie dokonanie zmiany postanowień umowy dotyczących sposobu
waloryzacji niespłaconych rat na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nakłada na
I CSK 403/24
6
nich obowiązek zachowania takiej formy spłaty albo wyłącza możliwość zgłoszenia
roszczeń powstałych na gruncie umów niespełniających wymagań stawianych
umowom kredytowym w stosunkach z konsumentami (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK
611/22, niepubl.).
Możliwości usunięcia luki w umowach kredytowych nie stwarza także
art. 358 § 2 k.c. wprowadzony do kodeksu cywilnego z dniem 24 stycznia 2009 r.
ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008 r., Nr 228, poz. 1506). Niezależnie od
argumentacji wyżej przytoczonej, dotyczy on bowiem zobowiązań wyrażonych w
walucie obcej, a w przypadku kredytu indeksowanego do CHF waluta obca stanowi
jedynie miernik wartości zobowiązania zaciągniętego w walucie polskiej i świadczeń
spełnianych przez kredytobiorców. Spełnienie przez Bank świadczenia w walucie
obcej było od początku wyłączone, a kwota kredytu mogła być wypłacona
wyłącznie w złotych.
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie
art. 65 § 2 k.c. i art. 56 k.c., już po usunięciu z nich postanowień abuzywnych, w
celu ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do sposobu ustalenia kursu CHF.
Sprowadzałoby się to bowiem do zmiany treści klauzuli indeksacyjnej, prowadząc
do zmiany jej rozumienia przez wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej
CHF. Dla rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest
odwoływanie się do hipotetycznej woli stron, groziłoby to bowiem ryzykiem
dalszego pogorszenia sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która
narzuciła niedozwolone postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby
umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
I CSK 403/24
7
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20,
M.P., B.P. przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Nie jest także możliwe zaradzenie lukom wynikającym z usunięcia
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązująca w
krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22,
M.B.,U.B.,M.B. przeciwko X S.A.). Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z
celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17,
niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok
TSUE z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim
orzeczeniu Trybunał stwierdził, że z przedłożonych mu materiałów sprawy nie
wynika, by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym,
mogące zastąpić nieuczciwe warunki umowne, podkreślając niedopuszczalność
sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego w drodze wykładni
sądowej.
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy tym w zakresie sankcji,
jaką Dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez
przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy przez
sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy 93/13,
prowadząc do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na
przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania takich warunków wobec
konsumentów. Byliby oni w ten sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to
umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co
I CSK 403/24
8
pozostałoby bez wpływu na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich
interesów ( zob. m.in. wyroki TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español
de Crédito SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè
Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17,
Abanca Corporación Bancaria SA i Bankia SA oraz wyrok Sądu Najwyższego z
27 listopada 2019 r., II CSK 483/18).
Przy formułowaniu wątpliwości orzeczniczych pozwany czyni – nie
znajdujące podstaw w motywach zaskarżonego orzeczenia - założenie, że
przyczyną uznania mechanizmu indeksacji za abuzywny w tego rodzaju sprawach
jest wyłącznie fakt dowolności w ustalaniu przez banki, w tym skarżącego, kursu
waluty, a osią sporu jest wyłącznie sposób ustalania tego kursu a nie obciążające
kredytobiorców ryzyko walutowe.
W aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się natomiast abuzywność
postanowień dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę
indeksacji (klauzule kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka walutowego,
dotyczących obciążenia konsumenta negatywnymi następstwami deprecjacji waluty
krajowej, jako kompensata za korzystniejszą stopę procentową (zob. m.in. wyroki z
20 września 2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca Romaneascu; z
22 lutego 2018 r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17, OTP Bank Nyrt. I in.
przeciwko Terez Illyez i in.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że klauzula ryzyka
walutowego nie może funkcjonować bez klauzuli kursowej określającej przeliczenie
zobowiązań stron celem ustalenia wysokości ich świadczenia. Z kolei klauzula
spreadowa nie ma racji bytu w umowie, w której nie zastosowano mechanizmu
indeksacji i wynikającej z niego narażenia konsumenta na ryzyko kursowe. W
konsekwencji stwierdzono, że klauzule przeliczeniowe i klauzule ryzyka
walutowego składające się na przyjęty w umowach kredytowych mechanizm
indeksacji - są ze sobą ściśle powiązane, a ich rozszczepienie jest zabiegiem
sztucznym (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r., II CSK
483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD
2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja
2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, niepubl.;
I CSK 403/24
9
z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z 20 lutego 2023 r., II CSKP
809/22, niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22, niepubl.).
Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że - w okolicznościach
sprawy - Sądy meriti zakwestionowały nie tylko klauzule przeliczeniowe, ale także,
nie dopełnienie przez pozwanego obowiązków informacyjnych w zakresie
ekspozycji kredytobiorców na nieograniczone ryzyko walutowe. Jeżeli klauzule
przeliczeniowe są niejasne, konsument nie ma możliwości samodzielnego
określenia rozmiarów świadczenia należnego kredytodawcy. W odniesieniu do
klauzul walutowych nie jest natomiast wystarczające deklaratywne oświadczenie
przez konsumenta, że został poinformowany o ryzyku walutowym i akceptuje to
ryzyko, a ciężar udowodnienia, że konsument otrzymał niezbędne informacje
pozwalające mu na oszacowanie wysokości jego potencjalnego zobowiązania
spoczywa na przedsiębiorcy.
W aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że
zastrzeżone w umowie kredytu klauzule kształtujące mechanizm indeksacji
określają główne świadczenia stron, co ma istotne znaczenie dla możliwości
utrzymania umowy w mocy po ich wyeliminowaniu. Odnoszą się one bowiem
bezpośrednio do elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu bankowego, a
zatem do oddania i zwrotu sumy kredytowej, której wysokość wprost kształtują.
Również w orzecznictwie TSUE uznaje się, że klauzule ryzyka walutowego, które
wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy (konsumenta) ryzykiem zmiany kursu waluty
i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu, określają główne
świadczenia stron (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 r., III
CSK 159/17; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 30 września 2020 r., I CSK
556/18; z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22, niepubl., a także wyroki TSUE z 3
października 2019 r., C – 260/18, K.J. Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank
International AG; z 10 czerwca 2021 r., C-776/19-C-782-19, VB i inni przeciwko
BNP Paribas Personal Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA, Procureur de la République).
Kwestia ryzyka walutowego, w kontekście podnoszonym przez skarżącego,
także była przedmiotem wyjaśnień Sądu Najwyższego. Przyjęto - uwzględniając
orzecznictwo TSUE - że w odniesieniu do klauzul walutowych nie jest
I CSK 403/24
10
wystarczające deklaratywne oświadczenie przez konsumenta, że został
poinformowany o ryzyku walutowym i akceptuje to ryzyko, a ciężar udowodnienia,
że konsument otrzymał niezbędne informacje spoczywa na przedsiębiorcy.
Formalne poinformowanie o ryzyku walutowym nie jest wystarczające do uznania,
że klauzula określająca główne świadczenia stron została wyrażona jasno i
jednoznacznie Wymóg wyrażenia warunków umowy prostym i zrozumiałym
językiem (art. 4 ust. 2 Dyrektywy 93/13 Dyrektywy), należy bowiem interpretować w
ten sposób, że instytucje finansowe są zobowiązane do dostarczenia
kredytobiorcom informacji wystarczających do podjęcia przez nich świadomych i
rozważnych decyzji.
Wymóg ten oznacza, że warunek dotyczący ryzyka kursowego musi być
zrozumiały nie tylko pod względem formalnym i gramatycznym, ale także w sposób
umożliwiający konsumentowi oszacowanie ekonomicznych konsekwencji takiego
warunku dla swoich zobowiązań finansowych. Jeżeli zatem konsument nie został
należycie poinformowany o ryzyku kursowym, to warunki umowy nie zostały
wyrażone prostym i zrozumiałym językiem, co umożliwia kontrolę abuzywności
takich warunków, także wtedy gdy określają główne świadczenia stron, nie zostały
bowiem określone w sposób jednoznaczny ( zob. m.in. wyroki TSUE z 20 września
2017 r., C 186/16, R. P. Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA; z
30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè Rábai przeciwko
OTP Jelzálogbank Zrt; z 20 września 2018 r., C-51/17 OTP Bank Nyrt. I OTP
Faktoring Követeléskezelő Zrt. Przeciwko Teréz Ilyés i Emilowi Kissowi; z 14 marca
2019 r., C-118/17, Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt.; z 10 czerwca 2021
r., C-776/19-782/19 VB i inni przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA oraz AV
i in. przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République oraz
wyroki Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.; i z 13
maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl.).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się także, że
klauzula pozwalająca na pełną swobodę decyzyjną banku przy kształtowaniu kursu
waluty obcej jest klauzulą niedozwoloną, kształtując prawa i obowiązki konsumenta
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (zob.
m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC
I CSK 403/24
11
2016, nr 11, poz. 134; z 8 września 2016 r., II CSK 750/15, niepubl; z 1 marca
2017 r., IV CSK 285/16, niepubl.; z 19 września 2018 r., I CNP 39/17, niepubl.; z
24 października 2018 r., II CSK 632/17, niepubl.; z 13 grudnia 2018 r., V CSK
559/17, niepubl.; z 27 lutego 2019 r., II CSK 19/18, niepubl.; z 4 kwietnia 2019 r., III
CSK 159/17, OSP 2019, z. 12, poz. 115; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, niepubl.;
z 29 października 2019 r., IV CSK 309/18, OSNC 2020 r., nr 7-8, poz. 64; z 11
grudnia 2019 r., V CSK 382/ 18, Glosa 2020, nr 4, s. 67 i n.; z 30 września 2020 r.,
I CSK 556/18, niepubl.; i z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.).
Skarżący nie wykazał by okoliczności sprawy przemawiały za kolejną
wypowiedzią Sądu Najwyższego w tym przedmiocie.
Z tych względów – uznając, że argumentacja przedstawiona we wniosku w
zestawieniu z przywołanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz orzecznictwem
unijnym - nie stwarza podstawy do kolejnej wypowiedzi Sądu Najwyższego w
przedstawionych przez skarżącego kwestiach, na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c.,
Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 3, art. 98 § 11 k.p.c., art. 99 w zw. z art. 391 § 1 i w zw. z art. 39821 k.p.c.,
a także § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1935, ze zm.), uwzględniając ustaloną przez Sąd
Apelacyjny wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 570 615 zł ( k. 546).
[A.T.]
[SOP]
I CSK 403/24
12