I USK 250/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 16 grudnia 2025 r.
SSN Renata Żywicka
w sprawie z odwołania J.S., w którego miejsce wstąpiła następca prawny U.S.
przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
o wysokość emerytury policyjnej,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 16 grudnia 2025 r.,
skargi kasacyjnej ubezpieczonej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 5 marca 2024 r., sygn. akt III AUa 185/23,
odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
[I.T.]
UZASADNIENIE
Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 2 lutego 2023 r. oddalił
odwołanie J.S. od decyzji z dnia 11 lipca 2017 r. Dyrektora Zakładu Emerytalno-
Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
ponownie ustalającej wysokość emerytury (pkt I) oraz zasądził od ubezpieczonej
U.S. (następcy prawnego J.S.) na rzecz Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę 180 zł tytułem zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego.
Wyrokiem z dnia 5 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił
apelację U.S.
I USK 250/24
2
W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku ubezpieczona zarzuciła
naruszenie: 1. art. 15c ust. 1-3 oraz art. 22a w zw. z art. 13b ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (dalej: ustawa zaopatrzeniowa) oraz art. 1, art. 2 ust. 1 i
4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (dalej: ustawa zmieniająca); 2.
art. 13b ust. 1 pkt 5 ustawy zaopatrzeniowej; 3. art. 1 oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy;
4. art. 33 ust. 1 i ust.2 ustawy zaopatrzeniowej; 5. art. 8 ust. 1 Konstytucji RP; 6.
art. 178 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP; 6. art. 379 pkt.4 k.p.c. w zw. z
art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
Przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, skarżąca uzasadniła
koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, a także dokonania wykładni
przepisów prawnych budzących uzasadnione wątpliwości.
Skarżąca wskazała, że zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy przyjęta
przez Sąd Apelacyjny wykładnia przepisów art. 15c ust.1-3 oraz art. 22a w zw. z
art. 13b ustawy zaopatrzeniowej oraz art. 1, art. 2 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej
oraz art. 13b ust. 1 pkt 5 ustawy zaopatrzeniowej nie narusza konstytucyjnej
zasady równości wobec prawa, zasady proporcjonalności, zasady
demokratycznego państwa prawa, równości wobec prawa, zasady ochrony praw
rodziny oraz zasady ochrony praw nabytych (wyrażone w art. 2, art.7, art. 8, art. 31
ust. 3 Konstytucji RP), jak również art. 30 oraz art. 47 Konstytucji RP w zw. z art. 8
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności poprzez
naruszenie godności skarżącej i ubezpieczonego J.S., ich prawa do ochrony czci,
dobrego imienia, prawa do prywatności i prawa do poszanowania życia rodzinnego.
Co więcej, z uwagi na przyjęcie przez Sąd Apelacyjny związania treścią literalną
przepisów znowelizowanej ustawy zaopatrzeniowej koniecznym jest zbadanie, czy
I USK 250/24
3
Sąd naruszył art. 8 ust. 1 Konstytucji RP poprzez zaniechanie dokonania przy
orzekaniu oceny zgodności art. 15c ust. 1-3 oraz art. 22a ust. 1 ustawy
zaopatrzeniowej oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy nowelizującej z ustawą zasadniczą, w
ramach procesowej kontroli przepisów, oraz wydanie orzeczenia w oparciu o te
przepisy prawa, mimo istnienia podstaw do ich pominięcia w części naruszającej
Konstytucję.
Skarżąca podniosła także, że z uwagi na rozpoznanie sprawy przez Sąd
jednoosobowy a nie w składzie trzyosobowym, koniecznym jest zbadanie, czy z
uwagi na skład orzekający nie doszło do naruszenia art. 45 ust. 1 Konstytucji w zw.
z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Mając na uwadze powyższe skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego
orzeczenia w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez przyznanie U.S. jako
następczyni prawnej po ubezpieczonym J.S. prawa do ustalenia emerytury
policyjnej w wysokości i na zasadach ustalonych przed dniem 1 października 2017
r., ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie oraz o
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów zgłoszonych w apelacji z dnia 4
kwietnia 2023 r., pominiętych przez Sąd Apelacyjny (a uprzednio Sąd Okręgowy w
Szczecinie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się do przyjęcia celem jej
merytorycznego rozpoznania.
Na wstępie warto podkreślić, że Sąd Najwyższy, jako sąd kasacyjny, nie jest
sądem powszechnym trzeciej instancji, zaś skarga kasacyjna nie jest środkiem
zaskarżenia przysługującym od każdego rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji
kończącego postępowanie w sprawie, a to z uwagi na przeważający w charakterze
skargi kasacyjnej element interesu publicznego. Zgodnie z takim modelem skargi
kasacyjnej, jej rozpoznanie następuje tylko z przyczyn kwalifikowanych,
wymienionych w art. 3989 § 1 k.p.c. W konsekwencji tego, w art. 3984 § 2 k.p.c.
wśród istotnych wymagań skargi kasacyjnej ustawodawca wymienił obowiązek
I USK 250/24
4
złożenia wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania i jego uzasadnienie. Wymóg
ten wiąże się z tzw. przedsądem, polegającym między innymi na możliwości
odmowy przez Sąd Najwyższy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (art.
3989 § 2 k.p.c.), a jego spełnienie powinno przybrać postać wyodrębnionego
wywodu prawnego, w którym skarżący wykaże, jakie występujące w sprawie
okoliczności pozwalają na uwzględnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania i jednocześnie uzasadnieniu, dlaczego odpowiadają one ustawowemu
katalogowi przesłanek.
Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie
występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów
prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w
orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest
oczywiście uzasadniona (art. 3989 § 1 k.p.c.). Strona wnosząca skargę kasacyjną
powinna zatem sformułować w niej wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania wraz
ze stosownym uzasadnieniem. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania powinien zaś wskazywać, że zachodzi przynajmniej jedna z
okoliczności wymienionych w art. 3989 § 1 k.p.c., a jego uzasadnienie winno
zawierać argumenty prawne świadczące o tym, że rzeczywiście, biorąc pod uwagę
sformułowane w ustawie kryteria, istnieje potrzeba rozpoznania skargi przez Sąd
Najwyższy.
Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. jest
zagadnienie nowe, nierozwiązane dotychczas w orzecznictwie, którego wyjaśnienie
może przyczynić się do rozwoju prawa. W świetle utrwalonego orzecznictwa Sądu
Najwyższego dotyczącego przyczyny przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c., przedstawienie okoliczności uzasadniających
rozpoznanie skargi kasacyjnej ze względu na występujące w sprawie istotne
zagadnienie prawne polega na sformułowaniu samego zagadnienia wraz ze
wskazaniem konkretnego przepisu prawa, na tle którego to zagadnienie występuje
oraz wskazaniu argumentów prawnych, które prowadzą do rozbieżnych ocen
prawnych, w tym także na sformułowaniu własnego stanowiska przez skarżącego.
Wywód ten powinien być zbliżony do tego, jaki jest przyjęty przy przedstawianiu
zagadnienia prawnego przez sąd odwoławczy na podstawie art. 390 k.p.c.
I USK 250/24
5
(postanowienie Sądu Najwyższego z 9 maja 2006 r., V CSK 75/06, LEX nr
1102817). Analogicznie należy traktować wymogi konstrukcyjne samego
zagadnienia prawnego, formułowanego w ramach przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 1
k.p.c. oraz jego związek ze sprawą i skargą kasacyjną, która miałaby zostać
rozpoznana przez Sąd Najwyższy. Zagadnienie prawne powinno, przede
wszystkim, być sformułowane w oparciu o okoliczności mieszczące się w stanie
faktycznym sprawy wynikającym z dokonanych przez sąd ustaleń (zob.
postanowienie Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2001 r., III CZP 33/01, LEX nr
52571), a jednocześnie być przedstawione w sposób ogólny i abstrakcyjny tak, aby
umożliwić Sądowi Najwyższemu udzielenie uniwersalnej odpowiedzi,
niesprowadzającej się do samej subsumcji i rozstrzygnięcia konkretnego sporu
(por. postanowienia Sądu Najwyższego z 15 października 2002 r., III CZP 66/02,
LEX nr 57240; z 22 października 2002 r., III CZP 64/02, LEX nr 77033 i z 5 grudnia
2008 r., III CZP 119/08, LEX nr 478179) i pozostawać w związku z rozpoznawaną
sprawą, co oznacza, że sformułowane zagadnienie prawne musi mieć wpływ na
rozstrzygnięcie danej sprawy (postanowienia Sądu Najwyższego z 13 lipca 2007 r.,
III CSK 180/07, LEX nr 864002; z 22 listopada 2007 r., I CSK 326/07, LEX nr
560504), a w końcu, dotyczyć zagadnienia budzącego rzeczywiście istotne
(poważne) wątpliwości.
Odnosząc się z kolei do przesłanki określonej w art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. jaką
jest potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie, to rzeczą skarżącego jest wykazanie,
że określony przepis prawa, mimo iż budzi poważne wątpliwości (ze
sprecyzowaniem, na czym te poważne wątpliwości polegają), nie doczekał się
wykładni, bądź niejednolita jego wykładnia wywołuje rozbieżności w orzecznictwie
sądów, które to orzecznictwo należy przytoczyć (zob. postanowienia Sądu
Najwyższego: z dnia 28 marca 2007 r., II CSK 84/07, LEX nr 315351; z dnia
9 czerwca 2008 r., II UK 37/08, LEX nr 494133; z dnia 13 grudnia 2022 r.,
I USK 21/22, LEX nr 3556521; z dnia 28 czerwca 2023 r., I USK 160/22,
LEX nr 3575124).
Oczywiste jest, że budzący wątpliwości interpretacyjne przepis musi mieć
zastosowanie w sprawie, a jego wykładnia - mieć znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.
I USK 250/24
6
Przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego jest jednak sam przepis, a nie
rozstrzygnięcie konkretnego sporu. Stąd wspomniane wątpliwości interpretacyjne
powinny być na tyle poważne, by ich wyjaśnienie nie sprowadzało się do prostej
wykładni przepisów.
Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wypada stwierdzić, że
skarżąca nie wykazała spełnienia powołanych przez siebie przesłanek przedsądu.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu nieważności postępowania
podnieść należy, wbrew stanowisku skarżącej w sprawie nie doszło do nieważności
postępowania. W tej kwestii trzeba zwrócić uwagę na artykuł 3671 § 1 k.p.c., który
został dodany do k.p.c. z dniem 28 września 2023 r. (art. 1 pkt 16 ustawy z dnia
7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo
o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw). Ustawodawca, wprowadzając to unormowanie, uchylił
jednocześnie art. 367 § 3 k.p.c., który przewidywał, że w postępowaniu
apelacyjnym sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Obecnie reguła ta
została odwrócona, gdyż zgodnie z art. 3671 § 1 in principio k.p.c., zasadą jest
rozpoznawanie spraw przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego.
Od zasady tej przewidziano wyjątki, do których skarżąca się nie odwołuje, lecz
koncentruje się na uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z 26 kwietnia 2023 r., III PZP 6/22 (OSNP 2023 nr 10, poz. 104), wskazując na
zawarte w niej twierdzenie, że kolegialność postępowania przed sądem drugiej
instancji składa się na prawo do sądu określone w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
które może zostać skutecznie ograniczone w granicach art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP.
W tym kontekście należy zauważyć, że uchwała III PZP 6/22 dotyczyła
stricte art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.). Wskazany przepis stanowił
wyjątek od istniejącej wówczas reguły kolegialnego rozpoznawania apelacji.
Niewątpliwie podjęcie rzeczonej uchwały miało istotny wpływ na wprowadzenie
I USK 250/24
7
mającego zastosowanie w sprawie art. 3671 k.p.c. (został dodany ustawą z dnia 7
lipca 2023 r., Dz.U. z 2023 r., poz. 1860, która weszła w życie 28 września 2023 r.).
Niezależnie od poglądu składu orzekającego w niniejszej sprawie na
celowość wprowadzenia nowej reguły, czy ocenę jej konstytucyjności, należy
przypomnieć, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego dopuszczalność dokonania
takiej oceny została dopuszczona tylko w wyjątkowych warunkach kryzysu
funkcjonowania organu ustrojowo powołanego do jej dokonywania; między innymi
w wyrokach Sądu Najwyższego: z 9 czerwca 2022 r., III USKP 145/21 (OSNP 2022
nr 11, poz. 113); z 16 marca 2023 r., II USKP 122/22 (OSNP 2023 nr 10, poz. 104)
wskazano, że w przypadku długotrwałej i nieuzasadnionej bezczynności Trybunału
Konstytucyjnego, sąd ma prawo dokonywać oceny zgodności przepisów ze
wzorcem konstytucyjnym, a w konsekwencji odmawiać ich zastosowania, gdy
weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie, rozwiązanie to jednak, jak wskazują
zwolennicy tego poglądu, ma charakter wyłącznie wyjątku. W tym przypadku nie
może być mowy o jakimkolwiek „milczeniu”, ponieważ przed Trybunałem
Konstytucyjnym dotychczas nie zakwestionowano nowej reguły z art. 3671 k.p.c.
Wobec tego rozpoznanie przedmiotowej sprawy zgodnie z regułą z art. 3671 k.p.c.
nie może być postrzegane jako przyczyna nieważności postępowania (por.
postanowienie SN z dnia 15 stycznia 2025 r., III PSK 28/24, LEX nr 3817780).
Poza tym skarga kasacyjna nie zawiera argumentów dostatecznych dla
uznania, że skarżąca skutecznie wykazała, iż w sprawie zachodzą powołane
przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
Przede wszystkim należy zauważyć, że rozstrzygnięcie Sądu drugiej
instancji zgodne jest ze stanowiskiem zawartym w wyroku z dnia 25 października
2023 r., III USKP 39/23, (LEX nr 3619227), w którym Sąd Najwyższy zwrócił
uwagę, że ustawa nowelizacyjna wprowadziła do ustawy zaopatrzeniowej art. 13b
ust. 1, w myśl którego okres służby od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
w ściśle określonych cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach uznaje się za
okres służby na rzecz totalitarnego państwa. Służba o której mowa w art. 13b
ustawy zaopatrzeniowej, to „służba na rzecz totalitarnego państwa”, którą
ustawodawca definiuje jako „służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
w wymienionych w ustawie cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach”
I USK 250/24
8
(art. 13b ust. 1 ustawy) oraz służbę na etatach oraz w ramach szkoleń, kursów, a
także oddelegowania w określonych instytucjach, wskazanych w ustawie (art. 13b
ust. 2 ustawy), chyba że służba ta rozpoczęła się po raz pierwszy nie wcześniej niż
w dniu 12 września 1989 r. bądź której obowiązek wynikał z przepisów o
powszechnym obowiązku obrony (art. 13c ustawy zaopatrzeniowej).
Sąd Najwyższy, w komentowanym wyroku uznał, że wprowadzona w ustawie
dezubekizacyjnej definicja „służba na rzecz totalitarnego państwa” jest definicją
legalną, ścisłą i niebudzącą wątpliwości zatem nie ma potrzeby sięgania do innych
rodzajów wykładni poza wykładnią językową. Z powyższej definicji legalnej wynika,
że okolicznościami przesądzającymi o kwalifikacji służby danej osoby jako „służby
na rzecz totalitarnego państwa” są wyłącznie ramy czasowe i miejsce pełnienia
służby.
Tak zdefiniowana ustawowa „służba na rzecz totalitarnego państwa” jest
oczywiście jedynie kryterium wyjściowym w analizie sytuacji prawnej
indywidualnych funkcjonariuszy. Konstrukcja powyższa tworzy domniemanie
ustawowe, które funkcjonariusz może obalić czy to w postępowaniu
administracyjnym, czy to przed sądami powszechnymi, tak aby uniknąć
obejmowania wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie i miejscach
wskazanych w ustawowej definicji niekorzystnymi dla nich unormowaniami w
zakresie ustalania wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego. Powyższe
rozumowanie znajduje odzwierciedlenie w tych zapisach ustawy zaopatrzeniowej,
które wprost przewidują w określonych sytuacjach wyłączenie unormowań w
zakresie obniżania wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego wobec
funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w czasie i miejscach wskazanych w ustawowej
definicji, będąc przez to funkcjonariuszami pełniącymi „służbę na rzecz totalitarnego
państwa” - tj. w przepisach art. 8a ust. 1, art. 15c ust. 5 i 6, art. 22a ust. 5 i 6,
art. 24a ust. 4 i 6 tej ustawy, co przemawia za przemyślanym zabiegiem
systemowym ustawodawcy.
Z treści art. 15c ust. 5 i 6, art. 22a ust. 5 i 6, art. 24a ust. 4 i 6 ustawy
zaopatrzeniowej wynika, że ustalenie emerytury, renty inwalidzkiej i renty rodzinnej
w sposób wskazany w art. 15c ust. 1, art. 22a ust. 1 i art. 24a ust. 1 nie następuje
wobec wskazanych w tych przepisach osób, jeżeli osoby te udowodnią, że przed
I USK 250/24
9
rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęły współpracę i czynnie wspierały
osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Przy
tym chodzi właśnie o osoby, „które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa, o
których mowa w art. 13b, i które pozostawały w służbie przed dniem 2 stycznia
1999 r.” Ustawodawca w treści art. 15c ust. 5 i 6 (i odsyłających do treści tego
przepisu regulacjach art. 22a ust. 6 i art. 24a ust. 6) ustawy zaopatrzeniowej
wyraźnie rozróżnia charakter działalności w ramach służby odbywanej w
warunkach państwa totalitarnego od formalnego kryterium „okresu służby na rzecz
państwa totalitarnego”, stanowiąc wprost, że niekorzystnych unormowań zawartych
w przepisach ustawy zaopatrzeniowej „nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa
w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych,
podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz
niepodległości Państwa Polskiego. (...). W przypadku, o którym mowa w ust. 5,
środkiem dowodowym może być zarówno informacja, o której mowa w art. 13a
ust. 1, jak i inne dowody, w szczególności wyrok skazujący, choćby nieprawomocny,
za działalność polegającą na podjęciu, bez wiedzy przełożonych, czynnej
współpracy z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz niepodległości
Państwa Polskiego w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa
w art. 13b”.
Oznacza to, że sam ustawodawca przyjmuje, że legalna definicja „służby na
rzecz totalitarnego państwa” ma w istocie konstrukcję obalanego ustawowego
domniemania, według którego osoby pełniące służbę odpowiadającą kryteriom
zawartym w art. 13b w związku z art. 13c ustawy zaopatrzeniowej, tj. pełniące
służbę w określonym czasie w ramach określonych stosunków służbowych, nie
podlegają ogólnym regulacjom art. 15, art. 22 i art. 24 ustawy, skoro wyraźnie
przewidział, że również w stosunku do osób, które pełniły „służbę na rzecz
totalitarnego państwa” w rozumieniu art. 13b w związku z art. 13c ustawy
zaopatrzeniowej, lecz działały w opozycji do zadań i funkcji ustrojowych państwa
tego rodzaju, unormowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy mogą nie mieć
zastosowania. W tym kontekście trudno przyjąć, aby wykładnia językowa pojęcia
,,służby na rzecz totalitarnego państwa” prowadziła do rażąco niesprawiedliwych
lub irracjonalnych konsekwencji.
I USK 250/24
10
Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę, że wykładnię powyższą wzmacnia
treść art. 13a ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej, zgodnie z którą sporządzana przez
Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu informacja o przebiegu służby „na rzecz totalitarnego państwa” zawiera
zarówno dane istotne z punktu widzenia legalnej definicji „służby na rzecz
totalitarnego państwa”, tj. wskazanie okresów służby na rzecz totalitarnego
państwa, o których mowa w art. 13b, jak i inne dane, tj. informację, „czy z
dokumentów zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynika, że funkcjonariusz w tym
okresie, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub
organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego”, a zatem
informację dotyczącą nie tylko „okresu służby na rzecz państwa totalitarnego”, lecz
również dotykającą charakteru działalności w ramach służby odbywanej w
warunkach państwa totalitarnego, co – w przypadku angażowania się w działalność
niekorespondującą z zadaniami i funkcjami państwa totalitarnego – z mocy samego
prawa wyłącza stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób
pełniących służbę, o której mowa w art. 13b ustawy (art. 15c ust. 5 i 6, art. 22a
ust. 5, art. 24a ust. 4.
Takie rozumienie zapisów ustawy zaopatrzeniowej, uwzględniające obok
wykładni językowej art. 13b w związku z art. 13c ustawy zaopatrzeniowej, pozostałe
unormowania tej ustawy, pozwala, w ocenie Sądu Najwyższego, na pełne
odkodowanie treści pojęcia „służby na rzecz totalitarnego państwa” w zgodzie z
konstytucyjnymi zasadami wyznaczającymi standardy demokratycznego państwa
prawnego. Pojęcie „państwa totalitarnego” ma z punktu widzenia aksjologii
demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady
sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) jednoznacznie pejoratywne
zabarwienie, co oznacza, że charakter taki ma również „służba na rzecz” takiego
państwa.
Podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała z dnia 16 września 2020 r., III UZP
1/20, (OSNP 2021 nr 3, poz. 28) nie ma mocy zasady prawnej zgodnie z art. 87 §
1 zdanie 2 ustawy o Sądzie Najwyższym 8 grudnia 2017 r. (Dz.U.2023.1093, tekst
jedn.: z dnia 12 czerwca 2023). Stosownie więc do przepisu art. 390 § 2 k.p.c.
I USK 250/24
11
uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej
sprawie. Dlatego też Sąd Najwyższy w tym składzie nie podziela wykładni pojęcia
"służby na rzecz totalitarnego państwa", jakiej dokonał Sąd Najwyższy w uchwale z
dnia 16 września 2020 r., III UZP 1/20. W ocenie Sądu Najwyższego jest to
wykładnia prawotwórcza, sprzeczna z zasadami demokratycznego państwa
prawnego i trójpodziału władz wynikających z Konstytucji RP. Żaden bowiem sąd, w
tym Sąd Najwyższy, nie jest uprawniony do ustanawiania prawa, do czego teza
Sądu Najwyższego nawiązuje poprzez zastosowanie ocennego kryterium ,,służby
na rzecz totalitarnego państwa”. Pojęcie takiego kryterium w żadnym razie nie
zostało sformułowane w ustawie. Podobną wykładnia została zaprezentowana
przez Sąd Najwyższy także w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia: 13 czerwca
2023 r., II USKP 95/22 (LEX nr 3570824 ), 14 listopada 2023 r., II USKP 31/23 (LEX
nr 3635073).
W ocenie Sądu Najwyższego powyższe stanowisko, mimo braku związania
sądu powszechnego treścią informacji o przebiegu służby wystawionej przez IPN,
obliguje sąd jedynie do ustalenia czy ubezpieczony wykonywał służbę lub pracę w
jednostkach szczegółowo wymienionych w art. 13b ustawy dezubekizacyjnej.
Ubezpieczony (funkcjonariusz) może dowodzić, że podjął aktywność "z okresu
totalitarnego państwa", która pozostawała w bezpośredniej opozycji do zadań i
funkcji państwa totalitarnego (art. 15c ust. 5 i 6, art. 22a ust. 5 i 6, art. 24a ust. 4 i 6
ustawy zaopatrzeniowej) stanowiącą podstawę - na warunkach wskazanych w tych
unormowaniach do wyłączenia regulacji art. 15c ust. 1, art. 22a ust. 1 i art. 24a
ust. 1 tej ustawy właśnie wobec osób, wymienionych w art. 13b w związku z
art. 13c ustawy zaopatrzeniowej. Udowodnienie tego rodzaju aktywności powoduje
więc, że osoba, której sytuacja ze względu na okres i miejsce pełnionej służby
nadal mieści się w zakresie ustawowej definicji "służby na rzecz totalitarnego
państwa" traktowana jest przez ustawodawcę jako osoba, względem której nie
znajdują aksjologicznego uzasadnienia negatywne unormowania wprowadzające
odstępstwa od ogólnych zasad ustalania wysokości świadczeń z zaopatrzenia
emerytalnego. Podnoszone przez skarżącego wątpliwości na tle wykładni
powołanych przepisów zostały zatem wyjaśnione w judykaturze. Zapadle w sprawie
I USK 250/24
12
rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego wpisuje się w wyżej zaprezentowaną linię
orzeczniczą.
W konsekwencji rozstrzygnięcie zaskarżonego wyroku jest spójne z
przedstawionymi wyżej poglądami orzecznictwa w sprawie funkcjonariuszy, którzy
pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w rozumieniu art. 13b ustawy
zaopatrzeniowej.
W związku z powyższym nie zachodzi podstawa do przyjęcia skargi
kasacyjnej do rozpoznania ze względu na potrzebę wyjaśnienia zagadnienia
prawnego lub dokonania wykładni przepisów prawnych wywołujących rozbieżności
w orzecznictwie, skoro Sąd Najwyższy rozstrzygnął podnoszone problemy i nie
zachodzi potrzeba zmiany przyjętego stanowiska.
Wobec niewykazania przez skarżącego istnienia powołanych przesłanek
przedsądu, Sąd Najwyższy na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c. odmówił przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania.
[I.T.]
[SOP]