I CSK 2382/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
29 sierpnia 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 29 sierpnia 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa A.W. i S.R.
przeciwko Bank w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Bank w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z 12 stycznia 2024 r., V ACa 998/22,
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5417 (pięć
tysięcy czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia
doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego postanowienia do
dnia zapłaty.
[A.T.]
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 30 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Toruniu ustalił nieistnienie
stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny z 31 marca 2010 r.
I CSK 2382/24
2
zawartej między powodami A.W.-R. i S.R. a Bank spółką akcyjną Oddział w Polsce
z siedzibą w W. (obecnie Bank z siedzibą w W.) z uwagi na jej nieważność i
zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 267 586,26 zł z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie od 5 marca 2022 r. do dnia zapłaty; oddalił powództwo
w pozostałej części i orzekł o kosztach procesu.
Wyrokiem z 12 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację
pozwanego od tego rozstrzygnięcia i orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego.
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki
z art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
Jego zdaniem w sprawie występują istotne zagadnienia prawne związane
z wykładnią art. 385¹ § 1 zd. 2 k.c. w zw. z art. 4 ust. 2 Dyrektywy 93/13 z dnia
5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
(dalej: „Dyrektywa”) oraz art. 3852 § 2 k.c. w zw. z motywem 21 tej Dyrektywy,
sprowadzające się do odpowiedzi na pytania:
1. „Czy w przypadku uznania w wyniku kontroli incydentalnej obecnych
w umowie o kredyt indeksowany klauzul spreadowych nieokreślających
głównego przedmiotu umowy, za niedozwolone (nieuczciwe) warunki
umowne, prawidłowym jest uznanie umowy za nieważną w całości, skoro
klauzule ryzyka walutowego określające – zgodnie z jednolitym
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”)
– główny przedmiot tej umowy, nie stanowią niedozwolonych (nieuczciwych)
warunków umownych?”;
2. „Czy w przypadku uznania w wyniku kontroli incydentalnej obecnych
w umowie o kredyt indeksowany do waluty obcej klauzul odnoszących się do
indeksacji kredytu kursem waluty obcej za niedozwolone (nieuczciwe)
warunki umowne i w konsekwencji przyjęcia upadku umowy jako
konsekwencji wyeliminowania z niej mechanizmu indeksacji, kierując się
zasadą utrzymania umowy w mocy oraz mając na uwadze postulat
przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta, w jakiej znajdowałby
się on w przypadku braku nieuczciwych warunków umownych, prawidłowe
I CSK 2382/24
3
jest odwołanie się, jako do podstawy dla określenia oprocentowania
zobowiązań kredytowych wyrażonych w walucie polskiej, do stawki
referencyjnej WIBOR, skoro w umowie wiążącej strony stawka ta występuje
i jest ona definiowana jako odnosząca się do kredytów nieindeksowanych,
wyrażonych w walucie polskiej?”;
a także związane z wykładnią art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo bankowe (dalej: „p. b.”), sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie:
3. „Czy wobec umożliwienia kredytobiorcom posiadającym kredyty
denominowane lub indeksowane do waluty innej niż waluta polska
dokonywania spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonywania
przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio
w tej walucie na podstawie art. 69 ust. 3 p. b., wziąwszy pod uwagę
aksjomat racjonalności krajowego ustawodawcy, uzasadnione jest przyjęcie,
że kredyty denominowane lub indeksowane do waluty innej niż waluta
polska są kredytami udzielonymi w złotych polskich, skoro dokonanie przez
kredytobiorcę spłaty raty kapitałowo-odsetkowej albo dokonanie
przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio
w walucie, do której denominowany lub indeksowany jest kredyt, prowadzi
do skutecznego spełnienia świadczenia wynikającego ze stosunku
zobowiązaniowego w postaci umowy kredytu albo zaspokojenia wierzyciela
w osobie kredytodawcy, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek
przeliczeń bądź innych operacji walutowych wpłacanych przez kredytobiorcę
środków w walucie innej niż waluta krajowa”?.
Ponadto zdaniem skarżącego istnieje potrzeba wykładni art. 4 ust. 2 i art. 6
ust. 1 Dyrektywy, art. 65 k.c., art. 354 k.c., art. 358 § 2 k.c., art. 3851 k.c., art. 3852
k.c. art. 69 ust. 3 p.b., art. 189 k.p.c., oraz art. 496 w zw. z art. 497 k.c. budzących
poważne wątpliwości i wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.
W odniesieniu do zarzutu zatrzymania wątpliwości sprowadzają się do
odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną,
bank może podnieść skuteczny zarzut zatrzymania świadczenia do wartości
wypłaconego kapitału kredytu, w szczególności w świetle rozbieżności co do
I CSK 2382/24
4
możliwości skorzystania z prawa zatrzymania w przypadku świadczeń
jednorodzajowych.
Powodowie w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnieśli o odmowę przyjęcia
jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 3984 § 2 k.p.c. może być
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z 11
stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).
I CSK 2382/24
5
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r.,
I CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania mimo wielowątkowości
poruszonych w nim zagadnień i obszerności argumentacji, nie spełnia tych
wymagań. Problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego,
ukształtowanym pod wpływem orzecznictwa TSUE – w odniesieniu do zbliżonych
treścią umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego - a pozwany
przekonująco nie wykazał, by istniała potrzeba ponownej wypowiedzi Sądu
Najwyższego w tym przedmiocie.
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadnia sygnalizowana przez
skarżącego potrzeba wykładni art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 Dyrektywy, art. 65 k.c., art.
358 § 2 k.c., art. 354 k.c., art. 3851 k.c., art. 3852 k.c., art. 69 ust. 3 p.b. Sprowadza
się ona do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy wobec wyodrębnienia
w orzecznictwie TSUE w ramach konstrukcji umowy kredytu indeksowanego do
franka szwajcarskiego klauzul ryzyka walutowego oraz klauzul spreadowych
i przyjęcia, że klauzule ryzyka walutowego określają główny przedmiot umowy
kredytu, a zatem nie są poddawane ocenie przez pryzmat nieuczciwego
(niedozwolonego) charakteru tych klauzul, przy stwierdzeniu przez sąd
przeprowadzający badanie, że zostały one w konkretnej umowie kredytowej
sporządzone w jasny i zrozumiały sposób, przy jednoczesnym ustaleniu, że obecne
I CSK 2382/24
6
w umowie klauzule spreadowe stanowią nieuczciwe (niedozwolone) warunki
umowne, sąd może wyeliminować z umowy obie klauzule, zaś w przypadku
odpowiedzi negatywnej władny jest odwołać się w ramach procesu stosowania
prawa – w miejsce uznawanych za nieuczciwe postanowień umownych do art. 69
ust. 3 p.b., wykładni oświadczeń woli (art. 65 k.c.) albo art. 358 § 2 k.c.
Przede wszystkim skarżący nie wykazał związku tak sformułowanych
wątpliwości wykładniczych z podstawą faktyczną rozstrzygnięcia.
W okolicznościach sprawy Sądy meriti zakwestionowały bowiem nie tylko klauzule
przeliczeniowe, ale także nie dopełnienie przez pozwanego obowiązków
informacyjnych w zakresie ekspozycji kredytobiorców na nieograniczone ryzyko
walutowe (klauzula ryzyka walutowego) przyjmując, że nie zostały one
sformułowane w sposób jednoznaczny, a obowiązek informacyjny nie został w tym
zakresie prawidłowo zrealizowany. Konstruowanie zatem zagadnienia
odnoszącego się wyłącznie do klauzuli spreadowej przy przyjęciu, że klauzula
ryzyka walutowego nie podlega badaniu, jako sformułowana jednoznacznie, nie
pozostaje w bezpośrednim związku z okolicznościami sprawy, w której wniesiono
skargę. Wymagały w niej bowiem rozważenia skutki abuzywności całego
mechanizmu indeksacji, a nie jedynie klauzul spreadowych.
Podkreślenia wymaga, że w odniesieniu do abuzywności klauzul ryzyka
walutowego istotne jest udzielenie kredytobiorcy informacji, która umożliwiła by mu
rozeznanie, jak duże jest ryzyko wzrostu kursu CHF do PLN i w jakich proporcjach
wzrost ten może nastąpić, uwzględniając wieloletni z reguły okres związania stron
umową, a tym samym, czy był w stanie ocenić wysokość swojego zobowiązania,
a co za tym idzie ryzyko ekonomiczne związane z zawarciem umowy w sytuacji
silnej deprecjacji waluty krajowej w stosunku do CHF (zob. m.in. wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 września 2017 r., C 186/16, R. P. Andriciuc
i in. przeciwko Banca Românească SA; z 20 września 2018 r., C-51/17 OTP Bank
Nyrt. I OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. Przeciwko Teréz Ilyés i Emilowi Kissowi;
z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt.; z 10
czerwca 2021 r., C-776/19-782/19 VB i inni przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur
de la République).
I CSK 2382/24
7
Nie jest wystarczające deklaratywne oświadczenie przez konsumenta, że
został poinformowany o ryzyku walutowym i akceptuje to ryzyko, a ciężar
udowodnienia, że konsument otrzymał niezbędne informacje pozwalające mu na
oszacowanie wysokości jego potencjalnego zobowiązania spoczywa na
przedsiębiorcy (zob. m.in. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10
czerwca 2021 r., C-776/19-782/19 VB i inni przeciwko BNP Paribas Personal
Finance SA oraz AV i in. przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur
de la République; z 20 września 2018 r., C-51/17 OTP Bank Nyrt. I OTP Faktoring
Követeléskezelő Zrt. Przeciwko Teréz Ilyés i Emilowi Kissowi; z 20 września 2017
r., C-186/16 R. P. Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA; z 30 kwietnia
2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè Rábai przeciwko OTP
Jelzálogbank Zrt oraz wyroki Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r., II CSK
483/18, niepubl., z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22.; i z 13 maja 2022 r., II CSKP
464/22, niepubl.).
Stawianie zatem przez skarżącego tezy, że klauzule ryzyka walutowego
zostały w umowie kredytowej łączącej strony sformułowane w sposób jasny
i zrozumiały odrywa się od wiążącej Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym
podstawy faktycznej zaskarżonego orzeczenia. W konsekwencji nieadekwatne do
okoliczności sprawy jest rozstrzyganie problemu dotyczącego konsekwencji
stwierdzenia abuzywności jedynie klauzuli kursowej dla całego mechanizmu
waloryzacji przewidzianego w umowie i badanie w tym kontekście możliwości
utrzymania umowy w mocy.
Ponadto, w aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się abuzywność
postanowień dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę
indeksacji (klauzule kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka walutowego,
dotyczących obciążenia konsumenta negatywnymi następstwami deprecjacji waluty
krajowej, jako kompensata za korzystniejszą stopę procentową (zob. m.in. wyroki
z 20 września 2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca Romaneascu;
z 22 lutego 2018 r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17, OTP Bank Nyrt.
I in. przeciwko Terez Illyez i in.).
W nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono natomiast, że
klauzula ryzyka walutowego nie może funkcjonować bez klauzuli kursowej
I CSK 2382/24
8
określającej przeliczenie zobowiązań stron celem ustalenia wysokości ich
świadczenia. Z kolei klauzula spreadowa nie ma racji bytu w umowie, w której nie
zastosowano mechanizmu indeksacji i wynikającej z niego narażenia konsumenta
na ryzyko kursowe. W konsekwencji stwierdzono, że klauzule przeliczeniowe
i klauzule ryzyka walutowego składające się na przyjęty w umowach kredytowych
mechanizm waloryzacji - są ze sobą ściśle powiązane, a ich rozszczepienie jest
zabiegiem sztucznym (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r.,
II CSK 483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-
ZD 2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja
2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, niepubl.;
z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z 20 lutego 2023 r., II CSKP
809/22, niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22, niepubl.).
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadniają także sformułowane przez
skarżącego zagadnienia prawne koncentrujące się na konsekwencjach
stwierdzenia w umowie klauzul abuzywnych i możliwości jej utrzymania w mocy.
W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje obecnie pogląd, że
w przypadku, gdy eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego
doprowadzi do takiej deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da
się odtworzyć praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są
związane pozostałą częścią umowy. Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy
bez abuzywnych postanowień jej obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa
krajowego i nie zaszły przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej,
a konsument postanowień abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo
świadomej i wolnej zgody na te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im
skuteczności z mocą wsteczną.
Dotyczy to sytuacji, gdy określenie wysokości należności obciążającej
kredytobiorcę w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych
kryteriów oznaczania kursu waluty obcej, jest nietransparentne, pozostawia pole do
arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu.
Takie postanowienia są niedopuszczalne, jako kształtujące prawa i obowiązki
I CSK 2382/24
9
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
interesy, a ich bezskuteczność – niezależnie od dalszych postanowień umowy,
w tym wyrażających ryzyko walutowe – może prowadzić do upadku umowy
w całości (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja
2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56 ; wyroki Sądu Najwyższego
z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16; z 24 października 2018 r., II CSK 632/17; z 11
grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13 maja
2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22, niepubl.
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 3629/22,
niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje także pogląd, że
niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą w kredyt
złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie bowiem ryzyka
kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego z walutą obcą,
byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że umowę taką
należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co prowadzi do
wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy
o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej
całkowitą nieważnością (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22, niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r., II
CSKP 405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22,
niepubl.; i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.)
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje także pogląd,
że nie jest możliwe – wbrew woli konsumenta – zastąpienie niedozwolonego
postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli
bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP względnie kursu
rynkowego waluty (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2022
r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP 285/22 i II CSKP 382/22,
niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja 2022 r., II CSKP 403/22,
niepubl.).
I CSK 2382/24
10
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadnia także zagadnienie związane
z wykładnią art. 69 ust. 3 p.b. Po pierwsze, w orzecznictwie Sądu Najwyższego
utrwalony jest pogląd, że kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego są
kredytami udzielonymi w walucie polskiej. Można wyróżnić trzy rodzaje kredytów,
w których występuje waluta obca: indeksowany, denominowany i walutowy.
W kredycie indeksowanym kwota kredytu jest podana w walucie krajowej i w tej
walucie zostaje wypłacona, ale zostaje przeliczona na walutę obcą według klauzuli
umownej opartej również na kursie kupna tej waluty obowiązującym w dniu
uruchomienia kredytu, przy czym spłata kredytu następuje w walucie krajowej.
W kredycie denominowanym kwota kredytu jest wyrażona w walucie obcej,
a zostaje wypłacona w walucie krajowej według klauzuli umownej opartej na kursie
kupna waluty obcej obowiązującym w dniu uruchomienia kredytu, raty kredytu są
ustalone w walucie obcej, zaś spłata następuje w walucie krajowej według kursu
sprzedaży waluty obcej obowiązującego w banku kredytującym. Z kolei w kredycie
walutowym kwota kredytu jest wyrażona w walucie obcej, wypłata kredytu i jego
spłata również jest dokonywana w tej walucie. Tylko w tym ostatnim wypadku
roszczenie kredytobiorcy w stosunku do kredytodawcy jest wyrażone w walucie
obcej, tj. kredytobiorca może żądać od kredytodawcy wypłaty kwoty kredytu
w walucie obcej. W dwóch pozostałych wypadkach żądanie kredytobiorcy
w stosunku do kredytodawcy w zakresie spełnienia świadczenia dotyczy wyłącznie
waluty krajowej. Waluta obca nie jest w tych przypadkach walutą udzielenia
kredytu, a jest jedynie wykorzystywana jako umowny instrument waloryzacji
świadczeń stron w kredycie, którego walutą jest złoty (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 29 października 2019 r., IV CSK 309/18 i z 27 listopada 2019 r., II
CSK 483/18).
Po drugie, w dominującym orzecznictwie Sądu Najwyższego wykluczono
możliwość wypełnienia luki w umowie po wyeliminowaniu z niej postanowień
abuzywnych przez odwołanie do art. 69 ust. 3 p.b. Przyjęto, że wejście w życie
ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 165, poz. 984 dalej: „ustawa antyspreadowa”) nie
pozwala w pełni wyeliminować z umowy postanowień zawierających niejasne
reguły przeliczania należności kredytowych. Łącząca strony umowa kredytu z 22
I CSK 2382/24
11
września 2008 r. została zawarta przed zmianą Prawa Bankowego ustawą
antyspreadową. Sankcje będące konsekwencją abuzywności postanowień
umownych działają ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze
następczym w stosunku do daty zawarcia umowy – z wyjątkiem woli konsumenta –
pozostają bez znaczenia dla stwierdzenia abuzywności postanowień umowy. O tym
bowiem czy postanowienie jest niedozwolone decydują okoliczności z chwili
zawarcia umowy (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz orzecznictwo
TSUE przytoczone w jej uzasadnieniu). Ponadto ustawa antyspreadowa nie
zawiera przepisów o charakterze dyspozytywnym, które mogłyby zastąpić
nieuczciwe klauzule zawarte w umowach kredytowych. Nie stwarza też podstawy
do formułowania przez kredytobiorców roszczeń przeciwko bankom o zobowiązanie
do złożenia oświadczenia woli o zmianę postanowień umowy od chwili jej zawarcia,
a umożliwia jedynie dokonanie zmiany postanowień umowy dotyczących sposobu
waloryzacji niespłaconych rat na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nakłada na
nich obowiązek zachowania takiej formy spłaty albo wyłącza możliwość zgłoszenia
roszczeń powstałych na gruncie umów niespełniających wymagań stawianych
umowom kredytowym w stosunkach z konsumentami lub też zmienia charakter
udzielonego kredytu na walutowy (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 13 maja
2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK 611/22, niepubl.).
Możliwości usunięcia luki w umowach kredytowych nie stwarza także –
z przyczyn wyżej podniesionych - art. 358 § 2 k.c. wprowadzony do kodeksu
cywilnego z dniem 24 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 23 października 2008 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008
r., Nr 228, poz. 1506). Nie znajduje on bowiem zastosowania do umów, w których
kwota zobowiązania została wyrażona w walucie polskiej (art. 358 § 2 w zw. z art.
358 § 1 k.c.), a taka była istota kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego,
w którym waluta obca była miernikiem wartości a nie przedmiotem zobowiązania.
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie art. 65 §
2 k.c., już po usunięciu z nich postanowień abuzywnych, w celu ustalenia zgodnego
celu i zamiaru stron co do sposobu ustalenia kursu CHF. Sprowadzałoby się to
bowiem do zmiany treści klauzuli indeksacyjnej, prowadząc do zmiany jej
I CSK 2382/24
12
rozumienia przez wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej CHF. Dla
rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest odwoływanie się do
hipotetycznej woli stron, groziłoby to bowiem ryzykiem dalszego pogorszenia
sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która narzuciła niedozwolone
postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje Ponadto, sąd krajowy jest zobowiązany do
stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy zawartej między
przedsiębiorcą a konsumentem, nawet jeśli warunek ten został zmieniony przez
strony w drodze umowy, chyba że konsument poprzez zmianę nieuczciwego
warunku zrezygnował z przywrócenia mu sytuacji, w jakiej znajdowałby się w braku
tego warunku (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20, M.P., B.P.
przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Nie jest także możliwe zaradzenie lukom wynikającym z usunięcia
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązująca
w krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22,
M.B.,U.B.,M.B. przeciwko X S.A.).Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności
z celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17,
niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
I CSK 2382/24
13
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok
TSUE z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21).
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy tym w zakresie sankcji,
jaką Dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez
przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy przez
sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy, prowadząc do
wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na przedsiębiorców przez
zwykły brak stosowania takich warunków wobec konsumentów. Byliby oni w ten
sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych warunków, wiedząc, że nawet
gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to umowa mogłaby zostać
uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co pozostałoby bez wpływu
na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich interesów (zob. m.in. wyroki
TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español de Crédito SA; z 30 kwietnia
2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè Rábai przeciwko OTP
Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17, Abanca Corporación
Bancaria SA i Bankia SA oraz wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r., II
CSK 483/18).
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadnia także sygnalizowana przez
skarżącego potrzeba wykładni art. 189 k.p.c. W orzecznictwie Sądu Najwyższego
wielokrotnie wyjaśniano, że interes prawny - o którym mowa w art. 189 k.p.c. -
należy postrzegać elastycznie, z uwzględnieniem celowościowej wykładni tego
pojęcia, szeroko pojmowanego dostępu do sądów oraz konkretnych okoliczności
sprawy. Powód zachowuje interes prawny w zgłoszeniu powództwa o ustalenie
nieistnienia (nieważności) stosunku prawnego, jeżeli mimo przysługującego mu
powództwa o świadczenie na podstawie spornego stosunku prawnego ze stosunku
tego wynikają inne, dalej idące skutki, których dochodzenie w drodze powództwa
o zapłatę nie jest możliwe lub aktualne. W takich stanach faktycznych jedynie
powództwo o ustalenie nieistnienia tego stosunku prawnego – z uwzględnieniem
procesowych skutków wyroku o ustalenie, w szczególności granic prawomocności
materialnej - może w pełny sposób zaspokoić interes prawny powoda, zapobiec
potencjalnym sporom między stronami na przyszłość, a zatem w definitywny
I CSK 2382/24
14
sposób rozstrzygnąć niepewną sytuację prawną związaną ze spornym stosunkiem
prawnym (zob. m.in. uzasadnienie uchwał Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1993 r.,
III CZP 171/93, OSNCP 1994, nr 7-8, poz. 149 i z 20 października 2015 r., III CZP
27/15, OSNC 2016, nr 3, poz. 31 oraz wyroki Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r.,
V CSK 640/14, niepubl.; z 2 lutego 2006 r., II CK 395/05, niepubl.; z 25 lutego 2022
r., II CSKP 87/22, niepubl.; i z 23 kwietnia 2021 r., II CSK 9/21, niepubl.).
Sąd Najwyższy wyjaśniał także, że ocena, czy powodowi przysługuje interes
prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie, mimo możliwości zgłoszenia
powództwa o świadczenie powinien być oceniany w okolicznościach konkretnej
sprawy. Możliwość dochodzenia roszczenia o zwrot zapłaconych rat kredytu nie
eliminuje interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieistnienia stosunku prawnego
w związku z nieważnością umowy kredytu. Wyrok zasądzający świadczenie
restytucyjne na rzecz kredytobiorcy nie rozstrzygałby bowiem – ze skutkiem
wynikającym z art. 365 § 1 k.p.c. – czy stosunek kredytu został ważnie zawiązany
(zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 28 lipca 2023 r., II CSKP 611/22, niepubl.;
postanowienie Sądu Najwyższego z 28 lipca 2023 r., I CSK 4275/22, niepubl.).
Skarżący nie wykazał także potrzeby ponownego badania kryteriów
zastosowania w sprawach kredytów frankowych art. 189 k.p.c. Było to konieczne,
w orzecznictwie Sądu Najwyższego powszechnie dopuszcza się bowiem
wystąpienie z żądaniem ustalenia nieistnienia stosunku kredytu ze względu na
nieważność umowy kredytu (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 10 maja 2022
r., II CSKP 163/22, niepubl.; z 20 czerwca 2022 r., II CSKP 701/22, niepubl. i z 28
lipca 2023 r., I CSK 611/22; zob. także uchwały Sądu Najwyższego z 23 września
2020 r., III CZP 57/10, OSNC 2011, nr 2, poz. 14 i z 15 września 2020 r., III CZP
87/19, OSNC 2021 r., nr 2, poz. 11 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada
2015 r., II CSK 56/15).
Nie istnieje także sygnalizowana przez skarżącego potrzeba wykładni art.
496 k.c. w zw. z art. 497 k.c. związana z możliwością skorzystania przez bank
z zarzutu zatrzymania w kontekście świadczeń jednorodzajowych.
Przede wszystkim nie pozostaje ona w związku z wynikiem postępowania
apelacyjnego. Sąd Apelacyjny odmówił bowiem uwzględnienia podniesionego
przez skarżącego zarzutu zatrzymania nie tylko z uwagi na jednorodzajowość
I CSK 2382/24
15
wzajemnych świadczeń stron, ale także z uwagi na dostrzeżenie, że jego
zgłoszenie pozostawało w sprzeczności z zasadą efektywności ochrony
konsumenta w stosunku do przedsiębiorcy stosującego w umowach kredytowych
klauzule niedozwolone. Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania
nie odnosi się natomiast do argumentacji Sądu Apelacyjnego w tym zakresie.
Dostrzeżenia w tym kontekście wymaga, że w orzecznictwie TSUE
wykluczono możliwość powołania się przez bank na prawo zatrzymania, jeżeli
wykonanie tego prawa skutkowałoby utratą przez konsumenta prawa do uzyskania
odsetek za opóźnienie od momentu upływu terminu określonego w wezwaniu do
zapłaty (zob. wyrok z 14 grudnia 2023 r., C-28/22). W postanowieniu z 8 maja 2024
r., C-424/22 TSUE stwierdził natomiast, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 Dyrektywy
należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni prawa
krajowego, zgodnie z którą - w kontekście stwierdzenia nieważności umowy kredytu
zawartej przez bank z konsumentem - powołanie się przez bank na prawo
zatrzymania prowadzi do uzależnienia przysługującej konsumentowi możliwości
uzyskania przez niego zapłaty kwot, które zasądzono od banku z uwagi na skutki
restytucyjne wynikające ze stwierdzenia abuzywności warunków umownych, od
równoczesnego zaofiarowania przez konsumenta zwrotu albo zabezpieczenia
zwrotu całości świadczenia otrzymanego od Banku na podstawie umowy kredytu,
niezależnie od spłat dokonanych przez konsumenta ( zob. w tym kontekście także
uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 lutego 2025
r., III CZP 126/22 oraz wyroki Sądu Najwyższego z 28 lutego 2025 r., II CSKP
2231/22 i z 11 marca 2025 r., II CSKP 617/23).
Niezależnie od powyższego w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono,
że w sytuacji, w której wzajemne wierzytelności są wyrażone w pieniądzu,
uprawnienie do potrącenia należy postrzegać jako dalej idące w zestawieniu
z prawem zatrzymania, którego istota polega na zabezpieczeniu wierzytelności
przysługującej retencjoniście przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika
(wierzyciela wzajemnego) przez uzależnienie spełnienia własnego świadczenia od
zaoferowania świadczenia przez wierzyciela wzajemnego. W braku szczególnych
okoliczności, których wykazanie obciąża stronę podnoszącą zarzut zatrzymania,
podważa to legitymowany prawnie interes strony, która dysponując możliwością
I CSK 2382/24
16
wymuszenia spełnienia świadczenia wzajemnego z możliwości tej nie korzysta, lecz
powołuje się na potrzebę zabezpieczenia wierzytelności, którą może bez przeszkód
egzekwować (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2025 r., II CSKP
545/23, niepubl.). Sposób motywacji wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania
w kontekście problematyki zarzutu zatrzymania nie wskazuje – w okolicznościach
sprawy - na potrzebę kolejnej wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przedmiocie.
Z tych względów - na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c. - Sąd Najwyższy
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 3, art. 98 § 11 k.p.c., art. 99 w zw. z art. 391 § 1 i w zw. z art. 39821 k.p.c.,
a także § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1935, ze zm.).
[A.T.]
[r.g.]