I CSK 2441/23
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Grzegorz Misiurek
27 lutego 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 27 lutego 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa S. D. i A. S.
przeciwko […] spółce akcyjnej w W.
o zapłatę, ewentualnie o ustalenie salda kredytu i zapłatę, ewentualnie o ustalenie,
na skutek skargi kasacyjnej […] spółki akcyjnej w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 22 lipca 2022 r., VI ACa 162/20,
odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
i zasądza od pozwanej na rzecz powodów tytułem zwrotu
kosztów postępowania kasacyjnego 5400,00 (pięć tysięcy
czterysta) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu
świadczenia pieniężnego za czas po upływie tygodnia od dnia
doręczenia pozwanej odpisu postanowienia do dnia zapłaty.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do
rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.
I CSK 2441/23
2
Skarżąca wniosła o przyjęcie skargi do rozpoznania w oparciu o pierwszą i
drugą spośród wymienionych przesłanek.
Przez istotne zagadnienie prawne, o którym mowa w art. 3989 § 1 pkt 1
k.p.c., należy rozumieć problem o charakterze prawnym, powstały na tle
konkretnego przepisu prawa, mający charakter rzeczywisty w tym znaczeniu, że
jego rozwiązanie stwarza realne i poważne trudności. Problem ten musi mieć
charakter uniwersalny, co oznacza, że jego rozwiązanie powinno służyć
rozstrzyganiu innych, podobnych spraw. Chodzi przy tym o problem, którego
wyjaśnienie jest konieczne dla rozstrzygnięcia danej sprawy, a więc pozostający w
związku z podstawami skargi oraz z wiążącym Sąd Najwyższy, a ustalonym przez
sąd drugiej instancji, stanem faktycznym sprawy (art. 39813 § 2 k.p.c.) i także w
związku z podstawą prawną zaskarżonego wyroku (zob. postanowienia SN: z 21
maja 2013 r., IV CSK 53/13, z 3 lutego 2012 r., I UK 271/11 - nie publ.). Konieczne
jest przytoczenie argumentów prawnych, które prowadzą do rozbieżnych ocen.
Skarżący powinien nie tylko wskazać przepis prawa (materialnego lub
procesowego), którego dotyczy zagadnienie, ale także przedstawić pogłębioną
argumentację prawną w celu wykazania, że zagadnienie jest istotne, a jego
rozstrzygnięcie ma znaczenie dla merytorycznego rozstrzygnięcia w jego sprawie
(zob. m.in. postanowienia SN: z 23 sierpnia 2007 r., I UK 134/07 i z 9 lutego 2011
r., III SK 41/10 - nie publ.).
Natomiast oparcie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo iż budzi poważne wątpliwości, nie
doczekał się wykładni albo jego niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie
wskazane przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do
identycznych lub podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć (zob.
postanowienia SN: z 13 czerwca 2008 r., III CSK 104/08 i z 28 marca 2007 r., II
CSK 84/07 - nie publ.).
Zdaniem skarżącej, w niniejszej sprawie istotne zagadnienie prawne dotyczy
tego, czy przy dokonywaniu oceny klauzul przeliczeniowych z perspektywy
I CSK 2441/23
3
abuzywności, tj. klauzul przewidujących stosowanie kursu kupna do wypłaty
kredytu lub kursu sprzedaży do spłaty rat kapitałowo - odsetkowych, wynikającego
z tabeli kursowej banku, należy uwzględnić prawo banku do ustalania kursów w
tabeli kursowej. Istnienie potrzeby wykładni przepisów prawnych skarżąca odniosła
do: 1) art. 3851 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, co
do możliwości dalszego wykonywania umowy kredytu w walucie obcej, po
wyeliminowaniu z niej uznanych za abuzywne klauzul przeliczeniowych, 2) art. 3851
§ 1 k.c. oraz art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13, w zakresie tego, czy klauzule
przeliczeniowe, których zastosowanie zgodnie z umową nie jest obligatoryjne dla
kredytobiorców, z uwagi na zastrzeżoną w umowie możliwość spłaty rat kapitałowo
- odsetkowych i wypłaty kredytu bezpośrednio w walucie kredytowania, mogą być
uznane za naruszające interesy konsumentów i jako takie za abuzywne, 3) art. 69
ust. 1 ustawy Prawo bankowe, w odniesieniu do tego, czy umowa kredytu
wyrażonego w walucie obcej, w której zastrzeżono na rzecz kredytobiorcy
możliwość wypłaty i spłaty kredytu w walucie kredytowania z jednoczesnym
umożliwieniem mu wypłaty i spłaty kredytu w innej walucie niż waluta produktu
kredytowego, jest umową kredytu czysto walutowego niezależnie od tego, czy
kredytobiorca skorzysta z opcji wypłaty i spłaty kredytu w walucie rodzimej oraz czy
faktyczna wypłata i spłata kredytu w walucie innej niż waluta kredytowania
przekreśla walutowy charakter takiej umowy i nadaje jej automatycznie charakter
umowy kredytu denominowanego.
Sposób ujęcia wątpliwości przedstawionych przez skarżącą nie
odzwierciedla występowania istotnych zagadnień prawnych, a przepisy ich
dotyczące były przedmiotem wykładni Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu
Najwyższego. Problemy sformułowane przez skarżącą obecnie można zatem
uznać za wyjaśnione.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że klauzule
kształtujące mechanizm indeksacji, zastrzeżone w umowie kredytu złotowego
indeksowanego do waluty obcej (denominowanego w walucie obcej), określają
główne świadczenie kredytobiorcy (zob. np. wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20). Pogląd ten uwzględnia stanowisko
I CSK 2441/23
4
Trybunału Sprawiedliwości UE podkreślające, że za postanowienia umowne
mieszczące się w pojęciu „głównego przedmiotu umowy” w rozumieniu art. 4 ust. 2
dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich należy uważać te, które określają
podstawowe świadczenia w ramach danej umowy i które z tego względu
charakteryzują tę umowę (zob. wyroki: z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Kásler i
Káslerné Rábai, pkt 49-50; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei, pkt 54; z 23
kwietnia 2015 r., C-96/14, Van Hove, pkt 33; z 20 września 2017 r., C-186/16,
Andriciuc i in., pkt 35). Za takie uznawane są klauzule indeksacyjne
(waloryzacyjne), jak i postanowienia odnoszące się do ustalonego w walucie obcej
mechanizmu waloryzacji świadczeń (określane niekiedy jako „klauzule ryzyka
walutowego”), które wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy – konsumenta ryzykiem
zmiany kursu waluty i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu (zob.
wyroki TSUE: z 20 września 2018 r., C-51/17, OTP Bank i OTP Faktoring, pkt 68; z
14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai, pkt 48; z 3 października 2019 r., C-260/18,
Dziubak, pkt 44). Klauzule waloryzacyjne, które nie zostały wyrażone w umowie
kredytu w sposób jasny i precyzyjny, podlegają badaniu pod kątem spełnienia
przesłanek z art. 3851 § 1 k.c. Przyjmuje się przy tym, że wymaganie wyrażenia
warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem nakazuje, by umowa
przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu, do którego
odnosi się ów warunek, a także, w zależności od przypadku, związek między tym
mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach, tak by
konsument był w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe
kryteria, wypływające dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne. Sąd
Najwyższy wyjaśnił, że postanowienia umowy (regulaminu), określające zarówno
zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu,
jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować
kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień umownych (zob.
np. wyrok z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134);
kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i
naruszenie interesów konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu
I CSK 2441/23
5
wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od
swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili
jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych
spłacanych rat, służy określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Takie
postanowienia, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut,
są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku; obarczają
kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają równorzędność stron.
Są one niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda przedsiębiorcy (banku)
w ustaleniu kursu jest pełna, czy w jakiś sposób ograniczona, np. w razie
wprowadzenia możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego z
wykorzystaniem obiektywnych kryteriów.
Abuzywne klauzule indeksacyjne są od początku, z mocy samego prawa,
dotknięte bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy, chyba że następczo udzieli
on świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten sposób przywróci ich
skuteczność z mocą wsteczną (zob. uchwała składu siedmiu sędziów SN – zasada
prawna – z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56).
Wyeliminowanie ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu
indeksowanego do waluty obcej i uzasadniającego powiązanie stawki
oprocentowania ze stawką LIBOR, jest równoznaczne z tak daleko idącym
przekształceniem umowy, że należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i
charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny podtyp czy wariant umowy
kredytu. Oznacza to z kolei, że bez tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o
charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za
opowiedzeniem się o jej nieważności (zob. wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK
382/18, OSNC-ZD B/2021, poz. 20). Wyeliminowanie abuzywnych klauzul
przeliczeniowych nie prowadzi do utrzymania w mocy kredytu indeksowanego
kursem CHF jako kredytu złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR. Brak
także podstaw do zastąpienia stawki oprocentowania LIBOR stawką WIBOR (zob.
wyroki SN: z 10 maja 2022 r., II CSKP 285/22, OSNC-ZD D/2022, poz. 45; z 13
maja 2022 r., II CSKP 293/22, nie publ.). W razie stwierdzenia abuzywności klauzuli
ryzyka walutowego i klauzul przeliczeniowych utrzymanie umowy nie jest możliwe z
prawnego punktu widzenia. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie tych
I CSK 2441/23
6
klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic
kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego,
które jest bezpośrednio związane z indeksacją kredytu do waluty. W konsekwencji
art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po
stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu
indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej
bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z
prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich
warunków z tego powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru
głównego przedmiotu umowy (zob. wyroki TSUE: z 14 marca 2019 r., C-118/17, pkt
52; z 5 czerwca 2019 r., C-38/17, HS, pkt 43; z 3 października 2019 r., C-260/18,
pkt 44 i 45; także postanowienie SN z 24 listopada 2022 r., I CSK 3127/22, nie
publ.).
W ugruntowanym już stanowisku Sądu Najwyższego uznaje się, iż
mechanizm ustalania kursów waluty na podstawie tabel kursowych banku jest w
sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami, narusza rażąco interesy
konsumenta i równowagę stron, a klauzula która nie zawiera jednoznacznej treści i
przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną banku jest klauzulą niedozwoloną w
rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. oraz że niedozwolone postanowienie umowne jest od
początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść
konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to
postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną (wyrok
SN z 23 czerwca 2022 r., II CSKP 36/22, nie publ., zob. też m.in. wyrok SN z 27
listopada 2019 r., II CSK 483/18, nie publ. oraz uchwała składu siedmiou sędziów
SN - zasada prawna - z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21). Problemem nie jest również
w tym przypadku fakultatywność. Oceny, czy postanowienie umowne jest
niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia
umowy Wykładnia językowa art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c. nie stwarza
podstaw do przyjęcia, że w ramach oceny abuzywności postanowienia istotny jest
sposób jego stosowania przez przedsiębiorcę. Decydujące znaczenie ma nie to, w
jaki sposób przedsiębiorca stosuje postanowienie i dla kogo jest to korzystne, lecz
to, w jaki sposób postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta. Z
I CSK 2441/23
7
przepisu wynika, że przedmiotem oceny jest samo postanowienie, a więc wyrażona
w określonej formie (przeważnie słownej) treść normatywna, tzn. norma lub jej
element określający prawa lub obowiązki stron (zob. uchwała składu siedmiu
sędziów SN z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15, OSNC 2016, nr 4, poz. 40), a jej
punktem odniesienia – sposób oddziaływania postanowienia na prawa i obowiązki
konsumenta. Samo postanowienie może bezpośrednio kształtować prawa i
obowiązki tylko w sensie normatywnym, wpływając na zakres i strukturę praw lub
obowiązków stron. Taka interpretacja pozostaje w zgodzie z powszechnie
akceptowanym poglądem, że art. 3851 § 1 k.c. jest instrumentem kontroli treści
umowy (stosunku prawnego). To, w jaki sposób postanowienie jest stosowane, jest
aspektem odrębnym, do którego art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c. wprost się nie
odnosi (zob. uchwała SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1,
poz. 2). Sankcje będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych
działają ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym
w stosunku do daty zawarcia umowy zawierającej klauzule abuzywne pozostają
bez znaczenia dla takiego charakteru tych postanowień umownych: wyjątek
stanowi wola konsumenta (postanowienie SN z 10 grudnia 2024 r., I CSK 2074/23,
nie publ.).
Jak zostało już wyjaśnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego, modelowym
kredytem walutowym jest tylko kredyt, w którym kwota kredytu jest wyrażona w
umowie w walucie obcej i w takiej walucie jest wypłacana kredytobiorcy, który
dokonuje spłaty kredytu też w tej walucie. Do umów mieszanych, tj. zawierających
elementy kredytu walutowego i kredytu denominowanego w walucie obcej,
zastosowanie znajdują normy powołane przez skarżącą, jeśli umowy te zawierają
postanowienia dotyczące klauzul przeliczeniowych podlegających ocenie przez
pryzmat przepisów dotyczących nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich (zob. wyroki SN: z 6 września 2024 r., II CSKP 690/23 i z 3 grudnia
2024 r., II CSKP 2316/22 nie publ. oraz postanowienie SN z 30 stycznia 2025 r., I
CSK 2357/24, nie publ.).
Mając powyższe na uwadze, nie można przyjąć, że przesłanki przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania zostały w sposób właściwy wykazane.
I CSK 2441/23
8
Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 3989 § 2 k.p.c.).
(A.T.)
[a.ł]