II NSNc 52/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 9 kwietnia 2025 r.
SSN Joanna Lemańska (przewodniczący)
SSN Janusz Niczyporuk (sprawozdawca)
Jarosław Gałkiewicz (ławnik Sądu Najwyższego)
w sprawie z wniosku P.K.
z udziałem J.K, P.K.
o sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych w dniu 9 kwietnia 2025 r.
skargi nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od postanowienia Sądu
Okręgowego w Warszawie z 23 listopada 2021 r., sygn. […]
1. uchyla zaskarżone postanowienie w całości i sprawę
przekazuje Sądowi Okręgowemu w Warszawie do
ponownego rozpoznania;
2. znosi wzajemnie koszty postępowania ze skargi
nadzwyczajnej.
UZASADNIENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy
Sekcja rodzinna II-instancyjna (dalej również: „Sąd Okręgowy”) postanowieniem z
23 listopada 2021 r., […] (dalej: „postanowienie” lub „zaskarżone postanowienie” w
sprawie z wniosku P.K. (dalej również: „wnioskodawca”) z udziałem J.K. i P.K. o
sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka na skutek apelacji wnioskodawcy na
II NSNc 52/24
2
postanowienie Sądu Rejonowego w Piasecznie z 15 czerwca 2021 r., […]
postanowił oddalić apelację.
Postanowienie Sądu Okręgowego zostało wydane w następującym stanie
faktycznym. Sąd Rejonowy w Piasecznie postanowieniem z 15 czerwca 2021 r.,
[…] (dalej: „postanowienie Sądu Rejonowego”) z wniosku P.K. z udziałem J.K. o
sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka, oddalił przedmiotowy wniosek.
Apelację od powyższego orzeczenia złożył wnioskodawca, zaskarżając
postanowienie Sądu Rejonowego w całości. Wnioskodawca podniósł zarzut
naruszenia prawa materialnego, tj. art. 67 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2014 r. –
Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1378 z późn.
zm.; dalej: „p.a.s.c.”), poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że
brak było podstaw do sporządzenia nowego aktu urodzenia z uwagi na fakt, że
orzeczenie w tym przedmiocie może być wydane w orzeczeniu kończącym
postępowanie w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa. W ocenie wnioskodawcy
prawidłowa wykładnia przepisu powinna prowadzić do wniosku, że z art. 67 ust. 1
p.a.s.c. wynika, że w momencie wydania postanowienia o sporządzeniu nowego
aktu urodzenia, obalenie domniemania ojcostwa musi być już prawomocne, co
skutkuje tym, że o sporządzeniu nowego aktu urodzenia sąd nie tylko może, ale i
musi orzec w odrębnym postępowaniu. Na podstawie powyższego zarzutu
wnioskodawca wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości i wydanie
postanowienia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia dla małoletniej M.K. (dalej:
„małoletnia”).
Rozpoznając apelację wnioskodawcy Sąd Okręgowy wyjaśnił, że należało ją
uznać za bezzasadną. Analiza akt sprawy doprowadziła bowiem ten Sąd do
wniosków, że zaskarżone postanowienie było zgodne z prawem. Sąd Okręgowy
podzielił następnie i przyjął za własne ustalenia i oceny Sądu Rejonowego
wyjaśniając, że Sąd ten dokonał prawidłowej wykładni przepisów prawa, tj. art. 67
ust. 1 p.a.s.c., który stanowi, że w przypadku obalenia domniemania ojcostwa męża
matki sporządza się nowy akt urodzenia, jeśli sąd opiekuńczy tak postanowi. W
ocenie Sądu Okręgowego użyte przez ustawodawcę wyrażenie „w przypadku
obalenia domniemania ojcostwa” nie oznacza, że rozstrzygnięcie o sporządzeniu
nowego aktu urodzenia jest możliwe dopiero po prawomocnym zakończeniu
II NSNc 52/24
3
sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Sąd Okręgowy nie zgodził się z argumentacją
wnioskodawcy, że przytoczony przepis stanowi niezależną podstawę orzeczniczą
w sprawach o sporządzenie nowego aktu urodzenia i postanowienie o sporządzeniu
nowego aktu urodzenia może zostać wydane jedynie wówczas, gdy obalenie
domniemania ojcostwa jest już prawomocnie orzeczone. Zdaniem Sądu
Okręgowego, w uzasadnieniu projektu p.a.s.c., ustawodawca wyjaśnił kierunek
proponowanych zmian wskazując, że „W formie wzmianek dodatkowych będą
dołączane do aktu informacje o uznaniu ojcostwa lub sądowym ustaleniu ojcostwa
w przypadku gdy uznanie nastąpiło po sporządzeniu aktu urodzenia oraz w
przypadku ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa w zakresie danych
wynikających z orzeczenia sądu, a także informacje o zaprzeczeniu ojcostwa męża
matki, gdy sąd nie postanowił o sporządzeniu nowego aktu urodzenia lub zgonu
(art. 65 i art. 66 ust. 3 projektu ustawy). Uwzględniając, iż przyjęty system
wzmianek dodatkowych dołączanych do aktów stanu cywilnego powoduje, że w
odpisie zupełnym aktu urodzenia, stanowiącym powtórzenie treści aktu, będzie
ujawniona informacja o zmianach w zakresie filiacji dziecka, a zwłaszcza obalenia
domniemania ojcostwa męża matki, co jest kwestionowane z perspektywy
zabezpieczenia właściwych standardów ochrony danych osobowych, regulacje
ustawy w sposób tożsamy do przysposobienia dopuszczają sporządzanie nowego
aktu urodzenia dziecka w sprawach związanych z zaprzeczeniem ojcostwa, o ile
sąd opiekuńczy tak postanowi, a także przyjmują analogiczne ograniczenia w
zakresie udostępniania dotychczasowego aktu urodzenia (art. 66 projektu ustawy)”
(druk sejmowy 2620). Zdaniem Sądu Okręgowego, intencją ustawodawcy była
dopuszczalność sporządzenia nowego aktu urodzenia, ale w sprawach związanych
z zaprzeczeniem ojcostwa i o ile sąd opiekuńczy tak postanowił.
Sąd Okręgowy wyjaśnił w świetle powyższego, że nie sposób było przyjąć,
że dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy o zaprzeczenie ojcostwa sąd
powinien w osobnym postępowaniu rozstrzygnąć w przedmiocie sporządzenia
nowego aktu urodzenia. Przeciwko takiemu poglądowi przemawiało dodatkowo w
ocenie Sądu Okręgowego zastrzeżenie ustawodawcy, że w sprawach związanych z
zaprzeczeniem ojcostwa regulacje p.a.s.c. dopuszczają możliwość sporządzenia
nowego aktu urodzenia w sposób tożsamy do przysposobienia. Fakultatywne
II NSNc 52/24
4
sporządzenie aktu urodzenia w przedmiocie przysposobienia jest zaś uregulowane
w art. 72 ust. 2 p.a.s.c., wedle którego na wniosek przysposabiającego, za zgodą
przysposobionego, który ukończył lat 13, albo na wniosek przysposobionego, za
zgodą przysposabiającego, sąd opiekuńczy może postanowić o sporządzeniu dla
przysposobionego nowego aktu urodzenia (przepisy art. 118 § 2 i 3 k.r.o. stosuje
się). Zdaniem Sądu Okręgowego nie można zatem było uznać, że postanowienie o
sporządzeniu nowego aktu urodzenia dziecka w związku z zaprzeczeniem ojcostwa
powinno zostać wydane w osobnym postępowaniu aniżeli w postępowaniu o
zaprzeczenie ojcostwa. Nadto, gdyby postanowienie o sporządzeniu nowego aktu
urodzenia miało następować po wydaniu prawomocnego orzeczenia w przedmiocie
zaprzeczenia ojcostwa, nie byłby wówczas zasadny ust. 3 art. 67 p.a.s.c., który
stanowi, że jeżeli sąd nie postanowił o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, do
aktu urodzenia dołącza się wzmiankę dodatkową w zakresie danych wynikających
z orzeczenia sądu. Należało się zatem przychylić zdaniem Sądu Okręgowego do
stanowiska wyrażonego w nauce, że o tym, czy kierownik urzędu stanu cywilnego
ma w takiej sytuacji sporządzić nowy akt, decyduje sąd w orzeczeniu dotyczącym
obalenia ojcostwa dziecka (D. Sorbian, [w:] I. Basior, A. Czajkowska, Sorbian,
Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i
związkowe oraz wzory dokumentów, Warszawa 2015). Sąd Okręgowy podkreślił
następnie, że jeśli w toku postępowania o zaprzeczenie ojcostwa materiał
dowodowy zmierzał do tego, że należało obalić domniemane ojcostwa, to sąd takie
rozstrzygnięcie wydaje i jednocześnie może postanowić o sporządzeniu nowego
aktu urodzenia dziecka. Jeśli materiał dowodowy nie daje takich podstaw sąd
oddali powództwo. Obalenie następuje po przeprowadzeniu postępowania i
udowodnieniu przez stronę faktu, z którego wywodzi skutki prawne.
Odnosząc się do powyższego Sąd Okręgowy nie zgodził się z
wnioskodawcą, że użyte przez ustawodawcę wyrażenie „w przypadku obalenia
domniemania ojcostwa” może być rozumiane wyłącznie jako prawomocne
orzeczenie. Natomiast orzeczenie nieprawomocne w przedmiocie obalenia
domniemania ojcostwa i jednocześnie postanawiające o sporządzeniu nowego aktu
urodzenia dziecka wywoła skutki w sferze aktów stanu cywilnego dopiero po
uprawomocnieniu. W ocenie Sądu Okręgowego zgodnie z art. 4 ust. 1 p.a.s.c. sądy
II NSNc 52/24
5
przekazują urzędom stanu cywilnego odpisy prawomocnych orzeczeń
stanowiących podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub mających wpływ na
treść lub ważność aktu stanu cywilnego wraz z adnotacją o dacie uprawomocnienia
się tych orzeczeń, w terminie 7 dni od dnia jego uprawomocnienia. Tym samym
zdaniem Sądu Okręgowego, Sąd Rejonowy wywiódł prawidłowe wnioski, że o
sporządzeniu nowego aktu urodzenia dziecka rozstrzyga sąd w orzeczeniu
kończącym postępowanie w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa. Sąd Okręgowy
zważył również, że matka dziecka w toku postępowania o zaprzeczenie ojcostwa
była uprawniona do zgłoszenia wniosku o sporządzenie nowego aktu urodzenia
dziecka. Sąd Okręgowy nie zgodził się więc z zarzutami i zaprezentowaną na ich
poparcie argumentacją. Sąd Okręgowy nie uznał też stanowiska, że relacja
orzeczenia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia do orzeczenia o zaprzeczeniu
ojcostwa tego dziecka ma charakter następczości. Zdaniem tego Sądu zasadnym
jest twierdzenie, że orzeczenie uwzględniające powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
i orzeczenie o sporządzenie nowego aktu urodzenia musi być prawomocne, aby
wywołało skutki w sferze kształtowania treści aktu stanu cywilnego, ale nie wynika
to z następczości. Przechodząc do konkluzji, Sąd Okręgowy mając na uwadze
przytoczone rozważania uznał apelację za bezzasadną.
Pismem datowanym na 26 kwietnia 2024 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
wniósł skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VI
Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy Sekcja rodzinna z […], […] w sprawie z
wniosku P.K. z udziałem J.K. i P.K. o sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka.
Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. 2024, poz. 622 z późn. zm., dalej:
„u.SN”) zaskarżył powyższe postanowienie w całości, zarzucając na podstawie art.
89 § 1 pkt 1 i 2 u.SN naruszenie art. 67 ust. 1 p.a.s.c. oraz art. 18, art. 30, art. 47
oraz art. 51 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 89 § 1 u.SN
wniesiona przez niego w niniejszej sprawie skarga nadzwyczajna jest konieczna dla
zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej, poprzez konieczność
zapewnienia małoletniej prawa do ochrony jej życia prywatnego, poprzez
sporządzenie nowego aktu urodzenia z ujawnionym ojcem biologicznym, a
II NSNc 52/24
6
wnioskodawcy prawa do realizacji rodzicielstwa, ochrony życia prywatnego i
informacji o prawdziwym biologicznym pochodzeniu jego córki i tym samym
ujawnieniu go w akcie urodzenia jako jedynego jej ojca, co zostało odebrane
wskutek wadliwego orzeczenia Sądu Okręgowego. W ocenie Rzecznika Praw
Obywatelskich Sąd Okręgowy stosujący prawo, wadliwie interpretując przepis
naruszył zaufanie obywateli do demokratycznego państwa prawa.
Biorąc pod uwagę powyższe Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że
zaskarżone postanowienie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych
nadzwyczajnych środków zaskarżenia, w konsekwencji czego na podstawie art. 91
§ 1 u.SN wniósł o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Sądowi
Okręgowego do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga nadzwyczajna zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżone
postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny
Odwoławczy Sekcja rodzinna II-instancyjna z […], […] nie odpowiada prawu.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że u.SN przewiduje ściśle określony
krąg podmiotów uprawnionych do jej wniesienia (art. 89 § 2 u.SN). Wniesienie
skargi nadzwyczajnej jest dopuszczalne w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia
się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo
skarga kasacyjna - w terminie roku od dnia ich rozpoznania (art. 89 § 3 u.SN).
Uprawnienie do wniesienia skargi nadzwyczajnej przysługuje, jeżeli zaskarżone
orzeczenie nie może być zmienione lub uchylone w trybie innych nadzwyczajnych
środków zaskarżenia (art. 89 § 1 u.SN). Przechodząc do oceny ustawowych
przesłanek dopuszczalności wniesienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich
skargi nadzwyczajnej należy stwierdzić, że przedmiotowe orzeczenie zostało
wydane przez sąd powszechny i jest prawomocne. Natomiast w świetle art. 89 § 3
u.SN, należałoby uznać, że środek zaskarżenia został wniesiony do Sądu
Najwyższego przed upływem ustawowego terminu.
W ocenie Sądu Najwyższego, postanowienie Sądu Okręgowego w
Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy Sekcja rodzinna
II NSNc 52/24
7
II-instancyjna z […], […] może być wyeliminowane z obrotu prawnego jedynie w
drodze skargi nadzwyczajnej. W badanej sprawie Sąd Najwyższy nie dostrzega
możliwości uchylenia tego wyroku w drodze skargi o wznowienie postępowania (art.
401 pkt 2 k.p.c.).
Zgodnie z art. 89 § 1 u.SN, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia
zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego
zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może
być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile: orzeczenie narusza zasady lub wolności
i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP, lub orzeczenie w sposób
rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w
sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie nie może być uchylone lub
zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
Skarga nadzwyczajna stanowi instytucję prawną zaliczaną do
nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Ustawodawca przyjął, że celem skargi
nadzwyczajnej jest eliminowanie z obrotu prawnego wadliwych orzeczeń sądowych,
które nie spełniają podstawowych standardów, w szczególności zostały wydane w
oparciu o nieprawidłowo zrekonstruowane normy prawne lub ustalenia sądu są
sprzeczne z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, nawet w
przypadku, gdy są już prawomocne (uzasadnienie projektu ustawy z 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym, druk sejmowy VIII kadencji nr 2003).
Orzekanie w ramach skargi nadzwyczajnej ma jednak charakter wyjątkowy,
bowiem możliwość skorygowania prawomocnych orzeczeń uzasadniania jest takim
stopniem ich wadliwości, którego nie da się pogodzić z podstawowymi zasadami
demokratycznego państwa prawnego, czyniąc je przez to elementarnie
niesprawiedliwymi. Na podmiocie wnoszącym skargę nadzwyczajną spoczywa w
pierwszej kolejności powinność wykazania zaistnienia w danej sprawie
przynajmniej jednego z uchybień wymienionych w art. 89 § 1 pkt 1-3 u.SN.
Zaistnienie tego rodzaju uchybienia potwierdza wadliwość zaskarżonego
orzeczenia, rodząc jednocześnie obowiązek zbadania, czy wadliwość ta powinna
być usunięta ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z zasadą
II NSNc 52/24
8
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości
społecznej. Samo zatem zaistnienie przesłanki szczególnej wskazanej w art. 89 § 1
pkt 1-3 u.SN nie przesądza automatycznie o konieczności usunięcia z obrotu
prawnego zaskarżonego orzeczenia. W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że
skarga nadzwyczajna nie służy do eliminowania wszystkich wadliwych orzeczeń
sądowych, a jedynie tych, które obarczone są wadami o fundamentalnym
znaczeniu w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, które uzasadniają
ingerencję w powagę rzeczy osądzonej (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 3
kwietnia 2019 r., I NSNk 1/19; postanowienie Sądu Najwyższego z 2 marca 2021 r.,
I NSNk 5/20; wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2020 r., I NSNu 2/20).
Zasada demokratycznego państwa prawnego w znaczeniu opisowym jest
zbiorem różnych wartości bezpośrednio lub pośrednio wyrażonych w Konstytucji
RP, dotyczących prawa, ustroju państwa oraz relacji między państwem a jednostką
(zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 1997 r., K 26/97). W
literaturze wskazuje się, że ustawodawca przyznał pierwszeństwo zasadzie
sprawiedliwości, rozumianej jako wydanie orzeczenia wolnego od wad, zgodnego z
prawem materialnym i procesowym, a także opartego na prawidłowo zebranym i
zweryfikowanym materiale dowodowym. Jednocześnie przewidział mechanizmy
mające na celu zabezpieczenie stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych w
takim zakresie, w jakim jest to do pogodzenia z założeniami skargi nadzwyczajnej
(K. Szczucki, Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa 2018, s. 458).
Rzecznik Praw Obywatelskich oparł skargę nadzwyczajną na przesłance
szczególnej z art. 89 § 1 pkt 1 i 2 u.SN w postaci naruszenia art. 67 ust. 1 p.a.s.c.
oraz art. 18, art. 30, art. 47 i 51 ust. 1 i 4 Konstytucji RP. W tym zakresie Rzecznik
Praw Obywatelskich wyjaśnił, że nastąpiło naruszenie godności ojca biologicznego
pozbawiając go możliwości ujawnienia siebie po zaprzeczeniu ojcostwa innego
mężczyzny, a także godności małoletniej, która na skutek wpisania ojca
biologicznego do akt stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej, zmuszana
jest do poznania informacji o procesie o zaprzeczenie ojcostwa i przez to,
świadomości „toczenia walki” o jej prawdziwe pochodzenie, znajdujące się pod
szczególną ochroną prawną rodzicielstwa, prawa do ochrony prawnej życia
II NSNc 52/24
9
prywatnego oraz rodzinnego, prawa do żądania sprostowania oraz usunięcia
informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z
ustawą, co związane jest także z realizacją wskazanej wyżej ochrony prawa do
prywatności wnioskodawcy oraz oddalenie żądania o sporządzenie nowego aktu
urodzenia w odrębnym postępowaniu.
Odnosząc się do powyższego Sąd Najwyższy wyjaśnia najpierw, że aby
naruszenie prawa materialnego mogło stanowić skuteczną podstawę skargi
nadzwyczajnej, musi mieć ono charakter „rażący”, przy czym należy mieć na
uwadze, że „rażące” naruszenie prawa jest czym innym niż „oczywiste” naruszenie
prawa, czyli widoczne dla przeciętnego prawnika prima facie, bez konieczności
wnikliwej analizy. Na tle skargi nadzwyczajnej ocena tego, czy doszło do „rażącego”
naruszenia prawa jest uzależniona od: wagi naruszonej normy, tj. jej pozycji w
hierarchii norm prawnych, stopnia (istotności) jej naruszenia, skutków naruszenia
dla stron postępowania. Naruszenie prawa materialnego może przybrać postać jego
błędnej wykładni albo niewłaściwego zastosowania. Stosowanie prawa
materialnego przez sąd wyraża się rozstrzygnięciem w określony sposób o
poddanej mu pod osąd sprawie, w której podmiot prawa, wobec naruszenia albo
zagrożenia jego sfery prawnej, poszukuje ochrony dla przedstawionego w piśmie
wszczynającym postępowanie roszczenia.
Błędne zastosowanie normy prawa materialnego polega na błędzie w
subsumpcji, tj. niewłaściwym podciągnięciu konkretnego stanu faktycznego pod
hipotezę normy prawnej, która z tego przypisu wynika. Konsekwencją błędu w
subsumpcji jest z kolei takie ukształtowanie wydanym w sprawie orzeczeniem
sytuacji prawnej strony, które jest wadliwe, tj. niezgodne z relewantnymi normami
prawa materialnego (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2021 r., I NSNc
97/20). Należy przy tym zaznaczyć, że wskazane postacie naruszenia prawa
materialnego nie są rozłączne, albowiem błędna wykładania określonego przepisu
z zasady zawsze będzie skutkować jego niewłaściwym zastosowaniem. W realiach
niniejszej sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich podnosząc zarzut naruszenia art.
67 ust. 1 p.a.s.c. oraz wymienionych w tym punkcie petitum skargi nadzwyczajnej
art. 18, art. 30, art. 47 i 51 ust. 1 i 4 Konstytucji RP nie powołał rażącego charakteru
tego naruszenia, który powinien wyrażać się w niewłaściwym ich zastosowaniu.
II NSNc 52/24
10
Skoro art. 67 ust. 1 p.a.s.c. był przedmiotem wykładni dokonanej przez Sąd
Najwyższy w uchwale z 7 grudnia 2021 r., III CZP 67/20, to brak jest możliwości
podniesienia w tym zakresie zarzutu rażącego naruszenia powołanego przepisu
prawa, dlatego ze wskazanych wyżej przyczyn podniesiony przez Rzecznika Praw
Obywatelskich zarzut należy uznać na nietrafny.
Natomiast należy za trafny uznać zarzut Rzecznika Praw Obywatelskich
odnośnie do naruszenia art. 18, art. 30, art. 47 i 51 ust. 1 i 4 Konstytucji RP w zw. z
art. 67 ust. 1 p.a.s.c. Przechodząc do oceny przesłanki szczególnej w tym
kontekście trzeba stwierdzić, że zagadnienie ochrony rodzicielstwa, zasada dobra
dziecka czy prawo do życia prywatnego i rodzinnego podlegają szczególnej
ochronie w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych. Konstytucja RP nie
zawiera zamkniętego katalogu zasad prawa rodzinnego, określa jedynie ramowe
uregulowania, które stanowią kierunek wykładni rozwiązań prawnych przyjętych w
ustawie z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020, poz.
1359; dalej: k.r.o.) (C. Kowalski, Założenia prawa rodzinnego w świetle Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, (red.) P.
Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009, s. 42-43).
Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i
mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną
Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja RP nie definiuje pojęcia „rodzicielstwo”.
Warunkiem skuteczności konstytucyjnej ochrony rodzicielstwa, jest prawo rodziców
do jego ustalenia (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z: 28 kwietnia 2003 r., K 18/02;
16 lipca 2007 r., SK 61/06). Zasada dobra dziecka, wyrażona w szczególności w art.
72 ust. 1 Konstytucji RP stanowi fundamentalną zasadę obowiązującą w prawie
rodzinnym. Przepisy Konstytucji RP nie przewidują wprost prawa do ustalenia
pochodzenia małoletniego dziecka na podstawie więzi biologicznej. W
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że „zasada dobra dziecka
wyrażająca prymat więzi opartych na rzeczywistym pochodzeniu biologicznym
wyraża więc jedynie dominującą tendencję, co nie wyklucza, że w pewnych
warunkach i okolicznościach dobro dziecka nie będzie wymagało odwołania się do
innych przesłanek kształtowania relacji rodzinnych, w ramach których to właśnie
interes dziecka przeważy nad interesem rodziców biologicznych i będzie wymagał
II NSNc 52/24
11
ochrony stosunków rodzinnych opartych na istnieniu innego typu więzi niż więź
biologiczna (…)”. Zatem co do zasady, stosunki prawnorodzinne powinny być
kształtowane na podstawie rzeczywistych więzi biologicznych. Natomiast
prawidłowe ustalenie stanu cywilnego małoletniego dziecka ma „zasadnicze
znaczenie zarówno dla ochrony jego interesów niemajątkowych (prawo do własnej
tożsamości biologicznej, istnienie więzi osobistej z rodzicem naturalnym i jego
rodziną), jak i majątkowych (alimentacja, dziedziczenie)” (wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 28 kwietnia 2003 r., K 18/02). W myśl art. 7 Konwencji o
prawach dziecka (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526) od momentu urodzenia małoletnie
dziecko ma prawo do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich opieką.
Dalej art. 8 nakłada na Państwa-Strony obowiązek podjęcia działań mających na
celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym
obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z
wyłączeniem bezprawnych ingerencji. W przypadku, gdy dziecko zostało
bezprawnie pozbawione części lub wszystkich elementów swojej tożsamości,
Państwo jest zobowiązane do zapewnienia właściwej pomocy i ochrony, w celu jak
najszybszego przywrócenia jego tożsamości.
Jeżeli chodzi o naruszenie art. 30 Konstytucji RP, który stanowi, że
przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela oraz, że jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych, podobnie jak naruszenie art. 51 Konstytucji
RP o prawie do nieujawniania informacji o sobie, to wolno to oczywiście sprowadzić
do naruszenia godności ojca biologicznego pozbawiając go możliwości ujawnienia
siebie po zaprzeczeniu ojcostwa innego mężczyzny, a także godności małoletniej,
która na skutek wpisania ojca biologicznego do akt stanu cywilnego w formie
wzmianki dodatkowej, zmuszana jest do poznania informacji o procesie o
zaprzeczenie ojcostwa i przez to, świadomości „toczenia walki” o jej prawdziwe
pochodzenie, znajdujące się pod szczególną ochroną prawną rodzicielstwa, prawa
do ochrony prawnej życia prywatnego oraz rodzinnego, prawa do żądania
sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych
w sposób sprzeczny z ustawą, co związane jest także z realizacją wskazanej wyżej
II NSNc 52/24
12
ochrony prawa do prywatności wnioskodawcy oraz oddalenie żądania
o sporządzenie nowego aktu urodzenia w odrębnym postępowaniu.
Konstytucyjne prawo do ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego,
wyrażone w art. 47 Konstytucji RP, znajduje również swoje uzasadnienie w
przepisach prawa międzynarodowego. W świetle art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności każdy ma prawo do poszanowania
swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej
korespondencji. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej:
ETPCz) przyjmuje się, że prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
obejmuje w szczególności prawo do tożsamości i osobistego rozwoju, prawo do
ustalenia szczegółów swojej tożsamości jako istoty ludzkiej oraz uzyskania
odpowiednich informacji w tym zakresie (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28
kwietnia 2003 r., K 18/02 i przywołane tam wyroki ETPCz z: 6 lutego 2001 r. w
sprawie Bensaid przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 47, nr 44599/98; 28 stycznia 2003
r. w sprawie Peck przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 57, nr 44647/98; 7 lutego 2002 r.
w sprawie Mikulić przeciwko Chorwacji, pkt 54, nr 53176/99; 13 lutego 2003 r. w
sprawie Odievre przeciwko Francji, pkt 29, nr 42326/98; 30 maja 2006 r. w sprawie
Ebru i Çolak przeciwko Turcji, pkt 83, nr 60176/00).
Przechodząc do oceny przesłanki ogólnej skargi nadzwyczajnej należy
stwierdzić, że do podstawowych zasad wywodzonych z zasady demokratycznego
państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) należy zasada ochrony zaufania
obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także bezpieczeństwa
prawnego jednostki. Sąd Okręgowy wydając zaskarżone postanowienie bez
przeprowadzenia wnikliwego postępowania dowodowego, wyłączenie na podstawie
zeznań matki małoletniego dziecka nie wywiązał się z konstytucyjnych obowiązków.
W konsekwencji pozbawił małoletnią prawa do uzyskania pewności co do
biologicznego pochodzenia, a wnioskodawcę prawa do ustalenia więzów
pokrewieństwa zgodnie ze stanem rzeczywistym. Wszystkie te uchybienia
doprowadziły zdaniem Sądu Najwyższego pozbawiły małoletnią oraz
wnioskodawcę właściwej ochrony sądowej, przez co doszło do naruszenia
podstawowych zasad i gwarancji konstytucyjnych, składających się na klauzulę
demokratycznego państwa prawa, a mających swoje umocowanie w art. 2
II NSNc 52/24
13
Konstytucji RP. W ocenie Sądu Najwyższego uchylenie zaskarżonego
postanowienie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady
sprawiedliwości społecznej.
Mając na uwadze powyższe, Sąd Najwyższy na podstawie art. 91 § 1 u.SN,
uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania
Sądowi Okręgowemu w Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy
Sekcja rodzinna II-instancyjna. O wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania
wywołanego wniesioną skargą nadzwyczajną Sąd Najwyższy orzekł na podstawie
z art. 39818 k.p.c. w zw. z art. 95 pkt 1 u.SN.
[r.g.]