III USKP 119/24
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 25 marca 2025 r.
SSN Bohdan Bieniek (przewodniczący)
SSN Piotr Prusinowski (sprawozdawca)
SSN Krzysztof Staryk
w sprawie z odwołania E. sp. z o.o. (następcy prawnego F. Sp. z o.o. Spółki
Komandytowej) z siedzibą w S. oraz F. Sp. z o.o. z siedzibą w S.
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Jaśle
z udziałem K. M., S. M. i M. T.
o ustalenie właściwego ustawodawstwa i wydanie zaświadczenia w sprawie z
zakresu ubezpieczeń społecznych,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 25 marca 2025 r.,
skargi kasacyjnej odwołujących się od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
z dnia 30 listopada 2023 r., sygn. akt III AUa 168/23,
uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie odwoławcze i
przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie do
ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania
kasacyjnego.
Piotr Prusinowski
[SOP]
Bohdan Bieniek Krzysztof Staryk
III USKP 119/24
2
UZASADNIENIE
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 30 listopada 2023 r. oddalił
apelację płatnika składek – E. Spólki z o.o. w S. (następcy prawnego E. Spółki z o.o.
Spółki Komandytowej) od wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 28 grudnia
2022 r., oddalającego odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W rozpoznawanej sprawie organ rentowy wydał decyzję z dnia 6 czerwca
2019 r., w której stwierdził, że ubezpieczony K.M. (pierwszy ubezpieczony) nie
podlega ustawodawstwu polskiemu w okresie od 1 lutego 2019 r. do 12 lutego 2019
r. Tożsamą w treści decyzją, z dnia 29 października 2019 r. organ stwierdził, że
ubezpieczony M.T. (drugi ubezpieczony) nie podlega ustawodawstwu polskiemu w
okresie od 7 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Kolejną tożsamą co do treści
decyzją, z dnia 19 lutego 2021 r., organ stwierdził, że ubezpieczony S.M. (trzeci
ubezpieczony) nie podlega ustawodawstwu polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019
r. do 19 sierpnia 2019 r. Wobec każdego z ubezpieczonych, organ w dniu 19 lutego
2021 r. wydał kolejną decyzję (skierowaną do płatnika), w której uzupełnił decyzję
pierwotną. Organ stwierdził, że wnioskodawca nie spełnia warunków zastosowania
art.12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
(Dz.Urz. UE serii L 166 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 1 - dalej jako „rozporządzenie
883/2004”) w stosunku do każdego z ubezpieczonych w okresie wskazanym w
pierwszej decyzji, ponieważ żaden z nich nie podlega ustawodawstwu polskiemu,
gdyż żaden nie mógł być pracownikiem delegowanym.
Z uzasadnienia decyzji wynikało, że wyniki przeprowadzonego postępowania
administracyjnego wykazały szereg rozbieżności dotyczących rzeczywistego miejsca
pracy pracowników płatnika oraz powiązanej z nim polskiej spółki oraz to, że w
okresie objętym zaskarżoną decyzją ubezpieczeni nie wykonywali pracy co najemnej
w dwóch lub kilku państwach Unii Europejskiej, a przedstawione przez
zatrudniającego rozliczenie czasu pracy wykonane zostało jedynie na potrzeby
uzyskania zaświadczenia A1.
Sąd Okręgowy ustalił, że z danych zaewidencjonowanych w systemie
informatycznym ZUS wynika, iż pierwszy i drugi ubezpieczony zawarli z płatnikiem
III USKP 119/24
3
umowy zlecenia w okresach wskazanych w zaskarżonych decyzjach zgodnie z
którymi mieli wykonywać prace ślusarskie i elektryczne. Z zawartych umów zlecenia
wynika, że ubezpieczeni mieli wykonywać takie prace jak budowa tras kablowych,
kompletowanie i przygotowywanie szaf sterowniczych i skrzynek rozdzielczych.
Trzeci ubezpieczony zawarł natomiast umowę o pracę z powiązaną z płatnikiem
spółką na czas określony w dniu 31 grudnia 2018 r., na okres od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r. W okresie wskazanym w decyzjach ubezpieczeni mieli być
wysyłani na kilka tygodni w celu wykonywania prac na różne obiekty przemysłowe w
Niemczech, a następnie regularnie wracać do Polski, aby wykonywać prace w
siedzibie powiązanych ze Spółką firm. Pierwszy ubezpieczony był zgłoszony do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 1 do 12 lutego 2019 r.
Drugi ubezpieczony był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego od 7 stycznia 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. Trzeci ubezpieczony był
zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od
1 stycznia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. Pierwszy ubezpieczony na rozprawie przed
Sądem Okręgowym wskazał, że pozostawia sprawę do uznania Sądu stwierdzając,
że pracował u wnioskodawcy niespełna dwa tygodnie w Niemczech. W Polsce
wykonywał jakieś prace przy remoncie domu, który miał służyć do zamieszkania dla
rodziny z Indii. W Niemczech zajmował się montażem części. Drugi ubezpieczony
nie odpowiedział na wezwanie Sądu, nie stawiał się na rozprawy ani nie złożył
pisemnego stanowiska w sprawie. Nie złożył również wyjaśnień przed organem
rentowym. Trzeci ubezpieczony stawił się na wezwanie Sądu, twierdząc, że pracował
w obu powiązanych wzajemnie polskich firmach i pracował w Niemczech, wykonując
prace związane z elektrycznością. Później stwierdził, że pracował tylko w jednej z
polskich firm. Podnosił również, że kilka dni pracował w Polsce na hali wykonując
prace przygotowawcze do pracy w Niemczech. Stwierdził, że nie ma własnego
zdania w rozpoznawanej sprawie, bo nie wie o co chodzi, a u płatnika składek
pracował krótko.
Płatnik nie wykazywał przychodów do organu skarbowego za usługi w Polsce.
Nie prowadził inwestycji na terenie Polski, nie świadczył swoich usług na
inwestycjach w Polsce, nie montował elektrycznych instalacji przemysłowych w
obiektach na terenie Polski. Powiązana z nim spółka świadczyła usługi jedynie na
III USKP 119/24
4
rzecz dwóch kontrahentów niemieckich w zakresie budowy i montażu
przemysłowych instalacji elektrycznych w różnych państwach UE. Przed złożeniem
wniosku o wydanie i formularza A1 zatrudnieni w Polsce wykonywali jedynie takie
prace jak: kompletowanie i przygotowywanie urządzeń, skrzynek rozdzielczych, szaf
sterowniczych, montowanie urządzeń w szafach, oraz naprawa urządzeń i narzędzi
w firmie, prace remontowo-budowlane w budynkach wynajmowanych przez firmy.
Wnioskodawca twierdził, że materiały i części były powierzane przez firmy niemieckie
i następnie odwożone za granicę. Firma jednak nie posiadała dowodów na przywóz
i wywóz materiałów. Zatrudnieni w Polsce nie mieli też określonych godzin pracy.
Wnioskodawca w większości umów zlecenia wykazywał miejsce pracy w
miejscowości rejestracji firmy, z możliwością podróży służbowej. Nie określano
wynagrodzenia, ponieważ zgodnie z twierdzeniami wnioskodawcy było ono
uzależnione od ilości wykonanej pracy. W niniejszym postępowaniu wnioskodawca
nie przedstawił żadnych dowodów wykonywania pracy w Polsce jak i dowodów, że
firmy w Polsce wydawały i przekazywały rzekomo skompletowane i przygotowane
urządzenia, skrzynki rozdzielcze, czy szafy sterownicze z Polski do Niemiec, co jest
niezgodne z przyjętą praktyką współpracy. Brak jest również ekonomicznego
uzasadnienia przewożenia materiałów z Polski do Niemiec, zważywszy na rodzaj
wykonywanych prac, na rzecz kontrahentów niemieckich. Materiały i urządzenia na
których pracownicy wykonują pracę za granicą znajdują się bowiem na
poszczególnych budowach za granicą. W okresie objętym zaskarżoną decyzją
powiązane spółki świadczyły swoje usługi prawie wyłącznie poza granicami Polski i
obroty tych firm wynikały niemal wyłącznie z umów zawieranych z kontrahentami
obcymi. W ocenie Sądu firmy prawie nie wykonywały działalności gospodarczej,
dochodowej na terenie Polski, a zatem nie było ekonomicznego uzasadnienia ani
potrzeby zatrudniania pracowników w Polsce. Wnioskodawca zatrudniał bardzo
wielu pracowników, tak wielu, że nie było możliwości zatrudnić ich wszystkich w
Polsce, w takim rozmiarze, aby nie była to praca marginalna.
Sąd stwierdził, że kwestią sporną w sprawie było ustalenie czy w sprawie
znajduje zastosowanie art. 11 ust.3 lit. a rozporządzenia nr 883/2004, odnoszący się
do wykonywania pracy w jednym państwie, czy też art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia,
regulujący wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich.
III USKP 119/24
5
Wskazane firmy świadczyły jedynie usługi na rzecz dwóch kontrahentów niemieckich
w zakresie budowy i montażu przemysłowych instalacji elektrycznych w rożnych
państwach UE, których przedstawicielem jest wspólnik powiązanych polskich firm.
Polskie firmy nie wykazały żadnej działalności gospodarczej na terytorium Polski w
latach 2015-2017. Obie spółki nie udokumentowały również kontraktów na realizację
usług na terytorium Polski w latach 2018-2019. Z zeznań pierwszego i trzeciego
ubezpieczonego (drugi ubezpieczony nie stawił się) wynikało w ocenie Sądu, że
zasadniczo pracowali wyłącznie w Niemczech, w Polsce zaś wykonywali jedynie
prace przygotowawcze do wyjazdu. Wobec tego Sąd Okręgowy stwierdził, że brak
jest jakichkolwiek podstaw by przyjąć, że którykolwiek spośród trzech
ubezpieczonych był osobą, która „normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub
w kilku Państwach Członkowskich”, a zatem brak było podstaw do zastosowania
art. 13 ust. 1 omawianego rozporządzenia 883/2004.
Następnie Sąd przystąpił do analizy sprawy z perspektywy art. 12 ust. 1
rozporządzenia nr 883/2004. Scharakteryzował normę zawartą w tym przepisie i
skupił się na kierowanym do zatrudniającego wymogu prowadzenia działalności na
terenie państwa, z którego delegowani są pracownicy. Odwołał się przy tym do
art. 14 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
(Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r. str. 1. z późn. zm. - dalej jako „rozporządzenie
987/2009”). Sąd stwierdził, że warunki delegowania ubezpieczonych również nie
zostały spełnione, ponieważ w sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że płatnik na
terenie Polski prowadził w spornym okresie normalną działalność w rozumieniu
art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 i art. 14 ust. 2 rozporządzenia 987/2009.
Nadto, pracownicy płatnika, w tym i ubezpieczeni realizowali pracę poza granicami
Polski w ramach zastępowania, tak by zapewnić ciągłość realizacji zadań poza
granicami kraju i nie dopuścić do sytuacji, w której nastąpiłby przestój w pracy. Skoro
zatem ubezpieczeni wykonywali w Polsce pracę jedynie marginalnie, to nie mogą oni
podlegać przepisom ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2024 r., poz. 497 ze zm. - dalej jako „ustawa
III USKP 119/24
6
systemowa”). Podsumowano, że ubezpieczeni powinni podlegać ustawodawstwu
miejsca wykonywania pracy zgodnie z art. 11 ust. 3a rozporządzenia 883/2004.
W ocenie Sądu odwoławczego apelacja płatnika składek nie zasługiwała na
uwzględnienie. Płatnik składek wniósł skargę kasacyjną, zaskarżył wyrok Sądu
drugiej instancji w całości, zarzucił mu naruszenie:
- art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia
987/2009, przez bezpodstawne niezastosowanie tych przepisów i nieustalenie
podlegania przez ubezpieczonych ustawodawstwu polskiemu, pomimo że jak wynika
z dowodu z dokumentu w postaci umów zlecenia zawartych z wnioskodawcami
wszyscy trzej byli zatrudnieni na podstawie umów zlecenia zawieranych w Polsce,
dla tych umów właściwe było prawo polskie, umowy zlecenia zostały zawarte w
języku polskim i wynagrodzenie za pracę było wypłacane na rachunki bankowe w
Polsce, a co za tym idzie zgodnie z umowami zlecenia wszyscy mieli wykonywać
znaczną część pracy w Polsce. W momencie zawarcia każdej umowy zlecenia
podlegali ustawodawstwu polskiemu, a następnie zostali oddelegowani do pracy za
granicą. W razie nieuwzględnienia tej podstawy zarzucono naruszenie kolejnych
przepisów;
- art. 13 ust. 1 lit. b) (ii) rozporządzenia 883/2004, przez jego bezpodstawne
niezastosowanie i nieustalenie podlegania przez ubezpieczonych ustawodawstwu
polskiemu, pomimo że stan faktyczny w pełni przemawia za zastosowaniem tego
przepisu, gdyż wszyscy trzej ubezpieczeni normalnie wykonują pracę w co najmniej
dwóch państwach członkowskich, mają miejsce zamieszkania w Polsce, a ponadto
siedziba obydwu pracodawców (zleceniodawców) znajduje się wyłącznie w Polsce;
- art. 14 ust. 5 rozporządzenia 987/2009, przez jego bezpodstawne
niezastosowanie i nieustalenie podlegania ubezpieczonych ustawodawstwu
polskiemu, pomimo że przepis ten powinien zostać zastosowany w ustalonym stanie
faktycznym, gdyż wszyscy trzej na zmianę wykonują kilka odrębnych prac w co
najmniej dwóch państwach członkowskich dla tych samych pracodawców
(zleceniodawców), przy czym siedziba obydwu pracodawców (zleceniodawców)
znajduje się wyłącznie w Polsce;
- art. 14 ust. 8 rozporządzenia 987/2009, przez jego bezpodstawne
niezastosowanie i nieustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce,
III USKP 119/24
7
pomimo że przy uwzględnieniu wskazanego w tym przepisie kryterium
orientacyjnego w postaci wynagrodzenia stwierdzić należy, iż wszyscy trzej
ubezpieczeni otrzymywali całość wynagrodzenia od polskiego pracodawcy
(zleceniodawcy). Całość wynagrodzenia każdego z ubezpieczonych była wypłacana
przez polskiego pracodawcę (zleceniodawcę), na rachunki bankowe w Polsce, a
zatem według kryterium orientacyjnego wynagrodzenia wszyscy trzej wykonywali
znaczną część pracy w Polsce;
- art. 11 ust. 3 lit. a) rozporządzenia nr 883/2004, przez jego niewłaściwe
zastosowanie i przyjęcie, że ubezpieczeni w okresach wskazanych w zaskarżonych
decyzjach ZUS nie podlegali ustawodawstwu polskiemu, podczas gdy zgodnie z
ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym wszyscy trzej na zmianę
wykonywali kilka odrębnych prac w co najmniej dwóch państwach członkowskich dla
tych samych pracodawców (zleceniodawców), przy czym siedziba obydwu
pracodawców (zleceniodawców) znajduje się wyłącznie w Polsce;
- art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2024 r., poz. 497 ze zm., dalej jako
„ustawa systemowa”), poprzez jego bezpodstawne niezastosowanie, pomimo
wykonywania pracy przez ubezpieczonych na podstawie umowy zlecenia zawartej
ze spółkami, których siedziba znajduje się w Polsce, a w związku z tym podlegają
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorcy zatrudnieni na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy
Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W odpowiedzi na skargę
kasacyjną organ rentowy wniósł o jej oddalenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zaskarżony wyrok podlega uchyleniu niezależnie od ewentualnej oceny
trafności zarzutów sformułowanych w samej skardze kasacyjnej. Sąd Najwyższy
przypomina bowiem, że zgodnie z art. 39813 § 1 k.p.c. skarga kasacyjna jest
rozpoznawana w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw, jednak w
granicach zaskarżenia z urzędu Sąd bierze pod rozwagę nieważność postępowania.
III USKP 119/24
8
Oznacza to, że nieważność postępowania badana jest przez Sąd Najwyższy z
urzędu bez względu na to, czy skarżący sformułował odpowiedni zarzut w tym
zakresie, a jeśli go sformułował, to niezależnie od tego, czy został on należycie i
przekonująco jurydycznie uzasadniony (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
10 maja 2010 r., III CKN 416/98, OSNC 2000 nr 12, poz. 220 oraz postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CSK 12/18, OSNC 2021 nr 5, poz. 36).
Sąd Najwyższy rozpoznając niniejszą sprawę potwierdza trafność i aktualność
linii orzeczniczej Sądu Najwyższego ukształtowanej wyrokami: z dnia 19 marca
2024 r., III USKP 116/23 (LEX nr 3694949); z dnia 27 marca 2024 r., III USKP 41/23
(LEX nr 3716005); z dnia 18 czerwca 2024 r., III USKP 103/23 (LEX nr 3727704); z
dnia 26 listopada 2024 r., III USKP 86/24 (LEX nr 3790614), nie dostrzegając
konieczności ponownego przytaczania pełnej argumentacji przedstawionej w
przywołanych rozstrzygnięciach.
Należy jedynie przypomnieć, że według tezy 2. uchwały pełnego składu Sądu
Najwyższego - połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20 (LEX nr 3046694), sprzeczność
składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także
wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w
sądzie powszechnym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w
trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, jeżeli wadliwość
procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia
standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz
art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Wyrok w Sądzie drugiej instancji został wydany przez sędziego powołanego
na urząd sędziego Sądu Apelacyjnego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
ukształtowanej w trybie i składzie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3). Sprawa została rozpoznana jednoosobowo przez
X.Y.. Taki skład sądu powszechnego był sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu
art. 379 pkt 4 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie III USKP 116/23, na podstawie
III USKP 119/24
9
dokumentacji konkursowej przekazanej przez Krajową Radę Sądownictwa opisał
okoliczności przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową
Radę Sądownictwa wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie X.Y.
X.Y. uzyskała rekomendację Krajowej Rady Sądownictwa do objęcia
stanowiska sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, mimo że nie uzyskała
poparcia środowiska sędziowskiego. Ten brak poparcia skwitowany został ogólnym
stwierdzeniem, że poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Rzeszowskiej nie odzwierciedla
poziomu kwalifikacji omawianej kandydatki. Rada całkowicie zlekceważyła
stanowisko organów samorządu sędziowskiego, przeciwstawiając mu posiadane
przez kandydatkę kwalifikacje związane z jej dorobkiem naukowym i dydaktycznym,
który nie potwierdza przygotowania do orzekania w procedurze cywilnej w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w najwyższej instancji
sądownictwa powszechnego (wskazuje na to dorobek naukowy i dydaktyczny
przedstawiony w dokumentacji konkursowej ukierunkowany na inne dziedziny prawa
niż prawo pracy i ubezpieczeń społecznych czy procedura cywilna). Gdy tę
konstatację zestawi się z opisaną opinią prawną, to nasuwa się wniosek, że
decydujący wpływ na taką, a nie inną ocenę kandydatki przez Radę miał udział
kandydatki w legitymizowaniu Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie i
składzie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Inaczej rzecz ujmując,
rekomendacja Krajowej Rady Sądownictwa dla sędzi X.Y. stanowiła gratyfikację za
jej zaangażowanie w niekonstytucyjne działania organów władzy ustawodawczej i
wykonawczej wobec sądów, prowadzące do utraty przez Krajową Radę
Sądownictwa przymiotu niezależności.
W tych okolicznościach – szczegółowo przywołanych i omówionych w
podanych judykatach – w ocenie Sądu Najwyższego doszło do sprzeczności składu
Sądu drugiej instancji w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c., gdyż w składzie Sądu brała
udział (jednoosobowo) X.Y. powołana na urząd sędziego w Sądzie Apelacyjnym w
Rzeszowie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie
określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej
III USKP 119/24
10
Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a wadliwość procesu
powoływania na stanowisko sędziego prowadzi w tym przypadku do naruszenia
standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz
art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Mając powyższe na względzie, Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815 § 1
k.p.c. orzekł jak w sentencji.
[a.ł]