I CSK 1956/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Agnieszka Góra-Błaszczykowska
6 marca 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 6 marca 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa L.G. i M.P.-G.
przeciwko Bankowi w W.
o ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej Banku w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 9 maja 2023 r., VI ACa 539/20,
odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
UZASADNIENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 4 marca 2020 r. ustalił, że umowa
o kredyt hipoteczny z 14 listopada 2007 r. jest nieważna (pkt I), oddalił powództwo
L.G. i M.P.-G. przeciwko Bankowi w W. w pozostałej części (pkt II) oraz orzekł
o kosztach procesu (pkt III).
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 9 maja 2023 r. oddalił apelację
pozwanego (pkt I) oraz orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego (pkt II).
Pozwany wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku, zaskarżając go w całości.
Skarżący na podstawie art. 3984 § 2 k.p.c. wniósł o przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania, wskazując, że:
I CSK 1956/24
2
1. istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości i wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów (art. 3989 § 1 pkt 2
k.p.c.), a to przepisów art. 4 ust. 2 Dyrektywy 93/13, art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13,
art. 65 k.c., art. 354 k.c., art. 358 § 2 k.c., art. 3851 § 1 i 2 k.c., art. 3852 k.c. oraz
art. 69 ust. 3 Prawa bankowego;
2. w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne (art. 3989 § 1 pkt 1
k.p.c.), związane z wykładnią art. 3851 § 2 k.c. w związku z art. 6 ust. 1 Dyrektywy
93/13 oraz w związku z motywem dwudziestym pierwszym Dyrektywy 93/13,
sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku uznania w wyniku
kontroli incydentalnej obecnych w umowie o kredyt indeksowany do waluty obcej
klauzul odnoszących się do indeksacji kredytu kursem waluty obcej za
niedozwolone (nieuczciwe) warunki umowne i w konsekwencji przyjęcia upadku
umowy jako konsekwencji wyeliminowania z niej mechanizmu indeksacji, kierując
się zasadą utrzymania umowy w mocy oraz mając na uwadze postulat
przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta, w jakiej znajdowałby się on
w przypadku braku nieuczciwych warunków umownych, prawidłowe jest odwołanie
się, jako do podstawy dla określenia oprocentowania zobowiązań kredytowych
wyrażonych w walucie polskiej, do stawki referencyjnej WIBOR, skoro w umowie
wiążącej strony stawka ta występuje i jest ona definiowana jako odnosząca się do
kredytów nieindeksowanych, wyrażonych w walucie polskiej;
3. w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne
(art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.), związane z wykładnią art. 69 ust. 3 Prawa bankowego,
sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie, czy wobec umożliwienia
kredytobiorcom posiadającym kredyty denominowane lub indeksowane do waluty
innej niż waluta polska dokonywania spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz
dokonania przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu
bezpośrednio w tej walucie na podstawie wyżej powołanego art. 69 ust. 3 Prawa
bankowego, wziąwszy pod uwagę aksjomat racjonalności krajowego ustawodawcy,
uzasadnione jest przyjęcie, że kredyty denominowane lub indeksowane do waluty
innej niż waluta polska są kredytami udzielonymi w złotych polskich, skoro
dokonanie przez kredytobiorcę spłaty raty kapitałowo- odsetkowej albo dokonanie
przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio
I CSK 1956/24
3
w walucie, do której denominowany lub indeksowany jest kredyt, prowadzi do
skutecznego spełnienia świadczenia wynikającego ze stosunku zobowiązaniowego
w postaci umowy kredytu oraz zaspokojenia wierzyciela w osobie kredytodawcy,
bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeliczeń bądź innych operacji
walutowych wpłacanych przez kredytobiorcę środków w walucie innej, niż waluta
krajowa;
4. w sprawie istnieje potrzeba wykładni przepisu prawnego budzącego
poważne wątpliwości i wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, tj.
art. 189 k.p.c.;
5. w sprawie zachodzi nieważność postępowania przed Sądem II instancji
z uwagi na naruszenie art. 367 § 3 k.p.c. w związku z art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej "ustawa COVID-19")
poprzez rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy na skutek apelacji Pozwanego od
wyroku Sądu Okręgowego w składzie jednego sędziego, w miejsce wymaganego
składu trzech sędziów - co prowadzi do nieważności postępowania przed Sądem
II instancji na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c.
Powodowie nie wnieśli odpowiedzi na skargę kasacyjną.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest kwalifikowanym środkiem prawnym, którego
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a leżącymi
w interesie powszechnym. Rozpoznanie skargi kasacyjnej powinno służyć
ochronie obowiązującego porządku prawnego przed dowolnością orzekania oraz
zapewniać jednolitość orzecznictwa sądowego w takich sprawach, w których
możliwe jest dokonanie zasadniczej wykładni przepisu prawa, mającej walor
generalny i abstrakcyjny.
W przepisach kodeksu postępowania cywilnego skarga kasacyjna została
ukształtowana jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, nakierowany na ochronę
interesu publicznego przez zapewnienie rozwoju prawa, jednolitości orzecznictwa
I CSK 1956/24
4
oraz prawidłowej wykładni, a także w celu usunięcia z obrotu prawnego orzeczeń,
wydanych w postępowaniu dotkniętym nieważnością lub oczywiście wadliwych, nie
zaś jako ogólnie dostępny środek zaskarżenia orzeczeń umożliwiający rozpoznanie
sprawy w kolejnej instancji sądowej.
Koniecznej selekcji skarg pod kątem realizacji tego celu służy instytucja tzw.
przedsądu, ustanowiona w art. 3989 k.p.c., w ramach której Sąd Najwyższy
dokonuje wstępnej oceny skargi kasacyjnej. Ten etap postępowania przed Sądem
Najwyższym jest ograniczony wyłącznie do zbadania przesłanek przewidzianych
w art. 3989 § 1 pkt 1 - 4 k.p.c., nie zaś do merytorycznej oceny skargi kasacyjnej.
W razie spełnienia co najmniej jednej z tych przesłanek, przyjęcie skargi kasacyjnej
do rozpoznania jest usprawiedliwione.
Powołanie się na przesłankę przedsądu, przewidzianą w art. 3989 § 1 pkt 2
k.p.c. wymaga wskazania przepisu prawa, którego wykładnia budzi wątpliwości,
określenia zakresu koniecznej wykładni, wykazania, że wątpliwości interpretacyjne
mają poważny charakter i wymagają zajęcia stanowiska przez Sąd Najwyższy.
Jeżeli podstawą wniosku w tym zakresie jest twierdzenie o występujących
w orzecznictwie sądowym rozbieżnościach, wynikających z dokonywania przez
sądy różnej wykładni przepisu, konieczne jest wskazanie rozbieżnych orzeczeń,
dokonanie ich analizy i wykazanie, że rozbieżność wynika z różnej wykładni
przepisu.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do najdalej idącego zarzutu
nieważności postępowania, Sąd Najwyższy nie stwierdził zaistnienia przesłanki
nieważności.
Sąd Apelacyjny w Warszawie prawidłowo rozpoznał sprawę w składzie
jednoosobowym na podstawie art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy COVID – 19.
Nie zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.) w przypadku,
gdy ustawa (choćby tylko temporalna) wprost wskazuje skład sądu, i sprawa
została rozpoznana w takim właśnie składzie, czyli zgodnie z kryteriami
ustawowymi. W realiach przedmiotowej sprawy przeprowadzenie rozprawy
w składzie jednoosobowym miało podstawę prawną w obowiązującej wówczas
ustawie COVID – 19, w konsekwencji nie zaistniała nieważność postępowania.
I CSK 1956/24
5
Sąd Najwyższy w kilku wcześniejszych orzeczeniach stwierdził, że
rozpoznanie sprawy przez sąd w składzie jednoosobowym na podstawie art.
15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy COVID-19 nie może być uznane za skutkujące
nieważnością postępowania w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. (zob. np.:
postanowienie SN z 15.03.2023 r., I CSK 4340/22). Tak więc jeśli sprawa została
rozpoznana zgodnie z wymogami, przewidzianymi przez obowiązujące przepisy
prawa, nie doszło do pozbawienia stron procesu możności obrony ich praw
w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c., ani o naruszeniu konstytucyjnych zasady
rzetelnego procesu. Oceny tej nie zmienia okoliczność, że przepisy ustawy COVID
– 19 posiadały charakter epizodyczny.
Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023 r., III PZP 6/22 nie dotyczy ona spraw
zakończonych przed jej wydaniem. Ponadto została ona wydana bez uwzględnienia
literalnej treści art. 379 pkt 4 k.p.c. Skład sądu orzekającego w sprawie niniejszej
nie był sprzeczny z przepisami prawa, bo ustawa COVID-19 przewidziała skład
jednoosobowy jako właściwy do orzekania w sprawie. Przesłanki nieważności
postępowania zostały przez ustawodawcę wyliczone enumeratywnie w przepisie
art. 379 k.p.c., nie można ich interpretować rozszerzająco.
Brak też jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, że ustawa epizodyczna nie
jest ustawą; przepisem prawa jest też bowiem przepis ustawy epizodycznej.
Sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości miało podstawowe znaczenie
w okresie pandemii, jak i w czasach, w których nie występują żadne nadzwyczajne
wydarzenia lub stany. Jest więc całkowicie zrozumiałe, że mając na względzie
interesy stron, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie składów
jednoosobowych.
W zakresie pozostałych przyczyn wniesienia skargi kasacyjnej pozwany
wskazał na zaistniałą potrzebę wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości i wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, a to przepisów art.
4 ust. 2 Dyrektywy 93/13, art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13, art. 65 k.c., art. 354 k.c.,
art. 358 § 2 k.c., art. 3851 § 1 i 2 k.c., art. 3852 k.c. oraz art. 69 ust. 3 Prawa
bankowego. Powołane przez skarżącego przepisy były przedmiotem wypowiedzi
I CSK 1956/24
6
Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. np. uchwała
SN z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56; wyroki SN: z 4
kwietnia 2019 r., III CSK 159/17; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18; z 11 grudnia 2019
r., V CSK 382/18; z 2 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 3 lutego 2022 r., II CSKP
415/22; podobnie w orzecznictwie TSUE zob. wyroki: z 30 kwietnia 2014 r.,
C-26/13, Kásler i Káslerné Rábai, pkt 49-50; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei,
pkt 54; z 23 kwietnia 2015 r., C-96/14, Van Hove, pkt 33; z 20 września 2017 r.,
C-186/16, Andriciuc i in., pkt 35; z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai, pkt 48; z 3
października 2019 r., C-260/18, Dziubak, pkt 44).
Trafność i aktualność przyjętej przez sądy powszechne oceny sprawy
potwierdza pogląd, wyrażony w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu
Najwyższego z 25 kwietnia 2024 r., III CZP 25/22. W orzeczeniu tym wyjaśniono
m.in., że w razie uznania, iż postanowienie umowy kredytu indeksowanego,
odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone
postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie
można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia
kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów. Ponadto Sąd
Najwyższy przesądził także, że w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony
kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego umowa nie wiąże także
w pozostałym zakresie. Jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże
z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy
całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają
samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze
stron. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej
postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych
z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu,
w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie
postanowieniami umowy. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu
niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania
przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania
z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do
chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.
I CSK 1956/24
7
Sąd Najwyższy rozpoznając niniejszą sprawę jest związany cytowaną
uchwałą (art. 88 ustawy o SN).
Przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania ze względu na przesłankę
z art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. wymaga, by przedstawione w niej zagadnienie prawne
było istotne, co wyraża się w jego znaczeniu dla rozwoju prawa lub
precedensowym charakterze. Chodzi więc o zagadnienie prawne, które będzie
miało znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia konkretnej skargi kasacyjnej, lecz
także dla praktyki sądowej w ogólności. Dla wykazania takiej jego kwalifikacji
skarżący powinien określić treść i zakres zagadnienia prawnego oraz przytoczyć
wyczerpujące argumenty prawne, prowadzące do rozbieżnych ocen i wątpliwości
związanych z rozumieniem, czy stosowaniem przepisów prawa, których
zagadnienie dotyczy i wskazać, czy były one już przedmiotem wypowiedzi
judykatury. Istotnym zagadnieniem prawnym - w rozumieniu tego unormowania -
jest zagadnienie objęte podstawami kasacyjnymi, doniosłe z punktu widzenia
rozstrzygnięcia sprawy i nierozwiązane dotąd w orzecznictwie, którego wyjaśnienie
może się przyczynić do rozwoju prawa. Powołanie się przez skarżącego na takie
zagadnienie wymaga jego sformułowania oraz uzasadnienia występowania
w sprawie (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 28 listopada 2003 r., II CK
324/03; z 7 czerwca 2005 r., V CSK 3/05; z 13 lipca 2007 r., III CSK 180/07; z 22
listopada 2007 r., I CSK 326/07; z 26 września 2005 r., II PK 98/05; z 10 maja 2019
r., I CSK 627/18).
W dacie orzekania o przyjęciu niniejszej skargi do rozpoznania,
sformułowanemu przez skarżącego zagadnieniu prawnemu nie można już
przypisać kwalifikacji nowości. Tożsame zagadnienia były już przedmiotem
wypowiedzi Sądu Najwyższego (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 25
stycznia 2024 r., I CSK 5851/22 z 28 września 2023 r., I CSK 327/23, z 17
października 2023 r., I CSK 558/23, z 27 lipca 2023 r., I CSK 6248/22 i zawarte tam
orzecznictwo). Sąd Najwyższy wielokrotnie wyjaśniał, że w razie niemożliwości
ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego
w walucie obcej umowa ta nie może wiązać stron w pozostałym zakresie ani jako
kredyt złotówkowy (z oprocentowaniem obliczanym na podstawie wskaźnika
LIBOR/SARON), ani jako tzw. kredyt czysto walutowy. W szczególności bowiem
I CSK 1956/24
8
wskazuje się, że utrzymanie takiej umowy jako kredytu czysto walutowego
prowadziłoby do niedopuszczalnego zniekształcenia woli stron, która
ukierunkowana była od początku na wypłatę kredytu w walucie krajowej (por.
wyroki SN: z 10 maja 2022 r., II CSKP 694/22; z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22
i II CSKP 405/22; z 20 maja 2022 r., II CSKP 713/22 i II CSKP 943/22; z 26 maja
2022 r., II CSKP 650/22, i z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 10/22). Ponadto
podniesione kwestie były przedmiotem licznych wypowiedzi Sądu Najwyższego
(w odniesieniu do art. 3851 KC w kontekście dyrektywy 93/13 zob. m.in. wyroki
Sądu Najwyższego: z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17; z 9 maja 2019 r., I CSK
242/18; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18; z 30 września 2020 r., I CSK 556/18;
z 2 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 27 lipca 2021 r., V CSKP 49/21; z 3 lutego
2022 r., II CSKP 415/22).
W uchwale z 28 kwietnia 2022 r. (III CZP 40/22, OSNC 2022, Nr 11, poz.
109) Sąd Najwyższy jednoznacznie wyjaśnił, że postanowienie umowne,
uzależniające wysokość świadczenia od swobodnego uznania jednej ze stron, jest
sprzeczne z naturą (właściwością) stosunku prawnego. Jeżeli bank miałby w ten
sposób określać wysokość własnego świadczenia (co występuje w przypadku
kredytów denominowanych), takie zastrzeżenie godzi w istotę zobowiązania.
Sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego w tym przypadku polega na
wprowadzeniu do jego treści elementu nadrzędności jednej ze stron
i podporządkowania drugiej, co jest obce stosunkom zobowiązaniowym oraz
stosunkom prywatnoprawnym w ogólności. Sąd Najwyższy podziela w pełni
powołane stanowisko, zgodne z ugruntowanym w tym zakresie orzecznictwem
krajowym i międzynarodowym.
Obecnie zatem wskazane przez skarżącego kwestie nie stanowią istotnego
zagadnienia prawnego w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.
Przyjęcia skargi do rozpoznania nie uzasadnia także sygnalizowana przez
skarżącego potrzeba wykładni art. 189 k.p.c. W orzecznictwie Sądu Najwyższego
powszechnie dopuszcza się bowiem wystąpienie z żądaniem ustalenia nieistnienia
stosunku kredytu ze względu na nieważność umowy kredytu (zob.m.in. wyroki
Sądu Najwyższego z 10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, niepubl.; z 20 czerwca
I CSK 1956/24
9
2022 r., II CSKP 701/22, niepubl. i z 28 lipca 2023 r., I CSK 611/22; zob. także
uchwały Sądu Najwyższego z 23 września 2020 r., III CZP 57/10, OSNC 2011, Nr
2, poz. 14 i z 15 września 2020 r., III CZP 87/19, OSNC 2021 r., Nr 2, poz. 11 oraz
wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 2015 r., II CSK 56/15). Skuteczne
powołanie się na interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. wymaga wykazania
przez powoda, że wyrok wydany w tego rodzaju sprawie wywoła takie
konsekwencje prawne w stosunkach między stronami, w wyniku których ich
sytuacja prawna zostanie określona jednoznacznie, nie będzie budziła wątpliwości,
co spowoduje w konsekwencji, iż zostanie usunięta niepewność co do istnienia
określonych praw i obowiązków stron oraz ryzyko ich naruszenia w przyszłości
(zob. wyrok SN z 12 stycznia 2022 r., II CSKP 212/22). Skarżący nie wykazał
potrzeby ponownego badania kryteriów zastosowania w sprawach kredytów
frankowych art. 189 k.p.c.
Podsumowując, w dacie orzekania o przyjęciu niniejszej skargi kasacyjnej do
rozpoznania nie występują już zagadnienia prawne ani nie istnieje potrzeba
dokonania wykładni przepisów prawa, wskazanych w skardze. Sąd Najwyższy nie
stwierdził też kwalifikowanego naruszenia prawa, uzasadniającego ze względów
publicznoprawnych przyjęcie skargi do rozpoznania.
Z tych względów Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.).
(P.H.)
[a.ł]