I CSK 405/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Marcin Trzebiatowski
25 lutego 2026 r.
na posiedzeniu niejawnym 25 lutego 2026 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa A.M. i A.Ż.
przeciwko Bank spółce akcyjnej
w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z 11 października 2023 r., I ACa 264/23,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasądza od Bank S.A. w W. na rzecz A.M. i A.Ż. 5 400 (pięć
tysięcy czterysta) zł z odsetkami w wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia
pieniężnego za czas po upływie tygodnia od doręczenia
pozwanemu odpisu niniejszego postanowienia tytułem
kosztów postępowania kasacyjnego.
(M.K.)
UZASADNIENIE
I CSK 405/24
2
Pozwany Bank S.A. w W. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu
Apelacyjnego w Lublinie z 11 października 2023 r. Wniosek o jej przyjęcie do
rozpoznania uzasadnił występowaniem istotnych zagadnień prawnych oraz
potrzebą wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do
rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.
Jak zaznaczono wyżej, skarżący oparł wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej
do rozpoznania na pierwszej i drugiej spośród wymienionych przesłanek.
Przez istotne zagadnienie prawne, o którym mowa w art. 3989 § 1 pkt 1
k.p.c., należy rozumieć problem o charakterze prawnym, powstały na tle
konkretnego przepisu prawa, mający charakter rzeczywisty w tym znaczeniu, że
jego rozwiązanie stwarza realne i poważne trudności. Problem ten musi mieć
charakter uniwersalny, co oznacza, że jego rozwiązanie powinno służyć
rozstrzyganiu innych, podobnych spraw. Chodzi przy tym o problem, którego
wyjaśnienie jest konieczne dla rozstrzygnięcia danej sprawy, a więc problem
pozostający w związku z podstawami skargi oraz z wiążącym Sąd Najwyższy,
a ustalonym przez sąd drugiej instancji, stanem faktycznym sprawy (art. 39813 § 2
k.p.c.), jak też w związku z podstawą prawną zaskarżonego wyroku (postanowienia
SN: z 21 maja 2013 r., IV CSK 53/13 oraz z 3 lutego 2012 r., I UK 271/11).
Konieczne jest przy tym przytoczenie argumentów prawnych, które prowadzą do
rozbieżnych ocen. Skarżący powinien nie tylko wskazać przepis prawa
(materialnego lub procesowego), którego dotyczy zagadnienie, lecz także
przedstawić pogłębioną argumentację prawną w celu wykazania, że zagadnienie
jest istotne, a jego rozstrzygnięcie ma znaczenie dla merytorycznego
rozstrzygnięcia w jego sprawie (m.in. postanowienia SN: z 23 sierpnia 2007 r., I UK
134/07 oraz z 9 lutego 2011 r., III SK 41/10).
I CSK 405/24
3
Natomiast oparcie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo, iż budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć (postanowienia SN: z 13
czerwca 2008 r., III CSK 104/08 oraz z 28 marca 2007 r., II CSK 84/07).
Przedstawioną problematykę skarżący ujął w pytaniach: „czy zgodne z 3851
§ 1 i 2 KC i art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 PB w zw. z art. 56
KC jest uznanie, że w przypadku uznania za abuzywne postanowień umowy
w przedmiocie przeliczenia walut (ustalania kursu), zasadnym jest stosowanie
zgodnie z art. 358 § 2 KC w miejsce tych postanowień przeliczenia według kursu
średniego NBP dla umów zawartych po 24 stycznia 2009 r., tj. po wejściu w życie
art. 358 § 2 KC, a przed 26 sierpnia 2011 r, tj. przed wymogiem zawarcia w umowie
kredytowej od początku wyrażonej w walucie obcej (denominowanej) lub
waloryzowanej walutą obcą (indeksowanej) postanowień o sposobach i terminach
ustalania kursu przeliczenia art. 69 ust. 2 pkt 4a PB, w świetle niedawnych wyroków
Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2023 r. o sygn. akt II CSKP 1110/22,
II CSKP 1495/22, II CSKP 1627/22?; od jakiej daty konsument może żądać odsetek
za opóźnienie w spełnieniu świadczenia zasądzonego wskutek stwierdzenia
nieważności umowy kredytu, czy ma to nastąpić od wydania prawomocnego
wyroku, bowiem aż do chwili wydania prawomocnego wyroku konsument może
zrezygnować z ochrony wynikającej z Dyrektywy, czy też od złożenia oświadczenia
przez konsumenta odpowiednio poinformowanego przez sąd o skutkach upadku
umowy o woli upadku umowy, czy też datą początkową ma być doręczenie
kredytodawcy wezwania do zapłaty?; Czy umowa kredytu bankowego jest umową
wzajemną, co umożliwia podniesienie zarzutu zatrzymania przez bank
w postępowaniu dotyczącym usunięcia takiej umowy z obrotu prawnego,
ewentualnie czy z uwagi na podstawowy charakter świadczenia banku,
podlegającego zwrotowi przez kredytobiorcę w przypadku usunięcia umowy kredytu
I CSK 405/24
4
z obrotu prawnego, bankowi przysługuje skorzystanie z prawa zatrzymania
niezależnie od wzajemnego (lub nie) charakteru umowy kredytu?".
Ponadto skarżący wskazał na potrzebę wykładni z art. 455 k.c. w zw. z art.
481 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. w zw. z art. 410 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1
Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich (dalej „dyrektywa 93/13”); art. 498 k.c., 496
i 497 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 Prawa
bankowego.
Analiza wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania, jego uzasadnienia,
a także uzasadnień orzeczeń sądów obu instancji, nie daje podstaw do uznania, że
rzeczywiście zachodzi przesłanka potrzeby wykładni przepisów budzących
poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.
Należy zauważyć, że przepisy dotyczące przedstawionej problematyki były
przedmiotem wykładni Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu Najwyższego.
Problemy sformułowane przez skarżącego obecnie można zatem uznać za
wyjaśnione.
W judykaturze Sądu Najwyższego obecnie dominuje pogląd, że klauzule
kształtujące mechanizm indeksacji, zastrzeżone w umowie kredytu złotowego
indeksowanego do waluty obcej (denominowanego w walucie obcej), określają
główne świadczenie kredytobiorcy (np. wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20). Pogląd ten uwzględnia stanowisko
Trybunału Sprawiedliwości UE, w orzecznictwie którego podkreśla się, że za
postanowienia umowne mieszczące się w pojęciu „głównego przedmiotu umowy”
w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 należy uważać te, które określają
podstawowe świadczenia w ramach danej umowy i które z tego względu
charakteryzują tę umowę (wyroki TSUE: z 30 kwietnia 2014 r., w sprawie C-26/13,
Árpád Kásler i Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt, pkt 49-
50, ECLI:EU:C:2014:282; z 26 lutego 2015 r., w sprawie C-143/13, Bogdan Matei
i Ioana Ofelia Matei przeciwko SC Volksbank România SA, pkt 54,
ECLI:EU:C:2015:127; z 23 kwietnia 2015 r., w sprawie C-96/14, Jean-Claude Van
Hove przeciwko CNP Assurances SA, pkt 33, ECLI:EU:C:2015:262; z 20 września
I CSK 405/24
5
2017 r., w sprawie C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca
Românească SA, pkt 35, ECLI:EU:C:2017:703). Za takie uznawane są klauzule
indeksacyjne (waloryzacyjne), jak i postanowienia odnoszące się do ustalonego
w walucie obcej mechanizmu waloryzacji świadczeń (określane niekiedy jako
„klauzule ryzyka walutowego”), które wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy-
konsumenta ryzykiem zmiany kursu waluty i związanym z tym ryzykiem
zwiększenia kosztu kredytu (wyroki TSUE: 20 września 2017 r., w sprawie
C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA, pkt
37, jw.; z 20 września 2018 r., w sprawie C-51/17, OTP Bank Nyrt. i OTP Faktoring
Követeléskezelő Zrt przeciwko Teréz Ilyés i Emil Kiss, pkt 68, ECLI:EU:C:2018:750;
z 14 marca 2019 r., w sprawie C-118/17, Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank
Hungary Zrt, pkt 48, ECLI:EU:C:2019:207; z 3 października 2019 r., w sprawie
C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International
AG, pkt 44, ECLI:EU:C:2019:819). Klauzule waloryzacyjne, które nie zostały
wyrażone w umowie kredytu w sposób jasny i precyzyjny, podlegają badaniu pod
kątem spełnienia przesłanek z art. 3851 § 1 k.c. W orzecznictwie Trybunału
wyjaśniono, iż wymaganie wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym
językiem nakazuje, by umowa przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne
działanie mechanizmu, do którego odnosi się ów warunek, a także, w zależności od
przypadku, związek między tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym
w innych warunkach, tak by konsument był w stanie oszacować, w oparciu
o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla niego z tej umowy
konsekwencje ekonomiczne.
Z kolei Sąd Najwyższy wyjaśnił, że postanowienia umowy (regulaminu),
określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki
przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi
swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych
postanowień umownych. Takie klauzule mają charakter abuzywny, ponieważ
kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami
i naruszenie interesów konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu
wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od
I CSK 405/24
6
swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili
jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych
spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta.
Takie postanowienia, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów
walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.
W ten sposób obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają
równorzędność stron. Skonstruowane w ten sposób, w ślad za wzorcem
stosowanym przez bank, uregulowania umowne są niedopuszczalne, niezależnie
od tego, czy swoboda przedsiębiorcy (banku) w ustaleniu kursu jest pełna, czy też
w jakiś sposób ograniczona, np. w razie wprowadzenia możliwych maksymalnych
odchyleń od kursu ustalanego z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów (np. wyrok
SN z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134).
Sąd Najwyższy przyjmuje też, że abuzywne klauzule indeksacyjne są od
początku, z mocy prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy,
chyba że następczo udzieli on świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten
sposób przywróci ich skuteczność z mocą wsteczną (uchwała składu siedmiu
sędziów SN – zasada prawna – z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9,
poz. 56).
Poza tym wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych
postanowień umownych rodzi wprawdzie konieczność dokonania oceny czy umowa
w pozostałym zakresie jest możliwa do utrzymania. Niemniej wyeliminowanie
ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do
waluty obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką
LIBOR, jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że
należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło
tu tylko o inny podtyp czy wariant umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po
wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze
zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za opowiedzeniem się
o jej nieważności (wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD
B/2021, poz. 20). Wyeliminowanie abuzywnych klauzul przeliczeniowych nie
prowadzi do utrzymania w mocy kredytu indeksowanego kursem CHF jako kredytu
złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR. Brak także podstaw do
I CSK 405/24
7
zastąpienia stawki oprocentowania LIBOR stawką WIBOR (wyroki SN: z 10 maja
2022 r., II CSKP 285/22, OSNC-ZD D/2022, poz. 45 oraz z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 293/22).
Należy przypomnieć, że oceny, czy postanowienie umowne jest
niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia
umowy (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17,
OSNC 2019, nr 1, poz. 2). Wykładnia językowa art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c.
nie stwarza podstaw do przyjęcia, że w ramach oceny abuzywności postanowienia
istotny jest sposób jego stosowania przez przedsiębiorcę. Decydujące znaczenie
ma nie to, w jaki sposób przedsiębiorca stosuje postanowienie i dla kogo jest to
korzystne, lecz to, w jaki sposób postanowienie kształtuje prawa i obowiązki
konsumenta. Z przepisu wynika, że przedmiotem oceny jest samo postanowienie,
a więc wyrażona w określonej formie (przeważnie słownej) treść normatywna, tzn.
norma lub jej element określający prawa lub obowiązki stron (uchwała składu
siedmiu sędziów SN z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15, OSNC 2016, nr 4, poz.
40), a jej punktem odniesienia – sposób oddziaływania postanowienia na prawa
i obowiązki konsumenta. Samo postanowienie może bezpośrednio kształtować
prawa i obowiązki tylko w sensie normatywnym, wpływając na zakres i strukturę
praw lub obowiązków stron. Taka interpretacja pozostaje w zgodzie z powszechnie
akceptowanym poglądem, że art. 3851 § 1 k.c. jest instrumentem kontroli treści
umowy (stosunku prawnego). To, w jaki sposób postanowienie jest stosowane, jest
kwestią odrębną, do której art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c. wprost się nie odnosi
(uchwała SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
Sankcje będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają ze
skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku
do daty zawarcia umowy zawierającej klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia
dla takiego charakteru tych postanowień umownych (wyjątek stanowi wola
konsumenta).
W konsekwencji, w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli ryzyka
walutowego i klauzul przeliczeniowych utrzymanie umowy nie jest możliwe
z prawnego punktu widzenia. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie tych
klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic
I CSK 405/24
8
kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego,
które jest bezpośrednio związane z indeksacją kredytu do waluty. W konsekwencji
art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po
stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu
indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej
bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie
z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich
warunków z tego powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru
głównego przedmiotu umowy (wyroki TSUE: z 14 marca 2019 r., w sprawie
C-118/17, Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt, pkt 52, jw.; z 5
czerwca 2019 r., w sprawie C-38/17, GT przeciwko HS, pkt 43,
ECLI:EU:C:2019:461; z 3 października 2019 r., w sprawie C-260/18, Kamil Dziubak
i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, pkt 44 i 45, jw.;
a także postanowienie SN z 24 listopada 2022 r., I CSK 3127/22).
Odnosząc się do wskazanej w skardze problematyki dotyczącej prawa
zatrzymania należy zauważyć, że Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się co
do możliwości skorzystania z prawa zatrzymania w sytuacji dochodzenia od banku
zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu. Uznał, że
prawo zatrzymania nie przysługuje stronie, która może potrącić swoją wierzytelność
z wierzytelnością drugiej strony (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 19 czerwca
2024 r., III CZP 31/23 OSNC 2025, nr 3, poz. 25). W orzeczeniu tym stwierdził, iż
w sytuacji, gdy obie strony są zobowiązane do wzajemnego spełnienia (zwrotu)
świadczeń pieniężnych, prawo zatrzymania nie przysługuje z uwagi na fakt, że
w Kodeksie cywilnym przewidziano instytucję intensywniej chroniącą interes stron,
tj. potrącenie (art. 498 i n. k.c.). Ponadto stwierdził, że w razie dochodzenia od
banku zwrotu świadczenia spełnionego na podstawie umowy kredytu, która okazała
się niewiążąca, bankowi nie przysługuje prawo zatrzymania na podstawie art. 496
k.c. w zw. art. 497 k.c. (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 5 marca 2025 r.,
III CZP 37/24, OSNC 2025, nr 11, poz. 98). Z uzasadnienia tej uchwały wynika, że
podstawowym argumentem przeciwko przyjęciu, iż bank może powołać się na
prawo zatrzymania, jest uznanie, że umowa kredytu nie ma charakteru umowy
wzajemnej.
I CSK 405/24
9
Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną podziela
stanowisko zajęte w wyżej wymienionych uchwałach, a także wyrażone w kolejnych
orzeczeniach (przykładowo w wyrokach SN: z 5 czerwca 2025 r., II CSKP 1147/23
oraz z 5 września 2025 r., II CSKP 276/25), co oznacza, że w niniejszej sprawie nie
było możliwe skuteczne powołanie się przez bank na prawo zatrzymania.
Podstawowym argumentem na rzecz tej tezy jest to, że umowa kredytu nie jest
umową wzajemną, a prawo zatrzymania na podstawie art. 497 k.c. w zw. z art. 496
k.c. przysługuje wyłącznie w razie nieważności lub rozwiązania umowy wzajemnej.
Umowa jest wzajemna, jeżeli strony zobowiązują się w ten sposób, że ich
świadczenia są swoimi odpowiednikami (art. 487 § 2 k.c.). W uzasadnieniach
obydwu powołanych wyżej wyroków Sąd Najwyższy wyjaśnił, że sens gospodarczy
umowy wzajemnej polega na tym, iż na skutek jej wykonania dochodzi do wymiany
świadczenia jednej ze stron na świadczenie drugiej strony. Ustawa nie wymaga
expressis verbis, aby świadczenia stron umowy wzajemnej były świadczeniami
różnego rodzaju, jednak taka konieczność wynika z ekonomicznego celu umowy
wzajemnej. Jeżeli świadczenia dotyczyłyby pieniędzy lub tego samego rodzaju
rzeczy oznaczonych co do gatunku, przy równej wysokości świadczeń wymiana
byłaby niecelowa; różnorodność obu świadczeń jest więc esencją, istotą umowy
wzajemnej. Jeżeli zaś wysokość świadczeń byłaby różna, trudno mówić, aby
świadczenia były swoimi odpowiednikami. Świadczeniem jest określone
zachowanie (działanie lub zaniechanie) dłużnika zgodne z treścią zobowiązania
i czyniące zadość godnemu ochrony interesowi wierzyciela. Istota stosunku
zobowiązaniowego zgodnie z art. 353 § 1 k.c. polega zaś na tym, że wierzyciel
może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie
spełnić. Regułą jest przy tym, że wierzyciel może dochodzić od dłużnika spełnienia
świadczenia przy wykorzystaniu przymusu państwowego, co w typowej sytuacji
oznacza możliwość wytoczenia powództwa przed sądem, a następnie skierowania
orzeczenia zasądzającego świadczenie do egzekucji.
Sąd Najwyższy wskazał również w referowanych wyrokach, że świadczenie
banku z umowy kredytu musi być rozumiane jako wypłata kwoty kredytu,
a świadczenie kredytobiorcy jako jej zwrot wraz z odsetkami, a ewentualnie także
z opłatami i prowizjami. Zasadniczo właśnie takich zachowań (świadczeń) mogą
I CSK 405/24
10
dochodzić od siebie przed sądem strony umowy kredytu. Przyjęcie powyższego
założenia oznacza, że umowa kredytu nie może zostać uznana za umowę
wzajemną. Podobnie jak w przypadku umowy pożyczki wypłata kapitału kredytu nie
stanowi odpowiednika jego zwrotu wraz z odsetkami i opłatami. Te świadczenia nie
pozostają do siebie w stosunku wymiany - zapłata kapitału kredytu nie jest
wymieniana za jego zwrot z odsetkami i innymi kosztami, nie jest jego
odpowiednikiem. Wysokość świadczeń pieniężnych stron pozostaje różna.
Co się zaś tyczy prawo zatrzymania, to polega ono na zatrzymaniu rzeczy
bądź świadczenia wzajemnego. Ustawodawca, przewidując prawo zatrzymania
w przypadku rozliczenia świadczeń z umów wzajemnych, ma na względzie
zabezpieczenie interesów stron w stosunkach cywilnoprawnych, w których między
świadczeniami stron istnieje łączność tego rodzaju, że zachodzi w związku z tym
potrzeba skoordynowania ich zwrotu, w przeciwnym razie dłużnik narażony byłby
na negatywne konsekwencje. Skorzystanie z prawa zatrzymania świadczenia ma
na celu doprowadzenie do sytuacji, w której obie strony równocześnie wykonają
względem siebie swoje obowiązki bądź roszczenie zatrzymującego zostanie
stosownie zabezpieczone. Stąd prawo zatrzymania ustaje z chwilą zabezpieczenia
roszczenia chronionego prawem zatrzymania (art. 496 k.c. in fine). Ustępuje ono
zatem przed innym zabezpieczeniem, czyli ma charakter subsydiarny
(pomocniczy). W przypadku nieważności umowy kredytu przeciwstawne
wierzytelności pieniężne z tytułu nienależnych świadczeń mogą co do zasady
zostać umorzone przez potrącenie, co zapewnia dalej idącą ochronę interesów
stron niż prawo zatrzymania. Zasadniczą funkcją potrącenia jest bowiem
zaspokojenie roszczenia, a skorzystanie z tego instrumentu skutkuje wygaśnięciem
obowiązku świadczenia, co odróżnia tę instytucję od prawa zatrzymania, które
wywołuje jedynie skutek zawieszający i wstrzymuje obowiązek świadczenia
retencjonisty (wyrok SN z 14 maja 2025 r., II CSKP 177/25).
Również problematyka dotycząca wysokości odsetek za opóźnienie
w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia w walucie obcej była już
przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W świetle jego dotychczasowego
orzecznictwa dopuszczalna jest możliwość zastosowania w tym zakresie art. 481 §
1 k.c. Ani bowiem z art. 481 § 1 k.c., ani z innych przepisów k.c. dotyczących
I CSK 405/24
11
odsetek za opóźnienie nie wynika, aby miały one zastosowanie jedynie do
świadczeń pieniężnych wyrażonych w walucie polskiej (m.in. wyroki SN: z 21 marca
1990 r., I CR 42/90 i z 9 października 2008 r., V CSK 63/08, OSNC 2009, nr 10
poz. 143; uchwała połączonych Izb Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej, Izby
Administracyjnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 12 czerwca 1981 r.,
V PZP 3/81, OSNCP 1982, Nr 7, poz. 92; oraz postanowienia SN: z 29 maja 2025
r., I CSK 126/24 i z 31 lipca 2025 r., I CSK 1365/24). W przypadku zasądzenia
świadczenia pieniężnego w walucie obcej z tytułu zwrotu świadczenia nienależnego
spełnionego w tej walucie nie dochodzi do jego waloryzacji. Bezzasadne byłoby
w takiej sytuacji pozbawienie wierzyciela wynagrodzenie za przedłużone
i pozbawione podstaw prawnych korzystanie z jego kapitału przez dłużnika
w okresie, w którym mógłby to czynić wierzyciel (postanowienie SN z 6 listopada
2025 r., I CSK 275/24).
Mając powyższe na uwadze, nie można przyjąć, że przesłanki przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania zostały wykazane w sposób właściwy.
Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 3989 § 2 k.p.c.).
Marcin Trzebiatowski
(M.K.)
[SOP]