II USK 167/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 9 grudnia 2025 r.
SSN Robert Stefanicki
w sprawie z odwołania T. G
przeciwko Dyrektorowi Biura Emerytalnego Służby Więziennej w Warszawie
o wysokość renty rodzinnej SW,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 9 grudnia 2025 r.,
na skutek skargi kasacyjnej odwołującej się
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2025 r., sygn. akt III AUa 1553/24,
odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
UZASADNIENIE
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 stycznia 2025 r. zmienił
zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 maja 2024 r. w całości
w ten sposób, że oddalił odwołanie T. G. od decyzji Dyrektora Biura Emerytalnego
Służby Więziennej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w przedmiocie
ponownego ustalenia wysokości renty rodzinnej przysługującej T. G. po zmarłym
mężu C. G., określając wysokość świadczenia od dnia 1 października 2017 r. na
kwotę 1.747,19 zł. Podstawę wydania decyzji stanowił art. 24a ustawy z 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
II USK 167/25
2
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (aktualnie jednolity tekst: Dz.U. z 2024 r., poz. 1121 ze
zm., dalej jako „ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy” lub „ustawa
zaopatrzeniowa”), w brzmieniu nadanym przez art. 1 i 2 ustawy z 16 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (Dz.U. z
2016 r. poz. 2270, dalej jako „ustawa nowelizacyjna”).
Odwołująca wywiodła skargę kasacyjną od powyższego wyroku. W
podstawach skargi podniosła zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego
przez ich błędną wykładnię w postaci przepisu art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 24a ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy; art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w
zw. z art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Przy tak
przedstawionych zarzutach skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu,
ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i ustalenie prawa wnioskodawczyni
do renty rodzinnej w wysokości ustalonej przed 1 października 2017 r. oraz o
zasądzenie od organu emerytalnego na rzecz skarżącej kosztów postępowania
kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
We wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżąca powołała
się na występującą w sprawie potrzebę wykładni przepisów prawnych
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, ewentualnie o jej przyjęcie do
rozpoznania w przypadku uznania, iż skarga jest oczywiście uzasadniona. W
argumentacji zawartej we wniosku odwołująca podniosła, że Sąd drugiej instancji
wydając zaskarżony wyrok, oparł się na przepisie art. 24a ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy pozwalającym na zrównanie renty rodzinnej członków
rodzin byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz państwa polskiego przed
rokiem 1989 do wysokości kwoty przeciętnej renty rodzinnej. Jednakże według niej,
zapisy art. 24a ustawy zaopatrzeniowej budzą poważne wątpliwości w zakresie ich
zgodności z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1 oraz 67 Konstytucji RP jako
naruszających zasadę ochrony praw nabytych, zasadę sprawiedliwości społecznej,
a także zasadę zaufania obywatela do państwa. W orzecznictwie nie tylko sądów
II USK 167/25
3
powszechnych, ale także Sądu Najwyższego istnieją w tym zakresie rozbieżności
przemawiające za powinnością rozpatrzenia niniejszej skargi przez Sąd Najwyższy.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się do przyjęcia celem jej
merytorycznego rozpoznania.
Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie
występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów
prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w
orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest
oczywiście uzasadniona (art. 3989 § 1 k.p.c.). Powołanie się na przesłanki
przedsądu związane jest z funkcją przypisaną Sądowi Najwyższemu, jako sądowi
kasacyjnemu, który nie jest sądem powszechnym trzeciej instancji, zaś skarga
kasacyjna nie jest środkiem zaskarżenia przysługującym od każdego
rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, a to z
uwagi na przeważający w charakterze skargi kasacyjnej element interesu
publicznego. Zgodnie z takim modelem skargi kasacyjnej, jej rozpoznanie
następuje tylko z przyczyn kwalifikowanych, wymienionych w art. 3989 § 1 k.p.c. W
konsekwencji tego, w art. 3984 § 2 k.p.c. wśród istotnych wymagań skargi
kasacyjnej ustawodawca wymienił obowiązek złożenia wniosku o przyjęcie skargi
do rozpoznania z powołaniem się na jedną z ustawowych przyczyn wraz ze
stosownym do niej uzasadnieniem. Wymóg ten wiąże się z tzw. przedsądem,
polegającym między innymi na możliwości odmowy przez Sąd Najwyższy przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.), a jego spełnienie powinno
przybrać postać wyodrębnionego wywodu prawnego, w którym skarżący wykaże,
jakie występujące w sprawie okoliczności pozwalają na uwzględnienie wniosku o
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jednocześnie uzasadni, dlaczego
odpowiadają one ustawowemu katalogowi przesłanek (postanowienia Sądu
Najwyższego z: 25 września 2024 r., III USK 91/24, LEX nr 3777577; 25 lutego
2025 r., III USK 5/24, LEX nr 3842853).
II USK 167/25
4
Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie
występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów
prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w
orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest
oczywiście uzasadniona (art. 3989 § 1 k.p.c.). Obowiązkiem skarżącego jest
sformułowanie i uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania,
nawiązując do tych przesłanek (art. 3984 § 2 k.p.c.), gdyż tylko wówczas może być
osiągnięty cel wymagań przewidzianych w art. 3984 § 2 k.p.c. Rozstrzygnięcie Sądu
Najwyższego w kwestii przyjęcia bądź odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania wynika z oceny, czy okoliczności powołane przez skarżącego
odpowiadają okolicznościom, o jakich stanowi art. 3989 § 1 k.p.c.
Stosownie do utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, oparcie
wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na przesłance określonej w
art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., to jest istnieniu potrzeby wykładni przepisów prawnych
budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie
sądów, wymaga wykazania, że określony przepis prawa, będący źródłem
poważnych wątpliwości interpretacyjnych, nie doczekał się wykładni albo
niejednolita wykładnia wywołuje rozbieżności w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych. Wątpliwości te i rozbieżności należy przytoczyć,
przedstawiając ich doktrynalne lub orzecznicze źródła (postanowienia Sądu
Najwyższego z: 13 czerwca 2008 r., III CSK 104/08, LEX nr 424365; 18 lutego
2015 r., II CSK 428/14, LEX nr 1652383; 17 kwietnia 2024 r., III USK 9/24, LEX nr
3707191; 11 marca 2025 r., III USK 118/24, Legalis nr 3202221). Powołanie się na
rozbieżności w orzecznictwie wymaga ponadto przytoczenia i poddania analizie
rozbieżnych orzeczeń sądów w celu wykazania, że różnice w orzecznictwie mają
swoje źródło w różnej wykładni przepisu, bądź też przedstawienia argumentów
wskazujących, że wykładnia przeprowadzona przez sąd drugiej instancji sprzeczna
jest z jednolitym stanowiskiem doktryny lub orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Ponadto, ze względu na publicznoprawne funkcje skargi kasacyjnej, skarżący
powinien wykazać celowość dokonania wykładni konkretnego przepisu przez Sąd
Najwyższy ze względu na potrzeby praktyki sądowej (postanowienia Sądu
Najwyższego z 14 grudnia 2012 r., III SK 29/12, LEX nr 1238124; 22 maja 2024 r.,
II USK 167/25
5
II USK 240/23, LEX nr 3735929; 30 września 2025 r., III USK 53/25, LEX nr
3919825). Twierdzenie o występowaniu potrzeby wykładni przepisów prawnych
budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie
sądów jest uzasadnione tylko wtedy, kiedy przedstawiony problem prawny nie
został jeszcze rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy lub kiedy istnieją rozbieżne
poglądy w tym zakresie, wynikające z odmiennej wykładni przepisów
konstruujących owo zagadnienie. W tym wyraża się publicznoprawny charakter
skargi kasacyjnej. Celem realizowanym w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej
jest bowiem ochrona interesu publicznego przez zapewnienie jednolitości wykładni
przepisów prawa oraz wkład Sądu Najwyższego w rozwój jurysprudencji i prawa
pozytywnego, a nie korekta orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne
(postanowienia Sądu Najwyższego z: 4 lutego 2000 r., II CZ 178/99, OSNC 2000,
nr 7-8, poz. 147; 24 kwietnia 2024 r., III USK 244/23, Legalis nr 3071269; 15
kwietnia 2025 r., III USK 323/24, Legalis nr 3215908).
Odnosząc się do sugerowanej przez odwołującą potrzeby wykładni przepisu
art. 24a ustawy zaopatrzeniowej w zakresie jego zgodności z art. 2, art. 31 ust. 3,
art. 32, art. 64 ust. 1 oraz 67 Konstytucji RP i usankcjonowanych tymi przepisami
konstytucyjnych zasad ochrony praw nabytych, sprawiedliwości społecznej, a także
zasady zaufania obywatela do państwa, należy uwzględnić, że przedstawiane
wątpliwości na tle wykładni przywołanego przepisu zostały wyjaśnione w
judykaturze.
Sformułowane przez skarżącą wątpliwości powstały na gruncie
wprowadzanych do ustawy zaopatrzeniowej ustawą nowelizacyjną zmian w
wysokości świadczeń pobieranych przez funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę na
rzecz państwa totalitarnego. Zmiany te polegające na obniżeniu wysokości
świadczeń emerytalno-rentowych byłych funkcjonariuszy służb, jak wynika z
uzasadnienia do projektu tej ustawy, miały na celu wprowadzenie rozwiązań
zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych
związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo
świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz
totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
wprowadzone na gruncie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o
II USK 167/25
6
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych (…) (Dz. U. poz. 145) tzw.
„ustawy dezubekizacyjnej”, gdyż rozwiązania te nie okazały się w pełni skuteczne,
wobec uznania, że cel tej ustawy nie został osiągnięty w zakładanym zakresie.
Projektodawcy ww. ustawy wskazywali bowiem w uzasadnieniu, że
„niedopuszczalne jest dalsze trwanie systemu prawnego, który przewiduje dla
byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa oraz WRON wysokie
przywileje emerytalne, szczególnie w kontekście trudnej obecnie sytuacji
materialnej wielu ludzi walczących w tych latach o wolność, niepodległość i prawa
człowieka”.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego podnosi się, że okolicznościami
przesądzającymi o kwalifikacji służby danej osoby jako „służby na rzecz
totalitarnego państwa” są wyłącznie ramy czasowe i miejsce pełnienia służby. Tak
zdefiniowana ustawowa „służba na rzecz totalitarnego państwa” stanowi jedynie
kryterium wyjściowe w analizie sytuacji prawnej indywidualnych funkcjonariuszy.
Konstrukcja ta tworzy domniemanie ustawowe, które funkcjonariusz może obalić,
czy to w postępowaniu administracyjnym, czy to przed sądami powszechnymi, w
celu uniknięcia niekorzystnych konsekwencji w zakresie ustalania wysokości
świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego. Z treści art. 15c ust. 5 i 6, art. 22a ust. 5 i
6, art. 24a ust. 4 i 6 ustawy zaopatrzeniowej wynika, że ustalenie emerytury, renty
inwalidzkiej i renty rodzinnej w sposób wskazany w art. 15c ust. 1, art. 22a ust. 1 i
art. 24a ust. 1 nie następuje wobec wskazanych w tych przepisach osób, jeżeli
osoby te udowodnią, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęły
współpracę i czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz
niepodległości Państwa Polskiego. Takie rozumienie przepisów ustawy
zaopatrzeniowej, w ocenie Sądu Najwyższego, uwzględniające obok wykładni
językowej art. 13b w związku z art. 13c ustawy zaopatrzeniowej i pozostałe
unormowania tej ustawy, pozwala na odkodowanie treści pojęcia „służby na rzecz
totalitarnego państwa” w zgodzie z konstytucyjnymi zasadami wyznaczającymi
standardy demokratycznego państwa prawnego. Pojęcie „państwa totalitarnego” z
punktu widzenia aksjologii demokratycznego państwa prawnego,
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej w świetle art. 2
Konstytucji RP, podlega negatywnej ocenie (wyroki Sądu Najwyższego z: 13
II USK 167/25
7
czerwca 2023 r., II USKP 95/22, Legalis nr 2952051; 25 października 2023 r., III
USKP 39/23, LEX nr 3619227; 5 grudnia 2023 r., I USKP 73/23, LEX nr 3643732;
29 października 2024 r., III USKP 77/24, Legalis nr 314712620; 29 października
2024 r., III USKP 77/24, Legalis nr 314712620; 20 listopada 2024 r., II USKP 83/23,
LEX nr 3814246; 11 marca 2025 r., III USKP 108/24, LEX nr 3845589).
Zasada ochrony praw nabytych nie może mieć zastosowania do praw
nabytych niesłusznie lub niegodziwie, a także praw niemających oparcia w
założeniach uznawanego w demokratycznym ustroju porządku konstytucyjnego.
Uprzywilejowane prawa emerytalno-rentowe nabyte przez funkcjonariuszy państwa
totalitarnego i członków ich rodzin zostały przy spełnieniu zakreślonych przesłanek
nabyte niegodziwie. Służba w instytucjach i organach państwa, które systemowo
naruszały przyrodzone prawa człowieka i rządy prawa, nie może w
demokratycznym państwie prawnym uzasadniać roszczeń do utrzymania
przywilejów (wyrok Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2025 r., II USKP 148/23, LEX nr
3847761). Państwo jest uprawnione do rozliczeń z byłym reżimem, który w
warunkach demokratycznych zmian ustrojowych został skutecznie
zdyskredytowany. Zasada ochrony praw nabytych nie rozciąga się na prawa
ustanowione niesprawiedliwie. Ochrony praw nabytych nie można rozumieć w
sposób bezwzględny, gdyż stworzyłoby to niebezpieczeństwo blokowania realizacji
przez państwo spoczywających na nim zadań (wyrok Sądu Najwyższego z 12 maja
2025 r., I USKP 23/25, LEX nr 3861320). Analiza ta dotyczy także świadczeń
pochodnych, jakimi są renty rodzinne, nabyte przez członków rodziny po
funkcjonariuszach pełniących taką służbę. Uprawniony członek rodziny nabywa
prawo do renty rodzinnej po osobie, która w chwili śmierci, miała ustalone prawo do
emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z zaopatrzenia emerytalnego (art.
23 ustawy zaopatrzeniowej). Ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej nie
dotyczy zmarłego funkcjonariusza, który nabył prawo do świadczenia emerytalnego
w związku ze służbą na rzecz totalitarnego państwa, a przedmiotem sprawy jest
wydanie przez organ rentowy nowej decyzji w przedmiocie wysokości świadczenia
w wyniku zmiany stanu prawnego (nienastępcza weryfikacja błędu organu
rentowego odnośnie do nabycia przez funkcjonariusza świadczenia). Przepisy
omawianej ustawy nowelizacyjnej stanową ingerencję prawodawcy w prawa
II USK 167/25
8
wcześniej nabyte, jakim jest prawo do świadczenia z zabezpieczenia emerytalno-
rentowego. Ingerencja ta nastąpiła w drodze aktu rangi ustawy, a podyktowana była
celem, jak wynika z uzasadnienia, wprowadzenia rozwiązań zapewniających w
pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów związanych z pracą w aparacie
bezpieczeństwa PRL, przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i
rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od
22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.
W kontekście otwartej konstrukcji wyznaczników branych pod uwagę w
stosowanej weryfikacji działań byłych funkcjonariuszy Trybunał Konstytucyjny w
wyroku zapadłym jeszcze przed uchwaleniem Konstytucji (wyrok z 15 lutego 1994
r., K 15/93, OTK 1994, Nr 1, poz. 4) stwierdził, że „współpraca z organami represji
nastawionymi na zwalczanie polskich ruchów niepodległościowych musi być
oceniana negatywnie i to bez względu na to, o jakie stanowiska i o jaki charakter
zatrudnienia w tych organach chodzi”. Trybunał Konstytucyjny potwierdził też swoje
stanowisko, że ochronie konstytucyjnej podlegają tylko prawa nabyte słusznie, co
wyklucza stosowanie niniejszej zasady nie tylko w wypadku praw nabytych contra
legem czy praeter legem, lecz także uzyskanych z naruszeniem zasady
sprawiedliwości społecznej albo w sposób niedopuszczalny w demokratycznym
państwie prawnym (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 grudnia 2012 r., K 9/12,
OTK ZU nr 11/A/2012, poz. 136). Należy dodać, że teza wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 16 czerwca 2021 r. (P 10/20, OTK Seria A 2021, poz. 40) brzmi,
że art. 22a ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Sąd Najwyższy w wyroku z 3 czerwca 2025 r. (I USKP 11/25, LEX nr
3888781) kontestując idee sprawiedliwości społecznej i sposobu jej
urzeczywistniania na gruncie ustaw nowelizujących ustawę o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy (art. 15c oraz art. 22a ustawy zaopatrzeniowej)
zaakcentował, że obniżając wysokość należnych świadczeń, ustawodawca
zapewnił jednocześnie, że będą one na poziomie zbliżonym do tego, który
przysługuje osobom, które były represjonowane przez system totalitarny. Ochronie
konstytucyjnej podlegają tylko prawa nabyte słusznie, co wyklucza stosowanie
niniejszej zasady nie tylko w wypadku praw nabytych contra legem czy praeter
II USK 167/25
9
legem, lecz także uzyskanych z naruszeniem zasady sprawiedliwości społecznej
albo w sposób niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawnym (wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 19 grudnia 2012 r., K 9/12, OTK ZU 2012, nr 11/A,
poz. 136). Państwo jest uprawnione do rozliczeń z byłym reżimem, który w
warunkach demokratycznych zmian ustrojowych został skutecznie
zdyskredytowany. Zasada ochrony praw nabytych nie rozciąga się na prawa
ustanowione niesprawiedliwie. Ochrony praw nabytych nie można rozumieć w
sposób bezwzględny, gdyż stworzyłoby to niebezpieczeństwo blokowania realizacji
przez państwo spoczywających na nim zadań (wyroki Trybunału Konstytucyjnego z:
6 kwietnia 2004 r., SK 56/03, OTK-A 2004, Nr 4, poz. 29; 19 grudnia 2012 r., K 9/12,
OTK-A 2012, Nr 11, poz. 136; uchwała Sądu Najwyższego z 28 listopada 2019 r.,
III UZP 5/19, OSNP 2020, Nr 6, poz. 57). Co do zasady w praktyce dochodzi do
balansowania rywalizujących ze sobą zasad, aby nadać pierwszeństwo w
określonych okolicznościach jednej z nich. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu
wyroku z 11 maja 2007 r. (K 2/07, OTK-A 2007, Nr 5, poz. 48) podkreślił, że
demokratyczne państwo oparte na rządach prawa posiada wystarczające
instrumenty zabezpieczenia gwarancji, aby sprawiedliwości stało się zadość.
Zasada demokratycznego państwa urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości
wyprowadzana jest z art. 2 Konstytucji. Sprawiedliwość społeczna jest definiowana
jako „dążenie do zachowania równowagi w stosunkach społecznych i
powstrzymywanie się od kreowania nieusprawiedliwionych, niepopartych
obiektywnymi wymogami i kryteriami przywilejów dla wybranych grup obywateli”.
Akcentuje się także, że „sprawiedliwość społeczna jest celem, który ma
urzeczywistniać demokratyczne państwo prawne. Nie jest demokratycznym
państwem prawnym państwo, które nie realizuje idei sprawiedliwości” (wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK 2000, Nr 3, poz. 87).
W wyroku z 9 czerwca 2022 r. (III USKP 145/21) odnoszącym się do decyzji
zmniejszania emerytury Sąd Najwyższy podniósł, że ingerencja ta jest
dopuszczalna, powinna jednak realizować zadania mieszczące się w granicach
interesu publicznego, być odpowiednia dla realizowanego celu, co należy rozumieć
jako sprawiedliwą równowagę pomiędzy wymogami interesu publicznego a
wymogami ochrony praw podstawowych. Co się natomiast tyczy renty z tytułu
II USK 167/25
10
niezdolności do pracy, to do wnioskodawczyni stosuje się art. 22a ust. 2 ustawy
zaopatrzeniowej, który stanowi, że w przypadku osoby, która pełniła służbę na
rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b i została zwolniona ze służby
przed dniem 1 sierpnia 1990 r. rentę inwalidzką, wypłaca się w kwocie minimalnej
według orzeczonej grupy inwalidzkiej. W wyroku z 16 czerwca 2020 r. (P 10/20,
OTK-A 2021, poz. 40) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ten jest zgodny
z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W wyroku z
16 czerwca 2021 r. (P 10/20, OTK Seria A 2021, poz. 40) Trybunału
Konstytucyjnego uznał, że art. 22a ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 2 oraz z art. 67
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawodawca, wprowadzając nowe zasady ustalania świadczenia emerytalnego
funkcjonariuszy, wziął pod uwagę konieczność zapewnienia im minimum
socjalnego. Zagwarantowanie, że świadczenie emerytalne jest wypłacane w kwocie
przeciętnej lub minimalnej emerytury stanowi realizację prawa, o którym mowa w
art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Konstytucyjny standard jest w tym obszarze
wyznaczany przez powszechny system emerytalno-rentowy, a nie systemy
preferencyjne, takie jak emerytury i renty mundurowe lub emerytury w obniżonym
wieku, które nie należą do istoty konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia
społecznego, zagwarantowanego w art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Pomimo uznania,
że prawo do świadczeń nieproporcjonalnie wyższych od uposażenia osób
pracujących poza aparatem bezpieczeństwa PRL za okres od 1944 r. do 1990 r.
zostało nabyte w sposób niegodziwy, ustawodawca nie pozostawił byłych
funkcjonariuszy bez środków do życia, zapewniając im uposażenie na poziomie co
najmniej minimalnego świadczenia (i nie wyższego niż przeciętne), jakie otrzymują
wszyscy obywatele RP, również represjonowani przez aparat bezpieczeństwa
państwa komunistycznego. Nie można zatem uznać, by stanowiło to
nieproporcjonalną ingerencję w prawo do zabezpieczenia społecznego (wyrok
Sądu Najwyższego z 19 września 2024 r., I USKP 72/24, LEX nr 3767410). Służba
w instytucjach i organach państwa, które systemowo naruszały przyrodzone prawa
człowieka i rządy prawa, nie może w demokratycznym państwie prawnym
uzasadniać roszczeń do utrzymania niesłusznie nabytych przywilejów.
II USK 167/25
11
Dokonując oceny charakteru służby C. G. (męża wnioskodawczyni), Sąd
Apelacyjny doszedł do przekonania, że służba C. G. w latach 1952-1956 w
strukturach wojewódzkich i powiatowych resortu Bezpieczeństwa Publicznego
spełniała kryteria służby na rzecz totalitarnego państwa w rozumieniu art. 13b ust. 1
ustawy zaopatrzeniowej. Skoro w świetle powołanych wyżej poglądów judykatury,
w zestawieniu do poczynionych przez Sąd Apelacyjny ustaleniami, w ujęciu
„instytucyjnym” pełniona przez C. G. służba wypełniała kryterium „służby na rzecz
totalitarnego państwa” użytego w art. 13b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy, przy ustaleniach, że działania C. G. nie były ukierunkowane na
ochronę praw i wolności obywatelskich czy też ochronę interesów państwa
demokratycznego, lecz były podjęte w celu bezpośrednio zmierzającym do
naruszania podstawowych praw i wolności człowieka, to uzasadniona pozostaje
ocena, że renta rodzinna przysługująca T. G. w wysokości stanowiącej pochodną
świadczenia przysługującego C. G. kwalifikuje ją z mocy art. 24a ustawy
zaopatrzeniowej do obniżenia pobieranej przez nią renty rodzinnej w wysokości
ustalonej zaskarżaną decyzją Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej w
Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. Odwołująca nie została więc pozbawiona
prawa do renty rodzinnej, a jedynie, w oparciu o uczciwie zweryfikowane kryteria
„służby na rzecz totalitarnego państwa” pełnionej przez zmarłego męża pozbawiona
ich części. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wysokość świadczenia odwołującej
została ograniczona do kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 24a ust. 2
ustawy zaopatrzeniowej).
Skarżąca wniosła o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania także,
powołując się na występowanie w sprawie przesłanki określonej w art. 3989 § 1 pkt
4 k.p.c. Odnosząc się do powołanej przez wnioskodawczynię oczywistej
zasadności skargi kasacyjnej, wskazać trzeba, że w orzecznictwie Sądu
Najwyższego utrwalony jest pogląd, że uzasadnienie oczywistej zasadności skargi
kasacyjnej jako przesłanki jej przyjęcia do rozpoznania wymaga powołania się na
kwalifikowaną postać naruszenia zaskarżonym orzeczeniem przepisów prawa
materialnego lub procesowego oraz przeprowadzenia wywodu zmierzającego do
jego wykazania. Oczywistość naruszenia ma miejsce wówczas, gdy jest ono
II USK 167/25
12
widoczne prima facie, przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy prawniczej
(postanowienia Sądu Najwyższego z: 14 lipca 2005 r., III CZ 61/05, OSNC 2006, nr
4, poz. 75; 26 kwietnia 2006 r., II CZ 28/06, LEX nr 198531; 1 stycznia 2012 r., I PK
104/11, LEX nr 1215774; 9 marca 2012 r., I UK 370/11, LEX nr 1215126; 17
kwietnia 2024 r., I CSK 890/23, Legalis nr 3070390; 1 kwietnia 2025 r., III USK
285/24, LEX nr 3853576), bez potrzeby wchodzenia w szczegóły czy dokonywania
pogłębionej analizy tekstu wchodzących w grę przepisów i doszukiwania się ich
znaczenia, ponieważ wykładnia i stosowanie nie budzi żadnych wątpliwości
(postanowienia Sądu Najwyższego z: 8 marca 2002 r. I PKN 34/01, OSNP 2004, nr
6, poz. 100; 10 stycznia 2003 r., V CZ 187/02, OSNC 2004, nr 3, poz. 49; 11
stycznia 2008 r., I UK 285/07, LEX nr 442743; 10 listopada 2022 r., I CSK 4192/22,
Legalis nr 2916618; 23 kwietnia 2025 r., I CSK 505/24, LEX nr 3858825). Taka
sytuacja w przedmiotowej sprawie nie występuje.
Zaprezentowana przez Sąd Apelacyjny interpretacja powyższych przepisów
jest zgodna z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego i nie zachodzi podstawa od
odstąpienia od przyjętej wykładni. Ustawa nowelizująca nie odebrała prawa do
świadczeń, a jedynie zweryfikowała ich wysokość w ściśle określonych sytuacjach,
zrównując je z przeciętnym świadczeniem w systemie świadczeń powszechnych.
Podnoszone przez skarżącą wątpliwości na tle wykładni powołanych przepisów
zostały zatem wyjaśnione w judykaturze. Zapadle w sprawie rozstrzygnięcie Sądu
Apelacyjnego wpisuje się w wyżej zaprezentowaną linię orzeczniczą.
W konsekwencji rozstrzygnięcie zaskarżonego wyroku jest spójne z
przedstawionymi wyżej poglądami orzecznictwa w sprawie funkcjonariuszy, którzy
pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w rozumieniu art. 13b ustawy
zaopatrzeniowej. Chybiona jest zatem teza skarżącej, jakoby Sąd Apelacyjny
naruszył wskazane we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania przepisy prawa
materialnego, a tym bardziej w sposób kwalifikowany, mogący być podstawą do
stwierdzenia oczywistej zasadności skargi kasacyjnej z art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c.
Sąd Najwyższy nie znalazł zatem podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania i w związku z tym na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c. odmówił przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania.
II USK 167/25
13
(J.K.)
[a.ł]