I CSK 2430/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
29 sierpnia 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 29 sierpnia 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa B.S.
przeciwko (…) Bank spółce akcyjnej w W.
o zapłatę ewentualnie o ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej (…) Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
z 7 marca 2024 r., V Ca 701/23,
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
2) zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2700 (dwa
tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia
pozwanemu odpisu niniejszego postanowienia do dnia zapłaty.
[A.T.]
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 8 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
zasądził od pozwanego (…) Bank spółki akcyjnej w W. ( obecnie […] Bank spółki
akcyjnej w W.) na rzecz powódki B.S. kwotę 54 683,08 zł z ustawowymi odsetkami
I CSK 2430/24
2
za opóźnienie od 10 maja 2023 r. do dnia zapłaty (pkt I); zasądził od pozwanego na
rzecz powódki kwotę 12 617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10
800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, z odsetkami w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas
od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty (pkt II).
Wyrokiem z 7 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim –
orzekając na skutek apelacji pozwanego - sprostował zaskarżony wyrok w rubrum
w ten sposób, że zamiast „o zapłatę 54 683,08 zł, ewentualnie o ustalenie” wpisał
„o zapłatę ewentualnie o ustalenie” (pkt I.); zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II
jedynie w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, w ten sposób, że
zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów
procesu, w tym kwotę 10 800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu
świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia
zapłaty (pkt II.); oddalił apelację w pozostałym zakresie (pkt III) i orzekł o kosztach
postępowania apelacyjnego ( pkt IV).
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki
z art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. (we wniosku omyłkowo przywołano art. 3989 § 1 pkt 4
k.p.c.).
Zdaniem skarżącego istnieje potrzeba wykładni przepisów budzących
poważne wątpliwości i wywołujących i rozbieżności w orzecznictwie sądów, tj. art.
3851 § 1 i 2 k.c., w zakresie, w jakim odnoszą się one do skutków uznania
postanowień umownych za abuzywne i możliwości zastąpienia takich postanowień
przepisami dyspozytywnymi.
Ponadto w ocenie pozwanego w sprawie występuje istotne zagadnienie
prawne polegające na konieczności ustalenia:
(1) „czy sąd orzekający zawsze związany jest wolą konsumenta, który wnosi
o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy i znane są mu
konsekwencje wynikające ze stwierdzenia nieważności umowy? w szczególności,
czy wola konsumenta wiąże sąd i przeważa nad koniecznością rozważenia przez
I CSK 2430/24
3
sąd potencjalnych konsekwencji wynikających z nieważności i czy przeważa nad
koniecznością zbadania przez Sąd możliwości utrzymania umowy w mocy przy
zastosowaniu przepisu dyspozytywnego lub poprzez eliminację klauzuli
abuzywnej?”;
(2) „czy brak możliwości oszacowania kwoty, którą strona umowy kredytu
będzie świadczyć w przyszłości stanowi per se o niejednoznaczności tego
postanowienia umownego, a w konsekwencji, czy postanowienie takie powinno
podlegać badaniu pod kątem abuzywności?”.
Powódka w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosła o jej odrzucenie
ewentualnie odmowę przyjęcia jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów
postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Sąd Najwyższy nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku powódki
o odrzucenie skargi. Wprawdzie powódka trafnie dostrzegła, że pozwany
w zakresie zaskarżenia wskazał na punkt II i IV wyroku obejmujący wyłącznie
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania ale przytoczenie punktu II zamiast punktu
III dotyczącego oddalenia apelacji pozwanego w pozostałym zakresie, należy
w świetle wniosków skargi i jej podstaw potraktować jako oczywistą omyłkę
pisarską, która nie powinna skutkować tak daleko idącymi konsekwencjami jak
odrzucenie skargi.
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 3984 § 2 k.p.c. może być
I CSK 2430/24
4
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z 11
stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r.,
I CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie spełnia tych
wymagań, problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego –
w odniesieniu do zbliżonych treścią umów kredytowych - a pozwany przekonująco
nie wykazał, by istniała potrzeba ponownej wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym
I CSK 2430/24
5
przedmiocie. Nie wykazał także, zwłaszcza w kontekście orzecznictwa TSUE
i najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, by aktualnie istniały poważne
rozbieżności w orzecznictwie w kwestiach poruszonych we wniosku.
W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje obecnie pogląd, że
w przypadku, gdy eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego
doprowadzi do takiej deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da
się odtworzyć praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są
związane pozostałą częścią umowy. Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy
bez abuzywnych postanowień jej obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa
krajowego i nie zaszły przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej,
a konsument postanowień abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo
świadomej i wolnej zgody na te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im
skuteczności z mocą wsteczną.
Dotyczy to sytuacji, gdy określenie wysokości należności obciążającej
kredytobiorcę w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych
kryteriów oznaczania kursu waluty obcej, jest nietransparentne, pozostawia pole do
arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu.
Takie postanowienia są niedopuszczalne, jako kształtujące prawa i obowiązki
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
interesy, a ich bezskuteczność – niezależnie od dalszych postanowień umowy,
w tym wyrażających ryzyko walutowe – może prowadzić do upadku umowy
w całości (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja
2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56 ; wyroki Sądu Najwyższego
z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16; z 24 października 2018 r., II CSK 632/17;
z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13
maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22,
niepubl. oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK
3629/22, niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie dominuje także pogląd,
że niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą
I CSK 2430/24
6
w kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie
bowiem ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego
z walutą obcą, byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że
umowę taką należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co
prowadzi do wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie
umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za
jej całkowitą nieważnością (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019
r., V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22, niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22,
niepubl.; i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje także pogląd,
że nie jest możliwe – wbrew woli konsumenta - zastąpienie niedozwolonego
postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli
bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP względnie kursu
rynkowego waluty (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2022
r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP 285/22 i II CSKP 382/22,
niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja 2022 r., II CSKP 403/22,
niepubl.).
Wykluczono również możliwość wypełnienia luki w umowie po
wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych przez odwołanie do art. 69 ust. 3
p.b. Przyjęto, że wejście w życie ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy -
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 165, poz. 984 dalej:
„ustawa antyspreadowa”) nie pozwala w pełni wyeliminować z umowy postanowień
zawierających niejasne reguły przeliczania należności kredytowych. Sankcje
będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają bowiem ze
skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku
do daty zawarcia umowy – z wyjątkiem woli konsumenta – pozostają bez znaczenia
dla stwierdzenia abuzywności postanowień umowy. O tym bowiem czy
postanowienie jest niedozwolone decydują okoliczności z chwili zawarcia umowy
(zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018
I CSK 2430/24
7
r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz orzecznictwo TSUE przytoczone
w jej uzasadnieniu). Ponadto ustawa antyspreadowa nie zawiera przepisów
o charakterze dyspozytywnym, które mogłyby zastąpić nieuczciwe klauzule zawarte
w umowach kredytowych. Nie stwarza też podstawy do formułowania przez
kredytobiorców roszczeń przeciwko bankom o zobowiązanie do złożenia
oświadczenia woli o zmianę postanowień umowy od chwili jej zawarcia, a umożliwia
jedynie dokonanie zmiany postanowień umowy dotyczących sposobu waloryzacji
niespłaconych rat na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nakłada na nich
obowiązek zachowania takiej formy spłaty albo wyłącza możliwość zgłoszenia
roszczeń powstałych na gruncie umów niespełniających wymagań stawianych
umowom kredytowym w stosunkach z konsumentami (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK
611/22, niepubl.).
Możliwości usunięcia luki w umowach kredytowych nie stwarza także art.
358 § 2 k.c. wprowadzony do kodeksu cywilnego z dniem 24 stycznia 2009 r.
ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008 r., Nr 228, poz. 1506). Niezależnie od
argumentacji wyżej przytoczonej, dotyczy on bowiem zobowiązań wyrażonych
w walucie obcej, a w przypadku kredytów indeksowanych i denominowanych do
CHF waluta obca stanowi jedynie miernik wartości zobowiązania zaciągniętego
w walucie polskiej i świadczeń spełnianych przez kredytobiorców. Spełnienie przez
Bank świadczenia w walucie obcej było od początku wyłączone, a kwota kredytu
mogła być wypłacona wyłącznie w złotych.
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie art. 65 §
2 k.c. i art. 56 k.c., już po usunięciu z nich postanowień abuzywnych, w celu
ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do sposobu ustalenia kursu CHF.
Sprowadzało by się to bowiem do zmiany treści klauzuli indeksacyjnej, prowadząc
do zmiany jej rozumienia przez wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej
CHF. Dla rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest
odwoływanie się do hipotetycznej woli stron, groziłoby to bowiem ryzykiem
dalszego pogorszenia sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która
narzuciła niedozwolone postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby
I CSK 2430/24
8
umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20,
M.P., B.P. przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Nie jest także możliwe zaradzenie lukom wynikającym z usunięcia
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązująca
w krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22,
M.B.,U.B.,M.B. przeciwko X S.A.). Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności
z celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17,
niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok
TSUE z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim
orzeczeniu Trybunał stwierdził, że z przedłożonych mu materiałów sprawy nie
wynika, by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym,
mogące zastąpić nieuczciwe warunki umowne, podkreślając niedopuszczalność
sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego w drodze wykładni
sądowej.
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy tym w zakresie sankcji,
jaką Dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez
I CSK 2430/24
9
przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy przez
sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy 93/13,
prowadząc do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na
przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania takich warunków wobec
konsumentów. Byliby oni w ten sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to
umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co
pozostałoby bez wpływu na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich
interesów ( zob. m.in. wyroki TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español
de Crédito SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè
Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17,
Abanca Corporación Bancaria SA i Bankia SA oraz wyrok Sądu Najwyższego z 27
listopada 2019 r., II CSK 483/18).
Przy formułowaniu zagadnienia prawnego i wątpliwości orzeczniczych
pozwany czyni przy tym – nie znajdujące podstaw w motywach zaskarżonego
orzeczenia - założenie, że przyczyną uznania mechanizmu indeksacji za abuzywny
w tego rodzaju sprawach jest wyłącznie fakt dowolności w ustalaniu przez banki,
w tym skarżącego, kursu waluty, a osią sporu jest wyłącznie sposób ustalania tego
kursu a nie obciążające kredytobiorców ryzyko walutowe.
W aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się abuzywność postanowień
dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę indeksacji (klauzule
kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka walutowego, dotyczących obciążenia
konsumenta negatywnymi następstwami deprecjacji waluty krajowej, jako
kompensata za korzystniejszą stopę procentową (zob. m.in. wyroki z 20 września
2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca Romaneascu; z 22 lutego 2018
r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17, OTP Bank Nyrt. I in. przeciwko
Terez Illyez i in.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że klauzula ryzyka
walutowego nie może funkcjonować bez klauzuli kursowej określającej przeliczenie
zobowiązań stron celem ustalenia wysokości ich świadczenia. Z kolei klauzula
spreadowa nie ma racji bytu w umowie, w której nie zastosowano mechanizmu
I CSK 2430/24
10
indeksacji i wynikającej z niego narażenia konsumenta na ryzyko kursowe.
W konsekwencji stwierdzono, że klauzule przeliczeniowe i klauzule ryzyka
walutowego składające się na przyjęty w umowach kredytowych mechanizm
indeksacji - są ze sobą ściśle powiązane, a ich rozszczepienie jest zabiegiem
sztucznym (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r., II CSK
483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD
2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, niepubl.; z 26
stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z 20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22,
niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22, niepubl.).
Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że - w okolicznościach
sprawy - Sądy meriti zakwestionowały nie tylko klauzule przeliczeniowe, ale także,
nie dopełnienie przez pozwanego obowiązków informacyjnych w zakresie
ekspozycji kredytobiorczyni na nieograniczone ryzyko walutowe. Jeżeli klauzule
przeliczeniowe są niejasne, konsument nie ma możliwości samodzielnego
określenia rozmiarów świadczenia należnego kredytodawcy. W odniesieniu do
klauzul walutowych nie jest natomiast wystarczające deklaratywne oświadczenie
przez konsumenta, że został poinformowany o ryzyku walutowym i akceptuje to
ryzyko, a ciężar udowodnienia, że konsument otrzymał niezbędne informacje
pozwalające mu na oszacowanie wysokości jego potencjalnego zobowiązania
spoczywa na przedsiębiorcy.
W aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że
zastrzeżone w umowie kredytu klauzule kształtujące mechanizm indeksacji
określają główne świadczenia stron, co ma istotne znaczenie dla możliwości
utrzymania umowy w mocy po ich wyeliminowaniu. Odnoszą się one bowiem
bezpośrednio do elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu bankowego,
a zatem do oddania i zwrotu sumy kredytowej, której wysokość wprost kształtują.
Również w orzecznictwie TSUE uznaje się, że klauzule ryzyka walutowego, które
wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy (konsumenta) ryzykiem zmiany kursu waluty
i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu, określają główne
świadczenia stron (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 r., III
CSK 159/17; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 30 września 2020 r., I CSK
I CSK 2430/24
11
556/18; z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22, niepubl., a także wyroki TSUE
z 3 października 2019 r., C – 260/18, K.J. Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank
International AG; z 10 czerwca 2021 r., C-776/19-C-782-19, VB i inni przeciwko
BNP Paribas Personal Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA, Procureur de la République).
Kwestia ryzyka walutowego, w kontekście podnoszonym przez skarżącego,
także była przedmiotem wyjaśnień Sądu Najwyższego. Przyjęto - uwzględniając
orzecznictwo TSUE - że w odniesieniu do klauzul walutowych nie jest
wystarczające deklaratywne oświadczenie przez konsumenta, że został
poinformowany o ryzyku walutowym i akceptuje to ryzyko, a ciężar udowodnienia,
że konsument otrzymał niezbędne informacje spoczywa na przedsiębiorcy.
Formalne poinformowanie o ryzyku walutowym nie jest wystarczające do uznania,
że klauzula określająca główne świadczenia stron została wyrażona jasno
i jednoznacznie. Wymóg wyrażenia warunków umowy prostym i zrozumiałym
językiem (art. 4 ust. 2 Dyrektywy 93/13 Dyrektywy), należy bowiem interpretować
w ten sposób, że instytucje finansowe są zobowiązane do dostarczenia
kredytobiorcom informacji wystarczających do podjęcia przez nich świadomych
i rozważnych decyzji.
Wymóg ten oznacza, że warunek dotyczący ryzyka kursowego musi być
zrozumiały nie tylko pod względem formalnym i gramatycznym, ale także w sposób
umożliwiający konsumentowi oszacowanie ekonomicznych konsekwencji takiego
warunku dla swoich zobowiązań finansowych. Jeżeli zatem konsument nie został
należycie poinformowany o ryzyku kursowym, to warunki umowy nie zostały
wyrażone prostym i zrozumiałym językiem, co umożliwia kontrolę abuzywności
takich warunków, także wtedy gdy określają główne świadczenia stron, nie zostały
bowiem określone w sposób jednoznaczny ( zob. m.in. wyroki TSUE z 20 września
2017 r., C 186/16, R. P. Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA; z 30
kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè Rábai przeciwko OTP
Jelzálogbank Zrt; z 20 września 2018 r., C-51/17 OTP Bank Nyrt. I OTP Faktoring
Követeléskezelő Zrt. Przeciwko Teréz Ilyés i Emilowi Kissowi; z 14 marca 2019 r.,
C-118/17, Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt.; z 10 czerwca 2021 r., C-
776/19-782/19 VB i inni przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA oraz AV i in.
I CSK 2430/24
12
przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République oraz
wyroki Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.; i z 13
maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl.).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się także, że
klauzula pozwalająca na pełną swobodę decyzyjną banku przy kształtowaniu kursu
waluty obcej jest klauzulą niedozwoloną, kształtując prawa i obowiązki konsumenta
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (zob.
m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016,
nr 11, poz. 134; z 8 września 2016 r., II CSK 750/15, niepubl; z 1 marca 2017 r., IV
CSK 285/16, niepubl.; z 19 września 2018 r., I CNP 39/17, niepubl.; z 24
października 2018 r., II CSK 632/17, niepubl.; z 13 grudnia 2018 r., V CSK 559/17,
niepubl.; z 27 lutego 2019 r., II CSK 19/18, niepubl.; z 4 kwietnia 2019 r., III CSK
159/17, OSP 2019, z. 12, poz. 115; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, niepubl.; z 29
października 2019 r., IV CSK 309/18, OSNC 2020 r., nr 7-8, poz. 64; z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/ 18, Glosa 2020, nr 4, s. 67 i n.; z 30 września 2020 r., I CSK
556/18, niepubl.; i z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.).
Skarżący nie wykazał by okoliczności sprawy przemawiały za kolejną
wypowiedzią Sądu Najwyższego w tym przedmiocie.
Z tych względów – uznając, że argumentacja przedstawiona we wniosku
w zestawieniu z przywołanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz
orzecznictwem unijnym - nie stwarza podstawy do kolejnej wypowiedzi Sądu
Najwyższego w przedstawionej przez skarżącego problematyce, na podstawie art.
3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 3, art. 98 § 11 k.p.c., art. 99 w zw. z art. 391 § 1 i w zw. z art. 39821 k.p.c.,
a także § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1935, ze zm.).
[A.T.]
[a.ł]
I CSK 2430/24
13