I CSK 2244/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
31 lipca 2026 r.
na posiedzeniu niejawnym 31 lipca 2026 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa M.K. i J.K.
przeciwko (…) Bank spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej (…) Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 15 stycznia 2025 r., I ACa 1198/23,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5434 (pięć
tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia
doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego postanowienia do
dnia zapłaty.
[A.T.]
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że
umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami M.K. i J.K. a (…) Bank
I CSK 2244/25
2
spółką akcyjną w W. (poprzednikiem prawnym pozwanego […] Bank spółki akcyjnej
w W.) w dniu 3 kwietnia 2006 r. jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz
powodów kwoty 406 820,75 zł i 46 759,99 CHF z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie od kwot: 381 161,55 zł i 46 759,99 CHF, obie kwoty wraz z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie od 15 maja 2021 r. do dnia zapłaty, i od kwoty 25 659,20
zł od dnia 25 listopada 2021 r. do dnia zapłaty; oddalił powództwo w zakresie
żądania głównego w pozostałym zakresie i orzekł o kosztach procesu.
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 15 stycznia 2025 r. - orzekając na
skutek apelacji pozwanego - oddalił apelację i orzekł o kosztach postępowania
apelacyjnego.
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki
z art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
Zdaniem skarżącego w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne
sprowadzające się do ustalenia, czy przy dokonywaniu oceny klauzul
przeliczeniowych, tj. klauzul przewidujących stosowanie kursu kupna do wypłaty
kredytu lub kursu sprzedaży do spłaty rat kapitałowo - odsetkowych, wynikającego
z tabeli kursowej banku, z perspektywy abuzywności, należy uwzględnić, że
art. 111 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego daje (i dawał w czasie zawierania umowy)
bankowi podstawę do ustalania kursów w tabeli kursowej banku i żaden przepis
prawa nie przewidywał w dacie zawarcia umowy kredytu obowiązku wskazywania
w jej treści sposobu ustalania kursów walut, a w konsekwencji umowy o kredyt
denominowany odzwierciedlały ówcześnie obowiązujący model ustawowy i w tym
zakresie powinny być wyłączone spod oceny z perspektywy abuzywności zgodnie
z art. 1 ust. 2 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich? (dalej: „Dyrektywa 93/13”).
Ponadto zdaniem skarżącego istnieje potrzeba wykładni przepisów
prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności
w orzecznictwie sądów, tj. art. 3851 § 1 i § 2 k.c. w. zw. z art. 6 ust. 1 Dyrektywy
93/13 i art. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy -
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 3851 § 1 k.c.
I CSK 2244/25
3
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów co do sposobu rozumienia tych
przepisów. Rozbieżności te odnoszą się do ustalenia:
1) Czy w świetle prawidłowej wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 6 ust.
1 Dyrektywy 93/13 możliwe jest dalsze wykonywanie umowy kredytu
denominowanego po wyeliminowaniu z niej uznanych za abuzywne klauzul
przeliczeniowych: a) bez wypełnienia powstałej w ten sposób luki w umowie,
z zachowaniem pozostałych postanowień umownych; b) przez wypełnienie
powstałej w ten sposób luki w umowie z zastosowaniem art. 358 k.c. lub art. 56 k.c.
w zw. z art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe; czy też
prawidłowa wykładnia art. 3851 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13
prowadzi do wniosku, że eliminacja klauzul przeliczeniowych z umowy kredytu
denominowanego winna prowadzić do upadku (nieważności) całej umowy kredytu,
z uwagi na brak możliwości dalszego jej wykonywania?
2) Czy w świetle prawidłowej wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 6 ust.
1 Dyrektywy 93/13 dla ustalenia skutków abuzywności postanowień umownych
istotne znaczenie ma wola konsumenta, którego oświadczenie w tym przedmiocie
ma także decydujące znaczenie dla kierunku rozstrzygnięcia sądu?
3) Czy klauzule przeliczeniowe, których zastosowanie zgodnie z umową nie
jest obligatoryjne dla kredytobiorcy (z uwagi na zastrzeżoną w umowie możliwość
spłaty rat kapitałowo - odsetkowych i wypłaty kredytu bezpośrednio w walucie
kredytowania – CHF), mogą być uznane za naruszające interesy konsumentów
i jako takie za abuzywne na gruncie art. 3851 § 1 k.c. oraz art. 3 ust. 1 Dyrektywy
93/13, czy też prawidłowa wykładnia wskazanych artykułów wyłącza możliwość
powoływania się na abuzywność tego typu fakultatywnych dla konsumenta
postanowień (a w dalszej kolejności na nieważność umowy z tej przyczyny),
z uwagi na brak obligatoryjnego związania konsumenta treścią danego warunku
umownego i brak obligatoryjnego obciążenia go klauzulą ryzyka walutowego?
4) Czy prawidłowa wykładnia art. 3851 § 1 k.c. w zw. z art. 1 pkt 1 lit a oraz
art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz
niektórych innych ustaw oznacza, że wejście w życie ustawy antyspreadowej
z dniem 26 sierpnia 2011 r. potwierdziło ważność umów o kredyt denominowany
I CSK 2244/25
4
zawartych przed dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy i zawartych
w nich postanowień oraz wykonalność umów tego typu, które nie określały zasad
ustalania kursów wymiany na potrzeby stosowania umowy kredytu i wyeliminowało
abuzywny charakter postanowień umownych, czy też prawidłowa wykładnia
wskazanych artykułów nie wyłącza możliwości powoływania się na abuzywność
klauzul związanych ze sposobem określania kursu waluty, po jakim ma być
dokonywana wypłata kredytu i spłata rat kapitałowo-odsetkowych, zawartych
w umowach kredytów denominowanych, które podpisane i realizowane były jeszcze
przed wejściem w życie nowelizacji?;
5) Czy w świetle prawidłowej wykładni art. 69 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe
umowa kredytu wyrażonego w walucie CHF, w której zastrzeżono na rzecz
kredytobiorcy możliwość wypłaty i spłaty kredytu w walucie kredytowania (CHF) z
jednoczesnym umożliwieniem mu wypłaty i spłaty kredytu w innej walucie niż
waluta produktu kredytowego, jest umową kredytu czysto walutowego niezależnie
od tego, czy kredytobiorca skorzysta z opcji wypłaty i spłaty kredytu w walucie
rodzimej? czy też faktyczna wypłata i spłata kredytu w walucie innej niż waluta
kredytowania przekreśla walutowy charakter takiej umowy i nadaje jej
automatycznie charakter umowy kredytu denominowanego (kredytu złotowego
z zamieszczoną w nim klauzulą waloryzacyjną)?.
Powodowie w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnieśli o odmowę przyjęcia
jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
I CSK 2244/25
5
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 3984 § 2 k.p.c. może być
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z 11
stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r.,
I CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie spełnia tych
wymagań, problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego,
I CSK 2244/25
6
ukształtowanym pod wpływem orzecznictwa TSUE – także w odniesieniu do
zbliżonych treścią umów kredytowych - a pozwany przekonująco nie wykazał, by
istniała potrzeba ponownej wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przedmiocie.
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadnia sformułowane przez
skarżącego zagadnienie prawne.
Po pierwsze, nie budzi żadnych wątpliwości, że art. 111 ust. 1 pkt 4 Prawa
Bankowego, nie stoi na przeszkodzie badaniu przez sąd abuzywności postanowień
umowy, skoro dotyczy jedynie samej możliwości ustalania tabel kursowych
i obowiązku ogłaszania przez bank kursów walutowych. Nie oznacza to, że
jednostronne ukształtowanie na tej podstawie sytuacji prawnej drugiej strony
umowy nie podlega badaniu w kontekście klauzul niedozwolonych.
Artykuł 111 ust. 1 pkt 4 Prawa Bankowego nie stanowi bowiem przepisu
ustawy w rozumieniu art. 1 ust. 2 Dyrektywy 93/13. Wyjątek wymieniony w tym
przepisie wymaga bowiem, aby konkretny warunek umowny odzwierciedlał treść
przepisu prawa mającego zastosowanie między umawiającymi się stronami
niezależnie od ich wyboru ewentualnie mającego domyślne zastosowanie między
stronami, z uwzględnieniem jego ścisłej interpretacji (zob. wyrok TSUE z 21 grudnia
2021 r., C-243/20, DP i SG przeciwko Trapeza Peiraios oraz postanowienie Sądu
Najwyższego z 30 marca 2023 r., I CSK 2897/22, niepubl.).
Po drugie, w ugruntowanym stanowisku Sądu Najwyższego przyjęto, że
klauzula pozwalająca na pełną swobodę decyzyjną banku przy kształtowaniu kursu
waluty obcej jest klauzulą niedozwoloną, kształtując prawa i obowiązki konsumenta
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając jego interesy (art.
3851 § 1 k.c.). Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na PLN w chwili jego wypłaty,
jak i przeliczenie z CHF na PLN w chwili wymagalności poszczególnych rat, służy
bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Postanowienia umowne
uprawniające bank do jednostronnego ustalania kursów walut są nietransparentne,
pozwalają bowiem bankowi na arbitralne kształtowanie kursów walut, a tym samym
zapewniają mu swobodę decyzyjną odnoście do wysokości kosztów kredytu
obciążających konsumenta. Zgodnie z zasadą dobrych obyczajów koszty
wynikające z zawartej z konsumentem umowy, powinny być możliwe do
przewidzenia. Jest tak także wtedy, gdy swoboda banku w ustaleniu wysokości
I CSK 2244/25
7
kursu jest w jakiś sposób ograniczona, przez wprowadzenie pewnych elementów
obiektywnych przy jego określaniu, jeżeli nie precyzuje ona wszystkich czynników
ustalanych przez bank w celu oznaczenia kursu wymiany (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134;
z 8 września 2016 r., II CSK 750/15, niepubl; z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16,
niepubl.; z 19 września 2018 r., I CNP 39/17, niepubl.; z 24 października 2018 r.,
II CSK 632/17, niepubl.; z 13 grudnia 2018 r., V CSK 559/17, niepubl.; z 27 lutego
2019 r., II CSK 19/18, niepubl.; z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17, OSP 2019, z.
12, poz. 115; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, niepubl.; z 29 października 2019 r.,
IV CSK 309/18, OSNC 2020 r., nr 7-8, poz. 64; z 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/ 18, Glosa 2020, nr 4, s. 67 i n.; z 30 września 2020 r., I CSK 556/18, niepubl.;
i z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; zob. także wyrok TSUE z 18
listopada 2021 r., C – 212/20, M.P., B.P. przeciwko „A”).
Po trzecie, bez znaczenia jest to, w jaki sposób Bank rzeczywiście stosował
abuzywne postanowienia umowne, w szczególności czy przynosiły mu one
nieuzasadnione korzyści i czy opierał się na powszechnej i utrwalonej praktyce
bankowej. O tym bowiem czy postanowienie jest niedozwolone decydują
okoliczności z chwili zawarcia umowy. Dla oceny abuzywności postanowień
umownych nie ma znaczenia przyczyna zawarcia przez kredytobiorcę umowy,
sposób jej wykonywania czy interes Banku, który w relacji z konsumentem stosował
klauzule niedozwolone (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz
orzecznictwo TSUE przytoczone w jej uzasadnieniu).
Po czwarte, w okolicznościach sprawy Sąd Apelacyjny stwierdził
abuzywność mechanizmu denominacji nie tylko w zakresie klauzuli kursowej ale
także klauzuli ryzyka walutowego w związku z nie dopełnieniem przez pozwanego
obowiązków informacyjnych w zakresie ekspozycji powodów na nieograniczone
ryzyko walutowe. Czynienie zatem przy formułowaniu zagadnienia prawnego
założenia, że przyczyną stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowień
umownych w kredytach denominowanych do franka szwajcarskiego jest jedynie nie
określenie przez bank zasad ustalania kursów, jest nieadekwatne do okoliczności
sprawy.
I CSK 2244/25
8
Ponadto, w aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się abuzywność
postanowień dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę
denominacji (indeksacji); (klauzule kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka
walutowego, dotyczących obciążenia konsumenta negatywnymi następstwami
deprecjacji waluty krajowej, jako kompensata za korzystniejszą stopę procentową
(zob. m.in. wyroki z 20 września 2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca
Romaneascu; z 22 lutego 2018 r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17,
OTP Bank Nyrt. I in. przeciwko Terez Illyez i in.).
W nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono natomiast, że
klauzula ryzyka walutowego nie może funkcjonować bez klauzuli kursowej
określającej przeliczenie zobowiązań stron celem ustalenia wysokości ich
świadczenia. Z kolei klauzula spreadowa nie ma racji bytu w umowie, w której nie
zastosowano mechanizmu denominacji ( indeksacji) i wynikającej z niego narażenia
konsumenta na ryzyko kursowe. W konsekwencji stwierdzono, że klauzule
przeliczeniowe i klauzule ryzyka walutowego składające się na przyjęty w umowach
kredytowych mechanizm denominacji ( indeksacji) - są ze sobą ściśle powiązane,
a ich rozszczepienie jest zabiegiem sztucznym (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11
grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r.,
II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.;
z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, niepubl.; z 26 stycznia 2023 r., II CSKP
722/22, niepubl.; z 20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22, niepubl.; i z 18 kwietnia
2023 r., II CSKP 1511/22, niepubl.).
Nie uzasadniają także przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
sformułowane przez skarżącego wątpliwości orzecznicze dotyczące możliwości
utrzymania w mocy umowy kredytu denominowanego do waluty obcej ( franka
szwajcarskiego) po wyeliminowaniu z niej abuzywnej klauzuli kursowej przy
uwzględnieniu, że w umowie tej zastosowanie klauzul przeliczeniowych nie jest
obligatoryjne dla kredytobiorcy z uwagi na możliwość spłaty rat kapitałowo -
odsetkowych i wypłaty kredytu bezpośrednio w walucie kredytowania – CHF.
Przede wszystkim nie budzi żadnych wątpliwości, że włączenie do umowy
zawartej z konsumentem dwóch alternatywnych warunków dotyczących wykonania
I CSK 2244/25
9
tego samego obowiązku ciążącego na konsumencie, z których jeden jest
nieuczciwy, a drugi zgodny z prawem, pozwala danemu przedsiębiorcy na
spekulowanie, że poprzez brak informacji, nieuwagę lub nieporozumienie
konsument wykonana dane zobowiązanie zgodnie z warunkiem, który powoduje
znaczącą nierównowagę praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.
W konsekwencji na ocenę abuzywności klauzul przeliczeniowych nie wpływa
okoliczność, że powodowie mogli dokonywać spłaty kredytu bezpośrednio
w walucie obcej (walucie denominacji). W orzecznictwie wyjaśniono, że samo
zapewnienie konsumentowi-kredytobiorcy możliwości spłaty rat kredytu w walucie
obcej nie uchyla abuzywności postanowienia dotyczącego spłaty rat kredytu
w walucie krajowej w wysokości kursu waluty obcej określanego swobodnie przez
bank (zob. m.in. wyrok TSUE z 21 września 2023 r., C-139/22 oraz wyroki Sądu
Najwyższego z 29 listopada 2023 r., II CSKP 1460/22, z 24 maja 2024 r., II CSKP
1560/22 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 21 maja 2026 r., I CSK 1479/25).
Ponadto w orzecznictwie Sądu Najwyższego jednolity jest obecnie pogląd,
że po wyeliminowaniu z umowy kredytu powiązanej z frankiem szwajcarskim
niedozwolonych postanowień określających wysokość należności obciążającej
kredytobiorcę z odwołaniem do kursu waluty obcej ustalanego jednostronnie przez
bank, utrzymanie umowy kredytu, w pozostałym zakresie nie jest możliwe, co
dotyczy zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych w walucie obcej
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 10
maja 2022 r., II CSKP 285/22 i II CSKP 382/22, z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22,
z 20 maja 2022 r., II CSKP 796/22; z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22; z 25
lipca 2023 r., II CSKP 1487/22; z 29 listopada 2023 r., II CSKP 1753/22; z 19
stycznia 2024 r., II CSKP 874/22; z 24 maja 2024 r., II CSKP 1560/22;
i z 6 września 2024 r., II CSKP 1644/22).
Możliwość zastąpienia postanowień niedozwolonych innymi i tym samym
utrzymania umowy w mocy wymaga bowiem uwzględnienia wynikających z prawa
unijnego warunków dopuszczalności substytucji klauzuli abuzywnej zgodnie
z którymi, jest to możliwe tylko wtedy, gdyby brak zastąpienia narażał konsumenta
przez upadek umowy w całości, na szczególnie niekorzystne skutki, przy czym
decydujące jest w tym przedmiocie zdanie konsumenta (zob. wyroki TSUE z 30
I CSK 2244/25
10
kwietnia 2014 r., C-26/13, Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP
Jelzálogbank Zrt, z 3 października 2019 r., C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna
Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG; z 8 września 2022 r., C -
80/21, C-81/21 i C-82/21, D.B.P., i z 16 marca 2023 r., C-6/22, M.B.,U.B., M.B.
przeciwko X S.A., z 12 października 2023 r., C-645/22, II CSKP 545/23 R.A. i in.
przeciwko Luminor Bank AS oraz postanowienie z dnia 17 listopada 2021 r., C-
655/20, Marc Gómez del Moral Guasch przeciwko Bankia SA).
Wynika to z faktu, że substytucja niedozwolonego postanowienia umownego
jest dopuszczalna wtedy, gdy służy ochronie interesów konsumenta, a nie
przedsiębiorcy. Ponadto opiera się ona na założeniu, że konsument, po udzieleniu
mu koniecznych informacji o konsekwencjach abuzywności klauzuli i upadku
umowy, jest w największym stopniu powołany do tego, aby ocenić, czy upadek
umowy jest dla niego niekorzystny, czy też nie, a jego wola w tej materii powinna
być respektowana i nie powinna być zastępowana decyzją sądu, chociażby sąd
oceniał sytuację konsumenta odmiennie (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 19
stycznia 2024 r., II CSKP 874/22 i z 24 maja 2024 r., II CSKP 1560/22).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest także pogląd, że
w przypadku, gdy eliminacja niedozwolonych postanowień umownych doprowadzi
do takiej deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się
odtworzyć praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są związane
pozostałą częścią umowy (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21 oraz wyroki Sądu Najwyższego
z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16 i z 24 października 2018 r., II CSK 632/17).
Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy bez abuzywnych postanowień jej
obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa krajowego i nie zaszły przesłanki
umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej, a konsument postanowień
abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo świadomej i wolnej zgody na
te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im skuteczności z mocą
wsteczną (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja
2021 r., III CZP 6/21 oraz wyroki Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/18 i z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21).
W razie stwierdzenia abuzywności klauzuli przeliczeniowej utrzymanie
I CSK 2244/25
11
umowy nie jest możliwe z prawnego punktu widzenia. Unieważnienie tej klauzuli
doprowadziłoby bowiem nie tylko do zniesienia mechanizmu denominacji oraz
różnic kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka
kursowego, które jest bezpośrednio związane z mechanizmem denominacji (zob.
m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., III CZP
6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56 ; wyroki Sądu Najwyższego z 1 marca 2017 r.,
IV CSK 285/16; z 24 października 2018 r., II CSK 632/17; z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13 maja 2022 r., II CSKP
464/22, niepubl.; z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22, niepubl. oraz postanowienie
Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 3629/22, niepubl.).
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalony jest także pogląd, że
niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą w kredyt
złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie bowiem ryzyka
kursowego charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego z walutą obcą,
byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że umowę taką
należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co prowadzi do
wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy
o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za jej
całkowitą nieważnością (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22, niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22,
niepubl.; i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.).
Nie jest zatem możliwe wbrew woli konsumenta zastąpienie niedozwolonego
postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli
bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP względnie
kursu rynkowego waluty (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia
2022 r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r.,
II CSKP 45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP 285/22 i II CSKP
382/22, niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja 2022 r., II CSKP
403/22, niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wykluczono również możliwość
I CSK 2244/25
12
wypełnienia luki w umowie po wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych
przez odwołanie do art. 69 ust. 3 Prawa bankowego. Przyjęto, że wejście w życie
ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 165, poz. 984 – dalej: „ustawa antyspreadowa”) nie
pozwala w pełni wyeliminować z umowy postanowień zawierających niejasne
reguły przeliczania należności kredytowych. Sankcje będące konsekwencją
abuzywności postanowień umownych działają bowiem ze skutkiem ex tunc, co
oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia
umowy (w okolicznościach sprawy 3 kwietnia 2006 r.) – z wyjątkiem woli
konsumenta – pozostają bez znaczenia dla stwierdzenia abuzywności postanowień
umowy. O tym bowiem czy postanowienie jest niedozwolone decydują okoliczności
z chwili zawarcia umowy (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2 oraz
orzecznictwo TSUE przytoczone w jej uzasadnieniu). Ponadto ustawa
antyspreadowa nie zawiera przepisów o charakterze dyspozytywnym, które
mogłyby zastąpić nieuczciwe klauzule zawarte w umowach kredytowych (zob. m.in.
wyroki Sądu Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca
2023 r., I CSK 611/22, niepubl.).
Możliwość skorzystania z mechanizmu rozliczeń określonego w art. 75 b
Prawa bankowego i przyznanie kredytobiorcom na tej podstawie prawnej
dodatkowych uprawnień nie pozbawia konsumenta uprawnienia do kontroli
abuzywności postanowień umowy i zgłoszenia roszczeń na tle umowy
niespełniającej wymagań stawianych umowom kredytowym w stosunkach
z konsumentami. Uznaniu klauzuli kursowej za abuzywną nie sprzeciwia się to, że
konsument w toku wykonywania umowy – wskutek zmian ustawodawczych - mógł
wybrać bezpośrednią spłatę w walucie obcej. Znaczenie w kontekście abuzywności
miałoby jedynie to, że konsument wybrał spłatę w złotych po kursie, który w dacie
zawarcia umowy był mu znany.
Możliwości utrzymania umowy w mocy i usunięcia z niej luk nie stwarza
także art. 358 § 2 k.c. Przepis ten został wprowadzony do kodeksu cywilnego
z dniem 24 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008 r., Nr 228,
I CSK 2244/25
13
poz. 1506), czyli po dacie zawarcia przez strony umowy (3 kwietnia 2006 r.).
Dotyczy on zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, a w przypadku kredytu
denominowanego (indeksowanego) do CHF waluta obca stanowi jedynie miernik
wartości zobowiązania zaciągniętego w walucie polskiej i świadczeń spełnianych
przez kredytobiorców w walucie obcej.
Powyższej oceny nie zmienia ewentualne uznanie umowy kredytowej za
kreującą zobowiązanie ciągłe i przyjęcie na podstawie ogólnych reguł prawa
międzyczasowego, że do takiego zobowiązania powinny mieć bezpośrednie
zastosowanie przepisy wchodzące w życie w czasie trwania stosunku prawnego.
Artykuł 358 § 2 k.c. w nowym brzmieniu mógłby bowiem znajdować zastosowanie
wyłącznie do stosunków ciągłych istniejących w chwili jego wejścia w życie.
Przyjęcie natomiast, że umowa kredytowa była nieważna lub bezskuteczna
z powodu niemożliwości ustalenia wiążącego kursu waluty obcej w chwili jej
zawarcia oznacza, że stosunek prawny nigdy nie powstał, w związku z czym nie ma
przedmiotu, do którego dałoby się zastosować wymieniony przepis (zob. m.in.
wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2024 r., II CSKP 1308/22, niepubl.).
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie art. 65 §
2 k.c. lub art. 56 k.c. w zw. z art. 354 k.c., już po usunięciu z nich postanowień
abuzywnych, w celu ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do sposobu
ustalenia kursu CHF. Sprowadzało by się to bowiem do zmiany treści klauzuli
denominacyjnej (indeksacyjnej), prowadząc do zmiany jej rozumienia przez
wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej CHF lub kursu średniego NBP. Dla
rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest odwoływanie się do
hipotetycznej woli stron groziłoby to bowiem ryzykiem dalszego pogorszenia
sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która narzuciła niedozwolone
postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
I CSK 2244/25
14
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20,
M.P., B.P. przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Brak także możliwości zaradzenia lukom wynikającym z usunięcia
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązująca
w krajowym prawie zobowiązań ( zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22,
M.B.,U.B.,M.B. przeciwko X S.A.).Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności
z celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych.
W konsekwencji wykluczyć należy także usunięcie luk w umowie przy zastosowaniu
per analogiam art. 41 Prawa wekslowego (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego
z 24 października 2018 r., II CSK 632/17, niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK
483/18 oraz postanowienia Sądu Najwyższego z 12 września 2023 r., I CSK
5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok TSUE z 8 września 2022 r., C-
80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim orzeczeniu Trybunał podkreślił
niedopuszczalność sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego
w drodze wykładni sądowej.
Nie jest również możliwe uznanie, że tego rodzaju kredyt należy od początku
traktować jak kredyt walutowy, którego przedmiot stanowiła ustalona kwota
w walucie obcej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że w kredycie
walutowym umowa jednoznacznie określa kwotę udzielonego i faktycznie
wypłaconego kredytobiorcy kredytu w walucie udzielonego kredytu. Jeżeli
natomiast umowa wprowadza mechanizm przeliczenia czy to kwoty udzielonego
kredytu czy to rat z waluty obcej na złote polskie lub odwrotnie, nie stanowi kredytu
walutowego w określonym wyżej rozumieniu (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 20
maja 2022 r., II CSKP 713/22). Podkreślenia wymaga, że kredyt denominowany do
waluty obcej funkcjonalnie nie różni się od kredytu indeksowanego do waluty obcej
I CSK 2244/25
15
– posłużenie się w umowie walutą obcą służy bowiem jedynie zastosowaniu -
właśnie w postaci waluty obcej - innego niż pieniądz miernika wartości, a nie
transferu waluty obcej do kredytobiorcy i spełnianiu świadczeń w tej walucie.
Kwestia prawidłowości kwalifikowania umowy łączącej strony w okolicznościach
sprawy jako kredytu denominowanego a nie walutowego nie stanowi natomiast
zagadnienia wykładniczego lecz należy do sfery stosowania prawa i dotyczy
wykładni konkretnych postanowień umowy łączącej strony.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się także pogląd, że przyjęcie
skutku w postaci upadku umowy nie koliduje z zasadą proporcjonalności sankcji
i pewności prawa, skoro jest to efekt stosowania przez bank praktyki, w ramach
której określał jednostronnie wysokość zobowiązania po zawarciu umowy oraz
przez zaniechanie obowiązku informacyjnego narażał kredytobiorców na
nieograniczone ryzyko walutowe. Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy
tym w zakresie sankcji, jaką Dyrektywa przewiduje w związku z wykorzystywaniem
przez przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy
przez sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy, prowadząc do
wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na przedsiębiorców przez
zwykły brak stosowania takich warunków wobec konsumentów. Byliby oni w ten
sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych warunków, wiedząc, że nawet
gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to umowa mogłaby zostać
uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co pozostałoby bez wpływu
na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich interesów ( zob. m.in. wyroki
TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español de Crédito SA; z 30 kwietnia
2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè Rábai przeciwko OTP
Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17, Abanca Corporación
Bancaria SA i Bankia SA oraz wyroki Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r.,
II CSK 483/18 i z 28 lipca 2023r., II CSKP 611/22, niepubl.).
Z tych względów, na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy odmówił
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 3, art. 98 § 11 k.p.c., art. 99 w zw. z art. 391 § 1 i w zw. z art. 39821 k.p.c.,
I CSK 2244/25
16
a także § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1935, ze zm.).
[A.T.]
[a.ł]