I CSK 2982/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Tomasz Szanciło
12 marca 2026 r.
na posiedzeniu niejawnym 12 marca 2026 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa K.S.
przeciwko Bank spółce akcyjnej w W.
o ustalenie i o zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z 27 czerwca 2025 r., I ACa 1699/22,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2.
zasądza
od
Bank
spółki
akcyjnej
w
W.
na
rzecz
K.S.
kwotę
2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu
kosztów postępowania kasacyjnego – wraz z odsetkami
w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia
następnego po upływie tygodnia od dnia doręczenia
pozwanemu odpisu postanowienia do dnia zapłaty.
I CSK 2982/25
2
UZASADNIENIE
W związku ze skargą kasacyjną pozwanego Bank S.A. w W. od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 27 czerwca 2025 r. Sąd Najwyższy zważył, co
następuje:
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną
do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Tylko na tych
przesłankach Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odmowie
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
W judykaturze już wielokrotnie wypowiadano się na temat charakteru skargi
kasacyjnej (zob. np. postanowienia SN: z 13 czerwca 2018 r., II CSK 71/18;
z 15 kwietnia 2021 r., I CSK 43/21; z 25 sierpnia 2021 r., II CSK 216/21;
z 23 maja 2024 r., I CSK 364/24). Wskazano m.in., że skarga kasacyjna została
ukształtowana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego jako nadzwyczajny
środek zaskarżenia, nakierowany na ochronę interesu publicznego przez
zapewnienie rozwoju prawa, jednolitości orzecznictwa oraz prawidłowej wykładni,
a także w celu usunięcia z obrotu prawnego orzeczeń wydanych w postępowaniu
dotkniętym nieważnością lub oczywiście wadliwych, nie zaś jako ogólnie dostępny
środek zaskarżenia orzeczeń umożliwiający rozpoznanie sprawy w kolejnej
instancji sądowej.
Koniecznej selekcji skarg pod kątem realizacji tego celu służy instytucja
tzw. przedsądu, ustanowiona w art. 3989 k.p.c., w ramach której Sąd Najwyższy
dokonuje wstępnej oceny skargi kasacyjnej. Ten etap postępowania przed Sądem
Najwyższym jest ograniczony – co należy podkreślić – wyłącznie do zbadania
przesłanek przewidzianych w art. 3989 § 1 pkt 1-4 k.p.c., nie zaś merytorycznej
oceny skargi kasacyjnej. W razie spełnienia co najmniej jednej z tych przesłanek,
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania jest usprawiedliwione.
I CSK 2982/25
3
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący oparł
na przesłance uregulowanej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. Przesłanka ta nie została
jednak spełniona.
Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. jest
zagadnienie nowe, nierozwiązane dotąd w orzecznictwie, którego rozstrzygnięcie
może przyczynić się do rozwoju prawa. Odwołanie się do tej przesłanki przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania wymaga – jak wynika z orzecznictwa Sądu
Najwyższego – sformułowania tego zagadnienia z przytoczeniem wiążących się
z nim konkretnych przepisów prawnych oraz przedstawienia argumentów
świadczących o rozbieżnych ocenach prawnych (zob. np. postanowienia SN:
z 7 czerwca 2005 r., V CSK 3/05; z 25 maja 2021 r., II CSK 96/21; z 20 sierpnia
2024 r., I CSK 981/24). Ponadto, w judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się
pogląd, że wskazanie przyczyny określonej w powołanym przepisie nakłada na
skarżącego obowiązek przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym
wraz z argumentami prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że
nie zostało ono rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie
go ma znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także
innych podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa. Nie może mieć
charakteru kazuistycznego i służyć uzyskaniu przez skarżącego odpowiedzi
odnośnie do kwalifikacji prawnej szczegółowych elementów podstawy faktycznej
zaskarżonego orzeczenia (zob. m.in. postanowienia SN: z 11 stycznia 2002 r.,
III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151; z 30 kwietnia 2015 r., V CSK 598/14;
z 15 kwietnia 2021 r., I CSK 720/20). Występowanie w sprawie istotnego
zagadnienia prawnego w zasadzie powinno spełniać wymagania stawiane
zapytaniu przedstawianego przez sąd drugiej instancji w razie powstania
poważnych wątpliwości (art. 390 § 1 k.p.c.), których nie można rozwiązać za
pomocą powszechnie przyjętych reguł wykładni prawa (zob. np. postanowienia SN:
z 24 października 2012 r., I PK 129/12; z 8 maja 2015 r., III CZP 16/15).
Zagadnienie to nie może być przy tym pozorne, czyli m.in. nie może stanowić
próby obejścia dokonanych przez sądy ustaleń faktycznych i oceny dowodów
(art. 3983 § 3 i art. 39813 § 2 k.p.c.).
I CSK 2982/25
4
Występowania istotnego zagadnienia prawnego skarżący upatrywał
w konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania: „(1) czy można mówić o rażącym
naruszeniu interesów konsumenta, a co za tym idzie o abuzywności postanowień
umowy kredytu, w przypadku gdy przeliczenie kwoty wypłaconego kredytu według
kursu waluty zastosowanego przez bank ma charakter jednorazowy, odbywa się
po kursie nieodbiegający od kursów rynkowych, a wypłacona kwota i zastosowany
sposób przeliczenia nie są kwestionowane przez kredytobiorcę na długo
po zawarciu umowy kredytu i wypłacone kapitału; (2) czy w przypadku umowy
kredytu, która wyraża kwotę kredytu w walucie obcej oraz od samego początku
zawiera postanowienia, które dają kredytobiorcy wybór i umożliwiają wypłatę
kredytu w walucie obcej albo w walucie polskiej przy zastosowaniu przeliczenia
w oparciu o kursy pochodzące z tabeli kursów, w sytuacji uznania, że umowa
kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne odsyłające do tabeli kursów,
możliwe jest utrzymanie umowy w mocy i jej wykonywanie w oparciu o istniejące
postanowienia umożliwiające wypłatę i spłatę kredytu bezpośrednio w walucie
obcej, skoro nie uległy one eliminacji (gdyż w tej części postanowienia nie mogą
być uznane za abuzywne); (3) czy w przypadku orzeczenia bezskuteczności
umowy kredytu powiązanego z walutą obcą w oparciu o przepisy
o postanowieniach abuzywnych bank pozostaje w opóźnieniu wobec kredytobiorcy
co do zwrotu kwot uiszczonych w wykonaniu umowy w okresie przed złożeniem
przez kredytobiorcę – po pouczeniu przez sąd – oświadczenia w przedmiocie woli
utrzymania w mocy umowy wobec abuzywności postanowień umownych,
a w konsekwencji czy dopuszczalne jest naliczanie odsetek za opóźnienie za okres
do chwili złożenia przez kredytobiorcę takiego oświadczenia?”.
Skarżący nie sformułował żadnego zagadnienia prawnego w formule wyżej
przedstawionej, jego wywód nie zawiera istotnej argumentacji prawnej. W istocie
zagadnienia prawne wskazane przez skarżącego są pytaniami o trafność
stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrażonego w związku z rozstrzygnięciem tej
konkretnej sprawy i polemiką z tym stanowiskiem, związaną z zastosowaniem
konkretnych przepisów prawa (a nie problemem związanym z istotnością
zagadnienia prawnego). Nie stanowi zagadnienia prawnego stwierdzenie
o potrzebie dokonania oceny prawnej w określonym zakresie w sytuacji, gdy
I CSK 2982/25
5
skarżący nie przedstawił argumentów, które świadczyłyby o możliwych
rozbieżnościach interpretacyjnych, innych niż ocena, którą przyjął Sąd drugiej
instancji. To samo dotyczy sytuacji, gdy skarżący nie wykazał wskazanego powyżej
elementu „istotności” ani „nowości”, ograniczając się do przedstawienia
argumentacji stanowiącej w istocie polemikę ze stanowiskiem tego Sądu.
Co więcej, powyższe zagadnienia były już przedmiotem orzecznictwa.
W judykaturze obecnie dominuje pogląd, że klauzule zastrzeżone w umowie
kredytu powiązanego z walutą obcą kształtujące mechanizm indeksacji określają
główne świadczenie kredytobiorcy (zob. np. wyroki SN: z 4 kwietnia 2019 r., III CSK
159/17; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18,
OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 21 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 3 lutego
2022 r., II CSKP 459/22; wyroki TSUE: z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Kásler
i Káslerné Rábai; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei; z 23 kwietnia 2015 r.,
C-96/14, Van Hove; z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.). Za takie
uznawane są również postanowienia określane jako „klauzule ryzyka walutowego”,
które wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy – konsumenta ryzykiem zmiany kursu
waluty i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu (zob. wyroki TSUE:
z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.; z 20 września 2018 r., C-51/17,
OTP Bank i OTP Faktoring; z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai; z 3 października
2019 r., C-260/18, Dziubak).
Nie można podzielić argumentacji pozwanego, że klauzule waloryzacyjne
zostały wyrażone w umowie kredytu w sposób jasny i precyzyjny, a zatem nie
podlegają badaniu pod kątem spełnienia przesłanek z art. 3851 § 1 k.c.
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśniono, że
wymóg wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem nakazuje,
by umowa przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu,
do którego odnosi się ów warunek, a także, w zależności od przypadku, związek
między tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach,
tak by konsument był w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe
kryteria, wypływające dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne.
Postanowienia umowy (regulaminu), określające zarówno zasady przeliczenia
kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat
I CSK 2982/25
6
na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej,
mają charakter niedozwolonych postanowień umownych. Postanowienia
analogiczne do ocenianych w tej sprawie były już wielokrotnie przedmiotem
badania Sądu Najwyższego (zob. np. wyroki: z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14,
OSNC 2016, nr 11, poz. 134; z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17; z 7 listopada
2019 r., IV CSK 13/19; z 2 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 27 lipca 2021 r.,
V CSKP 49/21).
O klauzuli ryzyka kursowego (walutowego) – jako istocie problemu – bardzo
szeroko wypowiedział się Sąd Najwyższy np. w wyrokach z 27 czerwca 2024 r.,
II CSKP 514/23; z 12 września 2024 r., II CSKP 505/24, i z 21 stycznia 2026 r.,
II CSKP 716/25, i wystarczające jest odwołanie się do wywodów tam zawartych.
Należy tylko wskazać, że istotne było przerzucenie przez bank na powódkę ryzyka
kursowego praktycznie w całości, obciążenie ją nieograniczonym ryzykiem
kursowym oraz niewprowadzenie tzw. wyłącznika. To właśnie klauzula ryzyka
kursowego po stronie konsumenta jednoznacznie przesądza o abuzywności
zakwestionowanych postanowień umownych.
Zaznaczenia w tym miejscu jedynie wymaga, że przesłankami stwierdzenia
abuzywności klauzuli umownej są: brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia
umownego, jego sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące naruszenie interesów
konsumenta. W przepisach nie przewidziano uzależnienia orzeczenia
w przedmiocie abuzywności od indywidualnych cech konsumenta, takich jak
poziom jego wykształcenia lub zakres doświadczenia, z kolei konieczność oceny
postanowień umownych na chwilę zawarcia umowy jednoznacznie wynika zarówno
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Sądu
Najwyższego (zob. m.in. postanowienie z 17 maja 2023 r., I CSK 6633/22).
Wykształcenie kredytobiorcy czy też wykonywany przez niego zawód nie mają
zatem znaczenia przy ocenie abuzywności klauzul zawartych w umowie.
Oczywiście niezasadne było twierdzenie skarżącego, jakoby strony zawarły
umowę kredytu walutowego – na temat kredytów powiązanych z walutą obcą
zob. szeroko wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 2019 r., IV CSK 13/19. Był to
kredyt denominowany, co ustaliły Sądy meriti. Bez znaczenia pozostało
I CSK 2982/25
7
pozostawienie we wzorcu umowy przygotowanym przez bank postanowienia
„uprawniającego powódkę do spłaty kredytu w CHF”. Powstaje teoretyczne pytanie,
w jakim celu powódka miałby to czynić, skoro została jej wypłacona kwota
w walucie krajowej na cel mieszkaniowy w Polsce, w tej walucie powódka zarabia.
Zresztą ta kwestia zależała od waluty rachunku, a tą był niewątpliwie polski złoty.
Jak wskazano, Sąd Najwyższy był związany ustaleniami faktycznymi.
Co charakterystyczne, skarżący podnosił, że kredyt staje się de facto kredytem
czysto dewizowym „po usunięciu klauzul przeliczeniowych z umowy”. Innymi słowy,
wyeliminowanie tych postanowień miałoby niejako przekształcić umowę w umowę,
co do której strony nie złożyły zgodnych oświadczeń woli, co samo w sobie
świadczy o niezasadności twierdzeń zawartych w skardze kasacyjnej (zob. wyrok
SN z 29 maja 2024 r., II CSKP 1048/23).
Sąd Apelacyjny zasadnie zatem stwierdził, że kwestionowane postanowienia
stanowiące klauzule indeksacyjne są abuzywne, co oznacza, że są od początku,
z mocy samego prawa dotknięte – według Sądu Najwyższego – bezskutecznością
na korzyść kredytobiorcy, chyba że następczo udzieli on świadomej i wolnej zgody
na te klauzule i w ten sposób przywróci skuteczność z mocą wsteczną (zob.
uchwałę składu siedmiu sędziów SN – zasadę prawną z 7 maja 2021 r., III CZP
6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56). Niezależnie od tego, że ta uchwała jest błędna,
gdyż abuzywność zachodzi ab initio, zaś konsument może następczo – swoim
oświadczeniem woli – wyrazić zgodę na objęcie go danym postanowieniem, jednak
nie ulega wątpliwości, powodowie takiej zgody nie udzielił, o czym świadczą
twierdzenia i zarzuty podnoszone w toku procesu.
Jak wyjaśniono w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jeżeli eliminacja
niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej deformacji
regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści
praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, iż strony pozostają związane
pozostałą częścią umowy. Koresponduje to z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13,
który przewiduje, że nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez
sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta,
a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest
to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków (zob. np. wyroki SN:
I CSK 2982/25
8
z 27 lipca 2021 r., V CSKP 49/21; z 2 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 3 lutego
2022 r., II CSKP 459/22; z 24 czerwca 2025 r., II CSKP 941/24).
Zwrócić należy uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20, Bank BPH S.A.), w którym orzekł on, że
wykładni art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten
sposób, że z jednej strony nie stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy
usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą
a konsumentem, w wypadku gdy odstraszający cel tej dyrektywy jest realizowany
przez krajowe przepisy ustawowe regulujące korzystanie z niego, o ile element ten
stanowi odrębne zobowiązanie umowne, które może być przedmiotem
indywidualnej kontroli pod kątem nieuczciwego charakteru. Z drugiej strony
przepisy te stoją na przeszkodzie temu, by sąd odsyłający usunął jedynie
nieuczciwy element warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą
a konsumentem, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego
warunku poprzez zmianę jego istoty.
Wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych postanowień
umownych rodzi zatem konieczność dokonania oceny, czy umowa w pozostałym
zakresie jest możliwa do utrzymania. Sąd meriti rozważył tę kwestię, uznając, że
obowiązywanie umowy po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków jest w takim
przypadku niemożliwe. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wyeliminowanie ryzyka
kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do waluty
obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką LIBOR,
jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że należy ją
uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o
inny podtyp czy wariant umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po wyeliminowaniu
tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony
nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (zob. np. wyrok SN
z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18). Wyeliminowanie abuzywnych klauzul
przeliczeniowych nie prowadzi do utrzymania w mocy kredytu indeksowanego
kursem CHF jako kredytu złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR
(wyrok SN z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22); to samo dotyczy kredytu
denominowanego kursem CHF (wyrok SN z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22).
I CSK 2982/25
9
Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.),
dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy (art. 3852 k.c.; uchwała składu
siedmiu sędziów SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
Wykładnia językowa art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. nie stwarza podstaw do przyjęcia, że
w ramach oceny abuzywności postanowienia istotny jest sposób jego stosowania
przez przedsiębiorcę. Przeciwnie, skłania ona do wniosku, że decydujące
znaczenie ma nie to, w jaki sposób przedsiębiorca stosuje postanowienie i dla kogo
jest to korzystne, lecz to, w jaki sposób postanowienie kształtuje prawa i obowiązki
konsumenta. Z przepisu wynika, że przedmiotem oceny jest samo postanowienie,
a więc wyrażona w określonej formie (przeważnie słownej) treść normatywna,
tzn. norma lub jej element określający prawa lub obowiązki stron (zob. uchwałę
składu siedmiu sędziów SN z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15, OSNC 2016, nr 4,
poz. 40), a jej punktem odniesienia – sposób oddziaływania postanowienia
na prawa i obowiązki konsumenta. Samo postanowienie może bezpośrednio
kształtować prawa i obowiązki tylko w sensie normatywnym, wpływając na zakres
i strukturę praw lub obowiązków stron. Taka interpretacja pozostaje w zgodzie
z powszechnie akceptowanym poglądem, że art. 3851 k.c. jest instrumentem
kontroli treści umowy (stosunku prawnego). To, w jaki sposób postanowienie jest
stosowane, jest kwestią odrębną, do której art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. wprost się nie
odnosi (zob. uchwałę SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1,
poz. 2).
Mamy zatem do czynienia ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia
o charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia umowy zawierającej
klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia dla takiego charakteru tych
postanowień umownych (wyjątek stanowi wola konsumenta). Abuzywności
poszczególnych klauzul zawartych w umowie kredytu nie wyeliminowało zatem
wprowadzenie w 2011 r. ustępu 3 do art. 69 ustawy – Prawo bankowe, w wyniku
czego kredytobiorcy uzyskali w ramach umowy o kredyt denominowany lub
indeksowany do waluty innej niż waluta polska możliwość dokonywania spłat rat
kapitałowo-odsetkowych oraz dokonania przedterminowej spłaty pełnej lub
częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Ta nowelizacja miała
na celu wyeliminowanie tzw. spreadów bankowych, a nie zmiany istoty umowy
I CSK 2982/25
10
kredytowej. Innymi słowy, nie doszło do przekształcenia takiej umowy w umowę
o kredyt walutowy.
W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest
możliwe „utrzymanie umowy”, zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie omawianych
klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic
kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego,
które jest bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego kredytu do waluty.
W konsekwencji art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby
sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków
umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy
procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty,
przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać
bez takich warunków z tego powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę
charakteru głównego przedmiotu umowy (zob. wyroki TSUE: z 14 marca 2019 r.,
C-118/17; z 5 czerwca 2019 r., C-38/17, HS; z 3 października 2019 r., C-260/18;
zob. też wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/19).
Powyższe kwestie zostały przesądzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z 8 września 2022 r. (C-80/21, C-81/21 i C-82/21, D.B.P. i B.M.).
Wskazano w nim, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy
interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu,
zgodnie z którym sąd krajowy może stwierdzić nieuczciwy charakter nie całości
warunku umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, lecz jedynie
elementów tego warunku, które nadają mu nieuczciwy charakter, w związku z czym
warunek ten pozostaje, po usunięciu takich elementów, częściowo skuteczny, jeżeli
takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku, który ma wpływ
na jego istotę, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego (pkt 64).
Odwołując się do swojego dotychczasowego dorobku orzeczniczego, Trybunał
podkreślił, że możliwość zastąpienia nieuczciwego postanowienia umownego
przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym ma charakter wyjątkowy
i jest ograniczona do przypadków, w których usunięcie nieuczciwego postanowienia
umownego zobowiązywałoby sąd do unieważnienia umowy jako całości, narażając
tym samym konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki, tak że ten ostatni
I CSK 2982/25
11
zostałby tym ukarany (pkt 67, 71). W razie możliwości stwierdzenia nieważności
sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwych warunków (klauzul abuzywnych)
przepisem krajowym o charakterze dyspozytywnym (pkt 68) czy ogólnym (pkt 77),
przy czym kluczowe znaczenie ma wola wyrażona przez konsumenta (pkt 74, 78).
Trybunał podkreślił niedopuszczalność sądowej modyfikacji treści postanowienia
nieuczciwego w drodze wykładni sądowej (pkt 79-80). Generalnie zatem
w omawianej sytuacji sąd powinien stwierdzić nieważność umowy, jeżeli
konsument został poinformowany o skutkach takiego rozstrzygnięcia i wyraził na to
zgodę, chyba że wywołałoby ono dla niego szczególnie negatywne skutki.
Powyższe rozważania pozostają zgodne z uchwałą pełnego składu Izby
Cywilnej SN z 25 kwietnia 2024 r. (III CZP 25/22, OSNC 2024, nr 12, poz. 118),
zgodnie z którą m.in. w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu
indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu
waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące,
w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, iż miejsce tego
postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający
z przepisów prawa lub zwyczajów. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego
strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego
umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.
Trzeba również zwrócić uwagę, że w orzecznictwie został wyrażony pogląd,
zgodnie z którym w przypadku kredytu denominowanego nie mamy do czynienia
z nieważnością umowy, ale z jej niezawarciem. Jednym z przedmiotowo istotnych
elementów umowy kredytu jest kwota kredytu udostępnionego kredytobiorcy przez
bank. W sytuacji gdy strony nie ustaliły kursu CHF, po jakim kredyt zostanie
wypłacony powodowi (w dniu zawarcia umów nie był on znany), nie można w ogóle
mówić o zgodnym oświadczeniu woli w tym przedmiocie (zob. wyrok np. SN
z 29 maja 2024 r., II CSKP 1048/23)
Odnośnie do pozostałych kwestii w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej wskazuje się, że w razie stwierdzenia nieważności umowy
kredytowej zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem, konsument jest
uprawniony do domagania się od przedsiębiorcy zwrotu świadczeń spełnionych
I CSK 2982/25
12
przez konsumenta w wykonaniu tej umowy oraz odsetek za opóźnienie
od momentu upływu terminu nałożonego na danego przedsiębiorcę do wykonania
tego zobowiązania, po tym jak przedsiębiorca ten otrzyma wezwanie do zwrotu
tego świadczenia (zob. wyrok z 14 grudnia 2023 r., C-28/22, Syndyk masy
upadłości Getin Noble Bank S.A.), przy czym powstanie stanu wymagalności
roszczenia o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu nieważnej umowy oraz
stanu opóźnienia w realizacji tego roszczenia przez zobowiązanego nie jest
uzależnione od stanowiska konsumenta co do braku jego zgody na dalsze
obowiązywanie umowy zawierającej klauzule abuzywne (zob. wyrok TSUE
z 7 grudnia 2023 r., C-140/22, mBank S.A.).
W orzecznictwie nie budzi bowiem wątpliwości, że stronie, która
w wykonaniu umowy kredytu dotkniętej nieważnością spłacała kredyt, przysługuje
roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia
nienależnego (art. 410 § 1 w zw. z art. 405 k.c.), niezależnie od tego, czy i w jakim
zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty
kredytu. W razie nieważności umowy kredytu dokonywane przez niedoszłego
kredytobiorcę płatności, mające stanowić spłatę wykorzystanego kredytu, są
świadczeniami nienależnymi, podobnie jak świadczeniem nienależnym jest w takiej
sytuacji wypłata środków pieniężnych przez bank. Środki te podlegają zatem
zwrotowi. Proste zastosowanie tej reguły prowadzi do wniosku, że pomiędzy
bankiem a tym kredytobiorcą powstają wówczas różne zobowiązania restytucyjne –
zobowiązanie kredytobiorcy do zwrotu wykorzystanych środków pieniężnych oraz
zobowiązania banku do zwrotu kwot uiszczonych przez kredytobiorcę. W sytuacji
bowiem gdy odpadła umowna podstawa wzajemnych świadczeń stron, każda
z nich jest zobowiązana zwrócić stronie przeciwnej to, co sama uzyskała (zob. np.
wyrok SN z 4 czerwca 2024 r., II CSKP 41/24).
Data wymagalności roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy,
a więc i rozpoczęcia biegu odsetek (art. 481 § 1 k.c.), nie może być uzależniona
od złożenia w trybie procesowym, tj. w toku postępowania sądowego, oświadczenia
o objęciu lub nieobjęciu go kwestionowaną klauzulą abuzywną. Niezłożenie przez
konsumenta oświadczenia lub złożenie go w późniejszym terminie nie powinno
przekładać się na wymagalność roszczenia odsetkowego. Wezwanie wierzyciela
I CSK 2982/25
13
do spełnienia przez dłużnika świadczenia wynikającego ze zobowiązania
bezterminowego przekształca je w zobowiązanie terminowe. W razie wezwania
dłużnik powinien spełnić świadczenie niezwłocznie. Nie oznacza to, że jego
obowiązek podlega realizacji natychmiast, lecz spełnienie powinno być dokonane
bez zbędnej zwłoki, przy uwzględnieniu charakteru roszczenia (zob. np. wyroki SN
z 5 czerwca 2024 r., II CSKP 35/24, i z 22 stycznia 2025 r., II CSKP 2050/22). Data
wymagalności roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy, a więc i data
rozpoczęcia biegu odsetek, nie może być uzależniona także od prawa zatrzymania,
na które powołuje się przedsiębiorca.
Na marginesie należy wskazać, że w skardze wskazano również na art. 3989
§ 1 pkt 2 k.p.c., jednak ta przesłanka nie została w ogóle opisana –co do wskazania
przepisów i uzasadnienia.
Z powyższych względów, na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, nie znajdując też okoliczności,
które w ramach przedsądu jest obowiązany brać pod uwagę z urzędu.
O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1
i 3 w zw. z art. 99 w zw. z art. 981 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 39821 k.p.c.,
z uwzględnieniem § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych.
Tomasz Szanciło
[P.L.]
[SOP]