III USK 278/23
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 13 marca 2025 r.
SSN Halina Kiryło
w sprawie z odwołania W. P.
od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
o wysokość emerytury policyjnej,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 13
marca 2025 r.,
na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu
z dnia 3 lutego 2023 r., sygn. akt III AUa 672/20,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,
2. zasądza od Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
na rzecz W.P. tytułem zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych z
ustawowymi odsetkami za czas po upływie tygodnia od dnia
doręczenia zobowiązanemu orzeczenia do dnia zapłaty.
UZASADNIENIE
Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 lutego 2023 r. oddalił
apelację Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w
III USK 278/23
2
Poznaniu z dnia 25 marca 2020 r., którym zmieniono zaskarżoną decyzję z dnia 7
sierpnia 2017 r. w części, to jest w pkt II.9 i stwierdzono, że wysokość emerytury
W.P. nie ogranicza się do kwoty 2.069,02 zł, oddalono odwołanie w pozostałym
zakresie oraz odstąpiono od obciążania odwołującego się kosztami zastępstwa
prawnego organu emerytalnego.
Organ rentowy wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu, zaskarżając orzeczenie w całości i opierając skargę na podstawach
naruszenia prawa materialnego: 1) art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U.
z 2024 r., poz. 1121; dalej jako ustawa zaopatrzeniowa), przez jego
niezastosowanie w sytuacji, gdy Sąd Apelacyjny nie zakwestionował, że
funkcjonariusz pełnił służbę na rzecz formacji wskazanych w art. 13b ustawy
zaopatrzeniowej oraz uznał za zasadne przyjęcie wskaźnika wysokości podstawy
wymiaru 0,0% do okresu od 20 lutego 1988 r. do 31 lipca 1990 r., jak też
zastosowanie do wyliczenia wysokości świadczenia przepisu art. 15c ust. 1 ustawy
zaopatrzeniowej; 2) art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej,
przez ich błędne zastosowanie i uznanie, że posiadanie przez funkcjonariusza co
najmniej 15-letniego stażu służby realizowanej w Policji stanowi przesłankę dla
niestosowania regulacji art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej, podczas gdy brak
jest podstawy prawnej dla aprobaty takiego stanowiska, gdyż takie okoliczności nie
wyłączają konieczności ponownego ustalenia wysokości świadczenia przez organ
rentowy na zasadach sprecyzowanych w art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej,
zaś art. 15c stanowi lex specialis w stosunku do przywołanych przez Sąd
Apelacyjny regulacji; 3) art. 2 ust. 1. art. 32. art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, przez ich błędną wykładnię i uznanie, że przepis art. 15c ust. 3 ustawy
zaopatrzeniowej pozostaje w kolizji z zasadami konstytucyjnymi w nich
sprecyzowanych, podczas gdy funkcjonariusze, którym ponownie ustalono
świadczenia, zostali wyodrębnieni ze względu na wspólną cechę - realizowanie
III USK 278/23
3
zadań na rzecz ówczesnego państwa w latach 1944–1990, zaś wysokość
świadczeń jest adekwatna do kwot uzyskiwanych przez świadczeniobiorców z
powszechnego zaopatrzenia emerytalnego, a zatem ustalona w ramach godziwego
prawa do zaopatrzenia emerytalnego.
Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty
sprawy przez zmianę zaskarżonego wyroku w punktach 1 i 3 sentencji i oddalenie
odwołania od decyzji organu emerytalnego o ponownym ustaleniu wysokości
emerytury policyjnej w całości oraz zasądzenie od ubezpieczonego na rzecz
organu emerytalnego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych;
alternatywnie wniósł uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu lub innemu Sądowi
równorzędnemu z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach
postępowania kasacyjnego. Ponadto strona skarżąca wniosła o zasądzenie od
odwołującego się na rzecz organu emerytalnego kosztów postępowania w
postępowaniu kasacyjnym, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm
prawem przepisanych.
We wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący powołał
się na oczywistą zasadność skargi. W ocenie autora skargi kasacyjnej, w realiach
niniejszej sprawy doszło do naruszeń przepisów prawa materialnego, które są
zauważalne przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy prawniczej. Świadczy o tym
brak zastosowania regulacji art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej mimo tego, że
Sąd Apelacyjny wyraźnie stwierdził, iż ubezpieczony pełnił służbę na rzecz państwa
totalitarnego. Nie jest zaś możliwe dokonanie takiej wykładni przepisów,
która pozwalałaby uznać, że w przypadku, gdy ubezpieczony posiada co najmniej
15-letni staż służby nieuznawanej jako służba na rzecz formacji, o których mowa w
art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, to można (czy też należy) odstąpić od stosowania
tych regulacji.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną odwołujący się wniósł o odmowę
przyjęcia skargi do rozpoznania oraz o zasądzenie od organu emerytalnego na
rzecz odwołującego się kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów
zastępstwa procesowego w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
III USK 278/23
4
adwokackie (jednolity tekst: Dz.U. z 2023 r., poz. 1964) wraz z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie w zapłacie za czas od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie kwalifikuje się do przyjęcia jej do rozpoznania.
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do
rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne (pkt 1), istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów (pkt 2), zachodzi nieważność
postępowania (pkt 3) lub skarga jest oczywiście uzasadniona (pkt 4). Obowiązkiem
skarżącego jest sformułowanie i uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi
kasacyjnej do rozpoznania w nawiązaniu do tych przesłanek, gdyż tylko wówczas
może być osiągnięty cel wymagań przewidzianych w art. 3984 § 2 k.p.c.
Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w kwestii przyjęcia bądź odmowy przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania wynika z oceny, czy okoliczności powołane przez
skarżącego odpowiadają tym, o jakich stanowi art. 3989 § 1 k.p.c.
Wniosek o przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej został oparty na
przesłance oczywistej zasadności skargi (art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c.).
Przywołana przesłanka w świetle utrwalonego orzecznictwa Sądu
Najwyższego wynika zwykle z oczywistego, widocznego prima facie naruszenia
przepisów prawa polegającego na sprzeczności wykładni lub stosowania prawa z
jego brzmieniem lub powszechnie przyjętymi regułami interpretacji. Nie chodzi
zatem o takie naruszenie prawa, które może stanowić podstawę skargi w
rozumieniu art. 3984 § 1 pkt 2 k.p.c., lecz o naruszenie kwalifikowane
(postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 26 lutego 2008 r., II UK 317/07, LEX nr
453107; z dnia 25 lutego 2008 r., I UK 339/07, LEX nr 453109; z dnia 26 lutego
2001 r., I PKN 15/01, OSNAPiUS 2002 nr 20, poz. 494; z dnia 17 października
2001 r., I PKN 157/01, OSNP 2003 nr 18, poz. 437; z dnia 8 marca 2002 r., I PKN
341/01, OSNP 2004 nr 6, poz. 100, czy wyrok Sądu Najwyższego z dnia
22 stycznia 2008 r., I UK 218/07, LEX nr 375616). Przy czym przesłanką przyjęcia
III USK 278/23
5
skargi kasacyjnej do rozpoznania nie jest oczywiste naruszenie konkretnego
przepisu prawa materialnego lub procesowego, lecz sytuacja, w której naruszenie
to spowodowało wydanie oczywiście nieprawidłowego orzeczenia. Sam zarzut
naruszenia (nawet oczywistego) określonego przepisu (przepisów) nie prowadzi
wprost do oceny, że skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona (postanowienia
Sądu Najwyższego: z dnia 7 stycznia 2003 r., I PK 227/02, OSNP 2004 nr 13,
poz. 230; z dnia 11 stycznia 2008 r., I UK 285/07, LEX nr 442743; z dnia 11
kwietnia 2008 r., I UK 46/08, LEX nr 469185; z dnia 9 czerwca 2008 r., II UK 37/08,
LEX nr 494133; z dnia 17 maja 2018 r., IV CSK 599/17, LEX nr 2499804). Skarżący
musi więc wykazać, że następstwa wytkniętej w skardze wadliwości postępowania i
orzekania były tego rodzaju (bądź skali), iż kształtowały one lub współkształtowały
treść kwestionowanego w sprawie orzeczenia (postanowienia Sądu Najwyższego: z
dnia 10 lutego 1997 r., I CKN 57/96, OSNC 1997 nr 6-7, poz. 82; z dnia 24
października 2006 r., II PK 38/06, LEX nr 950620 oraz wyroki Sądu Najwyższego: z
dnia 17 marca 2006 r., I CSK 63/05, LEX nr 179971; z dnia 5 grudnia 2007 r., II PK
103/07, LEX nr 863973; z dnia 16 czerwca 2011 r., III UK 213/10, LEX nr 950436; z
dnia 26 kwietnia 2018 r., IV CSK 573/17, LEX nr 249707). Ma to być przy tym
zasadność łatwo dostrzegalna już nawet przy pobieżnej lekturze skargi
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2012 r., II PK 294/11, LEX nr
1214578). Oczywiste naruszenie prawa powinno być zatem rozumiane jako
widoczna natychmiast, bez potrzeby dokonywania pogłębionej analizy jurydycznej,
sprzeczność wykładni lub stosowania prawa z brzmieniem przepisów albo
powszechnie przyjętymi regułami interpretacji. Skarżący jest w tym zakresie
zobowiązany do sformułowania w uzasadnieniu wniosku o przyjęcie skargi do
rozpoznania odpowiednich wywodów potwierdzających tę okoliczność
(postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 4 kwietnia 2013 r., III SK 43/12, LEX nr
1331343; z dnia 8 października 2015 r., IV CSK 189/15, LEX nr 1844092 oraz
powołane tam orzeczenia). Nie jest dopuszczalne przenoszenie argumentacji
służącej wykazaniu przyczyny kasacyjnej do uzasadnienia podstaw kasacyjnych
ani odwoływanie się do tego uzasadnienia. Podstawy skargi są bowiem badane
dopiero przy rozpoznawaniu skargi, po jej przyjęciu (postanowienia Sądu
III USK 278/23
6
Najwyższego: z dnia 20 kwietnia 2018 r., III CSK 337/17, LEX nr 2483656 i z dnia
11 kwietnia 2018 r., II UK 277/17, LEX nr 2490632).
Wymienionej wyżej przesłanki nie spełnia niniejsza skarga kasacyjna,
ponieważ skarżący nie zdołał wykazać, by naruszenie wskazanych we wniosku o
przyjęcie skargi do rozpoznania przepisów prawa materialnego miało walor
naruszenia kwalifikowanego, widocznego na pierwszy rzut oka. Wbrew
odmiennemu twierdzeniu organu emerytalnego, zastosowanie przez Sąd
Apelacyjny w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy wymienionych w tym
wniosku przepisów mieści się w granicach wyznaczonych przez ich wykładnię
przyjętą w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 16 marca 2023 r.,
II USKP 120/22 (LEX nr 3506736) oraz z dnia 17 maja 2023 r., I USKP 63/22 (LEX
nr 3563400), w których szczegółowo przedstawiono motywy przemawiające za
odmową zastosowania art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej. Zdaniem Sądu
Najwyższego, zawarty w tym przepisie mechanizm, pozwalający na obniżenie
emerytury policyjnej do średniej emerytury z systemu powszechnego, nie ma
zastosowania do funkcjonariuszy, których emerytura została wyliczona z lat
poprzedzających 1990 r., ponieważ wysokość ich emerytury na skutek
zastosowania art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej kształtuje się poniżej
„przeciętnej emerytury” - czyli nie ma do czego redukować. Omawiany mechanizm
jest więc de facto wymierzony przede wszystkim w funkcjonariuszy, którzy
pomyślnie przeszli weryfikację w 1990 r. i w kolejnych latach służyli wolnej Polsce.
W rezultacie tego, art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej godzi przede wszystkim w
prawa osób, które wprawdzie przez pewien okres służyły „na rzecz totalitarnego
państwa”, jednak po 1990 r. pracowały na rzecz wolnej Polski. Budzi to poważne
wątpliwości, czy wskazana konsekwencja wpisuje się w deklarowane przez art. 2
Konstytucji RP „urzeczywistnienie zasad sprawiedliwości społecznej. O ile można
się zastanawiać, czy wzorzec „sprawiedliwości społecznej” jest realizowany w
przypadku pomysłu „zerowania” podstawy wymiaru (określonego w art. 15c ust. 1
pkt 1), co ma służyć zrównaniu wysokości emerytur funkcjonariuszy i osób
represjonowanych przez totalitarne państwo, to z pewnością ze „sprawiedliwością”
nie ma nic wspólnego obniżanie świadczenia do pułapu przeciętnej emerytury, gdy
wysokość „ponad” ten wskaźnik została wypracowana po 1990 r. W tym zakresie
III USK 278/23
7
rozwiązanie określone w art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej w sposób
oczywisty narusza art. 32 ust. 1 ust. 2 Konstytucji RP, bowiem nierówno traktuje i
dyskryminuje odwołującego się względem funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po
1990 r. i którzy legitymują się takim samym okresem służby, czyli mają taką samą
podstawę wymiaru świadczenia. Jeśli potraktować prawo do określonej wysokości
emerytury w kategorii „prawa do własności”, co wydaje się uzasadnione, to
wskazany efekt art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej godzi również w art. 64
ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP. Sumarycznie wskazane naruszenia prowadzą do
wniosku, że art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej narusza także prawo do
zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego z art. 67 ust. 1
Konstytucji RP”.
Ponadto trzeba zauważyć, że kompetencja sądów powszechnych do oceny
konstytucyjności przepisów, na podstawie których wydają orzeczenia, została
obszernie omówiona w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2022 r.,
III PZP 2/21 (LEX nr 3433364) oraz w uzasadnieniu postanowienia z dnia 9
czerwca 2022 r., III USK 462/21 (niepublikowanego), w którym Sąd Najwyższy
odniósł się do identycznie sformułowanej we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej
kwestii, stwierdzając, że w judykaturze prezentowane jest stanowisko, zgodnie z
którym orzekanie o zgodności ustaw z Konstytucją (art. 188 pkt 1 Konstytucji), co
niewątpliwie należy do wyłącznej kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, nie jest
tożsame z oceną konstytucyjności przepisu mającego zastosowanie w konkretnej
sprawie. Sąd jest obowiązany do oceny konstytucyjności przepisu ustawy w
ramach ustalania, który przepis obowiązującego prawa będzie zastosowany do
rozstrzygnięcia danego stanu faktycznego w indywidualnej sprawie. Odmowa
zastosowania przepisu ustawy uznanego przez sąd za sprzeczny z Konstytucją nie
narusza zatem kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i nie ma bezpośredniego
związku z tymi kompetencjami. Uznanie, że sądy powszechne nie są uprawnione
do badania zgodności ustaw z Konstytucją, a w konsekwencji do zajmowania
stanowiska w kwestii ich zgodności, jak też niezgodności z ustawą zasadniczą, jest
wyraźnie sprzeczne z art. 8 ust. 2 Konstytucji, który zobowiązuje do
bezpośredniego stosowania jej przepisów, przy czym pod pojęciem „stosowanie”
należy rozumieć w pierwszym rzędzie sądowe stosowanie prawa (wyrok Sądu
III USK 278/23
8
Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2017 r., I UK 325/16, LEX nr 2389585 oraz
powołane tam orzecznictwo). W wyroku tym wskazuje się, celnie, że zgodnie z
art. 8 ustawy zasadniczej, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, a także, iż niewątpliwie adresatem
tej normy są przede wszystkim sądy sprawujące wymiar sprawiedliwości (art. 175
ust. 1), a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko
Konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1). Również art. 193 ustawy zasadniczej nie
nakłada na sąd obowiązku zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem
prawnym co do zgodności aktu normatywnego z ustawą zasadniczą, jeżeli od
odpowiedzi na pytanie zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.
Stosowanie Konstytucji nie jest wiec zastrzeżone wyłącznie dla Trybunału
Konstytucyjnego (art. 188 ust. 1), ale należy również do sądów, zarówno w
przypadku zaistnienia luki w prawie, jak i wówczas, gdy sąd dojdzie do przekonania,
że przepis ustawy jest niezgodny z Konstytucją i nie powinien być zastosowany w
konkretnej sprawie. Nie narusza to kompetencji właściwej dla Trybunału
Konstytucyjnego, gdyż formalnie przepis ten w dalszym ciągu pozostaje w systemie
prawnym i może być stosowany przez inne sądy orzekające w takich samych
sprawach. Sąd jednocześnie zaznaczył, że z uwagi na bezpieczeństwo obrotu
prawnego kształtowanego również przez indywidualne akty stosowania prawa,
jakimi są orzeczenia sądowe, odmowa zastosowania przepisu ustawy może
nastąpić wyłącznie w wypadku, gdy sąd rozpoznający sprawę nie ma wątpliwości
co do niezgodności tego przepisu z Konstytucją, a sprzeczność ma charakter
oczywisty, inaczej mówiąc, gdy zachodzi sytuacja oczywistej niekonstytucyjności
przepisu. W wyroku z dnia 4 lipca 2021 r., III PK 87/11 (LEX nr 1619703), Sąd
Najwyższy uznał, że sędzia nie może stosować ustaw bez uwzględnienia kontekstu
konstytucyjnego, uzasadniając to stanowisko obowiązkiem sądów wymierzania
sprawiedliwości (art. 10 ust. 2 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP). Wyjaśnił, że
sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP),
a ich obowiązkiem jest działanie na podstawie i w granicach prawa, czego wymaga
art. 7 Konstytucji. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a
jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej (art. 8
Konstytucji RP), oraz że nie ma przepisów Konstytucji, które wyłączałyby jej
III USK 278/23
9
bezpośrednie stosowanie przez sądy. Sąd stosuje Konstytucję w jednostkowej
sprawie i może odmówić stosowania przepisu ustawy lub rozporządzenia, jeżeli
stwierdzi jego sprzeczność z prawem hierarchicznie wyższym. Nie narusza to
kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, który ma inny przedmiot orzekania
(art. 188 Konstytucji RP). Orzeka on o przepisie prawnym w zakresie jego
zgodności z aktem wyższego rzędu, a nie o stosunkach społecznych, które ten
przepis reguluje. Stanowisko to nie jest odosobnione.
W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r., III UZP 1/20, z
kolei podkreślono, że „rzeczywiste znaczenie ustawy może się ujawnić dopiero w
procesie jej stosowania, a organy ją stosujące mogą wydobyć z niej treści nie do
pogodzenia z normami, zasadami lub wartościami, których poszanowanie wymaga
Konstytucja, wskazując na obowiązek organów władzy sądowniczej, nie tylko
Trybunału Konstytucyjnego, wykorzystania techniki wykładni ustawy w zgodzie z
Konstytucją, tak aby wyeliminować nieprawidłowości jej stosowania i narzucić
organom władzy publicznej właściwe rozumienie przepisów ustaw”.
Nie budziło wątpliwości Sądu meriti, że odwołujący się w okresie od dnia 20
lutego 1988 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa,
o której mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, świadcząc ją na stanowisku
inspektora Referatu IV później II SB RUSW w G.. Odwołujący się kontynuował
służbę po 1989 r. w Policji. O przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych wystąpił
w 2011 r. W formacjach policyjnych odwołujący się pełnił służbę przez 20 lat, 6
miesięcy i 25 dni (od dnia 1 sierpnia 1990 r. do dnia 25 lutego 2011 r.). Sąd drugiej
instancji uznał więc, że można mówić w realiach sprawy o krótkotrwałości służby
odwołującego się na rzecz totalitarnego państwa zarówno w ujęciu bezwzględnym
(jej długości), jak i w ujęciu proporcjonalnym (w stosunku do całego okresu służby
mundurowej). Analiza dokumentów personalnych przedstawionych przez
odwołującego się wskazuje, że po dniu 31 lipca 1990 r. był on oceniany jako
funkcjonariusz sumienny, zdyscyplinowany, zaangażowany w realizację zadań
służbowych.
Trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej,
emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w
dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa
III USK 278/23
10
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie
Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej,
Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem
funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z
uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych. W świetle tej
podstawowej regulacji dotyczącej zasad nabywania emerytury policyjnej, wypada
wskazać, że odwołujący się (pomijając okres służby zakwalifikowanej jako służba
na rzecz totalitarnego państwa - art. 13b ustawy zaopatrzeniowej) posiada ponad
piętnastoletnią wysługę mundurową. Oznacza to, że podstawowego przywileju
emerytalnego polegającego na możliwości przejścia na emeryturę po 15 latach
służby ze świadczeniem wynoszącym co najmniej 40% podstawy jego wymiaru
odwołujący się nie nabył z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa, lecz z tytułu
służby w innych jednostkach, nieobjętych dyspozycją art. 13b ustawy
zaopatrzeniowej. Emerytura obliczona z uwzględnieniem tej wysługi stanowi 75%
podstawy wymiaru.
W związku z powyższą argumentacją, całkowicie bezpodstawne jest
twierdzenie skarżącego, jakoby Sąd Apelacyjny naruszył wskazane we wniosku o
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania przepisy prawa materialnego w sposób
kwalifikowany, mogący być podstawą do stwierdzenia oczywistej zasadności skargi
w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c.
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c. odmówił
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. O kosztach postępowania kasacyjnego
rozstrzygnięto zgodnie z art. 98 § 1 i 3 w związku z art. 39821 k.p.c.
[SOP]
[a.ł]
III USK 278/23
11