I USK 229/26
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 27 lutego 2026 r.
SSN Ewa Stryczyńska
w sprawie z odwołania T. D.
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
o zasiłek chorobowy,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w dniu 27 lutego 2026 r.,
na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Okręgowego
w Gdańsku z dnia 10 października 2024 r., sygn. akt VII Ua 13/24,
odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
UZASADNIENIE
Decyzją z 25 sierpnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w
Gdańsku zobowiązał T. D. do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego
wraz z odsetkami w łącznej kwocie 22.364,03 zł.
Odwołanie od tej decyzji złożyła ubezpieczona T. D.
Decyzją z 21 października 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Gdańsku zmienił decyzję z 25 sierpnia 2022 r. i odmówił T. D. prawa do zasiłku
chorobowego za okres od 22 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. i od 21 kwietnia
2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz podtrzymał rozstrzygnięcie odnośnie do
zobowiązania o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku chorobowego za te okresy.
Odwołanie od powyższej decyzji także złożyła T. D., zaskarżając ją w
całości.
I USK 229/26
2
Powyższe sprawy zostały połączone przez Sąd pierwszej instancji do
wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.
Wyrokiem z 21 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w
Gdańsku zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał ubezpieczonej T.
D. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 22 marca 2019 r. do 5 kwietnia
2019 r. oraz od 21 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., a także uchylił
obowiązek zwrotu pobranego przez ubezpieczoną za te okresy zasiłku
chorobowego i odsetek od tego zasiłku (punkt I) oraz zasądził od pozwanego na
rzecz ubezpieczonej kwotę 180,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
procesowego (punkt II).
Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. Ubezpieczona T. D. była
objęta ubezpieczeniem chorobowym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę w S. S.A. od 17 lipca 1995 r. do 31 grudnia 2019 r. na stanowisku specjalisty
ds. administracyjno- finansowych.
W ramach powierzonych obowiązków pracowniczych, powódka dodatkowo
zajmowała się obsługą ubezpieczenia grupowego pracowników w P. S.A. W
związku z tym 15 kwietnia 2016 r. podpisała umowę o wprowadzanie danych do
aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń lub wykazów pisemnych związanych z
wykonywaniem Umów Ubezpieczenia Grupowego nr […]. Zgodnie z umową
ubezpieczona miała wykonywać czynności techniczne polegające na
wprowadzaniu danych zawartych w Deklaracjach i Formularzach do systemu eRU
lub przekazanych przez P. S.A. wykazów, a także w razie potrzeby wprowadzać
zmiany w eRU lub w wykazach. Ponadto zobowiązała się do bieżącego
rejestrowania w systemie eRU lub wykazach zmiany danych dotyczących
podmiotów stosunku ubezpieczenia. W umowie zastrzeżono, że ubezpieczona nie
może powierzyć przetwarzania danych osobowych innym podmiotom oraz
zobowiązała się do wyłącznie osobistego wykonywania wszystkich obowiązków
nałożonych umową. Ubezpieczona z tytułu czynności wykonywanych w ramach
zawartej umowy zlecenia. ale również z tytułu gotowości do ich wykonywania miała
otrzymywać wynagrodzenie ryczałtowe, płatne miesięcznie według załącznika do
umowy skalkulowanego w oparciu o ocenę pracochłonności czynności, wyliczane
I USK 229/26
3
wg wzorów stanowiących iloczyny wskazanych w załączniku kwot i liczby osób
ubezpieczonych w danym miesiącu.
W marcu 2019 r. ubezpieczona dowiedziała się o chorobie nowotworowej.
W okresie od 22 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. oraz od 21 kwietnia 2019 r. do
31 sierpnia 2019 r. była niezdolna do pracy i płatnik składek wypłacił jej z tego
tytułu zasiłek chorobowy w kwocie 18 349,04 zł z funduszu chorobowego. Poza tym
ubezpieczona w okresie od 17 kwietnia 2019 r. do 20 kwietnia 2019 r. przebywała
w szpitalu na planowanym zabiegu, za ten okres otrzymała zasiłek chorobowy z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W okresie spornym niezdolności do pracy ubezpieczona w dniach: 1 kwietnia
2019 r., 2 maja 2019 r., 14 maja 2019 r., 3 czerwca 2019 r., 1 lipca 2019 r. oraz 1
sierpnia 2019 r. świadczyła pracę na rzecz płatnika składek: P. S.A. w ramach
zawartej umowy zlecenia. W praktyce czynności ubezpieczonej polegały na
zalogowaniu się do systemu informatycznego P. S.A. - systemu eRU za pomocą
indywidualnego loginu i hasła, ewentualne wprowadzenie zmiany danych i
zatwierdzenie listy pracowników ubezpieczonych grupowo w danym miesiącu.
Wszystkie czynności ubezpieczona wykonywała w domu, na prywatnym
komputerze, co zajmowało jej kilka minut. W przypadku zmiany danych informację
otrzymywała z działu księgowości swojej firmy. Opłacenie składek odbywało się
poza ubezpieczoną, zajmowała się tym księgowa w firmie.
Płatnik składek zatrudniał w 2019 r. od 30 do 40 osób, tylko część z
pracowników korzystała z grupowego ubezpieczenia. Comiesięcznie zatwierdzanie
listy ubezpieczonych pracowników było konieczne z uwagi na zapewnienie
ciągłości ubezpieczenia pracowników.
Ubezpieczona z tytułu umowy zlecenia otrzymywała wynagrodzenie
ryczałtowe od P. S.A.: za czynności podjęte w marcu 2019 r. - 161,79 zł, w kwietniu
2019 r. - 157,76 zł, maju 2019 r. - 152,73 zł, czerwcu 2019 r. - 147,70 zł, lipcu 2019
r. - 166,83 zł.
Sąd pierwszej instancji stwierdził, że w sprawie bezspornym było, że
powódka wykonując czynności związane z obsługą ubezpieczenia grupowego
pracowników w P. S.A., 1 kwietnia 2019 r., 2 maja 2019 r., 14 maja 2019 r.,
3 czerwca 2019 r., 1 lipca 2019 r. oraz 1 sierpnia 2019 r. na mocy zawartej umowy
I USK 229/26
4
zlecenia wykonywała w okresie niezdolności do pracy czynności o charakterze
zarobkowym. Podkreślił jednak, że tego rodzaju czynności, uznał za incydentalne,
sporadyczne oraz wymuszone okolicznościami, które usprawiedliwiają podjęte
działania.
Odnośnie do incydentalnego i marginalnego charakteru, jak wykazało
postępowanie, powódka raz w miesiącu w systemie potwierdzała liczbę osób
ubezpieczonych i sporządzała z tego raport, czynność ta trwała 2 minuty. Zatem
zdaniem Sądu Rejonowego nie sposób przyjąć, że 2 minuty pracy w miesiącu
(kwietniu, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2019 r.) w okolicznościach tej sprawy
stanowiło podjęcie pracy zarobkowej, która uzasadniałaby pozbawienie powódki
prawa do zasiłku chorobowego. Były to czynności sporadyczne i incydentalne, a
także wymuszone okolicznościami, bowiem niedokonanie tego zatwierdzenia
rodziło daleko idące konsekwencje przede wszystkim dla osób objętych grupowym
ubezpieczeniem i samej powódki. Brak wykonania tego obowiązku narażałby
uprawnionych na niemożność skorzystania z ubezpieczenia w razie ziszczenia się
ryzyka ubezpieczeniowego i to nie z ich winy, przy czym sytuacja ta powodowałaby
odpowiedzialność powódki względem tych osób. Wyjątkowość omawianej
czynności wynikała również z obowiązku osobistego jej wykonania przez powódkę,
co zapewniał indywidualny login i hasło dostępu do systemu potwierdzenia raportu.
Obowiązek ten był w pełni uzasadniony, gdyż wiązał się z przetwarzaniem danych
osobowych osób objętych ubezpieczeniem i przekazanie tego uprawnienia innej
osobie, co mogłoby narażać powódkę na odpowiedzialność. Nadto omawiane
przekazanie miesięcznego rozliczenia przez powódkę było jedyną czynnością
dokonaną przez nią w okresie orzeczonej niezdolności do pracy w zakresie
ubezpieczeń grupowych pracowników.
Sąd Rejonowy uznał, że T. D. wykonując czynności związane z obsługą
ubezpieczenia grupowego pracowników w P. S.A. w okresie orzeczonej
niezdolności do pracy wykonywała czynności, które należało uznać za incydentalne
i wymuszone okolicznościami, które usprawiedliwiały podjęte działania, jak również
nie wykorzystała zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem, w związku z czym
ma prawo do zasiłku chorobowego za okres od 22 marca 2019 r. do 5 kwietnia
2019 r. oraz od 21 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Konsekwencją uznania,
I USK 229/26
5
że ubezpieczona zachowała prawo do zasiłku chorobowego w spornym okresie
było stwierdzenie, że nałożony na odwołującą się obowiązek zwrotu pobranego za
sporny okres zasiłku chorobowego wymagał uchylenia.
Apelację od powyższego wyroku wywiódł organ rentowy, zaskarżając go w
całości.
Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 10 października 2024 r. oddalił
apelację i orzekł o zwrocie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu
apelacyjnym.
Zadaniem Sądu Okręgowego, w realiach niniejszej sprawy brak podstaw do
stwierdzenia, że odwołująca się wykonywała pracę zarobkową, która mogłaby być
zrekompensowana przyznanym zasiłkiem chorobowym. Nie sposób uznać
wykonania raz w miesiącu zatwierdzenia raportu w komputerze i za pośrednictwem
internetu za wykonywanie pracy zarobkowej lub wykorzystywanie zwolnienia od
pracy w sposób sprzeczny z jego celem. Czynność ta zajmowała najwyżej kilka
minut i nie była czynnością, która wymagała dużego nakładu wysiłku, poza tym
konieczność wykonania przez ubezpieczoną tych czynności było w pełni
usprawiedliwione okolicznościami.
Sąd odwoławczy nie podzielił zapatrywania organu co do tego, że powyższe
czynności nie miały charakteru incydentalnego. Były to bowiem czynności
krótkotrwałe (każda z nich zajmowała zaledwie kilka minut) i sporadyczne (raz w
miesiącu). Jednocześnie ubezpieczona była jedyną osobą u pracodawcy
oddelegowaną do prowadzenia spraw związanych z dodatkowym ubezpieczeniem
P. i jako jedyna posiadła pełnomocnictwo od P., a także login i hasło do systemu i
nie miała prawa ich komukolwiek udostępniać. Zaznaczył, że dane zatwierdzane
przez ubezpieczoną były generowane automatycznie przez system (wobec tego, że
w spornym okresie nie uległy jakiejkolwiek modyfikacjom), a więc nie wymagały od
ubezpieczonej jakiegokolwiek istotnego nakładu pracy. O ile zasadniczo nie budzi
wątpliwości, że zakaz wykonywania pracy - w kontekście znaczeniowym
„wykorzystania zwolnienia niezgodnie z celem”, należy rozumieć bardzo szeroko,
nie zmienia to jednak faktu, że każda sprawa powinna być oceniana w sposób
indywidualny.
I USK 229/26
6
Sąd Okręgowy zważył, że w analizowanym stanie faktycznym podejmowane
przez ubezpieczoną czynności w ramach umowy zlecenia z P. miały charakter
incydentalny, krótkotrwały i wypełniły jedynie część zadań wynikającą z umowy
zlecenia, natomiast wobec braku innych osób uprawnionych do logowania się w
systemie P. nie było osoby mogącej zastąpić ubezpieczoną, która niejako
zmuszona była wykonać powyższe zadania.
Powyższy wyrok organ rentowy zaskarżył skargą kasacyjną w całości,
zarzucając Sądowi Okręgowemu naruszenie prawa materialnego: art. 17 ust. 1
oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.
z 2025 r., poz. 501 ze zm.; zwanej „ustawą zasiłkową”), przez jego błędną
wykładnię i odmowę zastosowania i przyznanie ubezpieczonej prawa do zasiłku
chorobowego za sporny okres, a co za tym idzie zwolnienie jej z obowiązku zwrotu
pobranego świadczenia, pomimo że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie
nie dawał podstaw do podjęcia tego rodzaju rozstrzygnięcia. Podniósł również
zarzut naruszenia przepisów postępowania, mogącego mieć istotny wpływ na wynik
sprawy: art. 233 k.p.c., przez zaniechanie wszechstronnej i obiektywnej oceny
materiału dowodowego przez przyjęcie w sposób sprzeczny z zasadami logiki i
doświadczenia życiowego faktu, że mimo że ubezpieczona świadczyła pracę
podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, to nie naruszyła art. 17 ustawy
zasiłkowej.
Skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku Sądu
Okręgowego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego jej rozpoznania,
ewentualnie o zmianę w całości zaskarżonego wyroku i rozstrzygniecie co do istoty
sprawy przez oddalenie w całości odwołania od decyzji ZUS, a ponadto o
zasądzenie od ubezpieczonej zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego według
norm przepisanych.
We wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący wskazał,
że skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona, albowiem w sprawie występuje
istotne zagadnienie prawne oraz potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących
poważne wątpliwości w praktyce przy ich stosowaniu. Zagadnienie sformułował w
pytaniu: czy działania ubezpieczonej są naruszeniem art. 17 ustawy zasiłkowej, czy
I USK 229/26
7
też, jak stwierdził Sąd Okręgowy, czynności te należy zakwalifikować jako
krótkotrwałe i incydentalne?
Skarżący odwołał się do orzecznictwa i stwierdził, że wystarczy, że w czasie
orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową i nie
jest niezbędne badanie czy była ona niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego.
Wykonywanie pracy zarobkowej niezależnie od jej wpływu na stan zdrowia stanowi
samodzielną negatywną przesłanką prawa do zasiłku. Zasiłek chorobowy bowiem
ma stanowić rekompensatę zarobku utraconego wskutek niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą, a nie dodatkową korzyść obok wynagrodzenia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie spełniła ustawowych wymagań warunkujących
przyjęcie jej do rozpoznania.
Zgodnie z art. 3989 § 1 pkt 1 – 4 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę
kasacyjną do rozpoznania, gdy w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne,
istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, kiedy zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania powinien zatem
wskazywać, że zachodzi przynajmniej jedna z powołanych powyżej okoliczności, a
jego uzasadnienie powinno zawierać argumenty świadczące o tym, że
rzeczywiście, biorąc pod uwagę sformułowane w ustawie kryteria, istnieje potrzeba
merytorycznego rozpoznania skargi przez Sąd Najwyższy. Skarga kasacyjna nie
jest bowiem (kolejnym) środkiem zaskarżenia przysługującym od każdego
rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, z uwagi
na przeważający w jej charakterze element interesu publicznego.
Skarżący we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania wskazał
na występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, potrzebę wykładni
wskazanych przepisów prawa i oczywistą zasadność skargi kasacyjnej.
Przypomnienia wymaga, że zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 3989 §
1 pkt 1 k.p.c. jest problem nowy, który nie został do tej pory bezpośrednio
I USK 229/26
8
rozwiązany w orzecznictwie Sądu Najwyższego i dla rozwikłania, którego
dotychczasowe orzecznictwo jest niewystarczające. W przypadku powołania jako
podstawy wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania istnienia w sprawie
istotnego zagadnienia prawnego, skarżący ma obowiązek nie tylko sformułować
samo zagadnienie, ale także w uzasadnieniu wniosku przedstawić odpowiednią
jurydyczną argumentację wskazującą na dopuszczalność i celowość rozwiązania
problemu prawnego w sposób preferowany przez skarżącego, a odmienny od
sposobu rozstrzygnięcia tego problemu przy wykorzystaniu zapatrywań wyrażonych
przez Sąd drugiej instancji. Wywód ten powinien być zbliżony do tego, jaki jest
przyjęty przy przedstawianiu zagadnienia prawnego przez sąd odwoławczy na
podstawie art. 390 k.p.c. Samo zaś zagadnienie prawne, w formie pytania
sformułowanego w taki sposób, by możliwe było rozstrzygnięcie stawianych przez
skarżącego wątpliwości, musi w swej treści zawierać odwołanie do przepisu lub
przepisów prawa, na tle których takie zagadnienie powstaje. Dopiero wówczas Sąd
Najwyższy ma podstawę do oceny, czy przedstawione zagadnienie jest
rzeczywiście zagadnieniem "prawnym" oraz czy jest to zagadnienie "istotne". Nie
można przy tym zasadnie twierdzić, że w sprawie występuje istotne zagadnienie
prawne, jeżeli Sąd Najwyższy we wcześniejszym orzecznictwie wyraził swój pogląd
w podnoszonej kwestii, a nie zachodzą okoliczności uzasadniające jego zmianę
(postanowienie Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2014 r., I UK 64/14, LEX nr
2630721).
Podnoszone zagadnienie powinno też pozostawać w związku z
rozpoznawaną sprawą. Zagadnienie prawne powinno być sformułowane w oparciu
o okoliczności mieszczące się w stanie faktycznym sprawy wynikającym z
dokonanych przez sąd ustaleń, a jednocześnie zostać przedstawione w sposób
ogólny i abstrakcyjny tak, aby umożliwić Sądowi Najwyższemu udzielenie
uniwersalnej odpowiedzi, niesprowadzającej się do samej subsumcji i
rozstrzygnięcia konkretnego sporu. Poza tym istotne zagadnienie prawne może
stanowić przyczynę przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania tylko wtedy, gdy
jest przydatne dla rozstrzygnięcia o zasadności wniesionej skargi kasacyjnej, co ma
miejsce wówczas, gdy jest związane z zarzutami wypełniającymi podstawę skargi
kasacyjnej.
I USK 229/26
9
Oparcie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na przesłance
z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., wymaga wykazania, że określony przepis prawa, mimo
że budzi poważne wątpliwości, nie został dotychczas wyjaśniony w drodze wykładni
albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane przez skarżącego
rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub podobnych stanów
faktycznych, które należy przytoczyć (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 23
maja 2018 r., I CSK 31/18, LEX nr 2508113; z 13 czerwca 2008 r., III CSK 104/08,
LEX nr 424365).
Powołanie się na tę przyczynę kasacyjną zakłada więc nie tylko wskazanie
przepisu prawa i stwierdzenie, że w ocenie skarżącego wywołuje on wątpliwości.
Konieczne jest również wykazanie, że wątpliwości te mają rzeczywisty i poważny
charakter, wyjaśnienie na czym one polegają, ich uzasadnienie, a także wskazanie
rozbieżnych wariantów interpretacyjnych, z odwołaniem się do dotychczasowych
poglądów orzecznictwa i dostępnego piśmiennictwa (zob. postanowienie Sądu
Najwyższego z 26 kwietnia 2018 r., IV CSK 571/17, LEX nr 2497706), a w
szczególności przytoczenie i poddanie analizie rozbieżnych stanowisk
interpretacyjnych w celu wykazania, że rozbieżności te mają swoje źródło w różnej
wykładni przepisu, bądź też przedstawienia argumentów wskazujących, że
wykładnia przeprowadzona przez sąd drugiej instancji sprzeczna jest z jednolitym
stanowiskiem doktryny lub orzecznictwa.
Podkreślić również należy, że przesłanka przedsądu z art. 3989 § 1 pkt 2
k.p.c. ma charakter uniwersalny, gdyż odnosi się do samego przepisu prawa, a nie
jego zastosowania w konkretnej sprawie. W tym wyraża się też różnica między
podstawami kasacyjnymi, które dotyczą zastosowania prawa w indywidualnej
sprawie (art. 3983 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.), a podstawą wstępnego badania skargi,
opartej na art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., gdyż warunkuje ją dopiero kwalifikowana
potrzeba wykładni przepisów prawnych, wynikająca z poważnych wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.
Przez oczywistą zasadność skargi kasacyjnej w ujęciu art. 3989 § 1 pkt 4
k.p.c. należy natomiast rozumieć sytuację, w której zaskarżone orzeczenie sądu
drugiej instancji w sposób ewidentny narusza konkretne przepisy prawa. Oczywiste
naruszenie prawa powinno być rozumiane jako widoczna od razu, bez potrzeby
I USK 229/26
10
dokonywania pogłębionej analizy jurydycznej, sprzeczność wykładni lub stosowania
prawa z brzmieniem przepisów albo powszechnie przyjętymi regułami interpretacji
(por. postanowienia Sądu Najwyższego: z 26 lutego 2008 r., II UK 317/07, LEX nr
453107; z 25 lutego 2008 r., I UK 339/07, LEX nr 453109; z 26 lutego 2001 r.,
I PKN 15/01, OSNAPiUS 2002 Nr 20, poz. 494; z dnia 17 października 2001 r.,
I PKN 157/01, OSNP 2003 Nr 18, poz. 437; z 8 marca 2002 r., I PKN 341/01,
OSNP 2004 Nr 6, poz. 100 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2008 r.,
I UK 218/07, LEX nr 375616). Oznacza to, że we wniosku o przyjęcie skargi
kasacyjnej do rozpoznania, jak i w jego uzasadnieniu, niezbędne jest powołanie
konkretnych przepisów prawa, z którymi wyrok sądu drugiej instancji jest w
oczywisty sposób sprzeczny (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 30 listopada
2012 r., I UK 414/12, LEX nr 1675171). Przyjmuje się, że nie spełnia tych wymagań
odwołanie się do podstaw kasacyjnych i opatrzenie zawartego tam zarzutu
określeniem "rażącego", "ewidentnego", "kwalifikowanego" lub "oczywistego"
naruszenia prawa, jeżeli nie zostanie wykazane, w czym przejawia się oczywistość
wydania wadliwego orzeczenia (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z 5 lutego
2014 r., III PK 86/13, LEX nr 1644571; z 20 sierpnia 2014 r., II CSK 77/14, LEX nr
1511117; z 11 kwietnia 2018 r., III UK 98/17, LEX nr 2497587).
Chodzi zatem o taką sytuację, gdy nie tylko zgłoszony zarzut naruszenia
przepisu prawa jest słuszny, ale także stwierdzona nieprawidłowość jest tego
rodzaju, że powoduje jaskrawą wadliwość zaskarżonego orzeczenia (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2016 r., V CSK 622/15, LEX nr
2057365).
Z art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c. wynika konieczność nie tylko powołania się na to,
że skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona, lecz także wykazania, że
przesłanka ta rzeczywiście występuje. Oznacza to, że skarżący musi wyjaśnić,
odrębnie od uzasadnienia podstaw kasacyjnych, w czym w jego ocenie wyraża się
"oczywistość" zasadności skargi oraz podać argumenty przemawiające za tym, że
rzeczywiście skarga jest uzasadniona w sposób oczywisty. Trzeba pamiętać, że
wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania i jego uzasadnienie podlegają analizie
na wstępnym etapie badania skargi w ramach tzw. przedsądu, natomiast
przytoczone podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie oceniane są dopiero po
I USK 229/26
11
przyjęciu skargi do rozpoznania, w trakcie jej merytorycznego rozpoznawania. Oba
te elementy muszą więc być przez skarżącego wyodrębnione, oddzielnie
przedstawione i uzasadnione. Skarga kasacyjna powinna być tak zredagowana i
skonstruowana, aby Sąd Najwyższy nie musiał poszukiwać w uzasadnieniu jej
podstaw pozostałych elementów konstrukcyjnych skargi, ani tym bardziej się ich
domyślać (postanowienia Sądu Najwyższego: z 20 października 2016 r., I PK
59/16, LEX nr 2160130; z 10 marca 2016 r., II CSK 10/16, LEX nr 2009500; z 26
lutego 2016 r., V CSK 518/15, LEX nr 2015640; z 24 września 2015 r., II PK 27/15,
LEX nr 2019527).
Wskazanym wyżej wymaganiom wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do
rozpoznania i jego uzasadnienie nie sprostały w sposób fundamentalny.
Należy zauważyć, że łączenie przesłanki oczywistej zasadności skargi z
występowaniem w sprawie istotnego zagadnienia prawnego lub potrzebą wykładni
przepisów jest co do zasady wykluczone. Jednoczesne uzasadnienie wniosku o
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania występującymi w sprawie
wątpliwościami prawnymi (zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów)
generalnie wyklucza przyjęcie, że skarga jest oczywiście uzasadniona. Nie jest
bowiem możliwa sytuacja, w której wyrok jest oczywiście wadliwy, a jednocześnie w
sprawie występuje tak poważna wątpliwość prawna, że wymaga interwencji i
rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Nie sposób uznać, że sporna kwestia jest
oczywista (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 4 grudnia 2024 r., I CSK
4283/23, LEX nr 3787635; z 5 grudnia 2024 r., I CSK 4316/23, LEX nr 3787657;
z 27 września 2024 r., I CSK 4052/23, LEX nr 3762732; z 24 czerwca 2021 r.,
III CSK 77/21, LEX nr 3190957).
W skardze kasacyjnej powołano się na konieczność rozpoznania
zagadnienia: czy działania ubezpieczonej są naruszeniem art. 17 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 501 ze zm.; zwanej „ustawą
zasiłkową”), czy też, jak stwierdził Sąd Okręgowy, czynności te należy
zakwalifikować jako krótkotrwałe, incydentalne i wymuszone okolicznościami. Nie
jest to zatem zagadnienie o charakterze abstrakcyjnym, a zmierza wyłącznie do
rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy. Warunkiem skuteczności wniosku o przyjęcie
I USK 229/26
12
skargi kasacyjnej do rozpoznania w związku z występowaniem w sprawie istotnego
zagadnienia prawnego jest przedstawienie problemu o charakterze abstrakcyjnym.
Nie zachodzi również potrzeba wykładni art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej.
Większość wątpliwości interpretacyjnych dotyczących tego przepisu została
wyjaśniona w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Skarżący organ rentowy w istocie
kwestionuje ocenę materialnoprawną ustalonego stanu faktycznego, czyli
subsumcję, a więc sposób zastosowania normy prawnej, a nie sposób wykładni
tego przepisu.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej ubezpieczony wykonujący w
okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący
zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do
zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.
Przepis ten doczekał się wykładni w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego
oraz w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 lutego 2014 r., SK 18/13 (OTK-A
2014 Nr 2, poz. 5). W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 1 ustawy
zasiłkowej - w zakresie, w jakim stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku
chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy
wykonywał pracę zarobkową, uzyskując wynagrodzenie przekraczające minimalną
wysokość wynagrodzenia za pracę - jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 64
ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji. W uzasadnieniu tego wyroku
Trybunał Konstytucyjny dokonał obszernej i wieloaspektowej wykładni art. 17 ust. 1
ustawy zasiłkowej, argumentując, że zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy zasiłek
przysługuje ubezpieczonemu, który w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego
stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Konstrukcja tego świadczenia wiąże
się z wystąpieniem określonego zdarzenia losowego (choroba), które prowadzi do
powstania sytuacji chronionej, stanowiącej ryzyko ubezpieczeniowe (niezdolność
do pracy). Tak określone zdarzenie ubezpieczenia chorobowego wiąże się z
przyznaniem świadczenia wynikającego z czasowego ograniczenia możliwości
wykonywania pracy, a tym samym utraty wynagrodzenia z pracy. Istotą ochrony
realizowanej w formie zasiłku chorobowego jest przyznanie świadczenia
zastępującego zarobki utracone przez ubezpieczonego z powodu niezdolności do
pracy. Z tego względu ustawodawca wyraźnie wyłącza prawo do zasiłku za te
I USK 229/26
13
okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony zachował prawo do
wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Podstawowa funkcja zasiłku
chorobowego jako świadczenia zastępującego utracone (nieuzyskane)
wynagrodzenie za pracę ma swoje odzwierciedlenie również w art. 13 ust. 1 ustawy
zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem zasiłek chorobowy nie przysługuje w sytuacji,
w której osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty,
kontynuuje działalność zarobkową, jest uprawniona do innego świadczenia bądź
podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników. Chodzi o takie
okoliczności, w których ubezpieczony ma źródło dochodu, a tym samym nie ma
konieczności zapewnienia mu ze strony funduszu ubezpieczeniowego ochrony
polegającej na wypłacie zasiłku chorobowego (zob. też postanowienie Sądu
Najwyższego z 25 sierpnia 2022 r., III USK 522/21, LEX nr 3483063).
Ustawodawca uregulował odrębnie sytuacje, w których ubezpieczony traci
prawo do zasiłku chorobowego (art. 17 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej). Wiąże się to
zawsze z negatywną oceną jego zachowań. Zalicza się do tych sytuacji między
innymi działania ubezpieczonego polegające na wykonywaniu pracy zarobkowej w
czasie zwolnienia lekarskiego. Pracą zarobkową, o której mowa w art. 17 ust. 1
ustawy zasiłkowej, jest każda aktywność ludzka, niezależnie od stosunku
prawnego, w ramach której jest realizowana, której skutkiem jest uzyskanie
dochodu. Nie ma natomiast znaczenia, czy konkretna praca jest podejmowana w
celu zarobkowym, a więc czy osiągnięcie dochodu było głównym motywem jej
podjęcia. Spełnienie tej przesłanki było wielokrotnie przedmiotem oceny zarówno
ze strony Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych. W orzecznictwie
dominuje podejście przypisujące zarobkowy charakter każdej działalności
przynoszącej dochód. Nie dotyczy to jedynie sporadycznych, incydentalnych i
wymuszonych okolicznościami przejawów aktywności zawodowej (por. m.in. wyroki
Sądu Najwyższego: z 5 kwietnia 2005 r., I UK 370/04, OSNP 2005 Nr 21, poz. 342;
z 12 maja 2005 r., I UK 275/04, OSNP 2006 nr 3-4, poz. 59; z 5 października
2005 r., I UK 44/05, OSNP 2006 nr 17-18, poz. 279; z 15 czerwca 2007 r., II UK
223/06, OSNP 2008 nr 15-16, poz. 231).
Ustawodawca jednoznacznie uzależnił przyznanie prawa do zasiłku
chorobowego zarówno od niezdolności do pracy, jak i od braku posiadania przez
I USK 229/26
14
ubezpieczonego innych możliwości zarobkowania (np. prawa do wynagrodzenia,
ustalonego prawa do emerytury lub renty, uzyskiwania przychodów z prowadzenia
działalności gospodarczej). Zasiłek chorobowy nie jest świadczeniem dodatkowym,
ale zastępuje utracone wynagrodzenie, stając się czasowo jedynym źródłem
utrzymania ubezpieczonego. Taka konstrukcja ustawowa zasiłku chorobowego
wynika zarówno z unormowań określających grono osób uprawnionych, jak również
z przepisów ustawy zasiłkowej, przewidujących okoliczności (warunki) pozbawienia
prawa do tego świadczenia. Uzyskiwanie dochodów z innego zajęcia zarobkowego,
które nie gwarantują nawet minimum życiowego (np. dochodów rzędu 100-200 zł
miesięcznie), nie stanowi (nie może stanowić w obecnych warunkach
gospodarczych i społecznych) alternatywy dla zasiłku chorobowego w tym
znaczeniu, że nie stanowi zastępczego źródła dochodu utraconego przez osobę
niezdolną do pracy z powodu choroby, pozwalającego na wypełnienie luki po
wynagrodzeniu, którego nie otrzymuje ona z tytułu pracy zarobkowej (por. wyrok
Sądu Najwyższego z 19 lutego 2021 r., I USKP 12/21, OSNP 2021 Nr 12, poz. 139;
postanowienie Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2022 r., III USK 522/21, LEX nr
3483063).
Artykuł 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej nie wprowadza jakichkolwiek kryteriów
jego zastosowania odnoszących się do poziomu uzyskiwanych przychodów
(dochodów) ubezpieczonego, pobierającego zasiłek chorobowy z tytułu
niezdolności do pracy, które mogłyby wyłączać jego zastosowanie. Odmowa
zastosowania tego przepisu pozostawiona jest zatem ocenie sądów
rozpoznających konkretne sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Decydujące
znaczenie ma bowiem kontekst sytuacyjny, na co wskazuje Sąd Najwyższy w
wyroku z 28 kwietnia 2022 r., II USKP 163/21, LEX nr 3433589, do którego
odwołuje się skarżący w uzasadnieniu wniosku.
Skarga kasacyjna nie jest też w związku z powyższym oczywiście
uzasadniona. Z poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych wynika, że
podejmowane przez ubezpieczoną czynności w ramach umowy zlecenia z P. miały
charakter incydentalny i krótkotrwały. Czynności podejmowane przez ubezpieczoną
polegały na zalogowaniu się do systemu informatycznego P. O S.A. - systemu eRU
za pomocą indywidualnego loginu i hasła, ewentualnym wprowadzeniu zmiany
I USK 229/26
15
danych i zatwierdzeniu listy pracowników ubezpieczonych grupowo w danym
miesiącu. Wszystkie czynności ubezpieczona wykonywała w domu, na prywatnym
komputerze, a zajmowało jej to zaledwie kilka minut jeden raz w miesiącu.
Ubezpieczona z tytułu umowy zlecenia otrzymywała wynagrodzenie ryczałtowe od
P. S.A.: za czynności podjęte w marcu 2019 r. - 161,79 zł, w kwietniu 2019 r. -
157,76 zł, maju 2019 r. - 152,73 zł, czerwcu 2019 r. - 147,70 zł, lipcu 2019 r. -
166,83 zł, jednak były to kwoty znikome, nie mające znaczenia dla zapewnienia jej
środków utrzymania.
Jak wskazuje się w orzecznictwie uzyskiwanie dochodów z innego zajęcia
zarobkowego, które nie gwarantują nawet minimum życiowego (np. dochodów
rzędu 100-200 zł miesięcznie), nie stanowi (nie może stanowić w obecnych
warunkach gospodarczych i społecznych) alternatywy dla zasiłku chorobowego w
tym znaczeniu, że nie stanowi zastępczego źródła dochodu utraconego przez
osobę niezdolną do pracy z powodu choroby, pozwalającego na wypełnienie luki po
wynagrodzeniu, którego nie otrzymuje ona z tytułu pracy zarobkowej (por. wyrok
Sądu Najwyższego z 19 lutego 2021 r., I USKP 12/21, OSNP 2021 Nr 12, poz. 139
oraz postanowienia Sądu Najwyższego: z 25 sierpnia 2022 r., III USK 522/21, LEX
nr 3483063 i z 20 listopada 2024 r., II USK 247/23, LEX nr 3815817).
Mając na uwadze powyższe, wobec niewykazania przez skarżącego żadnej
z powołanych we wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, przesłanek
przedsądu, Sąd Najwyższy na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c., orzekł o odmowie
przyjęcia skargi do rozpoznania.
[r.g.]