I CSK 15/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Dariusz Dończyk
30 grudnia 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 30 grudnia 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa K.B.
przeciwko Bankowi spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Banku spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 5 sierpnia 2024 r., I ACa 1518/22,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. obciąża stronę pozwaną kosztami postępowania
kasacyjnego, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi
sądowemu.
UZASADNIENIE
Określone w art. 3984 § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia w skardze
kasacyjnej wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania zostaje spełnione, jeśli skarżący
wykaże, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba
wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących
rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub
skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Cel wymagania przewidzianego
w art. 3984 § 2 k.p.c. może być zatem osiągnięty jedynie przez powołanie
i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze publicznoprawnym, które –
I CSK 15/25
2
zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. – będą mogły stanowić podstawę oceny skargi
kasacyjnej pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Na tych jedynie przesłankach
Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie w kwestii przyjęcia bądź odmowy
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
W skardze kasacyjnej wniesionej od wyroku Sądu Apelacyjnego w
Katowicach z 5 sierpnia 2024 r. (sygn. akt I ACa 1518/22), pełnomocnik pozwanego
– Banku spółki akcyjnej w W. – oparł wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania na
przesłankach określonych w art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c., tj. ze względu na
występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego oraz istnienie potrzeby
wykładni przepisów prawa. Istotne zagadnienie prawne w sprawie polega na
konieczności ustalenia czy brak możliwości oszacowania kwoty, którą strona
umowy kredytu będzie świadczyć w przyszłości stanowi per se o
niejednoznaczności postanowienia umownego, a w konsekwencji, czy
postanowienie takie powinno podlegać badaniu pod kątem abuzywności. Potrzeba
wykładni dotyczy natomiast art. 3851 § 1 i 2 k.c. w związku z istniejącymi
rozbieżnościami w orzecznictwie w zakresie, w jakim odnoszą się one do skutków
uznania postanowień umownych za abuzywne i możliwości zastąpienia takich
postanowień przepisami dyspozytywnymi.
Odnosząc się do przesłanek przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
wskazanych przez skarżącego we wniosku, Sąd Najwyższy stwierdza, że żadna
z nich nie została wykazana w sposób uzasadniający uwzględnienie wniosku na
podstawie art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
Co do przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c., skarżący powinien odpowiednio
sformułować zagadnienie prawne, wskazać przepisy prawa, na których tle
zagadnienie się wyłoniło oraz przedstawić argumentację jurydyczną uzasadniającą
możliwość rozbieżnych ocen prawnych oraz świadczącą o istotności tego
zagadnienia (zob. np. postanowienia Sądu Najwyższego: z 10 maja 2001 r., II CZ
35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11, z 2 grudnia 2014 r., II CSK 376/14 i z 9 kwietnia
2015 r., V CSK 547/14). W świetle ugruntowanego orzecznictwa zagadnienie
prawne jest istotne, jeżeli jego rozstrzygnięcie ma znaczenie dla ukierunkowania
praktyki sądowej i rozstrzygnięcia sprawy, w której zagadnienie powstało (zob. np.
I CSK 15/25
3
postanowienie Sądu Najwyższego z 18 września 2012 r., II CSK 180/12 oraz z 2
grudnia 2014 r., II CSK 376/14), wywołuje poważne wątpliwości, a zarazem nie było
dotychczas rozstrzygnięte w judykaturze albo dotychczasowe orzecznictwo
wymaga zmiany (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2016 r.,
II CSK 94/16). Kwestia taka powinna spełniać wymagania stawiane zagadnieniu
prawnemu przedstawianemu Sądowi Najwyższemu przez sąd drugiej instancji w
razie powstania poważnych wątpliwości (art. 390 § 1 k.p.c. - zob. postanowienia
Sądu Najwyższego: z 23 stycznia 2014 r., I UK 361/13 oraz z 14 września 2012 r., I
UK 218/12), których nie można rozwiązać za pomocą powszechnie przyjętych reguł
wykładni prawa (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z 8 maja 2015 r., III CZP
16/15 oraz z 24 października 2012 r., I PK 129/12). Chodzi przy tym wyłącznie o
poważne wątpliwości, wymagające zaangażowania Sądu Najwyższego,
wykraczające poza poziom zwykłych wątpliwości prawnych, które powstają niemal
w każdym procesie decyzyjnym stosowania prawa. W celu spełnienia przesłanki
przewidzianej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nie wystarczy samo sformułowanie pytania
(pytań) do Sądu Najwyższego. Konieczne jest również zaproponowanie możliwych
(odmiennych) odpowiedzi na postawione pytanie. Ograniczenie się do
sformułowania pytania, wymagającego zdaniem skarżącego udzielenia odpowiedzi,
nie wypełnia zatem dyspozycji wskazanego przepisu. (zob. m.in. np. postanowienia
Sądu Najwyższego: z 15 grudnia 2011 r., II PK 183/11, z 20 grudnia 2011 r., II PK
207/11, z 9 stycznia 2017 r., II CSK 423/16 oraz z 16 maja 2018 r., II CSK 12/18).
Wskazuje się na konieczność wskazania na występujące rozbieżności
interpretacyjne przy rozstrzyganiu przedstawionego zagadnienia prawnego
w orzecznictwie lub nauce prawa (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z 10
maja 2018 r., I CSK 798/17, z 26 kwietnia 2018 r., IV CSK 585/17 oraz z 8 kwietnia
2018 r., V CSK 577/17).
Co do przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., jej spełnienie wymaga
wskazania przepisu prawa, którego wykładnia budzi wątpliwości, określenia
zakresu tej wykładni, podania, na czym polegają wątpliwości związane
z rozumieniem przepisu oraz przedstawienia argumentacji przemawiającej za tym,
że mają one rzeczywisty i poważny charakter, nie należą zaś do zwykłych
wątpliwości związanych z procesem stosowania prawa. Wymagane jest także
I CSK 15/25
4
wykazanie, że treść i znaczenie przepisu nie zostały dostatecznie wyjaśnione
w dotychczasowym orzecznictwie lub że istnieje potrzeba zmiany ich
dotychczasowej wykładni. Jeżeli podstawą wniosku w tym zakresie jest twierdzenie
o występujących w orzecznictwie sądowym rozbieżnościach wynikających
z dokonywania przez sądy różnej wykładni przepisu, konieczne jest także
wskazanie rozbieżnych orzeczeń, dokonanie ich analizy i wykazanie, że
rozbieżność wynika z różnej wykładni przepisu (zob. np. postanowienie Sądu
Najwyższego z 28 marca 2007 r., II CSK 84/07, oraz z 14 grudnia 2023 r., I CSK
6110/22). Należy podkreślić, że wątpliwości wskazane przez skarżącego muszą
istnieć nadal w chwili orzekania w przedmiocie wniosku o przyjęcie skargi
kasacyjnej do rozpoznania. Argumentacja dotycząca rozbieżności w orzecznictwie
sądów wymaga przytoczenia przykładów orzeczeń, które wskazują na rzeczywistą
rozbieżność w wykładni przepisów, występującą również w chwili orzekania w
przedmiocie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania (zob.
postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lipca 2024 r., I CSK 1225/23).
Należy podkreślić, że problemy prawne przedstawione przez skarżącego nie
mają cech nowości wymaganej od istotnego zagadnienia prawnego
uzasadniającego przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. Kwestie te były
przedmiotem wielokrotnych wypowiedzi Sądu Najwyższego w orzeczeniach
wydanych, często w odniesieniu do zbliżonych treścią umów kredytowych, nie tylko
na etapie wstępnej oceny. Wszystkie te zagadnienia zostały omówione i
rozstrzygnięte w orzecznictwie sądowym, które często zapadało już po wniesieniu
skargi kasacyjnej, ponieważ dotyczą one starszych spraw. W międzyczasie
ukształtowało się orzecznictwo dotyczące tych problemów i w świetle obecnych
orzeczeń, skarga jest nieaktualna, co uniemożliwia jej przyjęcie do rozpoznania.
Podobnie należy ocenić przytoczone we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa.
W aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości
abuzywny charakter zawartych w umowach kredytu frankowego typowych klauzul
odsyłających do tabel kursowych banku przy przeliczeniu waluty obcej na złote
polskie i odwrotnie. Tego typu klauzule nie wskazują obiektywnych kryteriów
ustalania kursu waluty obcej, który jest jednostronnie ustalany przez bank, co
I CSK 15/25
5
pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza
kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron
umowy kredytu (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 24 lutego 2022 r., II CSKP
45/22, z 21 listopada 2023 r., II CSKP 1602/22 oraz z 14 lutego 2025 r., II CSKP
1545/22). Ocena niedozwolonego charakteru postanowienia, jak i konsekwencje
wynikające z jego eliminacji, wymagają odniesienia do chwili zawarcia umowy (zob.
uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., III CZP
29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2). Co do zasady wyłączona jest też możliwość
zastąpienia niedozwolonego postanowienia umownego odnoszącego się do
sposobu określania kursu waluty obcej (w umowie kredytu indeksowanego czy
denominowanego) innym sposobem określenia kursu waluty obcej (zob. m.in.
wyroki Sądu Najwyższego z 14 lutego 2025 r., II CSKP 1545/22 i z 28 lutego 2025
r., II CSKP 1277/24). Brak jest też jakichkolwiek podstaw do rozdzielenia
postanowień dotyczących przeliczania waluty obcej na złote polskie i dokonywania
ich odrębnej oceny prawnej (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 20 lutego 2023 r.,
II CSKP 809/22 i z 29 listopada 2023 r., II CSKP 1460/22).
W szczególności według ukształtowanego orzecznictwa co do zasady
wyłączona jest możliwość zastąpienia niedozwolonego postanowienia umownego
odnoszącego się do sposobu określania kursu waluty obcej (w umowie kredytu
indeksowanego czy denominowanego) innym sposobem określenia kursu waluty
obcej (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 14 lutego 2025 r., II CSKP 1545/22
oraz z 28 lutego 2025 r., II CSKP 1277/24). Jeżeli chodzi o możliwość usunięcia
luki w umowie w następstwie uznania za niewiążących konsumenta postanowień
abuzywnych Sąd Najwyższy wyłączył dopuszczalność zastąpienia abuzywnych
postanowień umownych innymi przepisami, zwyczajami lub w drodze wykładni na
podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c. lub art. 56 k.c. w zw. z art. 41 prawa wekslowego albo
art. 56 k.c. w zw. z art. 358 § 2 k.c. lub art. 56 k.c. w związku z innymi wskazanymi
w skardze kasacyjnej przepisami (zob. np. wyroki z 8 listopada 2022 r., II CSKP
1153/22 i z 31 stycznia 2023 r., II CSKP 941/22). Powołany wyżej art. 358 § 2 k.c.
nie może być traktowany jako przepis, który z mocy prawa lub w ramach
mechanizmu dyspozytywności zastępuje postanowienie abuzywne w umowie
konsumenckiej (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z 11 grudnia 2019 r., V CSK
I CSK 15/25
6
382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20 i z 26 kwietnia 2024 r., II CSKP 150/24, jak
również wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r., C-19/20, I.W. przeciwko Bank BPH
S.A., ECLI:EU:C:2021:341). Zastosowanie tego przepisu wymaga każdorazowej
oceny jego adekwatności w konkretnym stosunku obligacyjnym, z uwzględnieniem
woli konsumenta oraz zasad wynikających z dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
(Dz.U. 1993, L 95, s. 29, dalej: „dyrektywa 93/13”). Przepis ten nie może być
wykorzystany w sposób prowadzący do utrzymania w mocy umowy zawierającej
nieuczciwe warunki, bez uprzedniego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody
przez konsumenta. Zakres zastosowania omawianego przepisu ogranicza się
bowiem do zobowiązań rzeczywiście wyrażonych w walucie obcej, a nie takich, w
których waluta pełni wyłącznie funkcję przeliczeniową. Kredyty indeksowane do
waluty obcej, w których zobowiązanie pierwotnie wyrażone jest w złotych, a waluta
obca pełni jedynie rolę mechanizmu waloryzacyjnego, nie spełniają tej przesłanki,
co wyklucza automatyczne zastosowanie art. 358 § 2 k.c. Dodatkowo, należy
zauważyć, że przepis ten wszedł w życie dopiero w dniu 24 stycznia 2009 r., a brak
jest przepisów intertemporalnych, które pozwalałyby na jego zastosowanie do
umów zawartych przed tą datą. Stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie
pozostaje jednoznaczne i konsekwentne, co potwierdza wyrok z 11 grudnia 2019 r.,
V CSK 382/18, w którym wskazano, że przepisy prawa nie mogą działać
retroaktywnie, w szczególności w kontekście zastępowania niedozwolonych
postanowień umownych w relacjach konsumenckich.
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykluczono
możliwość uzupełnienia luki w umowie w razie stwierdzenia nieuczciwego
charakteru jednego z warunków umowy zawartej między przedsiębiorcą a
konsumentem, przez zmianę treści tego warunku poprzez wykładnię oświadczeń
woli stron, co miałoby prowadzić do zastosowania w jego miejsce przepisów
dyspozytywnych (zob. wyroki z 3 października 2019 r., C-260/18, K. Dziubak, i J.
Dziubak, ECLI:EU:C:2019:819, z 14 czerwca 2012 r., C-618/10, Banco Español de
Crédito, ECLI:EU:C:2012:349, z 26 marca 2019 r., C-70/17, Abanca,
ECLI:EU:C:2019:250, z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Kásler, ECLI:EU:C:2014:282 i
z 2 września 2021 r., C-932/19, OTP Jelzálogbank, ECLI:EU:C:2021:673).
I CSK 15/25
7
W orzecznictwie przesądzono też, że abuzywność części postanowień
umowy kredytu zawartej z konsumentem może skutkować nieważnością całej
umowy, o ile jej dalsze obowiązywanie jest niemożliwe bez zakwestionowanych
postanowień. W uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z 7 maja 2021 r. – zasady prawnej - III CZP 6/21 wyjaśniono, że konsument
świadomy niedozwolonego charakteru postanowienia może sprzeciwić się odmowie
jego zastosowania, udzielając wolnej zgody na to postanowienie. Potwierdzenie
takiej klauzuli sprawia nie tylko, że wywiera ona skutki ex tunc, ale powoduje, iż z
mocą wsteczną staje się skuteczna cała umowa. Natomiast w sytuacji, w której
klauzula abuzywna stała się definitywnie bezskuteczna - wskutek odmowy
potwierdzenia albo upływu rozsądnego czasu do jej potwierdzenia - o
obowiązywaniu umowy decyduje to, czy weszła w jej miejsce regulacja zastępcza.
To zaś zależy od tego, czy całkowita i trwała bezskuteczność umowy naraża
konsumenta na szczególnie niekorzystne konsekwencje, czemu konsument może
wiążąco zaprzeczyć oraz istnieje regulacja zastępcza wynikająca z ustawy albo -
jeżeli jest to dopuszczalne - określona przez sąd. Zastosowanie takiej konstrukcji
oznacza, że z dniem odmowy potwierdzenia klauzuli, bez której umowa kredytu nie
może wiązać, albo z dniem bezskutecznego upływu czasu do jej potwierdzenia
ustaje stan zawieszenia, a umowa staje się definitywnie bezskuteczna (nieważna)
albo - jeżeli spełnione są przesłanki dopuszczalności jej utrzymania przez
zastosowanie regulacji zastępczej - staje się skuteczna z mocą wsteczną (ex tunc)
w kształcie obejmującym ową regulację zastępczą (zob. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z 16 września 2021 r., I CSKP 166/21, z 25 lipca 2023 r., II CSKP
1487/22, z 25 października 2023 r., II CSKP 820/23, z 9 stycznia 2024 r., II CSKP
874/22 oraz z 6 września 2024 r., II CSKP 1644/22). Według ukształtowanego
orzecznictwa Sądu Najwyższego wyeliminowanie z umowy kredytu indeksowanego
do waluty obcej klauzul przeliczeniowych, uznanych za abuzywne, prowadzi
również do upadku klauzuli ryzyka walutowego, która jest charakterystyczna dla
umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i uzasadnia powiązanie stawki
oprocentowania ze stawką LIBOR. W konsekwencji, po wyeliminowaniu tego
rodzaju klauzul, utrzymanie umowy w formie zamierzonej przez strony nie jest
możliwe (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18,
I CSK 15/25
8
OSNC-ZD 2021, z. B, poz. 20, z 13 kwietnia 2022 r., II CSKP 15/22, z 10 maja
2022 r., II CSKP 285/22, OSNC-ZD 2022, nr 4, poz. 45 i II CSKP 382/22, z 8
listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, oraz z
20 lutego 2023 r., II CSKP 809/22). Wyeliminowanie więc abuzywnych klauzul
przeliczeniowych nie prowadzi do utrzymania w mocy umowy kredytu
indeksowanego kursem franka szwajcarskiego jako kredytu złotowego
oprocentowanego według stawki LIBOR, gdyż jest to sprzeczne z naturą stosunku
prawnego łączącego strony (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2016
r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 11 i z 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20 oraz powołane tam wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 marca 2019 r., C-118/17, Zsuzsanna Dunai
przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt, ECLI:EU:C:2019:207 i z 5 czerwca 2019 r.,
C-38/17, GT przeciwko HS, ECLI:EU:C:2019:461, jak również wyroki Sądu
Najwyższego z 13 kwietnia 2022 r., II CSKP 15/22, z 10 maja 2022 r., II CSKP
285/22, OSNC-ZD 2022, nr D, poz. 45, z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22, z 8
listopada 2022 r., II CSKP 1153/22, z 26 stycznia 2023 r., II CSKP 722/22, z 31
stycznia 2023 r., II CSKP 941/22, z 25 maja 2023 r., II CSKP 1311/22 i z 28 lipca
2023 r., II CSKP 611/22).
W orzecznictwie zostało też wyjaśnione zagadnienie prawne dotyczące
wpływu braku możliwości oszacowania przez kredytobiorcę-konsumenta przyszłych
świadczeń na ocenę abuzywności postanowień umownych. Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej konsekwentnie wskazuje, że przejrzystość
postanowienia umownego obejmuje nie tylko jego brzmienie, lecz także możliwość
oceny jego ekonomicznych skutków przez konsumenta – w tym również możliwość
oszacowania wysokości świadczenia (por. np. wyroki z 30 kwietnia 2014 r., C-
26/13, Kásler i Káslerné Rábai, ECLI:EU:C:2014:282, pkt 71–74 i z 20 września
2017 r., C-186/16, Andriciuc, ECLI:EU:C:2017:703, pkt 49-51). Krajowe
orzecznictwo przyjmuje jednolite stanowisko, zgodnie z którym postanowienia
umowne, które pozostawiają bankowi swobodę kształtowania zobowiązań
konsumenta bez mechanizmu obiektywnej kontroli, a w konsekwencji bez
możliwości oszacowania wartości świadczeń mogą być uznane za abuzywne (zob.
np. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18 i z 6 czerwca
I CSK 15/25
9
2023 r., II CSKP 459/22 oraz postanowienie z 21 marca 2024 r., I CSK 681/23).
Brak możliwości oszacowania przyszłych świadczeń może stanowić przesłankę do
uznania postanowienia umownego za niejednoznaczne, jednak nie przesądza o
jego abuzywności per se. Ocena taka wymaga każdorazowo analizy konkretnej
treści postanowienia, jego funkcji w umowie oraz stopnia poinformowania
konsumenta o ryzyku ekonomicznym (por. m.in. wyroki: z 8 listopada 2022 r., II
CSKP 1153/22, z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22, z 25 października 2023 r., II
CSKP 820/23, z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, z 13 maja 2022 r., II CSKP
293/22 i z 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18).
W świetle powyższego Sąd Najwyższy stwierdza, że skarżący nie wykazał,
aby w dacie orzekania w przedmiocie przedsądu istniała potrzeba ponownego
odniesienia się do wskazanych przepisów oraz poruszonej problematyki.
Argumenty zawarte we wniosku, zestawione z motywami zaskarżonego wyroku
oraz uwzględniając aktualny dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego, nie wskazują
na konieczność kolejnej wypowiedzi w objętej nim materii – z uwzględnieniem
publicznoprawnego charakteru skargi kasacyjnej oraz jej funkcji wykraczającej poza
ochronę interesu indywidualnego.
Wskazać należy również, że nie zachodzi nieważność postępowania, którą
Sąd Najwyższy bierze pod rozwagę – w granicach zaskarżenia – z urzędu (art.
39813 § 1 k.p.c.).
Z przytoczonych względów należało odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.).
O kosztach postępowania kasacyjnego – na stosowny wniosek zawarty
w odpowiedzi na skargę kasacyjną – orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c.,
obciążając nimi na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c.
stronę pozwaną, która przegrała sprawę w postępowaniu kasacyjnym,
pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.
Dariusz Dończyk
I CSK 15/25
10
(A.G.)
[SOP]