II USKP 121/24
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 1 kwietnia 2025 r.
SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Halina Kiryło
SSN Krzysztof Staryk
w sprawie z odwołania W. Z.
przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
o wysokość emerytury policyjnej,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 1 kwietnia 2025 r.,
skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 11 października 2022 r., sygn. akt III AUa 580/22,
uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania i
orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.
Halina Kiryło Romualda Spyt Krzysztof Staryk
UZASADNIENIE
II USKP 121/24
2
Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił
odwołanie W.Z. od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. ponownie
ustalającej wysokość jego emerytury od 1 października 2017 r. w kwocie 2.069,02 zł
na podstawie art. 15c w związku 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z
art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: z dnia 6 maja 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 708 ze zm.; dalej ustawa zaopatrzeniowa) w brzmieniu
nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2270).
Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 11 października 2022 r., oddalił
apelację odwołującego się od wyroku Sądu Okręgowego.
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu Okręgowego, z których wynika, że w
dniu 1 stycznia 1986 r. W.Z. rozpoczął pracę na stanowisku młodszego inspektora
Wydziału V Sekcji VIa Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych (WUSW) w S.(WUSW).
Wydział V WUSW w S. podlegał organizacyjnie Departamentowi V
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a w WUSW podlegał Zastępcy Szefa do spraw
Służby Bezpieczeństwa. Do zakresu działań Wydziału V WUSW w S. należała
operacyjna ochrona gospodarki narodowej. Wydział V współpracował z innymi
Wydziałami Służby Bezpieczeństwa, Milicją Obywatelską i Pomorską Brygadą WOP.
Wydział V WUSW w S. nadzorował i koordynował pracę Grup V w Rejonowych
Urzędach Spraw Wewnętrznych Województwa […]. Sekcja VIa Wydziału V WUSW
w S. została wydzielona z Sekcji VI w celu koncentracji pracy operacyjnej w S. ze
względu na kluczowe znaczenie tego zakładu dla gospodarki narodowej, jak również
II USKP 121/24
3
ze względu na liczne problemy natury społecznej i politycznej wynikające z wielkości
załogi tam zatrudnionej i jej oddziaływania na środowiska robotnicze innych zakładów
pracy S. . Pozostałe obiekty Sekcji VI a ściśle kooperowały ze S. . Praca operacyjna
w ochranianych obiektach prowadzona była w ramach sprawy operacyjnej […] oraz
w ramach spraw operacyjnych „na ujawnione zagrożenia”. Sekcja VIa Wydziału V
WUSW w S. ochraniała operacyjne następujące obiekty podległe Ministerstwu
Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego: S. - sprawa obiektowa Kryptonim […], C.
Oddział w S., Spółkę Akcyjną „C.”, S. .
W czasie pracy w Sekcji VIa Wydziału V SB WUSW w S. W.Z. w trakcie pracy
operacyjnej w S. pozyskiwał tajnych współpracowników. Jak wynika z opinii
przełożonych, był chwalony za to, że w ochranianym obiekcie (S.) miał do czynienia
z trudnymi sytuacjami operacyjnymi i rozwiązał je prawidłowo. Ponadto chętnie brał
udział w działaniach ofensywnych na terenie S. i miasta S. w ramach tzw. grup
interwencyjnych WUSW. W.Z. za wykonywane czynności otrzymał dodatek
specjalny oraz był nagradzany premiami Ministra Spraw Wewnętrznych i Szefa
WUSW. Działania ofensywne Służby Bezpieczeństwa na terenie S. były działaniami
polegającymi na bieżącym rozpoznawaniu sytuacji w kontrolowanym zakładzie przez
obserwację oraz pracę z agenturą. W przypadku wykrycia przez funkcjonariuszy SB
działań traktowanych jako zagrożenie (np. kolportaż ulotek, wydawnictw tzw.
drugiego obiegu), działania ofensywne miały prowadzić do ich likwidacji
(uniemożliwienie kolportażu przez konfiskatę kolportowanych materiałów,
przeprowadzanie rozmowy ostrzegawczej z osobami odpowiedzialnymi za ten czyn,
w skrajnych wypadkach „zainspirowanie” dyrekcji S. do wyciągnięcia konsekwencji
służbowych wobec wybranych pracowników).
W sierpniu 1988 r., odwołujący się jako funkcjonariusz Sekcji VI a Wydziału V
SB WUSW w S. uczestniczył w działaniach mających na celu zapobieżenie
wybuchowi strajku w S. , polegających na zabezpieczeniu środków masowego
przekazu na terenie zakładu pracy. Nadzorował trwałe unieruchomienie radiowęzła
w S. .
W okresie 1988-1989 r. odwołujący się prowadził sprawę operacyjnego
sprawdzenia na terytorium S. pod kryptonimem „[…]”. Sprawa ta została założona w
dniu 18 stycznia 1988 r. po uzyskaniu informacji operacyjnej, z której wynikało, że
II USKP 121/24
4
obywatel H.F. zatrudniony w S. na stanowisku specjalisty do spraw zaopatrzenia i
kooperacji, członek prezydium Rady Pracowniczej, prowadzi działalność niezgodną
ze statutem. Działalność antypaństwowa polegała na tym, że H.F. na forum
posiedzenia prezydium rady podejmował inicjatywy o charakterze politycznym
(sugerował, aby w regulaminie przeglądu kadry kierowniczej zrezygnować z opinii
Komitetu Zakładowego PZPR i ZMSP). W wyniku podjętych działań operacyjnych
ustalono, że H.F. w grudniu wyjechał do W. na zaproszenie Związku Studentów
Polskich i ze spotkania tego przywiózł materiały propagandowe, na podstawie
których przygotował petycję o charakterze negatywnym i przedstawił ją na forum
Rady Pracowniczej, która została zatwierdzona przez Radę i wystosowana do
naczelnych władz PRL. Ponadto W.Z. ustalił operacyjne, że po nielegalnym
założeniu Komitetu Organizacyjnego N., H.F. podjął inicjatywę, aby przez radiowęzeł
zakładowy poinformować załogę S. o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu
Obywatelskiego N. w Sądzie Wojewódzkim. Kierownictwo S. wyraziło zgodę na
poinformowanie załogi o tym fakcie, lecz po warunkiem, że Rada Pracownicza
określi swoje stanowisko. W związku z tak postawionym warunkiem H.F. wycofał się
z zamieszczenia komunikatu.
W związku z powyższymi działaniami, w toku prowadzenia sprawy
operacyjnego sprawdzenia kryptonim „[…]”, W.Z. przeprowadził z H.P. trzy rozmowy
operacyjne o charakterze ostrzegawczym. Przez kontakt operacyjny spowodowano
obciążenie figuranta (H.F.) obowiązkami służbowymi. Podjęte przez W.Z. działania
operacyjne ograniczyły w znacznym stopniu działalność polityczną H.F., m.in. przez
przeniesienie go na stanowisko technologa, co doprowadziło do zaprzestania
działalności politycznej. We wnioskach W.Z. wskazał, że założenie kwestionariusza
ewidencyjnego kryptonim „[…]” było zasadne, gdyż ograniczyło działalność
antypaństwową figuranta na forum Rady Pracowniczej. Ponadto zawnioskował, aby
po zakończeniu sprawy kryptonim „[…]”, figuranta objąć kontrolą operacyjną w
ramach sprawy obiektowej „[…]”.
Z informacji o przebiegu służby z dnia 21 marca 2017 r. Nr […] sporządzonej
przez Instytut Pamięci Narodowej wynika, że ubezpieczony W.Z. w okresie od dnia
1 stycznia 1986 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pełnił służbę na rzecz totalitarnego
państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej.
II USKP 121/24
5
Sąd Apelacyjny ocenił, że opisana wyżej służba odwołującego się stanowiła
służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa o której mowa w art. 13b ustawy
zaopatrzeniowej, ze względu na ustalone w postępowaniu dowodowym jego
indywidualne czyny ukierunkowane na realizację zadań charakterystycznych dla
tego państwa. Podkreślił, że odwołujący się wykonywał pracę operacyjną polegającą
między innymi na pozyskiwaniu tajnych współpracowników oraz zabezpieczaniu
operacyjnym zakładów pracy.
W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku odwołujący się zarzucił:
I. naruszenie prawa materialnego:
a) art. 13b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, przez niewłaściwe zastosowanie
sprowadzające się do przyjęcia przez Sąd drugiej instancji, że „służbę na rzecz
totalitarnego państwa” stanowi wykonywanie standardowych dla Wydziału V WUSW
w S. sekcji VIa zadań o charakterze niedecyzyjnym, opartych na gospodarowaniu
mieniem i ochrony mienia S., co znajduje potwierdzenia w dokumentach w zasobach
IPN, „jednocześnie nie ustalono związku pomiędzy działaniami odwołującego się a
konkretnymi i indywidualnymi skutkami, które powodowałyby naruszenie
podstawowych praw i wolności człowieka, dlatego nie można przypisywać
odwołującemu się wszelkich negatywnych zdarzeń, które miały miejsce w okresie
jego służby na terenie S., bowiem powyższe zakładałoby stosowanie elementów
odpowiedzialności zbiorowej zamiast indywidualizacji winy”;
b) art. 13b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej oraz art. 13b ust. 1 pkt 5 lit. c tiret
drugie ustawy zaopatrzeniowej, przez błędną wykładnię, że „służbę na rzecz
totalitarnego państwa” może stanowić realizowanie standardowych obowiązków i
czynności o charakterze niedecyzyjnym bez konkretnego związku z działaniami
skierowanymi przeciwko ruchom demokratycznym tudzież niepodległościowym
(czym zajmowały się inne wydziały SB, z którymi odwołujący się w żaden sposób nie
współpracował i nie miał wiedzy o ich działaniach); „tymczasem sekcja VIa Wydziału
V WUSW w S. sprowadzała się do ochrony obiektów, bez związku przyczynowego
pomiędzy działaniami odwołującego się a naruszeniem konkretnych podstawowych
praw i wolności człowieka, ergo me można obarczać odwołującego się
odpowiedzialnością za działania ówczesnego aparatu represji oraz karać za realia
historyczne i ustrojowe państwa polskiego, niemającego żadnego wpływu na
II USKP 121/24
6
kierunek polityki represyjnej państwa (bowiem błędnie Sąd drugiej instancji
utożsamia ówczesną politykę państwa PRL, która naruszała podstawowe prawa i
wolności człowieka, z działaniami indywidualnego funkcjonariusza, który nie musiał
naruszać podstawowych praw i wolności człowieka i takowych naruszeń nie można
domniemywać w demokratycznym państwie prawa)”;
c) art. 15c ust. 1-3 ustawy zaopatrzeniowej, przez niewłaściwe zastosowanie
sprowadzające się do zastosowania względem odwołującego się elementów
odpowiedzialności represyjnej, przekraczającej ramy dopuszczalnej ingerencji w
jego nabyte prawa majątkowe emerytalne, bez zagwarantowania mu prawa do
obrony;
d) art. 177 w związku z art. 178 ust. 1 w związku z art. 193 w związku z art. 8
ust. 1 i 2 Konstytucji RP, przez niewłaściwe zastosowanie sprowadzające się do
błędnego przyjęcia, iż sąd powszechny nie jest uprawniony do bezpośredniego
stosowania norm konstytucyjnych w przypadku niezgodności przepisu ustawy z
Konstytucją RP, bowiem błędnie przyjęto, że w przypadku wątpliwości co do
zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy sąd orzekający miałby być
zobowiązany skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, oczekując
na rozstrzygnięcie sądu konstytucyjnego, co w przypadku dysfunkcjonalności i
trwałej skazy prawnej składu Trybunału Konstytucyjnego nie jest prawidłowe;
e) art. 188 pkt 1 Konstytucji RP, przez błędną wykładnię sprowadzającą się do
przyjęcia, iż sądy powszechne nie są upoważnione do stosowania norm
konstytucyjnych w przypadku oczywistej niezgodności z Konstytucją RP przepisów
ustawowych przez przyjęcie, iż „domniemanie zgodności ustawy z Konstytucją RP
może być obalone jedynie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a związanie
sędziego ustawą obowiązuje dopóty, dopóki ustawie tej przysługuje taki walor”, w
przypadku gdy prawidłowa wykładnia wskazuje, że odmowa zastosowania ustawy
przez sąd nie narusza konstytucyjnych kompetencji Trybunału Konstytucyjnego,
bowiem przedmiotem orzekania przez sąd jest indywidualna sprawa, a Trybunał
orzeka o prawie;
f) art. 2 Konstytucji RP, przez niewłaściwe zastosowanie, polegające na
naruszeniu zasad demokratycznego państwa prawa, a mianowicie:
II USKP 121/24
7
- ochrony praw nabytych przez odebranie odwołującemu się praw słusznie
nabytych za okres służby przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rażące ograniczenie
wysokości świadczenia za okres służy po dniu 31 lipca 1990 r., pomimo że
odwołujący się uzyskał swoje uprawnienia emerytalne już po dniu 31 lipca 1990 r,
przechodząc na emeryturę policyjną w dniu 18 maja 2015 r.,
- sprawiedliwości społecznej, przez obniżenie uposażenia emerytalnego
odwołującemu się na podstawie art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej do wysokości
przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, pomimo że odwołujący się nabył uprawnienia po dniu 31
lipca 1990 r., w związku z odejściem na emeryturę w dniu 18 maja 2015 r., przy czym
do dnia 1 października 2017 r. świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości,
- zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez niego prawa, przez
stosowanie przez państwo zasad odpowiedzialności zbiorowej wobec wszystkich
przynależących do formacji i jednostek opisanych w art. 13b ust. 1 ustawy
zaopatrzeniowej,
- zasady nieretroakcji prawa, przez stosowanie nieznanych prawu karnemu
sankcji w postaci obniżania świadczeń emerytalnych za przynależność, przed dniem
wejścia w życie ustawy, do formacji i jednostek opisanych w art. 13b ust. 1 ustawy
zaopatrzeniowej;
g) art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, przez pozbawienie
odwołującego się świadczenia za okres przed 31 lipca 1990 r. przez wprowadzenie
przelicznika 0% podstawy wymiaru oraz obniżenie świadczenia po dniu 31 lipca
1990 r. do wysokości przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
h) art. 30 oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,
sprowadzające się do pozbawienia odwołującego się nabytych praw emerytalnych,
pomimo że prawa te zostały zagwarantowane przez państwo polskie w pełnej
wysokości w porównaniu z funkcjonariuszami służb mundurowych, wobec których
nie ma zastosowania art. 15c ust. 1-3 ustawy zaopatrzeniowej;
II USKP 121/24
8
i) art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, sprowadzające się do
represjonowania odwołującego się przez pozbawienie go świadczenia za okres
przed 31 lipca 1990 r. oraz drastyczne obniżenie świadczenia „wysłużonego” po 31
lipca 1990 r.;
j) art. 7 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przez dyskryminację
odwołującego się w stosunku do innych funkcjonariuszy wobec obniżenia
świadczenia za okres od po 31 lipca 1990 r.;
k) art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
przez niewłaściwe zastosowanie sprowadzające się do naruszenia zasady równości
oraz zasady ochrony praw nabytych odwołującego się,
k) art. 4 ust. 3 i art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, przez niewłaściwe
zastosowanie sprowadzające się do naruszenia praw i wolności odwołującego się
gwarantowanych prawem UE, w szczególności w Karcie Praw Podstawowych UE, a
w konsekwencji naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie
art. 1, art. 6, art. 7, art. 21 ust. 1, art. 34 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej przez naruszenie nabytych praw emerytalnych o charakterze
majątkowych;
II. naruszenie przepisów postępowania, mających istotny wpływ na wynik
sprawy, a mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 244 § 1 k.p.c., przez
niewłaściwe zastosowanie.
Skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku oraz uchylenie
w całości poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11
stycznia 2022 r., XIII U 2895/18 i przekazanie w całości sprawy do ponownego
rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie; ewentualnie - o uchylenie w całości
zaskarżonego wyroku i przekazanie w całości sprawy do ponownego rozpoznania
Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, a także zasądzenie od organu rentowego na
swoją rzecz kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa
procesowego według norm przypisanych.
Organ rentowy, w odpowiedzi na skargę, wniósł o jej oddalenie i zasądzenie
od odwołującego się na swoją rzecz kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
II USKP 121/24
9
Skarga kasacyjna okazała się zasadna, choć nie wszystkie podniesione w niej
zarzuty zasługiwały na uwzględnienie.
Przede wszystkim niezasadne są zarzuty naruszenia przepisów postępowania,
ponieważ zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. nie może wypełniać kasacyjnej podstawy
naruszenia prawa procesowego z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 3983 § 3
k.p.c., ponieważ dotyczy kwestii oceny dowodów przez sądy meriti (wyroki Sądu
Najwyższego: z dnia 5 lutego 2014 r., V CSK 140/13, LEX nr 1458681; z dnia 10
czerwca 2014 r., I PK 309/13, LEX nr 1494015; z dnia 10 maja 2023 r., II CSKP
1122/22, LEX nr 3555414). Do postępowania kasacyjnego nie należy rozstrzyganie
sporów o ocenę dowodów ani o prawidłowość ustalenia stanu faktycznego sprawy,
którym Sąd Najwyższy na podstawie art. 39813 § 2 k.p.c. jest związany. Sąd
Najwyższy nie jest sądem faktów, a wyłącznie sądem prawa. W zakresie jego
ustawowych kompetencji nie mieści się korygowanie ustaleń faktycznych lub oceny
materiału dowodowego dokonanego przez sąd drugiej instancji (postanowienia Sądu
Najwyższego: z dnia 30 października 2018 r., I UK 437/17, LEX nr 2570520; z dnia
8 lipca 2021 r., II USK 222/21, LEX nr 3362115).
Odnosząc się do zrzutów naruszenia prawa materialnego, należy
przypomnieć, że w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono,
że kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane na
podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie
indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i
wolności człowieka (uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 16 września 2020 r.,
III UZP 1/20, OSNP 2021 nr 3, poz. 28). W wyroku z dnia 18 kwietnia 2023 r., I USKP
40/22 (OSNP 2023 nr 11, poz. 126), Sąd Najwyższy wyjaśnił dodatkowo, że nie
można zaaprobować stanowiska, że w każdym przypadku kryterium pełnienia służby
na rzecz totalitarnego państwa określone w art. 13b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej
spełnione jest już tylko w przypadku formalnej przynależności do wymienionych w
nim służb. Jednakże, określenie formacji/instytucji (z uwzględnieniem jednostek
wymienionych w art. 13b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej) ma istotne znaczenie z
uwagi na to, że zakres i przedmiot ich działalności może prima facie potwierdzać, iż
były one bezpośrednio ukierunkowane na realizowanie charakterystycznych dla
II USKP 121/24
10
ustroju totalitarnego zadań i funkcji i takie zadania wykonywali wszyscy - bez wyjątku
- funkcjonariusze służący w danej jednostce organizacyjnej, stanowiący jej strukturę,
bez której niemożliwe byłoby wykonywanie przypisanych tej jednostce zadań.
Wreszcie, w wyroku z dnia 9 stycznia 2024 r., III USKP 102/23 (LEX nr 3652059)
wyrażono pogląd, że nawet brak po stronie ubezpieczonego indywidualnych działań
bezpośrednio zmierzających do naruszania podstawowych praw i wolności
człowieka, samoistnie nie wyklucza kwalifikacji jego służby jako służby na rzecz
państwa totalitarnego. Skoro art. 13b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej łączy służbę na
rzecz totalitarnego państwa z samym podjęciem służby w instytucjach i formacjach
w tym przepisie wymienionych, to istnieje domniemanie faktyczne (wynikające z
informacji o przebiegu służby potwierdzającej służbę w tych jednostkach), że służba
w nich była służbą na rzecz totalitarnego państwa. Domniemanie to może być
obalone w procesie cywilnym przez ubezpieczonego. Nie jest więc tak, że to na
organie rentowym ciąży obowiązek udowodnienia (art. 6 k.c. w związku z art. 232
zdanie pierwsze k.p.c.), że dany funkcjonariusz uczestniczył w łamaniu praw
człowieka i obywatela. Gdy ustalenia faktyczne postępowania sądowego potwierdzą
służbę w instytucjach i formacjach wymienionych w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej,
to ciężar dowodu przechodzi na ubezpieczonego (tak też Sąd Najwyższy w wyroku
z 30 listopada 2023 r., III USKP 65/23, OSNP 2024 nr 6, poz. 67).
Sąd Najwyższy wypracował również linię orzeczniczą, zgodnie z którą art. 15c
ust. 3 oraz art. 22a ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej są sprzeczne z licznymi
postanowieniami Konstytucji RP, sądy powszechne są w konsekwencji zobowiązane
do niezastosowania tych przepisów, zaś oparcie się na nich przez Sąd drugiej
instancji prowadzi do uwzględnienia skargi kasacyjnej odwołującego się
funkcjonariusza (zamiast wielu zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca
2024 r., III USKP 72/23, LEX nr 3722751, i powołane tam orzecznictwo oraz
argumentacja). Wspomniana linia orzecznicza została zapoczątkowana wyrokiem z
dnia 16 marca 2023 r., II USKP 120/22 (OSNP 2023 nr 9, poz. 104), w którym
wyjaśniono, że prawodawca wprowadził do ustawy zaopatrzeniowej dwa
mechanizmy korygujące wysokość emerytur funkcjonariuszy pełniących służbę na
rzecz totalitarnego państwa. Pierwszy z nich „zeruje” kwalifikowane lata służby, drugi
II USKP 121/24
11
zaś obniża wysokość świadczenia do przeciętnej emerytury przysługującej w
powszechnym systemie ubezpieczenia.
W odniesieniu do pierwszego z wymienionych mechanizmów Sąd Najwyższy
przyjął, że „wyzerowanie lat służby” (art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej)
jest środkiem proporcjonalnym w stosunku do funkcjonariuszy, których lata służby
przypadały przed zmianami zapoczątkowanymi w 1989 r. Rozwiązanie to nie
pozostaje w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP. „Wyzerowania” lat służby na
rzecz totalitarnego państwa sprawia, że każdy jej rok traktowany jest jako
nieistniejący, co w konsekwencji powoduje, że im dłuższa była taka służba w trakcie
kariery zawodowej odwołującego się funkcjonariusza, tym bardziej wysokość
świadczenia - należnego mu po nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej - zbliża się do
wysokości najniższej emerytury gwarantowanej przez art. 18 ust. 2 ustawy
zaopatrzeniowej. „Wyzerowanie lat służby” godzi w funkcjonariuszy, których lata
służby przypadały przed zmianami zapoczątkowanymi w 1989 r. Dotkliwość tego
rozwiązania jest proporcjonalna i w niewielkim stopniu dotyka osób, które tylko kilka
lat służyły w PRL. W rezultacie, rozwiązanie to nadaje się do osiągniecia celu
zakładanego przez ustawodawcę: skutecznie obniża emerytury "osób służących na
rzecz totalitarnego państwa". Sąd Najwyższy uwzględnił również, że analogiczne do
art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej rozwiązanie (obniżające przelicznik
służby z 2,6 do 0,7 podstawy wymiaru) zostało już wcześniej wprowadzone do
ustawy zaopatrzeniowej (art. 15b) a Trybunał Konstytucyjny uznał je za zgodne z
Konstytucją RP (zob. wyrok z 24 lutego 2010 r., K 6/09, OTK-A 2010 Nr 2, poz. 15
oraz z 11 stycznia 2012 r., K 36/09, OTK-A 2012 Nr 1, poz. 3). Dlatego według Sądu
Najwyższego krytyczna ocena art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej nie
prowadzi do uznania jego niezgodności z Konstytucją RP, gdyż nie ma możliwości
jednoznacznego zakwalifikowania tego przepisu jako pozostającego w opozycji do
wzorców wynikających z Konstytucji RP, zwłaszcza jej art. 2.
Natomiast w odniesieniu do drugiego z wymienionych mechanizmów Sąd
Najwyższy uznał, że art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej obniża wysokość
świadczeń tych funkcjonariuszy, którzy od 1990 r. służyli wolnej Polsce. W tej sytuacji
zastosowanie w stosunku do takich funkcjonariuszy art. 15c ust. 3 ustawy
zaopatrzeniowej i obniżenie świadczenia należnego funkcjonariuszowi do pułapu
II USKP 121/24
12
przeciętnej emerytury, gdy wysokość „ponad" ten wskaźnik została wypracowana po
1990 r.:
a) w sposób oczywisty narusza art. 32 ust. 1 ust. 2 Konstytucji RP;
b) godzi w art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP;
c) narusza prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku
emerytalnego z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;
d) narusza art. 2 Konstytucji RP.
Przemawia to za odmową zastosowania art. 15c ust. 3 ustawy
zaopatrzeniowej (zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2023 r., I USKP
63/22, OSNP 2024 nr 1, poz. 9 oraz z dnia 24 maja 2023 r., II USKP 40/23, LEX nr
3568174). Akceptując odmowę zastosowania art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej
jako wyrażającego normę sprzeczną z Konstytucją RP, w szczególności przyjmującą
sankcję o charakterze nieproporcjonalnym, należy również zwrócić uwagę, że
zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi
zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji,
wliczając w to okresy równorzędne, wymienione w art. 13 tej ustawy. Niewątpliwie za
przywilej należy uznać regulację polegającą na tym, że emerytura funkcjonariusza
wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok służby (art. 15 ust. 1 pkt 1
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy). Celem nowelizacji z 2016 r.
było zniesienie tego przywileju i przyjęcie za okresy służby na rzecz totalitarnego
państwa 0% podstawy wymiaru, co jest zgodne z celem ustawy wyrażającym się w
pozbawieniu przywilejów nabytych z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa.
Tym samym mechanizm określony w art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej w istocie
niweczy uprawnienie funkcjonariusza do obliczenia wysokości emerytury według
wskaźnika podstawy wymiaru 1,3% lub 2,6% za okresy niebędące służbą na rzecz
totalitarnego państwa.
„Wyzerowanie” lat służby na rzecz totalitarnego państwa nie jest
rozwiązaniem naruszającym art. 32 ust. 1 Konstytucji (zasada równości wobec prawa)
oraz art. 32 ust. 2 (zakaz dyskryminacji). Zasada równości praw i będąca jej
lustrzanym odbiciem zasada niedyskryminacji obowiązują w polskim systemie
prawnym na mocy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z
II USKP 121/24
13
późn. zm.), mającej - zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP - pierwszeństwo
stosowania przed ustawodawstwem krajowym. W myśl art. 14 tej Konwencji,
korzystanie z praw i wolności w niej wymienionych powinno być zapewnione bez
dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak: płeć, rasa, kolor skóry, język, religia,
przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność
do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.
W świetle utrwalonej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(ETPCz) wykładni cytowanego przepisu, przywołanej w wyrokach Sądu
Najwyższego z dnia 29 marca 2011 r., I PK 231/10 (OSNP 2012 nr 9-10, poz. 118) i
z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10 (OSNP 2012 nr 11-12, poz. 133), dyskryminacją
jest taka różnica w traktowaniu podmiotów prawa, która nie ma obiektywnego i
rozsądnego uzasadnienia, a więc nie realizuje uprawnionego celu oraz nie istnieje
rozsądna proporcja między zastosowanymi środkami i tym celem. Nie dochodzi do
naruszenia zasady równego traktowania (zakazu dyskryminacji), jeśli wybrane środki
(przepisy) odzwierciedlają uzasadniony cel polityki społecznej oraz są odpowiednie i
konieczne do osiągnięcia tego celu (por. w odniesieniu do zakazu dyskryminacji ze
względu na płeć: wyrok TSUE z dnia 6 lipca 2000 r., C-407/98, Katarina
Abrahamsson i Leif Anderson przeciwko Elisabet Fogelqvist, LEX nr 82937; w
odniesieniu do zakazu dyskryminacji ze względu na wiek: wyrok TSUE z dnia 22
listopada 2005 r., C-144/04, Verner Mangold przeciwko Rudiger Heim, LEX nr
225999; wyrok TSUE z dnia 16 października 2007 r.,C-411/05, Felix Palacios de la
Villa przeciwko (...) S.A., LEX nr 319479; w odniesieniu do prawa do renty z
pracowniczego programu emerytalnego: wyrok TSUE 11 lipca 2006 r., C-
13/05,Sonia Chocón Navas przeciwko Eurest, LEX nr 226783).
Również Trybunał Konstytucyjny, wykładając powyższe zasady, wyjaśnia, że
wszystkie podmioty prawne, charakteryzujące się daną cechą istotną w równym
stopniu, mają być traktowane równo, tzn. według jednakowej miary, bez zróżnicowań
zarówno dyskryminacyjnych, jak i faworyzujących. Dopuszczalne jest zatem różne
traktowanie przez prawo różnych podmiotów. Prawo wspólnotowe nie zawiera
zakazu wszelkiej dyskryminacji. Jednak odstępstwa od nakazu równego traktowania
podmiotów podobnych muszą znajdować podstawę w odpowiednio
przekonywających argumentach. Argumenty te muszą zaś mieć charakter
II USKP 121/24
14
relewantny i proporcjonalny (waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji
adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów,
które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych)
i muszą pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami, zasadami czy normami
konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych
(por. orzeczenia z dnia 9 marca 1988 r., U 7/87, OTK 1988, poz. 1; z dnia 3 marca
1987 r., P 2/87, OTK 1987, poz. 2; z dnia 28 listopada 1995 r., K 17/95, OTK 1995
Nr 3, poz. 18; z dnia 3 września 1996 r., K 10/96, OTK ZU 1996 Nr 4, poz. 33; z dnia
29 września 1997 r., K 15/97, OTK ZU 1997 nr 3-4, poz. 37 i z dnia 14 maja 2001 r.,
SK 1/00, OTK ZU 2001 Nr 4, poz. 84). Nie narusza zasady równości
usprawiedliwione i racjonalne zróżnicowanie (dyferencjacja) sytuacji prawnej
podmiotów ze względu na różniącą je cechę istotną, relewantną (por. wyroki Sądu
Najwyższego: z dnia 23 października 1996 r., I PRN 94/96, OSNAPiUS 1997 nr 8,
poz. 131; z dnia 10 września 1997 r., I PKN 246/97, OSNAPiUS 1998 nr 12, poz. 360;
z dnia 16 listopada 2001 r., I PKN 696/00, OSNP 2003 nr 20, poz. 486; z dnia 12
grudnia 2001 r., I PKN 182/01, OSP 2002 nr 11, poz. 150; z dnia 23 listopada 2004 r.,
I PK 20/04, OSNP 2005 nr 13, poz. 185; z dnia 14 lutego 2006 r., III PK 109/05,
OSNP 2007 nr 1-2, poz. 5; oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2002 r.,
III ZP 31/01, OSNAPiUS 2002 nr 12 poz. 284).
Ważenie interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów norm
art. 15c ust. 1 i art. 22a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej (zniesienie nieuzasadnionych
przywilejów wynikających z godnej potępienia służby na rzecz totalitarnego państwa)
i interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów
podobnych, nie prowadzi do wniosku o oczywistej sprzeczności tych norm ze
standardami konstytucyjnymi wskazanymi w podstawach kasacyjnych. Tak też ocenił
to Sąd Najwyższy w sprawie II USKP 120/22, stwierdzając, że to, że ustawodawca
posługuje się drakońskimi mechanizmami („wyzerowuje” lata służby na rzecz
totalitarnego państwa) a jego działania prowadzą do fermentu, a nie stabilizowania
relacji społecznych, samoistnie nie świadczy o konflikcie z wzorcem
demokratycznego państwa prawa i urzeczywistnianiem zasady sprawiedliwości
społecznej. Tam gdzie ścierają się przeciwstawne wartości, chronione w państwie
prawa - tam dokonywanie zdecydowanego wyboru jednej z nich, kosztem drugiej,
II USKP 121/24
15
nie jest co do zasady działaniem sprzecznym z Konstytucją. Porządek konstytucyjny
zakłada bowiem pewną autonomię decyzyjną siły politycznej, która dostała od
społeczeństwa mandat do sprawowania władzy. W rezultacie, krytyczna ocena Sądu
Najwyższego w zakresie rozwiązania przewidzianego w art. 15c ust. 1 pkt 1 ustawy
zaopatrzeniowej, a wręcz przekonanie, że mechanizm ten w ostatecznym
rozrachunku jest szkodliwy dla Polski, nie jest wystarczające dla uznania
niezgodności tego przepisu z Konstytucją RP.
Podobnie rzecz się ma z oceną tych przepisów w kontekście wzorca
wskazanego w art. 2 Konstytucji RP. Powracając znowu do rozważań zawartych w
wyroku II USKP 120/22, należy przyznać rację twierdzeniu, że w tym przypadku
ścierają się przeciwstawne racje. Dla zdecydowanej większości społeczeństwa
służenie totalitarnemu państwu jest i było karygodne. Inna część społeczeństwa,
prezentująca bardziej wyważone sądy, będzie podkreślać inne okoliczności - że
minęło już tyle lat, że wykonujący taką służbę przeszedł pozytywnie weryfikację, że i
służył wolnej Polsce, że już poniósł odpowiedzialność, gdyż ustawa z dnia 23
stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy zaopatrzeniowej Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2009 r. Nr 24, poz. 145) potraktowała te lata
służby jako „0,7 podstawy wymiaru”.
Z kolei Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2010 r., K 6/09
(OTK-A 2010 Nr 2, poz. 15) wskazał, że art. 67 ust. 1 Konstytucji RP stanowi
podstawę do rozróżnienia:
1) minimalnego zakresu prawa do zabezpieczenia społecznego,
odpowiadającego konstytucyjnej istocie tego prawa, który ustawodawca ma
obowiązek zagwarantować, oraz
2) sfery uprawnień zagwarantowanych przez ustawę i wykraczających poza
konstytucyjną istotę rozważanego prawa.
W pierwszym wypadku ustawodawca ma znacznie węższy zakres swobody
przy wprowadzaniu zmian do systemu prawnego. Nowe rozwiązania prawne nie
II USKP 121/24
16
mogą bowiem naruszać konstytucyjnej istoty prawa do zabezpieczenia społecznego.
W drugim wypadku ustawodawca może - co do zasady - znieść uprawnienia
wykraczające poza konstytucyjną istotę prawa do zabezpieczenia społecznego. W
każdym przypadku zmiany te powinny jednak być dokonywane z poszanowaniem
pozostałych zasad i norm konstytucyjnych wyznaczających granice swobody
prawodawcy wprowadzania zmian do systemu prawnego, a w szczególności zasady
ochrony zaufania jednostki do państwa, zasady ochrony praw nabytych oraz wymogu
zachowania odpowiedniej vacatio legis.
W przywołanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wskazano także, że
zgodnie z art. 30 Konstytucji RP, „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. W wyroku z 4 kwietnia
2001 r., sygn. K 11/00, OTK 2001 Nr 3, poz. 54 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że
„będąc źródłem praw i wolności jednostki, pojęcie godności determinuje sposób ich
rozumienia i urzeczywistniania przez państwo. Zakaz naruszania godności człowieka
ma charakter bezwzględny i dotyczy wszystkich. Natomiast obowiązek
poszanowania i ochrony godności nałożony został na władze publiczne państwa. W
konsekwencji wszelkie działania władz publicznych powinny z jednej strony
uwzględniać istnienie pewnej sfery autonomii, w ramach której człowiek może się w
pełni realizować społecznie, a z drugiej działania te nie mogą prowadzić do tworzenia
sytuacji prawnych lub faktycznych odbierających jednostce poczucie godności.
Przesłanką poszanowania tak rozumianej godności człowieka jest między innymi
istnienie pewnego minimum materialnego, zapewniającego jednostce możliwość
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz stworzenie każdemu
człowiekowi szans na pełny rozwój osobowości w otaczającym go środowisku
kulturowym i cywilizacyjnym". W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, godność
człowieka może w szczególności zostać naruszona przez stanowienie regulacji
prawnych, których celem jest poniżenie człowieka.
Biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej cel ustawy polegający na pozbawieniu
przywilejów nabytych z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa oraz to, że
komentowane przepisy nie pozbawiają funkcjonariuszy minimum socjalnego, nie
II USKP 121/24
17
sposób uznać, to zastosowanie tych przepisów się narusza w sposób oczywisty
wzorzec z art. 67 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP.
Dalej idąc, w przywołanym wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego K
6/09 podkreślono, że z konstytucyjnej zasady ochrony zaufania do państwa i
stanowionego przez nie prawa nie wynika, że każdy, bez względu na cechujące go
właściwości, może zakładać, że unormowanie jego praw socjalnych nie ulegnie nigdy
w przyszłości zmianie na jego niekorzyść. Ochrona praw nabytych nie oznacza przy
tym nienaruszalności tych praw i nie wyklucza stanowienia regulacji mniej
korzystnych. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że odstąpienie od
zasady ochrony praw nabytych jest dopuszczalne, jeżeli przemawiają za tym inne
zasady, normy lub wartości konstytucyjne. Ocena zasadności zarzutu naruszenia
zasady ochrony praw nabytych wymaga rozważenia, czy wprowadzone ograniczenia
znajdują podstawę w innych normach, zasadach lub wartościach konstytucyjnych,
czy nie istnieje możliwość realizacji danej normy, zasady lub wartości konstytucyjnej
bez naruszenia praw nabytych, czy wartościom konstytucyjnym, dla realizacji których
prawodawca ogranicza prawa nabyte, można w danej, konkretnej sytuacji przyznać
pierwszeństwo przed wartościami znajdującymi się u podstaw zasady ochrony praw
nabytych, a także czy prawodawca podjął niezbędne działania mające na celu
zapewnienie jednostce warunków do przystosowania się do nowej regulacji.
Według utrwalonego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego zasada ochrony
praw nabytych nie ma zastosowania do praw nabytych niesłusznie lub niegodziwie,
a także praw niemających oparcia w założeniach obowiązującego w dacie orzekania
porządku konstytucyjnego (zob. np. orzeczenie z dnia 11 lutego 1992 r., K 14/91,
OTK 1992 Nr 1, poz. 7; wyrok z dnia 23 listopada 1998 r., SK 7/98, OTK ZU 1998 Nr
7, poz. 114; wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., K 5/99, OTK ZU 1999 Nr 5, poz. 100;
wyrok z dnia 20 grudnia 1999 r., K 4/99, OTK ZU 1999 Nr 7, poz. 165 i wyrok z dnia
z 31 stycznia 2006 r., K 23/03, OTK - A 2006 Nr 1, poz. 8).
Także więc i w tym przypadku zastosowanie wobec funkcjonariuszy art. 15c
ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej nie jawi się w sposób oczywisty jak sprzeczne z
art. 2 Konstytucji RP.
Odnosząc powyższe zapatrywania do okoliczności faktycznych niniejszej
sprawy, stanowiska Sądu drugiej instancji oraz podstaw skargi kasacyjnej, Sąd
II USKP 121/24
18
Najwyższy uznaje, że art. 13b ustawy zaopatrzeniowej został zastosowany przez
Sąd drugiej instancji prawidłowo.
Jak wynika z motywów przedstawionych przez Sąd Apelacyjny, skarżący
pełnił w spornym okresie służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wniosek taki Sąd
wyprowadził z poczynionych ustaleń faktycznych odnoszących się zarówno do jego
indywidualnych czynów, jak i zadań przypisanych jednostce, w której pełnił służbę i
Sąd Najwyższy ocenę tę podziela. Z podstawy faktycznej wyroku jednoznacznie
wynika, że skarżący prowadził czynności operacyjne wymierzone w obywateli
podejmujących działania opozycyjne wobec komunistycznej władzy, a więc ochraniał
byt totalitarnego państwa, naruszając prawa i wolności obywatelskie.
Natomiast zauważyć należy, że Sąd Apelacyjny nie tylko pominął mechanizm
obniżania świadczeń, o którym mowa w art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej, ale
też nie ustalił, kiedy skarżący został zwolniony ze służby (w skardze kasacyjnej
zarzucono naruszenie art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej).
Sąd wypowiedział się jedynie co do obniżenia należnej ubezpieczonemu
emerytury przez „wyzerowanie” lat służby na rzecz totalitarnego państwa, natomiast
ani słowem nie odniósł się do mechanizmu „gilotyny” zawartego w przepisach ustawy
zaopatrzeniowej. Z uwagi na brak stosownych ustaleń nie wiadomo też, czy
podstawowego przywileju emerytalnego polegającego na możliwości przejścia na
emeryturę po 15 latach służby ze świadczeniem wynoszącym co najmniej 40%
podstawy jego wymiaru skarżący nie nabył z tytułu służby pełnionej w
demokratycznym państwie prawa.
Z tych motywów orzeczono jak w sentencji (art. 39815 § 1 k.p.c. oraz art. 108
§ 2 k.p.c. w związku z art. 39821 k.p.c.).
[SOP]
[az]