I CSK 2390/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Tomasz Szanciło
5 lutego 2026 r.
na posiedzeniu niejawnym 5 lutego 2026 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa M.P. i J.W.
przeciwko Bank spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z 15 kwietnia 2025 r., I ACa 2761/23,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2.
zasądza
od
Bank
spółki
akcyjnej
w W. na rzecz M.P. i J.W. kwotę 5.400 zł (pięć tysięcy
czterysta złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego – wraz z odsetkami w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie od dnia następnego po upływie
tygodnia od dnia doręczenia pozwanemu odpisu postanowienia
do dnia zapłaty.
UZASADNIENIE
W związku ze skargą kasacyjną pozwanego Bank S.A. w W. od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 15 kwietnia 2025 r. Sąd Najwyższy zważył, co
następuje:
I CSK 2390/25
2
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną
do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Tylko na tych
przesłankach Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odmowie
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
W judykaturze już wielokrotnie wypowiadano się na temat charakteru
skargi kasacyjnej (zob. np. postanowienia SN: z 13 czerwca 2018 r., II CSK 71/18;
z 15 kwietnia 2021 r., I CSK 43/21; z 25 sierpnia 2021 r., II CSK 216/21; z 23 maja
2024 r., I CSK 364/24). Wskazano m.in., że skarga kasacyjna została
ukształtowana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego jako nadzwyczajny
środek zaskarżenia, nakierowany na ochronę interesu publicznego
przez zapewnienie rozwoju prawa, jednolitości orzecznictwa oraz prawidłowej
wykładni, a także w celu usunięcia z obrotu prawnego orzeczeń wydanych
w postępowaniu dotkniętym nieważnością lub oczywiście wadliwych, nie zaś jako
ogólnie dostępny środek zaskarżenia orzeczeń umożliwiający rozpoznanie sprawy
w kolejnej instancji sądowej.
Koniecznej selekcji skarg pod kątem realizacji tego celu służy instytucja
tzw. przedsądu, ustanowiona w art. 3989 k.p.c., w ramach której Sąd Najwyższy
dokonuje wstępnej oceny skargi kasacyjnej. Ten etap postępowania przed Sądem
Najwyższym jest ograniczony – co należy podkreślić – wyłącznie do zbadania
przesłanek przewidzianych w art. 3989 § 1 pkt 1-4 k.p.c., nie zaś merytorycznej
oceny skargi kasacyjnej. W razie spełnienia co najmniej jednej z tych przesłanek,
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania jest usprawiedliwione.
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący oparł
na przesłankach uregulowanych w art. 3989 § 1 pkt 1 i 4 k.p.c. Przesłanki te
nie zostały jednak spełnione.
Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. jest
zagadnienie nowe, nierozwiązane dotąd w orzecznictwie, którego rozstrzygnięcie
może przyczynić się do rozwoju prawa. Odwołanie się do tej przesłanki przyjęcia
I CSK 2390/25
3
skargi kasacyjnej do rozpoznania wymaga – jak wynika z orzecznictwa Sądu
Najwyższego – sformułowania tego zagadnienia z przytoczeniem wiążących się
z nim konkretnych przepisów prawnych oraz przedstawienia argumentów
świadczących o rozbieżnych ocenach prawnych (zob. np. postanowienia SN:
z 7 czerwca 2005 r., V CSK 3/05; z 25 maja 2021 r., II CSK 96/21; z 20 sierpnia
2024 r., I CSK 981/24). Ponadto w judykaturze utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w powołanym przepisie nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma znaczenie
nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych podobnych
spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa. Nie może mieć charakteru
kazuistycznego i służyć uzyskaniu przez skarżącego odpowiedzi odnośnie do
kwalifikacji prawnej szczegółowych elementów podstawy faktycznej zaskarżonego
orzeczenia (zob. m.in. postanowienia SN: z 11 stycznia 2002 r., III CKN 570/01,
OSNC 2002, nr 12, poz. 151; z 30 kwietnia 2015 r., V CSK 598/14; z 15 kwietnia
2021 r., I CSK 720/20; z 28 marca 2024 r., I CSK 6476/22). Występowanie
w sprawie istotnego zagadnienia prawnego w zasadzie powinno spełniać
wymagania stawiane zapytaniu przedstawianego przez sąd drugiej instancji w razie
powstania poważnych wątpliwości (art. 390 § 1 k.p.c.), których nie można
rozwiązać za pomocą powszechnie przyjętych reguł wykładni prawa (zob. np.
postanowienia SN: z 24 października 2012 r., I PK 129/12; z 8 maja 2015 r., III CZP
16/15).
Występowania istotnego zagadnienia prawnego skarżący upatrywał
w konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania: „(1) Czy zasadne pozostaje
uwzględnienie roszczenia odsetkowego od kwot wyrażonych w walucie CHF,
podczas gdy z istoty swej odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu
świadczenia pieniężnego pełnią funkcję waloryzacyjną, a w przypadku świadczeń w
walucie obcej funkcję waloryzacyjną odsetek spełnia już samo wyrażenie
świadczenia w walucie CHF; (2) czy sąd orzekający może zastąpić postanowienie
abuzywne, kursem rynkowym (obiektywnym kursem średnim NBP) lub zastosować
przepis dyspozytywny z art. 358 § 2 k.c., z uwagi na fakt, że przepis ten stanowi
I CSK 2390/25
4
normę prawną, która może znaleźć zastosowanie w sprawie, a sąd winien podjąć
wszelkie działania prowadzące do przywrócenia równowagi kontraktowej stron?”.
Oparcie zaś wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania
na przesłance oczywistej jej zasadności oznacza, zgodnie z poglądem utrwalonym
w judykaturze, że skarżący musi przedstawić dokładny wywód, na czym – jego
zdaniem – polega oczywista zasadność skargi w danej sprawie, z przytoczeniem
przepisów, których naruszenie ją spowodowało oraz argumentację wskazującą
na to, dlaczego opisane naruszenie doprowadziło do wydania oczywiście
nieprawidłowego orzeczenia. Innymi słowy, skoro przesłanką wniosku o przyjęcie
skargi kasacyjnej do rozpoznania jest twierdzenie skarżącego, że skarga jest
oczywiście uzasadniona, to powinien on w uzasadnieniu wniosku zawrzeć wywód
prawny wskazujący, w czym wyraża się ta „oczywistość" i przedstawić argumenty
na poparcie tego twierdzenia. Przy czym, o ile dla uwzględnienia skargi kasacyjnej
wystarczy, że jej podstawa jest usprawiedliwiona, to dla jej przyjęcia
do rozpoznania konieczne jest wykazanie kwalifikowanej postaci naruszenia
przepisów prawa materialnego lub procesowego polegającej na jego oczywistości,
widocznej prima facie, przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy prawniczej (zob.
np. postanowienia SN: z 15 kwietnia 2021 r., IV CSK 617/20; z 25 sierpnia 2021 r.,
II CSK 155/21; z 25 czerwca 2025 r., I CSK 1085/25).
Obie te przesłanki – co do drugiego zagadnienia i oczywistej zasadności
w związku z uznaniem przez Sąd Apelacyjny klauzuli ryzyka kursowego
za abuzywną – zostaną omówione łącznie, gdyż podniesione kwestie łączą się
ze sobą. Przede wszystkim jednak skarżący nie sformułował żadnego zagadnienia
prawnego w formule wyżej przedstawionej, jego wywód nie zawiera istotnej
argumentacji prawnej. W istocie zagadnienia prawne wskazane przez skarżącego
są pytaniami o trafność stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrażonego w związku
z rozstrzygnięciem tej konkretnej sprawy i polemiką z tym stanowiskiem, związaną
z zastosowaniem konkretnych przepisów prawa (a nie problemem związanym
z istotnością zagadnienia prawnego). Nie stanowi zagadnienia prawnego
stwierdzenie o potrzebie dokonania oceny prawnej w określonym zakresie
w sytuacji, gdy skarżący nie przedstawił argumentów, które świadczyłyby
o możliwych rozbieżnościach interpretacyjnych, innych niż ocena, którą przyjął Sąd
I CSK 2390/25
5
drugiej instancji. To samo dotyczy sytuacji, gdy skarżący nie wykazał wskazanego
powyżej elementu „istotności” ani „nowości”, ograniczając się do przedstawienia
argumentacji stanowiącej w istocie polemikę ze stanowiskiem Sądu drugiej
instancji. W niniejszej sprawie ograniczono się do zgłoszenia wątpliwości, które
w istocie stanowią pozór występowania w sprawie zagadnienia prawnego.
Co jednak istotniejsze, powyższe zagadnienia, jak i kwestia objęta
„oczywistą zasadnością skargi kasacyjnej”, były już przedmiotem orzecznictwa.
W judykaturze obecnie dominuje pogląd, że zastrzeżone w umowie kredytu
złotowego indeksowanego do waluty obcej klauzule, a zatem także klauzule
zamieszczone we wzorcach umownych kształtujące mechanizm indeksacji,
określają główne świadczenie kredytobiorcy (zob. np. wyroki SN: z 4 kwietnia
2019 r., III CSK 159/17; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18; z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 21 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21;
z 3 lutego 2022 r., II CSKP 459/22; wyroki TSUE: z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13,
Kásler i Káslerné Rábai; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei; z 23 kwietnia 2015 r.,
C-96/14, Van Hove; z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.). Za takie
uznawane są również postanowienia określane jako „klauzule ryzyka walutowego”,
które wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy – konsumenta ryzykiem zmiany kursu
waluty i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu (zob. wyroki TSUE:
z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.; z 20 września 2018 r., C-51/17,
OTP Bank i OTP Faktoring; z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai; z 3 października
2019 r., C-260/18, Dziubak).
Nie można podzielić argumentacji pozwanego, że klauzule waloryzacyjne
i ryzyka kursowego zostały wyrażone w umowie kredytu w sposób jasny
i precyzyjny, a zatem nie podlegają badaniu pod kątem spełnienia przesłanek
z art. 3851 § 1 k.c. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE wyjaśniono, że
wymóg wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem nakazuje,
by umowa przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu,
do którego odnosi się ów warunek, a także, w zależności od przypadku, związek
między tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach,
tak by konsument był w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe
I CSK 2390/25
6
kryteria, wypływające dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne.
Postanowienia umowy (regulaminu), określające zarówno zasady przeliczenia
kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat
na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej,
mają charakter niedozwolonych postanowień umownych. Postanowienia
analogiczne do ocenianych w tej sprawie były już wielokrotnie przedmiotem
badania Sądu Najwyższego (zob. np. wyroki SN: z 22 stycznia 2016 r., I CSK
1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134; z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17;
z 7 listopada 2019 r., IV CSK 13/19; z 2 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 27 lipca
2021 r., V CSKP 49/21). Wyjaśniono, że postanowienia umowy (regulaminu),
określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki
przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi
swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych
postanowień umownych. Takie klauzule mają charakter abuzywny, bowiem
kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami
i naruszenie interesów konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu
wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta
od swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki
w chwili jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności
poszczególnych spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia
konsumenta. Takie postanowienia, które uprawniają bank do jednostronnego
ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego
działania banku. W ten sposób obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym
ryzykiem oraz naruszają równorzędność stron. Takie uregulowanie umowne należy
uznać za niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda przedsiębiorcy
(banku) w ustaleniu kursu jest pełna, czy też w jakiś sposób ograniczona, np.
w razie wprowadzenia możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego
z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów.
O klauzuli ryzyka kursowego (walutowego) – jako istocie problemu – bardzo
szeroko wypowiedział się Sąd Najwyższy np. w wyrokach z 27 czerwca 2024 r.,
II CSKP 514/23; z 12 września 2024 r., II CSKP 505/24, i z 21 stycznia 2026 r.,
I CSK 2390/25
7
II CSKP 716/25, i wystarczające jest odwołanie się do wywodów tam zawartych.
Należy tylko wskazać, że istotne było przerzucenie przez bank na powodów ryzyka
kursowego praktycznie w całości, obciążenie ich nieograniczonym ryzykiem
kursowym oraz niewprowadzenie tzw. wyłącznika. To właśnie klauzula ryzyka
kursowego po stronie konsumenta jednoznacznie przesądza o abuzywności
zakwestionowanych postanowień umownych.
Zaznaczenia w tym miejscu jedynie wymaga, że przesłankami stwierdzenia
abuzywności klauzuli umownej są: brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia
umownego, jego sprzeczność z dobrymi obyczajami, rażące naruszenie interesów
konsumenta. W przepisach nie przewidziano uzależnienia orzeczenia
w przedmiocie abuzywności od indywidualnych cech konsumenta, takich jak
poziom jego wykształcenia lub zakres doświadczenia, z kolei konieczność oceny
postanowień umownych na chwilę zawarcia umowy jednoznacznie wynika zarówno
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, jak i Sądu Najwyższego (zob. m.in.
postanowienie SN z 17 maja 2023 r., I CSK 6633/22). Wykształcenie kredytobiorcy
czy też wykonywany przez niego zawód nie mają zatem znaczenia przy ocenie
abuzywności klauzul zawartych w umowie.
Sąd Apelacyjny zasadnie zatem stwierdził, że kwestionowane postanowienia
są abuzywne, co oznacza, że są od początku, z mocy samego prawa dotknięte
bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy, chyba że następczo udzieli on
świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten sposób przywróci skuteczność
z mocą wsteczną (zob. uchwałę składu siedmiu sędziów SN – zasadę prawną
z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56). Niezależnie od tego,
że ta uchwała jest błędna, gdyż abuzywność zachodzi ab initio, zaś konsument
może następczo – swoim oświadczeniem woli – wyrazić zgodę na objęcie go
danym postanowieniem, jednak nie ulega wątpliwości, powodowie takiej zgody nie
udzielili, o czym świadczą twierdzenia i zarzuty podnoszone w toku procesu.
Jak wyjaśniono w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jeżeli eliminacja
niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej deformacji
regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści
praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, iż strony pozostają związane
I CSK 2390/25
8
pozostałą częścią umowy. Koresponduje to z art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady
93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków
w umowach konsumenckich (dalej: „dyrektywa 93/13”), który przewiduje, że
nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców
z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części
będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej
nieuczciwych warunków (zob. np. wyroki SN: z 27 lipca 2021 r., V CSKP 49/21;
z 2 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 3 lutego 2022 r., II CSKP 459/22;
z 24 czerwca 2025 r., II CSKP 941/24).
Zwrócić należy uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 kwietnia
2021 r. (C-19/20, Bank BPH S.A.), w którym orzekł on, że wykładni art. 6 ust. 1
i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, że z jednej strony
nie stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy usunął jedynie nieuczciwy
element warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem,
w wypadku gdy odstraszający cel tej dyrektywy jest realizowany przez krajowe
przepisy ustawowe regulujące korzystanie z niego, o ile element ten stanowi
odrębne zobowiązanie umowne, które może być przedmiotem indywidualnej
kontroli pod kątem nieuczciwego charakteru. Z drugiej strony przepisy te stoją na
przeszkodzie temu, by sąd odsyłający usunął jedynie nieuczciwy element warunku
umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, jeżeli takie usunięcie
sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku poprzez zmianę jego istoty.
Wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych postanowień
umownych rodzi zatem konieczność dokonania oceny, czy umowa w pozostałym
zakresie jest możliwa do utrzymania. Sąd meriti rozważył tę kwestię, uznając, że
obowiązywanie umowy po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków jest w takim
przypadku niemożliwe. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wyeliminowanie ryzyka
kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do waluty
obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką LIBOR, jest
równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że należy ją uznać za
umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny
podtyp czy wariant umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po wyeliminowaniu tego
rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest
I CSK 2390/25
9
możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (zob. np. wyrok SN
z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18). Wyeliminowanie abuzywnych klauzul
przeliczeniowych nie prowadzi do utrzymania w mocy kredytu indeksowanego
kursem CHF jako kredytu złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR
(wyrok SN z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22); to samo dotyczy kredytu
denominowanego kursem CHF (wyrok SN z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22).
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się w zakresie sankcji, jaką
dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez przedsiębiorcę
nieuczciwych postanowień umownych. Zaakcentować należy, że zagwarantowana
konsumentom przez przepisy tej dyrektywy ochrona ukierunkowana jest m.in.
na osiągnięcie skutku prewencyjnego, o czym mowa w jej art. 7, tj. zniechęcenia
przedsiębiorców do wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych
postanowień umownych. W wyroku z 6 marca 2019 r. (C-70/17 i C-179/17, Abanca
Corporación Bancaria SA i Bankia SA) Trybunał Sprawiedliwości UE wykluczył, aby
sąd krajowy mógł zmieniać treść nieuczciwych warunków zawartych w umowach.
Wbrew zatem twierdzeniom pozwanego, nie byłoby uprawnione zastąpienie przez
Sąd postanowień niedozwolonymi innymi, polegającymi np. na odwołaniu się
do kursu walut stosowanego przez Narodowy Bank Polski. Rozwiązanie takie
stałoby w sprzeczności z celami prewencyjnymi dyrektywy 93/13.
Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.),
dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy (art. 3852 k.c.; uchwała składu
siedmiu sędziów SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
Wykładnia językowa art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. nie stwarza podstaw do przyjęcia, że
w ramach oceny abuzywności postanowienia istotny jest sposób jego stosowania
przez przedsiębiorcę. Przeciwnie, skłania ona do wniosku, że decydujące
znaczenie ma nie to, w jaki sposób przedsiębiorca stosuje postanowienie i dla kogo
jest to korzystne, lecz to, w jaki sposób postanowienie kształtuje prawa i obowiązki
konsumenta. Z przepisu wynika, że przedmiotem oceny jest samo postanowienie,
a więc wyrażona w określonej formie (przeważnie słownej) treść normatywna,
tzn. norma lub jej element określający prawa lub obowiązki stron (zob. uchwałę
składu siedmiu sędziów SN z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15, OSNC 2016, nr 4,
poz. 40), a jej punktem odniesienia – sposób oddziaływania postanowienia
I CSK 2390/25
10
na prawa i obowiązki konsumenta. Samo postanowienie może bezpośrednio
kształtować prawa i obowiązki tylko w sensie normatywnym, wpływając na zakres
i strukturę praw lub obowiązków stron. Taka interpretacja pozostaje w zgodzie
z powszechnie akceptowanym poglądem, że art. 3851 k.c. jest instrumentem
kontroli treści umowy (stosunku prawnego). To, w jaki sposób postanowienie jest
stosowane, jest kwestią odrębną, do której art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. wprost się nie
odnosi (zob. uchwałę SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1,
poz. 2).
Mamy zatem do czynienia ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia
o charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia umowy zawierającej
klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia dla takiego charakteru tych
postanowień umownych (wyjątek stanowi wola konsumenta). Abuzywności
poszczególnych klauzul zawartych w umowie kredytu nie wyeliminowało zatem
wprowadzenie w 2011 r. ust. 3 do art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe, w wyniku czego kredytobiorcy uzyskali w ramach umowy o kredyt
denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska możliwość
dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonania przedterminowej
spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie obcej.
Ta nowelizacja miała na celu wyeliminowanie tzw. spreadów bankowych, a nie
zmiany istoty umowy kredytowej. Innymi słowy, nie doszło do przekształcenia takiej
umowy w umowę o kredyt walutowy.
W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE nie jest możliwe
„utrzymanie umowy”, zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie omawianych klauzul
doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów
walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest
bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego kredytu do waluty.
W konsekwencji art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu,
aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków
umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy
procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty,
przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal
obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby
I CSK 2390/25
11
zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy (zob. wyroki TSUE: z 14 marca
2019 r., C-118/17; z 5 czerwca 2019 r., C-38/17, HS; z 3 października 2019 r.,
C-260/18; zob. też wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/19).
Powyższe kwestie zostały przesądzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości
UE z 8 września 2022 r. (C-80/21, C-81/21 i C-82/21, D.B.P. i B.M.). Wskazano
w nim, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten
sposób, iż stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym
sąd krajowy może stwierdzić nieuczciwy charakter nie całości warunku umowy
zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, lecz jedynie elementów tego
warunku, które nadają mu nieuczciwy charakter, w związku z czym warunek ten
pozostaje, po usunięciu takich elementów, częściowo skuteczny, jeżeli takie
usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku, który ma wpływ
na jego istotę, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego (pkt 64).
Odwołując się do swojego dotychczasowego dorobku orzeczniczego, Trybunał
odkreślił, że możliwość zastąpienia nieuczciwego postanowienia umownego
przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym ma charakter wyjątkowy
i jest ograniczona do przypadków, w których usunięcie nieuczciwego postanowienia
umownego zobowiązywałoby sąd do unieważnienia umowy jako całości, narażając
tym samym konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki, tak że ten ostatni
zostałby tym ukarany (pkt 67, 71). W razie możliwości stwierdzenia nieważności
sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwych warunków (klauzul abuzywnych)
przepisem krajowym o charakterze dyspozytywnym (pkt 68) czy ogólnym (pkt 77),
przy czym kluczowe znaczenie ma wola wyrażona przez konsumenta (pkt 74, 78).
Trybunał podkreślił niedopuszczalność sądowej modyfikacji treści postanowienia
nieuczciwego w drodze wykładni sądowej (pkt 79-80). Generalnie zatem
w omawianej sytuacji sąd powinien stwierdzić nieważność umowy, jeżeli
konsument został poinformowany o skutkach takiego rozstrzygnięcia i wyraził na to
zgodę, chyba że wywołałoby ono dla niego szczególnie negatywne skutki.
Rozważania te pozostają zgodne z uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej
SN z 25 kwietnia 2024 r. (III CZP 25/22, OSNC 2024, nr 12, poz. 118), zgodnie
z którą m.in. w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub
denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi
I CSK 2390/25
12
niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie
prawnym nie można przyjąć, iż miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób
określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.
W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie
kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także
w pozostałym zakresie.
O niemożności zastąpienia abuzywnego postanowienia przepisem ustawy
Sąd Najwyższy wypowiedział się szeroko również m.in. w wyrokach z 17 marca
2022 r., II CSKP 474/22, czy z 19 maja 2022 r., II CSKP 797/22.
Skarżący natomiast zdaje się nie zauważył przy tym postanowienia
Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 stycznia 2024 r. C-658/22, w którym uznano
za oczywiście możliwe orzekanie w takiej sprawie, jak objęta sygn. akt III CZP
25/22, przez Sąd Najwyższy w składzie z udziałem sędziów powołanych od 2018 r.
Odnośnie do pozostałych kwestii, to w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości UE wskazuje się, że w razie stwierdzenia nieważności umowy
kredytowej zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem, konsument jest
uprawniony do domagania się od przedsiębiorcy zwrotu świadczeń spełnionych
przez konsumenta w wykonaniu tej umowy oraz odsetek za opóźnienie
od momentu upływu terminu nałożonego na danego przedsiębiorcę do wykonania
tego zobowiązania, po tym jak przedsiębiorca ten otrzyma wezwanie do zwrotu
tego świadczenia (zob. wyrok z 14 grudnia 2023 r., C-28/22, Syndyk masy
upadłości Getin Noble Bank S.A.), przy czym powstanie stanu wymagalności
roszczenia o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu nieważnej umowy oraz
stanu opóźnienia w realizacji tego roszczenia przez zobowiązanego nie jest
uzależnione od stanowiska konsumenta co do braku jego zgody na dalsze
obowiązywanie umowy zawierającej klauzule abuzywne (zob. wyrok TSUE
z 7 grudnia 2023 r., C-140/22, mBank S.A.).
Jeżeli zaś chodzi o problematykę związaną z zastosowaniem stopy
procentowej, to trzeba zauważyć, że powodowie dochodzili zwrotu świadczeń
spełnionych – w wykonaniu nieważnej umowy – w CHF. Nie ulega wątpliwości,
że w sprawie znajduje zastosowanie polskie prawo cywilne materialne, a zatem
I CSK 2390/25
13
i art. 481 k.c., który nie różnicuje wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie
w zależności od waluty, w jakiej została zasądzona należność główna (lege non
distinguente nec nostrum est distinguere). Nie ma zatem uzasadnionych podstaw
do redukcji orzeczonej przez Sądy meriti stopy odsetkowej, względnie
do zastosowania stopy odsetkowej obowiązującej w kraju pochodzenia waluty
obcej, w której zostało zasądzone świadczenie główne (zob. np. postanowienie SN
z 22 lipca 2025 r., I CSK 964/25).
Odnośnie natomiast do kwestii rozliczenia kosztów, zauważenia wymaga,
że Sąd Apelacyjny wyjaśnił, iż zaistniały szczególne okoliczności uzasadniające
odstąpienie od obciążenia powodów kosztami procesu wynikającego
konsumenckiego charakteru sporu oraz faktu, że co do zasady roszczenia
powodów były słuszne, zaś do częściowego uwzględnienia apelacji doprowadziło
jedynie dokonanie potrącenia na etapie postępowania apelacyjnego. Sąd był
uprawniony do dokonania oceny słuszności zwrotu kosztów w świetle zasadności
powództwa co do jego charakteru oraz faktu, że wynik procesu został w istocie
w znacznej mierze uzależniony od zgłoszenia na późniejszym etapie postępowania
zarzutu potrącenia. Nie można przy tym zapominać, że zastosowanie art. 102 k.p.c.
należy do wyłącznej kompetencji sądu meriti i tylko jeżeli sąd ten w jaskrawy
sposób naruszy wytyczne z niego wynikające, możliwa jest ingerencja Sądu
Najwyższego. Z taką sytuacją nie mieliśmy jednak do czynienia w niniejszej
sprawie.
Z powyższych względów, na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, nie znajdując też okoliczności,
które w ramach przedsądu jest obowiązany brać pod uwagę z urzędu.
O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1
i 3 w zw. z art. 99 w zw. z art. 981 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 39821 k.p.c.,
z uwzględnieniem § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych.
Tomasz Szanciło
I CSK 2390/25
14
[P.L.]
[a.ł]