I CSK 2043/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Monika Koba
29 sierpnia 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 29 sierpnia 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa J.P. i A.B.
przeciwko (…) Bank spółce akcyjnej w W.
o zapłatę i ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej (…) Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 31 maja 2023 r., I ACa 1327/22,
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5400 (pięć
tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia
pozwanemu odpisu niniejszego postanowienia do dnia zapłaty.
[A.T.]
UZASADNIENIE
Wyrokiem z 28 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustalił, że
umowa kredytu na cele mieszkaniowe z 18 sierpnia 2008 r. zawarta pomiędzy
powodami J.P. i A.B. a poprzednikiem prawnym pozwanego – (…) Bank spółką
akcyjną w W. jest nieważna (pkt I.); zasądził od pozwanego (…) Bank spółki
I CSK 2043/24
2
akcyjnej w W. na rzecz powodów 74 803,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie liczonymi od 19 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty, 54 828,87 CHF wraz
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 36 648,06 CHF od 19
sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty, od kwoty 11 542,63 CHF od 19 czerwca 2020 r. do
dnia zapłaty, od kwoty 6 638,18 CHF od 23 marca 2021 r. do dnia zapłaty (pkt II.);
oddalił powództwo w pozostałej części (pkt III) i orzekł o kosztach procesu.
Wyrokiem z 31 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - orzekając na
skutek apelacji pozwanego - zmienił zaskarżony wyrok w punkcie drugim w ten
sposób, że na skutek uwzględnienia zarzutu potrącenia powództwo o zapłatę
oddalił; oddalił apelację w pozostałym zakresie i zniósł wzajemnie między stronami
koszty postępowania apelacyjnego.
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołał się na przesłanki
z art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
Jego zdaniem w sprawie istnieje potrzeba wykładni przepisów art. 3851 § 1 i
2 k.c. wywołująca rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, dotyczące
tego, które postanowienia charakterystyczne dla umów kredytu indeksowanych do
franka szwajcarskiego są abuzywne, w przypadku stwierdzenia przez sąd, że
uprawnienie banku do jednostronnego ustalania kursu franka szwajcarskiego
narusza rażąco interesy konsumenta i jest niezgodne z dobrymi obyczajami: czy
abuzywna jest wówczas wyłącznie klauzula kursowa określająca sposób ustalenia
wartości franka szwajcarskiego, czy też wszystkie postanowienia dotyczące
indeksacji kredytu, tj. klauzula kursowa jak i klauzula ryzyka walutowego
stanowiąca, że wysokość zobowiązań z umowy kredytu zależna jest od zmiennej
na przestrzeni obowiązywania umowy wartości waluty obcej?;
Ponadto zdaniem skarżącego w sprawie występują istotne zagadnienia
prawne polegające na tym: (1) „czy na etapie oceny możliwości obowiązywania
umowy po usunięciu postanowienia abuzywnego, tj. na etapie poprzedzającym
etap zastępowania postanowienia abuzywnego przepisem dyspozytywnym,
o którym mowa w orzeczeniach C-26/13 Kásler i C-260/18 Dziubak oraz C-932/19
OTP Jelzalogbank Zrt. dopuszczalne jest ustalenie treści umowy (stosunku
I CSK 2043/24
3
prawnego), w zakresie który był regulowany przez abuzywną normę, na podstawie
art. 65 § 1 i 2 k.c. lub art. 56 k.c. w zw. z art. 41 ustawy - Prawo wekslowe lub art.
56 k.c. w zw. z art. 358 § 2 k.c., lub też art. 56 k.c. w zw. ze wskazanymi
w przypisie kilkudziesięcioma przepisami, z których na zasadzie analogii iuris lub
analogii legis wynika, że w polskim prawie obowiązuje generalna norma, zgodnie
z którą wartość waluty obcej określa się według kursu średniego NBP ?; (2) „czy
jeżeli bez abuzywnego postanowienia umowa kredytu indeksowanego do franka
szwajcarskiego nie może obowiązywać, to dochodzi do automatycznej jego
substytucji normą dyspozytywną, o ile tylko zastosowanie środków krajowych
zapewnia doprowadzenie do sytuacji jaka miałaby miejsce, gdyby umowa nie
zawierała tego abuzywnego postanowienia?”; (3) „czy art. 358 § 2 k.c. stanowi
szczegółowy przepis dyspozytywny, który znajduje zastosowanie z mocy prawa
(automatycznie) w miejsce abuzywnej klauzuli kursowej określającej sposób
ustalenia kursu franka szwajcarskiego, na potrzeby operacji związanych
z indeksowaniem przy wypłacie i przy spłacie kredytu?”.
Powodowie w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnieśli o odmowę przyjęcia
jej do rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 3984 § 2 k.p.c. może być
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej
I CSK 2043/24
4
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania
prawa w każdej indywidualnej sprawie.
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z 11
stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Nie istnieje przy tym
istotne zagadnienie prawne ani potrzeba wykładni przepisów prawa, jeżeli Sąd
Najwyższy zajął już stanowisko w kwestii tego zagadnienia oraz wykładni
przepisów i wyraził swój pogląd we wcześniejszych orzeczeniach, a nie zachodzą
żadne okoliczności uzasadniające zmianę tego poglądu (zob. m. in. postanowienia
Sądu Najwyższego z 17 marca 2015 r., I PK 4/15, niepubl.; z 23 kwietnia 2015 r.,
I CSK 691/14, niepubl.; i z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08, niepubl.).
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie spełnia tych
wymagań, problematyka, na którą wskazuje skarżący, była bowiem wielokrotnie
przedmiotem wypowiedzi w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego –
w odniesieniu do zbliżonych treścią umów kredytowych indeksowanych do franka
szwajcarskiego - a pozwany przekonująco nie wykazał, by istniała potrzeba
ponownej wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przedmiocie. Nie wykazał także,
I CSK 2043/24
5
zwłaszcza w kontekście orzecznictwa TSUE i najnowszego orzecznictwa Sądu
Najwyższego, by aktualnie istniały poważne rozbieżności w orzecznictwie
w kwestiach poruszonych we wniosku.
W zakresie problemu pierwszego potrzeba wykładni art. 3851 § 1 i 2 k.c. nie
istnieje w sprawie, w której wniesiono skargę, skoro Sądy meriti stwierdziły w niej
abuzywność zarówno klauzuli kursowej jak i klauzuli ryzyka walutowego w związku
z niedopełnieniem przez pozwanego obowiązków informacyjnych w zakresie
ekspozycji powodów na nieograniczone ryzyko walutowe. Nieadekwatne do
okoliczności sprawy jest zatem rozstrzyganie problemu dotyczącego konsekwencji
stwierdzenia abuzywności jedynie klauzuli kursowej dla całego mechanizmu
waloryzacji przewidzianego w umowie (klauzuli ryzyka walutowego).
Niezależnie od powyższego stwierdzić należy, że kwestia czy warunek
umowny ma na tyle odrębny charakter, że może podlegać samodzielnemu badaniu
w płaszczyźnie abuzywności, dotyczy oceny konkretnej umowy, co nie spełnia
warunku przesłanki kasacyjnej na której skarżący opiera wniosek o przyjęcie skargi
do rozpoznania, tak postawiony problem nie ma bowiem charakteru abstrakcyjnego
i powinien być rozstrzygany w okolicznościach konkretnej sprawy.
Ponadto, w aktualnym orzecznictwie TSUE rozróżnia się abuzywność
postanowień dotyczących kryteriów przeliczania waluty krajowej na walutę
indeksacji (klauzule kursowe, spreadowe), od klauzul ryzyka walutowego,
dotyczących obciążenia konsumenta negatywnymi następstwami deprecjacji waluty
krajowej, jako kompensata za korzystniejszą stopę procentową (zob. m.in. wyroki
z 20 września 2017 r., C- 186/16, Ruxandra Andruciuc i in. Banca Romaneascu;
z 22 lutego 2018 r., C-119/17; z 20 września 2018 r., C – 51/17, OTP Bank Nyrt.
I in. przeciwko Terez Illyez i in.). W nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
wyjaśniono natomiast, że klauzula ryzyka walutowego nie może funkcjonować bez
klauzuli kursowej określającej przeliczenie zobowiązań stron celem ustalenia
wysokości ich świadczenia. Z kolei klauzula spreadowa nie ma racji bytu w umowie,
w której nie zastosowano mechanizmu indeksacji i wynikającej z niego narażenia
konsumenta na ryzyko kursowe. W konsekwencji stwierdzono, że klauzule
przeliczeniowe i klauzule ryzyka walutowego składające się na przyjęty w umowach
kredytowych mechanizm waloryzacji - są ze sobą ściśle powiązane, a ich
I CSK 2043/24
6
rozszczepienie jest zabiegiem sztucznym (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego
z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18, OSP 2021, z. 2, poz. 7; z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, z. B, poz. 20; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22,
niepubl.; z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 8 listopada 2022 r.,
II CSKP 1153/22, niepubl.; z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, niepubl.; z 20
lutego 2023 r., II CSKP 809/22, niepubl.; i z 18 kwietnia 2023 r., II CSKP 1511/22,
niepubl.).
Przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania nie uzasadniają także
zagadnienia sprowadzające się kwestii możliwości uzupełnienia luk w umowie,
w której wystąpiły klauzule abuzywne w kontekście możliwości utrzymania umowy
w mocy.
W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje obecnie pogląd, że
w przypadku, gdy eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego
doprowadzi do takiej deformacji umowy, że na podstawie pozostałej jej treści nie da
się odtworzyć praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, że strony są
związane pozostałą częścią umowy. Umowa będzie dotknięta nieważnością, gdy
bez abuzywnych postanowień jej obowiązywanie nie jest możliwe w świetle prawa
krajowego i nie zaszły przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji zastępczej,
a konsument postanowień abuzywnych nie potwierdził, nie udzielając następczo
świadomej i wolnej zgody na te klauzule i tym samym odmawiając przywrócenia im
skuteczności z mocą wsteczną.
Dotyczy to sytuacji, gdy określenie wysokości należności obciążającej
kredytobiorcę w umowie kredytu powiązanej z walutą obcą z odwołaniem do tabel
kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych
kryteriów oznaczania kursu waluty obcej, jest nietransparentne, pozostawia pole do
arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu.
Takie postanowienia są niedopuszczalne, jako kształtujące prawa i obowiązki
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
interesy, a ich bezskuteczność – niezależnie od dalszych postanowień umowy,
w tym wyrażających ryzyko walutowe – może prowadzić do upadku umowy
w całości (zob. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 7 maja
I CSK 2043/24
7
2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56 ; wyroki Sądu Najwyższego
z 1 marca 2017 r., IV CSK 285/16; z 24 października 2018 r., II CSK 632/17; z 11
grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21; z 13 maja
2022 r., II CSKP 464/22, niepubl.; z 9 września 2022 r., II CSKP 794/22, niepubl.
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2023 r., I CSK 3629/22,
niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważa także pogląd,
że niedopuszczalne jest przekształcenie kredytu powiązanego z walutą obcą
w kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR lub WIBOR. Wyeliminowanie
bowiem ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu powiązanego
z walutą obcą, byłoby równoznaczne z tak daleko idącą modyfikacją umowy, że
umowę taką należałoby uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, co
prowadzi do wniosku, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie
umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe co przemawia za
jej całkowitą nieważnością (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019
r., V CSK 382/18, OSNC – ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22, niepubl.; z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, niepubl.; z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 405/22 i II CSKP 293/22, niepubl.; z 27 maja 2022 r., II CSKP 395/22,
niepubl.; i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22, niepubl.).
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje także pogląd,
że nie jest możliwe – wbrew woli konsumenta – zastąpienie niedozwolonego
postanowienia umownego odsyłającego do kursu waluty wynikającego z tabeli
bankowej odwołaniem do kursu średniego ustalanego przez NBP względnie kursu
rynkowego waluty (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2022
r., I CSK 1669/22, niepubl.; wyroki Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22; z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, II CSKP 285/22 i II CSKP 382/22,
niepubl.; z 19 maja 2022 r., II CSKP 985/22; i z 20 maja 2022 r., II CSKP 403/22,
niepubl.).
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wykluczono również możliwość
wypełnienia luki w umowie po wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych
przez odwołanie do art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1896). Przyjęto, że wejście w życie ustawy z 29 lipca 2011 r.
I CSK 2043/24
8
o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr
165, poz. 984 dalej: „ustawa antyspreadowa”) nie pozwala w pełni wyeliminować
z umowy postanowień zawierających niejasne reguły przeliczania należności
kredytowych. Sankcje będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych
działają bowiem ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze
następczym w stosunku do daty zawarcia umowy – z wyjątkiem woli konsumenta –
pozostają bez znaczenia dla stwierdzenia abuzywności postanowień umowy.
Ponadto ustawa antyspreadowa nie zawiera przepisów o charakterze
dyspozytywnym, które mogłyby zastąpić nieuczciwe klauzule zawarte w umowach
kredytowych. Nie stwarza też podstawy do formułowania przez kredytobiorców
roszczeń przeciwko bankom o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
o zmianę postanowień umowy od chwili jej zawarcia, a umożliwia jedynie
dokonanie zmiany postanowień umowy dotyczących sposobu waloryzacji
niespłaconych rat na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nakłada na nich
obowiązek zachowania takiej formy spłaty albo wyłącza możliwość zgłoszenia
roszczeń powstałych na gruncie umów niespełniających wymagań stawianych
umowom kredytowym w stosunkach z konsumentami (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r.,
I CSK 611/22, niepubl.).
Możliwości usunięcia luki w umowach kredytowych nie stwarza także art.
358 § 2 k.c. wprowadzony do kodeksu cywilnego z dniem 24 stycznia 2009 r.
ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2008 r., Nr 228, poz. 1506). Niezależnie od
argumentacji wyżej przytoczonej, dotyczy on bowiem zobowiązań wyrażonych
w walucie obcej, a w przypadku kredytu indeksowanego do CHF waluta obca
stanowi jedynie miernik wartości zobowiązania zaciągniętego w walucie polskiej
i świadczeń spełnianych przez kredytobiorców. Spełnienie przez Bank świadczenia
w walucie obcej było od początku wyłączone, a kwota kredytu mogła być
wypłacona wyłącznie w złotych.
Nie można też dokonać wykładni umów kredytowych na podstawie art. 65 §
2 k.c. lub art. 56 k.c., już po usunięciu z nich postanowień abuzywnych, w celu
ustalenia zgodnego celu i zamiaru stron co do sposobu ustalenia kursu CHF.
I CSK 2043/24
9
Sprowadzałoby się to bowiem do zmiany treści klauzuli indeksacyjnej, prowadząc
do zmiany jej rozumienia przez wprowadzenie odesłania do wartości rynkowej
CHF. Dla rozstrzygnięcia o utrzymaniu umowy w mocy nieadekwatne jest
odwoływanie się do hipotetycznej woli stron, groziłoby to bowiem ryzykiem
dalszego pogorszenia sytuacji strony dotkniętej nadużyciem, gdyby strona, która
narzuciła niedozwolone postanowienie umowne wywodziła, że nie zawarłaby
umowy z jego pominięciem.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE art. 5 i 6 Dyrektywy należy bowiem
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. W konsekwencji art. 6 ust. 1
Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest
przepis prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez
zmianę treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyroki TSUE z 18 listopada 2021 r. C – 212/20,
M.P., B.P. przeciwko „A” i z 29 kwietnia 2021 r., C – 19/20, Bank BPH).
Nie jest także możliwe zaradzenie lukom wynikającym z usunięcia
nieuczciwego warunku zawartego w umowie kredytowej przez zastosowanie
przepisów prawa krajowego, które mogłyby mieć zastosowanie do umowy tylko
odpowiednio lub przez analogię i które odzwierciedlają regułę obowiązującą
w krajowym prawie zobowiązań (zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r., C-6/22,
M.B.,U.B.,M.B. przeciwko X S.A.). Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności
z celami prewencyjnymi Dyrektywy w postaci zniechęcenia przedsiębiorców do
wykorzystywania w zawieranych umowach nieuczciwych postanowień umownych
(zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 24 października 2018 r., II CSK 632/17,
niepubl. i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; postanowienia Sądu Najwyższego
z 12 września 2023 r., I CSK 5858/22 i I CSK 5941/22, niepubl.; zob. także wyrok
TSUE z 8 września 2022 r., C-80/21, C-81/21, C-82/21). W tym ostatnim
orzeczeniu Trybunał stwierdził, że z przedłożonych mu materiałów sprawy nie
I CSK 2043/24
10
wynika, by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym,
mogące zastąpić nieuczciwe warunki umowne, podkreślając niedopuszczalność
sądowej modyfikacji treści postanowienia nieuczciwego w drodze wykładni
sądowej.
Stwierdzenie nieważności umowy mieści się przy tym w zakresie sankcji,
jaką Dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystywaniem przez
przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych. Uzupełnienie umowy przez
sąd i dokonanie zmiany treści abuzywnego postanowienia mogłoby zagrażać
realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 Dyrektywy 93/13,
prowadząc do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na
przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania takich warunków wobec
konsumentów. Byliby oni w ten sposób zachęcani do stosowania nieuczciwych
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały być one uznane za bezskuteczne, to
umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, co
pozostałoby bez wpływu na jej ważność i bez istotnego uszczerbku dla ich
interesów (zob. m.in. wyroki TSUE z 14 czerwca 2012 r., C-618/10 Banco Español
de Crédito SA; z 30 kwietnia 2014 r., C 26-13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè
Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt; z 26 marca 2019 r., C-70/17 i C-179/17,
Abanca Corporación Bancaria SA i Bankia SA oraz wyrok Sądu Najwyższego z 27
listopada 2019 r., II CSK 483/18).
Z tych względów – uznając, że argumentacja przedstawiona we wniosku
w zestawieniu z przywołanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz
orzecznictwem unijnym - nie stwarza podstawy do kolejnej wypowiedzi Sądu
Najwyższego w przedstawionej przez skarżącego problematyce, na podstawie art.
3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania.
O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
art. 98 § 3, art. 98 § 11 k.p.c., art. 99 w zw. z art. 391 § 1 i w zw. z art. 39821 k.p.c.,
a także § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1935, ze zm.).
I CSK 2043/24
11
[A.T.]
[a.ł]