I CSK 241/25
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Tomasz Szanciło
10 kwietnia 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 10 kwietnia 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa A.F. i T.F.
przeciwko Bank AG w W.
o ustalenie i zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Bank AG w W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 10 czerwca 2024 r., I ACa 504/23,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2.
zasądza
od
Bank
AG
w
W.
na rzecz A.F. i T.F. kwotę 5.400 zł (pięć
tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego – wraz z odsetkami w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia następnego
po upływie tygodnia od dnia doręczenia pozwanemu odpisu
postanowienia do dnia zapłaty.
UZASADNIENIE
I CSK 241/25
2
W związku ze skargą kasacyjną pozwanego Bank AG w W. od wyroku Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2024 r. Sąd Najwyższy zważył, co
następuje:
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną
do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Tylko na tych
przesłankach Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odmowie
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
W judykaturze już wielokrotnie wypowiadano się na temat charakteru skargi
kasacyjnej (zob. np. postanowienia SN: z 13 czerwca 2018 r., II CSK 71/18;
z 15 kwietnia 2021 r., I CSK 43/21; z 25 sierpnia 2021 r., II CSK 216/21; z 23 maja
2024 r., I CSK 364/24). Wskazano m.in., że skarga kasacyjna została
ukształtowana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego jako nadzwyczajny
środek zaskarżenia, nakierowany na ochronę interesu publicznego przez
zapewnienie rozwoju prawa, jednolitości orzecznictwa oraz prawidłowej wykładni,
a także w celu usunięcia z obrotu prawnego orzeczeń wydanych w postępowaniu
dotkniętym nieważnością lub oczywiście wadliwych, nie zaś jako ogólnie dostępny
środek zaskarżenia orzeczeń umożliwiający rozpoznanie sprawy w kolejnej
instancji sądowej.
Koniecznej selekcji skarg pod kątem realizacji tego celu służy instytucja
tzw. przedsądu, ustanowiona w art. 3989 k.p.c., w ramach której Sąd Najwyższy
dokonuje wstępnej oceny skargi kasacyjnej. Ten etap postępowania przed Sądem
Najwyższym jest ograniczony – co należy podkreślić – wyłącznie do zbadania
przesłanek przewidzianych w art. 3989 § 1 pkt 1-4 k.p.c., nie zaś merytorycznej
oceny skargi kasacyjnej. W razie spełnienia co najmniej jednej z tych przesłanek,
przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania jest usprawiedliwione.
Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący oparł
na przesłankach uregulowanych w art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. Przesłanki te nie
zostały jednak spełnione.
I CSK 241/25
3
Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. jest
zagadnienie nowe, nierozwiązane dotąd w orzecznictwie, którego rozstrzygnięcie
może przyczynić się do rozwoju prawa. Odwołanie się do tej przesłanki przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania wymaga – jak wynika z orzecznictwa Sądu
Najwyższego – sformułowania tego zagadnienia z przytoczeniem wiążących się
z nim konkretnych przepisów prawnych oraz przedstawienia argumentów
świadczących o rozbieżnych ocenach prawnych (zob. np. postanowienia SN:
z 7 czerwca 2005 r., V CSK 3/05; z 25 maja 2021 r., II CSK 96/21; z 20 sierpnia
2024 r., I CSK 981/24). Ponadto, w judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się
pogląd, że wskazanie przyczyny określonej w powołanym przepisie nakłada
na skarżącego obowiązek przedstawienia zagadnienia o charakterze
abstrakcyjnym wraz z argumentami prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych,
wykazania, że nie zostało ono rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie,
a wyjaśnienie go ma znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy,
ale także innych podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa. Nie może
mieć charakteru kazuistycznego i służyć uzyskaniu przez skarżącego odpowiedzi
odnośnie do kwalifikacji prawnej szczegółowych elementów podstawy faktycznej
zaskarżonego orzeczenia (zob. m.in. postanowienia SN: z 11 stycznia 2002 r.,
III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151; z 30 kwietnia 2015 r., V CSK 598/14;
z 15 kwietnia 2021 r., I CSK 720/20). Występowanie w sprawie istotnego
zagadnienia prawnego w zasadzie powinno spełniać wymagania stawiane
zapytaniu przedstawianego przez sąd drugiej instancji w razie powstania
poważnych wątpliwości (art. 390 § 1 k.p.c.), których nie można rozwiązać
za pomocą powszechnie przyjętych reguł wykładni prawa (zob. np. postanowienia
SN: z 24 października 2012 r., I PK 129/12; z 8 maja 2015 r., III CZP 16/15, Biul.
SN 2015, nr 5). Zagadnienie to nie może być przy tym pozorne, czyli m.in. nie może
stanowić próby obejścia dokonanych przez sądy ustaleń faktycznych i oceny
dowodów (art. 3983 § 3 i art. 39813 § 2 k.p.c.).
Występowania istotnego zagadnienia prawnego skarżący upatruje
w konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania: „(1) czy w przypadku uznania
w wyniku kontroli incydentalnej obecnych w umowie o kredyt indeksowany kursem
waluty obcej klauzul spreadowych, nieokreślających głównego przedmiotu umowy,
I CSK 241/25
4
za niedozwolone warunki umowne prawidłowe jest przyjęcie nieważności całej
umowy, skoro klauzule ryzyka walutowego, określające główny przedmiot tej
umowy, nie stanowią niedozwolonych warunków umownych; (2) czy w przypadku
uznania w wyniku kontroli incydentalnej obecnych w takiej umowie klauzul
odnoszących się do indeksacji kredytu kursem waluty obcej za niedozwolone
warunki umowne i w konsekwencji przyjęcia upadku umowy jako konsekwencji
wyeliminowania z niech mechanizmu indeksacji, kierując się zasadą utrzymania
umowy w mocy oraz mając na uwadze postulat przywrócenia sytuacji prawnej
i faktycznej konsumenta, w jakiej znajdowałby się on w przypadku braku
nieuczciwych warunków umownych, prawidłowe jest odwołanie się, jako do
podstawy dla określenia oprocentowania zobowiązań kredytowych wyrażonych
w walucie polskiej, do stawki referencyjnej WIBOR; (3) czy wobec umożliwienia
kredytobiorcom posiadającym takie kredyty dokonywania spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych oraz dokonania przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty
kredytu bezpośrednio w tej walucie na podstawie art. 69 ust. 3 Prawa bankowego,
wziąwszy pod uwagę aksjomat racjonalności krajowego ustawodawcy,
uzasadnione jest przyjęcie, że takie kredyty są kredytami udzielonymi w złotych
polskich, skoro dokonanie spłaty raty lub przedterminowej spłaty pełnej
lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie, do której denominowany
lub indeksowany jest kredyt, prowadzi do skutecznego spełnienia świadczenia
wynikającego z umowy kredytu oraz zaspokojenia kredytodawcy, bez konieczności
dokonywania przeliczeń bądź innych operacji walutowych wpłacanych przez
kredytobiorcę środków w walucie innej niż waluta krajowa?”.
Skarżący nie sformułował żadnego zagadnienia prawnego w formule wyżej
przedstawionej, jego wywód nie zawiera istotnej argumentacji prawnej. W istocie
zagadnienia prawne wskazane przez skarżącego są pytaniami o trafność
stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrażonego w związku z rozstrzygnięciem tej
konkretnej sprawy i polemiką z tym stanowiskiem, związaną z zastosowaniem
konkretnych przepisów prawa (a nie problemem związanym z istotnością
zagadnienia prawnego). Zostały one odniesione do stanu faktycznego i przebiegu
postępowania w tej sprawie, a skarżący nie wykazał ich bardziej ogólnego
znaczenia.
I CSK 241/25
5
W świetle powyższego należy uznać, że nie stanowi zagadnienia prawnego
stwierdzenie o potrzebie dokonania oceny prawnej w określonym zakresie
w sytuacji, gdy skarżący nie przedstawił argumentów, które świadczyłyby
o możliwych rozbieżnościach interpretacyjnych, innych niż ocena, którą przyjął Sąd
drugiej instancji. To samo dotyczy sytuacji, gdy skarżący nie wykazał wskazanego
powyżej elementu „istotności” ani „nowości”, ograniczając się do przedstawienia
argumentacji stanowiącej w istocie polemikę ze stanowiskiem tego Sądu.
W niniejszej sprawie ograniczono się do zgłoszenia wątpliwości, które w istocie
stanowią pozór występowania w sprawie zagadnienia prawnego.
Co jednak istotniejsze, powyższe zagadnienia były już przedmiotem
orzecznictwa.
W judykaturze obecnie dominuje pogląd, że klauzule zastrzeżone w umowie
kredytu powiązanego z walutą obcą kształtujące mechanizm indeksacji określają
główne świadczenie kredytobiorcy (zob. np. wyroki SN: z 4 kwietnia 2019 r., III CSK
159/17; z 9 maja 2019 r., I CSK 242/18; z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18,
OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20; z 21 czerwca 2021 r., I CSKP 55/21; z 3 lutego
2022 r., II CSKP 459/22; wyroki TSUE: z 30 kwietnia 2014 r., C-26/13, Kásler
i Káslerné Rábai; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei; z 23 kwietnia 2015 r., C-
96/14, Van Hove; z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.). Za takie
uznawane są również postanowienia określane jako „klauzule ryzyka walutowego”,
które wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy – konsumenta ryzykiem zmiany kursu
waluty i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu (zob. wyroki TSUE:
z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.; z 20 września 2018 r., C-51/17,
OTP Bank i OTP Faktoring; z 14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai; z 3 października
2019 r., C-260/18, Dziubak).
Nie można podzielić argumentacji pozwanego, że klauzule waloryzacyjne
zostały wyrażone w umowie kredytu w sposób jasny i precyzyjny, a zatem nie
podlegają badaniu pod kątem spełnienia przesłanek z art. 3851 § 1 k.c.
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśniono,
że wymóg wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem
nakazuje, by umowa przedstawiała w sposób przejrzysty konkretne działanie
I CSK 241/25
6
mechanizmu, do którego odnosi się ów warunek, a także, w zależności
od przypadku, związek między tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym
w innych warunkach, tak by konsument był w stanie oszacować, w oparciu
o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla niego z tej umowy
konsekwencje ekonomiczne. Postanowienia umowy (regulaminu), określające
zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie
kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie
kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień
umownych. Postanowienia analogiczne do ocenianych w tej sprawie były już
wielokrotnie przedmiotem badania Sądu Najwyższego (zob. np. wyroki:
z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134; z 4 kwietnia
2019 r., III CSK 159/17; z 7 listopada 2019 r., IV CSK 13/19; z 2 czerwca 2021 r.,
I CSKP 55/21; z 27 lipca 2021 r., V CSKP 49/21).
Kwestia tzw. ryzyka kursowego również była wprost przedmiotem
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. np. wyroki:
z 20 września 2018 r., C-51/17; z 20 września 2017 r., C-186/16, Andriciuc i in.).
Podkreśla się, że mamy do czynienia ze znaczącą nierównowagą kontraktową ze
szkodą dla konsumenta w przypadku nałożenia na niego nieograniczonego ryzyka
kursowego (zob. wyrok TSUE z 10 czerwca 2021 r., od C-776/19 do C-782/19,
BNP Paribas Personal Finance SA oraz BNP Paribas Personal Finance SA
i Procureur de la République). Na temat ryzyka kursowego Sąd Najwyższy szeroko
wypowiedział się m.in. w wyrokach z 29 maja 2024 r., II CSKP 1048/23,
i z 27 czerwca 2024 r., II CSKP 2168/22, i wystarczające jest odwołanie się
do argumentacji tam przedstawionej. To właśnie klauzula ryzyka kursowego po
stronie konsumenta jednoznacznie przesądza o abuzywności zakwestionowanych
postanowień umownych.
Sąd Apelacyjny zasadnie zatem stwierdził, że kwestionowane postanowienia
stanowiące klauzule indeksacyjne są abuzywne, co oznacza, że są od początku,
z mocy samego prawa dotknięte – według Sądu Najwyższego – bezskutecznością
na korzyść kredytobiorcy, chyba że następczo udzieli on świadomej i wolnej zgody
na te klauzule i w ten sposób przywróci skuteczność z mocą wsteczną (zob.
uchwałę składu 7 sędziów SN – zasadę prawną z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21,
I CSK 241/25
7
OSNC 2021, nr 9, poz. 56). Niezależnie od tego, że ta uchwała jest błędna, gdyż
abuzywność zachodzi ab initio, zaś konsument może następczo – swoim
oświadczeniem woli – wyrazić zgodę na objęcie go danym postanowieniem, jednak
nie ulega wątpliwości, powód takiej zgody nie udzielił, o czym świadczą twierdzenia
i zarzuty podnoszone w toku procesu.
Jak wyjaśniono w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jeżeli eliminacja
niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej deformacji
regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści
praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, iż strony pozostają związane
pozostałą częścią umowy. Koresponduje to z art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady
93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków
w umowach konsumenckich (Dz.Urz. UE L nr 95, s. 29; dalej: „dyrektywa 93/13”;
zob. np. wyroki: z 27 lipca 2021 r., V CSKP 49/21; z 2 czerwca 2021 r., I CSKP
55/21; z 3 lutego 2022 r., II CSKP 459/22).
Zwrócić należy uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20, Bank BPH S.A.), w którym orzekł on,
że wykładni art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten
sposób, że z jednej strony nie stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy
usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą
a konsumentem, w wypadku gdy odstraszający cel tej dyrektywy jest realizowany
przez krajowe przepisy ustawowe regulujące korzystanie z niego, o ile element ten
stanowi odrębne zobowiązanie umowne, które może być przedmiotem
indywidualnej kontroli pod kątem nieuczciwego charakteru. Z drugiej strony
przepisy te stoją na przeszkodzie temu, by sąd odsyłający usunął jedynie
nieuczciwy element warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą
a konsumentem, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego
warunku poprzez zmianę jego istoty.
Wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych postanowień
umownych rodzi zatem konieczność dokonania oceny, czy umowa w pozostałym
zakresie jest możliwa do utrzymania. Sąd meriti rozważył tę kwestię, uznając, że
obowiązywanie umowy po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków jest w takim
I CSK 241/25
8
przypadku niemożliwe. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wyeliminowanie ryzyka
kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do waluty
obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką LIBOR, jest
równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że należy ją uznać za
umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny
podtyp czy wariant umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po wyeliminowaniu tego
rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest
możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (wyrok SN z 11 grudnia
2019 r., V CSK 382/18). Wyeliminowanie abuzywnych klauzul przeliczeniowych nie
prowadzi do utrzymania w mocy kredytu indeksowanego kursem CHF jako kredytu
złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR (wyrok SN z 10 maja 2022 r.,
II CSKP 285/22); to samo dotyczy kredytu denominowanego kursem CHF (wyrok
SN z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22).
Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.),
dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy (art. 3852 k.c.; uchwała składu
7 sędziów SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
Wykładnia językowa art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. nie stwarza podstaw do przyjęcia,
że w ramach oceny abuzywności postanowienia istotny jest sposób jego
stosowania przez przedsiębiorcę. Przeciwnie, skłania ona do wniosku, że
decydujące znaczenie ma nie to, w jaki sposób przedsiębiorca stosuje
postanowienie i dla kogo jest to korzystne, lecz to, w jaki sposób postanowienie
kształtuje prawa i obowiązki konsumenta. Z przepisu wynika, że przedmiotem
oceny jest samo postanowienie, a więc wyrażona w określonej formie (przeważnie
słownej) treść normatywna, tzn. norma lub jej element określający prawa lub
obowiązki stron (zob. uchwałę składu 7 sędziów SN z 20 listopada 2015 r., III CZP
17/15, OSNC 2016, nr 4, poz. 40), a jej punktem odniesienia – sposób
oddziaływania postanowienia na prawa i obowiązki konsumenta. Samo
postanowienie może bezpośrednio kształtować prawa i obowiązki tylko w sensie
normatywnym, wpływając na zakres i strukturę praw lub obowiązków stron. Taka
interpretacja pozostaje w zgodzie z powszechnie akceptowanym poglądem, że
art. 3851 k.c. jest instrumentem kontroli treści umowy (stosunku prawnego). To,
w jaki sposób postanowienie jest stosowane, jest kwestią odrębną, do której
I CSK 241/25
9
art. 3851 § 1 zd. 1 k.c. wprost się nie odnosi (zob. uchwałę SN z 20 czerwca
2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
Mamy zatem do czynienia ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia
o charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia umowy zawierającej
klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia dla takiego charakteru tych
postanowień umownych (wyjątek stanowi wola konsumenta). Abuzywności
poszczególnych klauzul zawartych w umowie kredytu nie wyeliminowało zatem
wprowadzenie w 2011 r. ustępu 3 do art. 69 Prawa bankowego, w wyniku czego
kredytobiorcy uzyskali w ramach umowy o kredyt denominowany lub indeksowany
do waluty innej niż waluta polska możliwość dokonywania spłat rat kapitałowo-
odsetkowych oraz dokonania przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty
kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Ta nowelizacja miała na celu
wyeliminowanie tzw. spreadów bankowych, a nie zmiany istoty umowy kredytowej.
Innymi słowy, nie doszło do przekształcenia takiej umowy w umowę o kredyt
walutowy.
W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w razie
stwierdzenia abuzywności klauzuli ryzyka walutowego, utrzymanie umowy „nie
wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia”, co dotyczy także klauzul
przeliczeniowych przewidujących spread walutowy (zob. wyroki TSUE: z 14 marca
2019 r., C-118/17; z 5 czerwca 2019 r., C-38/17, HS). Zdaniem Trybunału jest tak
zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie tych klauzul doprowadziłoby nie tylko
do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również
– pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane
z indeksacją przedmiotowego kredytu do waluty. W konsekwencji art. 6 ust. 1
dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu
nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego
do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio
powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem
krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego
powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu
umowy (zob. wyrok TSUE z 3 października 2019 r., C-260/18; zob. też wyrok SN
z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/19).
I CSK 241/25
10
Artykuł 111 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego przewiduje zaś jedynie ogólny
obowiązek informacyjny banków. Przepis ten w istocie nie stanowi żadnej
przeszkody do badania przez Sąd abuzywności postanowień zawartej umowy.
Natomiast na temat niemożności zastąpienia abuzywnego postanowienia
przepisem ustawy Sąd Najwyższy wypowiedział się szeroko m.in. w wyrokach
z 17 marca 2022 r., II CSKP 474/22, czy z 19 maja 2022 r., II CSKP 797/22.
Powyższe kwestie zostały przesądzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości
UE z 8 września 2022 r. (C-80/21, C-81/21 i C-82/21, D.B.P. i B.M.). Wskazano
w nim, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten
sposób, iż stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym
sąd krajowy może stwierdzić nieuczciwy charakter nie całości warunku umowy
zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, lecz jedynie elementów tego
warunku, które nadają mu nieuczciwy charakter, w związku z czym warunek ten
pozostaje, po usunięciu takich elementów, częściowo skuteczny, jeżeli takie
usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku, który ma wpływ na
jego istotę, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego (pkt 64). Odwołując
się do swojego dotychczasowego dorobku orzeczniczego, Trybunał odkreślił,
że możliwość zastąpienia nieuczciwego postanowienia umownego przepisem
prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym ma charakter wyjątkowy i jest
ograniczona do przypadków, w których usunięcie nieuczciwego postanowienia
umownego zobowiązywałoby sąd do unieważnienia umowy jako całości, narażając
tym samym konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki, tak że ten ostatni
zostałby tym ukarany (pkt 67, 71). W razie możliwości stwierdzenia nieważności
sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwych warunków (klauzul abuzywnych)
przepisem krajowym o charakterze dyspozytywnym (pkt 68) czy ogólnym (pkt 77),
przy czym kluczowe znaczenie ma wola wyrażona przez konsumenta (pkt 74, 78).
Trybunał podkreślił niedopuszczalność sądowej modyfikacji treści postanowienia
nieuczciwego w drodze wykładni sądowej (pkt 79-80). Generalnie zatem
w omawianej sytuacji sąd powinien stwierdzić nieważność umowy, jeżeli
konsument został poinformowany o skutkach takiego rozstrzygnięcia i wyraził na to
zgodę, chyba że wywołałoby ono dla niego szczególnie negatywne skutki.
I CSK 241/25
11
Powyższe rozważania pozostają zgodne z uchwałą pełnego składu Izby
Cywilnej SN z 25 kwietnia 2024 r. (III CZP 25/22, OSNC 2024, nr 12, poz. 118),
zgodnie z którą m.in. w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu
indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu
waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące,
w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, iż miejsce tego
postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający
z przepisów prawa lub zwyczajów. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego
strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego
umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.
Powołanie się na przesłankę przedsądu przewidzianą w art. 3989 § 1 pkt 2
k.p.c. wymaga natomiast wskazania przepisu prawa, którego wykładnia budzi
wątpliwości, określenia zakresu koniecznej wykładni, wykazania, że wątpliwości
interpretacyjne mają poważny charakter i wymagają zajęcia stanowiska przez Sąd
Najwyższy, a jeżeli podstawą wniosku w tym zakresie jest twierdzenie
o występujących w orzecznictwie sądowym rozbieżnościach wynikających
z dokonywania przez sądy różnej wykładni przepisu, konieczne jest wskazanie
rozbieżnych orzeczeń, dokonanie ich analizy i wykazanie, że rozbieżność wynika
z różnej wykładni przepisu (zob. np. postanowienia SN: z 15 października 2002 r.,
II CZ 102/02; z 28 marca 2007 r., II CSK 84/07; z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08;
z 24 lutego 2012 r., II PK 274/11; z 15 kwietnia 2021 r., IV CSK 617/20). Nie może
stanowić przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania jedynie przekonanie
skarżącej strony o „istotności” czy „ważności” problemu, który pojawia się na tle
konkretnego rozstrzygnięcia w postępowaniu przed sądem drugiej instancji ani nie
może sprowadzać się jedynie do polemiki ze stanowiskiem co do wykładni prawa
przyjętym przez ten sąd.
Tych wymagań wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie
spełniał.
Skarżący potraktował częściowo zamiennie dwie powołane przesłanki
przedsądu zawarte w art. 3989 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c., do czego nie ma podstaw,
szczególnie w sytuacji, gdy istnienie przesłanki przewidzianej w art. 3989 § 1 pkt 2
I CSK 241/25
12
k.p.c. zostałoby uzasadnione rozbieżnościami w orzecznictwie. Skoro bowiem
na tle wykładni przepisu powstały rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
to znaczy, że zajął on już stanowisko w tej kwestii i to nie jeden raz. Nie można
zatem budować w oparciu o te same wątpliwości istotnego zagadnienia prawnego,
które charakteryzuje się tym, że jest nowe, jeszcze nierozstrzygnięte przez Sąd
Najwyższy (zob. np. postanowienie z 15 grudnia 2016 r., I CSK 315/16). Sąd
Najwyższy natomiast powyżej odniósł się do podniesionych przez skarżącego
kwestii.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntował się także pogląd, zgodnie
z którym interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. stanowi szeroką formułę,
obejmującą wiele sytuacji prawnych, w których uwikłany może być podmiot
występujący z powództwem. Interes prawny może wynikać z bezpośredniego
zagrożenia prawa powoda lub zmierzać do zapobieżenia temu zagrożeniu.
Uwzględnić należy sytuację prawną żądającego, ocenianą w płaszczyźnie zarówno
obecnych, jak i przyszłych, ale obiektywnie prawdopodobnych stosunków prawnych
z jego udziałem. Przyjmuje się jednolicie, że interes prawny istnieje wówczas, gdy
zachodzi niepewność stanu prawnego lub prawa, powodująca potrzebę ochrony
prawnej. Interes prawny może być rozumiany jako potrzeba prawna wynikająca
z określonej sytuacji prawnej w przypadku, gdy powstała sytuacja grożąca
naruszeniem prawa przysługującego uprawnionemu, bądź też powstała wątpliwość
co do jego istnienia. Nie należy go utożsamiać z interesem jedynie ekonomicznym.
Musi to być rzeczywiście istniejąca i uzasadniona potrzeba udzielenia ochrony
prawnej w wyniku ustalenia istnienia (nieistnienia) prawa lub stosunku prawnego,
a nie tylko wynikająca z subiektywnego zapatrywania strony. Interes prawny wyraża
się wówczas w usunięciu stanu niepewności (zob. np. wyroki: z 4 października
2001 r., I CKN 425/00; z 18 czerwca 2009 r., II CSK 33/09; z 9 lutego 2012 r.,
III CSK 181/11, OSNC 2012, nr 7-8, poz. 101; z 14 marca 2012 r., II CSK 252/11,
OSNC 2012, nr 10, poz. 120).
Ponadto w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że powód
zachowuje interes prawny do wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia
stosunku prawnego, mimo przysługującego mu powództwa o świadczenie lub mimo
wytoczenia przeciwko niemu takiego powództwa przez stronę przeciwną
I CSK 241/25
13
na podstawie spornego stosunku prawnego, jeżeli z tego stosunku wynikają
jeszcze inne lub dalej idące skutki, których dochodzenie w drodze powództwa
o świadczenie nie jest możliwe lub nie jest jeszcze aktualne. Przyjmuje się, że
interes powodów w ustaleniu nieważności umowy jest oczywisty, bez takiego
rozstrzygnięcia nie istnieje bowiem możliwość definitywnego zakończenia sporu.
Ostateczne rozstrzygnięcie powództwa o ustalenie nieważności części umowy
zniesie stan niepewności powoda co do wysokości rat i sposobu rozliczenia umowy
(zob. np. wyroki SN: z 17 marca 2022 r., II CSKP 474/22; z 19 maja 2022 r.,
II CSKP 797/22; z 25 października 2023 r., II CSKP 835/23).
W okolicznościach sprawy nie zachodzi ponadto potrzeba głębszego
wyjaśnienia podniesionych przez pozwanego kwestii prawnych i dokonanie
wykładni wskazanych przez niego przepisów prawnych, gdyż zasadniczą przyczyną
ustalenia stwierdzenia nieważności umowy był fakt przyjęcia, że klauzule
umożliwiające stosowanie do przeliczeń kurs kupna i sprzedaży franka
szwajcarskiego, ustalone według tablicy kursowej banku, kształtują prawa
i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a także rażącą
naruszają jego interesy. W odniesieniu do wskazanych przez skarżącego
przepisów prawa znajdują zastosowanie powyższe wywody (odnoszące się
do kwestii podniesionych zagadnień prawnych).
Z powyższych względów, na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, nie znajdując też okoliczności,
które w ramach przedsądu jest obowiązany brać pod uwagę z urzędu.
O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1,
11 i 3 w zw. z art. 99 w zw. z art. 981 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 39821 k.p.c.,
z uwzględnieniem § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1935 ze zm.).
I CSK 241/25
14
[P.L.]
[a.ł]