I CSK 1749/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Dariusz Dończyk
25 listopada 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 25 listopada 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa D.Z.
przeciwko Bank AG w W.
o zapłatę i ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej Bank AG w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z 26 stycznia 2024 r., I ACa 1214/22,
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2) obciąża stronę pozwaną kosztami postępowania
kasacyjnego, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi
sądowemu.
UZASADNIENIE
Określone w art. 3984 § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia w skardze
kasacyjnej wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania zostaje spełnione, jeśli skarżący
wykaże, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba
wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących
rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub
skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Cel wymagania przewidzianego
w art. 3984 § 2 k.p.c. może być zatem osiągnięty jedynie przez powołanie
i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze publicznoprawnym, które –
I CSK 1749/24
2
zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. – będą mogły stanowić podstawę oceny skargi
kasacyjnej pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Na tych jedynie przesłankach
Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie w kwestii przyjęcia bądź odmowy
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
W skardze kasacyjnej wniesionej od wyroku Sądu Apelacyjnego w
Szczecinie z 26 stycznia 2024 r. (sygn. akt I ACa 1214/22), pełnomocnik
pozwanego –Bank AG w W. – oparł wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania na
przesłankach określonych w art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c., tj. ze względu na
występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego oraz istnienie potrzeby
wykładni przepisów prawa - art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z
dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich (Dz. Urz. WE L 95, s. 29, dalej: „Dyrektywa 93/13”) oraz art. 65 k.c.,
art. 354 k.c., art. 358 § 2 k.c., art. 3851 § 1 i 2 k.c., art. 3852 k.c., art. 69 ust. 3
Prawa bankowego i art. 189 k.p.c.
Odnosząc się do przesłanek przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
wskazanych przez skarżącego we wniosku, Sąd Najwyższy stwierdza, że żadna
z nich nie została wykazana w sposób uzasadniający uwzględnienie wniosku na
podstawie art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
Co do przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c., skarżący powinien odpowiednio
sformułować zagadnienie prawne, wskazać przepisy prawa, na których tle
zagadnienie się wyłoniło oraz przedstawić argumentację jurydyczną uzasadniającą
możliwość rozbieżnych ocen prawnych oraz świadczącą o istotności tego
zagadnienia (zob. np. postanowienia Sądu Najwyższego: z 10 maja 2001 r., II CZ
35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11, z 2 grudnia 2014 r., II CSK 376/14 i z 9 kwietnia
2015 r., V CSK 547/14). W świetle ugruntowanego orzecznictwa zagadnienie
prawne jest istotne, jeżeli jego rozstrzygnięcie ma znaczenie dla ukierunkowania
praktyki sądowej i rozstrzygnięcia sprawy, w której zagadnienie powstało (zob. np.
postanowienie Sądu Najwyższego z 18 września 2012 r., II CSK 180/12 oraz z 2
grudnia 2014 r., II CSK 376/14), wywołuje poważne wątpliwości, a zarazem nie było
dotychczas rozstrzygnięte w judykaturze albo dotychczasowe orzecznictwo
wymaga zmiany (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2016 r.,
I CSK 1749/24
3
II CSK 94/16). Kwestia taka powinna spełniać wymagania stawiane zagadnieniu
prawnemu przedstawianemu Sądowi Najwyższemu przez sąd drugiej instancji w
razie powstania poważnych wątpliwości (art. 390 § 1 k.p.c. - zob. postanowienia
Sądu Najwyższego: z 23 stycznia 2014 r., I UK 361/13 oraz z 14 września 2012 r., I
UK 218/12), których nie można rozwiązać za pomocą powszechnie przyjętych reguł
wykładni prawa (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z 8 maja 2015 r., III CZP
16/15 oraz z 24 października 2012 r., I PK 129/12). Chodzi przy tym wyłącznie o
poważne wątpliwości, wymagające zaangażowania Sądu Najwyższego,
wykraczające poza poziom zwykłych wątpliwości prawnych, które powstają niemal
w każdym procesie decyzyjnym stosowania prawa. W celu spełnienia przesłanki
przewidzianej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nie wystarczy samo sformułowanie pytania
(pytań) do Sądu Najwyższego. Konieczne jest również zaproponowanie możliwych
(odmiennych) odpowiedzi na postawione pytanie. Ograniczenie się do
sformułowania pytania, wymagającego zdaniem skarżącego udzielenia odpowiedzi,
nie wypełnia zatem dyspozycji wskazanego przepisu. (zob. m.in. np. postanowienia
Sądu Najwyższego: z 15 grudnia 2011 r., II PK 183/11, z 20 grudnia 2011 r., II PK
207/11, z 9 stycznia 2017 r., II CSK 423/16 oraz z 16 maja 2018 r., II CSK 12/18).
Wskazuje się na konieczność wskazania na występujące rozbieżności
interpretacyjne przy rozstrzyganiu przedstawionego zagadnienia prawnego
w orzecznictwie lub nauce prawa (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z 10
maja 2018 r., I CSK 798/17, z 26 kwietnia 2018 r., IV CSK 585/17 oraz z 8 kwietnia
2018 r., V CSK 577/17).
Co do przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., jej spełnienie wymaga
wskazania przepisu prawa, którego wykładnia budzi wątpliwości, określenia
zakresu tej wykładni, podania, na czym polegają wątpliwości związane
z rozumieniem przepisu oraz przedstawienia argumentacji przemawiającej za tym,
że mają one rzeczywisty i poważny charakter, nie należą zaś do zwykłych
wątpliwości związanych z procesem stosowania prawa. Wymagane jest także
wykazanie, że treść i znaczenie przepisu nie zostały dostatecznie wyjaśnione
w dotychczasowym orzecznictwie lub że istnieje potrzeba zmiany ich
dotychczasowej wykładni. Jeżeli podstawą wniosku w tym zakresie jest twierdzenie
o występujących w orzecznictwie sądowym rozbieżnościach wynikających
I CSK 1749/24
4
z dokonywania przez sądy różnej wykładni przepisu, konieczne jest także
wskazanie rozbieżnych orzeczeń, dokonanie ich analizy i wykazanie, że
rozbieżność wynika z różnej wykładni przepisu (zob. np. postanowienie Sądu
Najwyższego z 28 marca 2007 r., II CSK 84/07 oraz z 14 grudnia 2023 r., I CSK
6110/22). Należy podkreślić, że wątpliwości wskazane przez skarżącego muszą
istnieć nadal w chwili orzekania w przedmiocie wniosku o przyjęcie skargi
kasacyjnej do rozpoznania. Argumentacja dotycząca rozbieżności w orzecznictwie
sądów wymaga przytoczenia przykładów orzeczeń, które wskazują na rzeczywistą
rozbieżność w wykładni przepisów, występującą również w chwili orzekania w
przedmiocie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania (zob.
postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lipca 2024 r., I CSK 1225/23).
Problemy prawne przedstawione przez skarżącego – powielane w wielu
sprawach z udziałem tego samego pozwanego - nie mają cech nowości wymaganej
od istotnego zagadnienia prawnego uzasadniającego przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania. Kwestie te były przedmiotem wielokrotnych wypowiedzi Sądu
Najwyższego w orzeczeniach wydanych, często w odniesieniu do zbliżonych
treścią umów kredytowych, nie tylko na etapie wstępnej oceny. Wszystkie te
zagadnienia zostały omówione i rozstrzygnięte w orzecznictwie sądowym, które
często zapadało już po wniesieniu skargi kasacyjnej, ponieważ dotyczą one
starszych spraw. W międzyczasie ukształtowało się orzecznictwo dotyczące tych
problemów i w świetle obecnych orzeczeń, skarga jest nieaktualna, co uniemożliwia
jej przyjęcie do rozpoznania. Podobnie należy ocenić przytoczone we wniosku o
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania wątpliwości co do wykładni przepisów
prawa.
W aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego, uwzględniającym także
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do
przepisów Dyrektywy 93/13 nie budzi wątpliwości abuzywny charakter zawartych w
umowach kredytu frankowego typowych klauzul odsyłających do tabel kursowych
banku przy przeliczeniu waluty obcej na złote polskie i odwrotnie. Tego typu
klauzule nie wskazują obiektywnych kryteriów ustalania kursu waluty obcej, który
jest jednostronnie ustalany przez bank, co pozostawia pole do arbitralnego
działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem
I CSK 1749/24
5
oraz narusza równorzędność stron umowy kredytu (zob. np. wyroki Sądu
Najwyższego z 24 lutego 2022 r., II CSKP 45/22, z 21 listopada 2023 r., II CSKP
1602/22 oraz z 14 lutego 2025 r., II CSKP 1545/22). Ocena niedozwolonego
charakteru postanowienia, jak i konsekwencje wynikające z jego eliminacji,
wymagają odniesienia do chwili zawarcia umowy (zob. uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1,
poz. 2). Co do zasady wyłączona jest też możliwość zastąpienia niedozwolonego
postanowienia umownego odnoszącego się do sposobu określania kursu waluty
obcej (w umowie kredytu indeksowanego czy denominowanego) innym sposobem
określenia kursu waluty obcej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2025 r., II
CSKP 1545/22, wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2025, II CSKP 1277/24).
Brak jest też jakichkolwiek podstaw do rozdzielenia postanowień dotyczących
przeliczania waluty obcej na złote polskie i dokonywania ich odrębnej oceny
prawnej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22, wyrok
Sądu Najwyższego z 29 listopada 2023 r., II CSKP 1460/22).
W szczególności w orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości,
że klauzula ryzyka walutowego i klauzula kursowa określająca przeliczenie
zobowiązań stron (w ramach przyjętego w umowie mechanizmu waloryzacji) są ze
sobą ściśle powiązane. Ma to istotne znaczenie z perspektywy oceny, czy określają
one główne świadczenia stron, czy zostały sformułowane w sposób jednoznaczny,
a także w kontekście możliwości utrzymania umowy w mocy. Rozszczepienie tych
klauzul jest zabiegiem sztucznym, ponieważ klauzula ryzyka walutowego nie może
funkcjonować bez klauzuli kursowej określającej przeliczenie zobowiązań stron
celem ustalenia wysokości ich świadczenia. Z kolei klauzula kursowa nie ma racji
bytu w umowie, w której nie zastosowano mechanizmu przeliczeniowego i
wynikającego z niego narażenia konsumenta na ryzyko kursowe. (zob. m.in. wyroki
Sądu Najwyższego z 20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22 i z 29 listopada 2023 r., II
CSKP 1460/22 i dalsze powołane tam orzecznictwo). Wyeliminowanie z umowy
kredytu indeksowanego do waluty obcej klauzul przeliczeniowych, uznanych za
abuzywne, prowadzi również do upadku klauzuli ryzyka walutowego, która jest
charakterystyczna dla umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i uzasadnia
powiązanie stawki oprocentowania ze stawką LIBOR. Takie przekształcenie
I CSK 1749/24
6
umowy, co prowadziłoby do dalszej realizacji udzielonego kredytu jako złotowego,
jest na tyle daleko idące, że należy ją w takim kształcie uznać za umowę o
odmiennej istocie i charakterze, nawet jeśli nadal dotyczy innego podtypu czy
wariantu umowy kredytu. W konsekwencji, po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul,
utrzymanie umowy w formie zamierzonej przez strony nie jest możliwe (zob. np.
wyroki Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, z.
B, poz. 20, z 13 kwietnia 2022 r., II CSKP 15/22, z 10 maja 2022 r., II CSKP
285/22, OSNC-ZD 2022, nr 4, poz. 45 i II CSKP 382/22, z 8 listopada 2022 r., II
CSKP 1153/22, z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22 oraz z 20 lutego 2023 r., II
CSKP 809/22). Wyeliminowanie więc abuzywnych klauzul przeliczeniowych nie
prowadzi do utrzymania w mocy umowy kredytu indeksowanego kursem franka
szwajcarskiego jako kredytu złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR
(lub WIBOR), gdyż jest to sprzeczne z naturą stosunku prawnego łączącego strony
(zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC
2016, nr 11, poz. 11 i z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2,
poz. 20 oraz powołane tam wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z
14 marca 2019 r., C-118/17, Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary
Zrt, ECLI:EU:C:2019:207 i z 5 czerwca 2019 r., C-38/17, GT przeciwko HS,
ECLI:EU:C:2019:461, jak również wyroki Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2022 r.,
II CSKP 15/22, z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, OSNC-ZD 2022, nr D, poz. 45, z
13 maja 2022 r., II CSKP 293/22, z 8 listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, z 26
stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, z 31 stycznia 2023 r., II CSKP 941/22, z 25 maja
2023 r., II CSKP 1311/22 i z 28 lipca 2023 r., II CSKP 611/22).
W orzecznictwie wyłączono też możliwość usunięcia luki powstałej w umowie
po postanowieniach abuzywnych niewiążących konsumenta przez zastąpienie ich
innymi przepisami, zwyczajami lub w drodze wykładni na podstawie art. 65 § 1 i 2
k.c. lub art. 56 k.c. w zw. z art. 41 prawa wekslowego albo art. 56 k.c. w zw. z art.
358 § 2 k.c. (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 8 listopada 2022 r., II CSKP
1153/22 i z 31 stycznia 2023 r., II CSKP 941/22). W tym zakresie Sąd Najwyższy
uwzględnił orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym
wykluczono możliwość uzupełnienia luki w umowie w razie stwierdzenia
nieuczciwego charakteru jednego z warunków umowy zawartej między
I CSK 1749/24
7
przedsiębiorcą a konsumentem, przez zmianę treści tego warunku poprzez
wykładnię oświadczeń woli stron, co miałoby prowadzić do zastosowania w jego
miejsce przepisów dyspozytywnych (zob. wyroki z 3 października 2019 r., C-
260/18, K. Dziubak, i J. Dziubak, ECLI:EU:C:2019:819, z 14 czerwca 2012 r., C-
618/10, Banco Español de Crédito, ECLI:EU:C:2012:349, z 26 marca 2019 r., C-
70/17, Abanca, ECLI:EU:C:2019:250, z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Kásler,
ECLI:EU:C:2014:282 i z 2 września 2021 r., C-932/19, OTP Jelzálogbank,
ECLI:EU:C:2021:673). Taki zabieg prowadziłby do zmiany treści klauzuli
indeksacyjnej, prowadząc do zmiany jej rozumienia. Zgodnie z orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, art. 5 i 6 Dyrektywy 93/13 należy
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy,
który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy, dokonał wykładni tego
warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka
wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron. Artykuł 6 ust. 1 ww. Dyrektywy
należy interpretować w ten sposób, że niezgodny z tym artykułem jest przepis
prawa krajowego dający sądowi możliwość uzupełnienia umowy przez zmianę
treści owego warunku. Możliwość taka istniałaby tylko w przypadku, gdyby
stwierdzenie nieważności nieuczciwego warunku zobowiązywało sąd do
unieważnienia umowy w całości, narażając tym samym konsumenta na szczególnie
niekorzystne konsekwencje (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z 18 listopada 2021 r. C-212/20, M.P., B.P. przeciwko "A", pkt 72,
ECLI:EU:C:2021:934 i z 29 kwietnia 2021 r., C-19/20, Bank BPH, pkt 57,
ECLI:EU:C:2021:341). Uwzględniając to stanowisko w orzecznictwie Sądu
Najwyższego przyjęto, że art. 65 k.c., choć przydatny przy wykładni oświadczeń
woli, nie może być wykorzystany do sanowania klauzuli abuzywnej – nie służy
bowiem konstruowaniu nowych postanowień, lecz interpretacji już złożonych (zob.
wyroki Sądu Najwyższego: z 31 stycznia 2023 r., II CSKP 941/22, z 25 lipca 2023
r., II CSKP 1487/22 i z 6 września 2024 r., II CSKP 1644/22). W uzasadnieniu
uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (zasady prawnej) z 7 maja
2021 r., III CZP 6/21 (OSNC 2021, nr 9, poz. 56) wskazano, nawiązując do
wcześniejszego orzecznictwa, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (zob. w szczególności wyrok TSUE z 3 października 2019 r., C-
I CSK 1749/24
8
260/18, Kamil Dziubak, Justyna Dziubak p. Raiffeisen Bank International AG,
ECLI:EU:C:2019:819), że zastąpienie niedozwolonego postanowienia umownego
odnoszącego się do sposobu określania kursu waluty obcej (w umowie kredytu
indeksowanego czy denominowanego) innym sposobem określenia kursu waluty
obcej wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdy (koniunkcja przesłanek): 1) po
wyłączeniu klauzuli abuzywnej umowa nie może obowiązywać, o czym decyduje
obiektywne podejście w świetle prawa krajowego, a zatem wola jednej ze stron,
w tym konsumenta, nie ma w tym zakresie rozstrzygającego znaczenia; 2)
całkowity upadek umowy naraża konsumenta na „szczególnie niekorzystne
konsekwencje”, w świetle okoliczności istniejących w czasie sporu lub możliwych
wówczas do przewidzenia, z uwzględnieniem rzeczywistych i bieżących interesów
konsumenta i z zastrzeżeniem, że do celów tej oceny decydująca jest wola
wyrażona przez konsumenta w tym względzie; 3) istnieje przepis dyspozytywny
albo przepis „mający zastosowanie, gdy strony danej umowy wyrażą na to zgodę",
który mógłby zastąpić wyeliminowane niedozwolone postanowienie umowne,
umożliwiając utrzymanie umowy w mocy; jeżeli niedozwolone postanowienie
umowne odzwierciedlało obowiązujący przepis ustawowy mający zastosowanie
w przypadku porozumienia stron, w rachubę wchodzi także zastąpienie
niedozwolonego postanowienia „tym stanowiącym punkt odniesienia przepisem
ustawowym w nowym brzmieniu przyjętym już po zawarciu umowy". Decydujące
znaczenie ma tu więc wola konsumenta. W orzecznictwie wyłączono także
możliwość zastąpienia postanowień niedozwolonych przepisem art. 358 § 2 k.c. dla
określenia sposobu ustalania kursu waluty obcej (franka szwajcarskiego) w ramach
mechanizmu indeksacyjnego stosowanego przy wypłacie i spłacie kredytu. W
świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego (zob. np. wyroki z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20 i z 26 kwietnia 2024 r., II
CSKP 150/24), jak również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. m.in.
wyrok z 29 kwietnia 2021 r., C-19/20, I.W. przeciwko Bank BPH S.A.,
ECLI:EU:C:2021:341) art. 358 § 2 k.c. nie może być traktowany jako przepis, który
z mocy prawa lub w ramach mechanizmu dyspozytywności zastępuje
postanowienie abuzywne w umowie konsumenckiej. Zastosowanie tego przepisu
wymaga każdorazowej oceny jego adekwatności w konkretnym stosunku
I CSK 1749/24
9
obligacyjnym, z uwzględnieniem woli konsumenta oraz zasad wynikających z
Dyrektywy 93/13. Przepis ten nie może być wykorzystany w sposób prowadzący do
utrzymania w mocy umowy zawierającej nieuczciwe warunki, bez uprzedniego
wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez konsumenta. Zakres zastosowania
omawianego przepisu ogranicza się bowiem do zobowiązań rzeczywiście
wyrażonych w walucie obcej, a nie takich, w których waluta pełni wyłącznie funkcję
przeliczeniową. Kredyty indeksowane do waluty obcej, w których zobowiązanie
pierwotnie wyrażone jest w złotych, a waluta obca pełni jedynie rolę mechanizmu
waloryzacyjnego, nie spełniają tej przesłanki, co wyklucza automatyczne
zastosowanie art. 358 § 2 k.c. Dodatkowo, należy zauważyć, że przepis ten wszedł
w życie dopiero w dniu 24 stycznia 2009 r., a brak jest przepisów
intertemporalnych, które pozwalałyby na jego zastosowanie do umów zawartych
przed tą datą. Stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie pozostaje
jednoznaczne i konsekwentne, co potwierdza wyrok z 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/18, w którym wskazano, że przepisy prawa nie mogą działać retroaktywnie, w
szczególności w kontekście zastępowania niedozwolonych postanowień umownych
w relacjach konsumenckich.
Nie budzi też wątpliwości w orzecznictwie Sądu Najwyższego sposób
kwalifikacji umów udzielonych w złotych indeksowanych do waluty obcej (zob. m.in.
wyroki z 30 września 2020 r., I CSK 556/18 oraz z 13 maja 2022 r., II CSKP 405/22
i II CSKP 293/22). Wyjaśniono w nich, że można wyróżnić trzy rodzaje kredytów, w
których występuje waluta obca: indeksowany, denominowany i walutowy. W
kredycie indeksowanym kwota kredytu jest podana w walucie krajowej, w tej
walucie zostaje wypłacona, a następnie zostaje przeliczona na walutę obcą według
klauzuli umownej opartej również na kursie kupna tej waluty. Spłata kredytu
następuje w walucie krajowej. W kredycie denominowanym kwota kredytu jest
wyrażona w walucie obcej, a zostaje wypłacona w walucie krajowej według klauzuli
umownej opartej na kursie kupna waluty obcej obowiązującym w dniu uruchomienia
kredytu, zaś spłata kredytu następuje w walucie krajowej. W kredycie walutowym
kwota kredytu jest wyrażona w walucie obcej i spłata również jest dokonywana w tej
walucie. Ani kredyt indeksowany, ani kredyt denominowany nie są kredytami
walutowymi. Kwalifikacji tej oraz możliwości oceny postanowień takiej umowy o
I CSK 1749/24
10
kredyt wypłaconego w złotych przez pryzmat przesłanek z art. 3851 § 1 k.c. nie
zmienia możliwość spłaty kredytu przez kredytobiorcę-konsumenta także w walucie
obcej.
W aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi też wątpliwości
możliwość uznania, że kredytobiorcom-konsumentom przysługuje interes prawny w
rozumieniu art. 189 k.p.c. w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności
umowy. Podkreśla się, że interes prawny w żądaniu ustalenia istnienia albo
nieistnienia stosunku prawnego powinien być postrzegany elastycznie. Powyższy
interes należy oceniać, uwzględniając cele, którym służy sądowa ochrona prawna
oraz przedmiotowe granice prawomocności materialnej wyroku, wynikające z art.
365 w zw. z art. 366 k.p.c. (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z 10 maja 2022 r., II
CSKP 163/22 oraz z 20 czerwca 2022 r., II CSKP 701/22). Należy wskazać, że
umowa kredytu hipotecznego zostaje zawarta na wiele lat, znaczna część płatności
jeszcze nie jest wymagalna w czasie bieżącego sporu. Ponadto, zgodnie z art. 365
§ 1 k.p.c. wynikający z wyroku stan związania ograniczony jest, co do zasady, tylko
do rozstrzygnięcia zawartego w sentencji orzeczenia i nie obejmuje jego motywów.
Stąd też, nawet w przypadku zasądzenia na rzecz strony powodowej dochodzonej
przez nią kwoty, bez umieszczenia w sentencji stosownej wzmianki odnośnie do
ustalenia nieważności umowy, wiązać ją dalej będzie sporna umowa kredytu. Samo
rozstrzygnięcie w kwestii żądania zapłaty nie wiąże w kwestii oceny nieważności
umowy w kolejnych sprawach między stronami, zatem nie usuwa niepewności
prawnej w związku z zawarciem wadliwej umowy. W konsekwencji, wyrok
odnoszący się jedynie do roszczenia dotyczącego zapłaty nie kończy w definitywny
sposób powstałego między stronami sporu. Nie budzi wątpliwości, że kredytobiorca
może mieć interes prawny w żądaniu ustalenia nieistnienia stosunku prawnego
nawet jeśli przysługuje roszczenie o zapłatę (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z
10 maja 2022 r., II CSKP 163/22, z 20 czerwca 2022 r., II CSKP 701/22 oraz z 23
czerwca 2022 r., II CSKP 616/22). To stanowisko zostało potwierdzone w wyroku
TSUE z 23 listopada 2023 r., C-321/22, ZL, KU, KM przeciwko Provident Polska
S.A., ECLI:EU:C:2023:911), w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
stwierdził, że Dyrektywa 93/13 sprzeciwia się takiej wykładni przepisów krajowych,
która negowałaby interes prawny jako przesłankę powództwa zmierzającego do
I CSK 1749/24
11
stwierdzenia bezskuteczności nieuczciwego warunku umownego z tego tylko
powodu, że konsumentowi może przysługiwać powództwo o zwrot nienależnego
świadczenia, lub gdy może się on powołać na tę bezskuteczność podejmując
obronę przed powództwem zmierzającym do zasądzenia świadczenia opartego na
takim warunku umownym.
W świetle powyższego Sąd Najwyższy stwierdza, że skarżący nie wykazał,
aby w dacie orzekania w przedmiocie przedsądu istniała potrzeba ponownego
odniesienia się do wskazanych przepisów oraz poruszonej problematyki.
Argumenty zawarte we wniosku, zestawione z motywami zaskarżonego wyroku
oraz uwzględniając aktualny dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego, nie wskazują
na konieczność kolejnej wypowiedzi w objętej nim materii – z uwzględnieniem
publicznoprawnego charakteru skargi kasacyjnej oraz jej funkcji wykraczającej poza
ochronę interesu indywidualnego.
Wskazać należy również, że nie zachodzi nieważność postępowania, którą
Sąd Najwyższy bierze pod rozwagę – w granicach zaskarżenia – z urzędu (art.
39813 § 1 k.p.c.).
Z przytoczonych względów należało odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.).
O kosztach postępowania kasacyjnego – na stosowny wniosek zawarty
w odpowiedzi na skargę kasacyjną – orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c.,
obciążając nimi na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c.
stronę pozwaną, która przegrała sprawę w postępowaniu kasacyjnym.
Dariusz Dończyk
[P.L.]
[a.ł]