I CSK 150/24
POSTANOWIENIE
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Marcin Trzebiatowski
29 grudnia 2025 r.
na posiedzeniu niejawnym 29 grudnia 2025 r. w Warszawie
w sprawie z powództwa S.Z. i U.I.
przeciwko Bank spółce akcyjnej
w W.
o zapłatę,
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej w W.
od Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z r., I ACa 262/22,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasądza od Bank S.A. w W. na rzecz S.Z. i U.I. 2 700 (dwa
tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów postępowania
kasacyjnego.
(M.K.)
UZASADNIENIE
Pozwany Bank S.A. w W. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 20 czerwca 2023 r. Wniosek o jej przyjęcie do
rozpoznania uzasadnił potrzebą wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.
I CSK 150/24
2
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do
rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.
Jak zaznaczono wyżej, skarżący oparł wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej
do rozpoznania na drugiej spośród wymienionych przesłanek.
Oparcie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na tym, że
istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga wykazania, że
określony przepis prawa, mimo, iż budzi poważne wątpliwości, nie doczekał się
wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane przez
skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć (postanowienia Sądu
Najwyższego: z 13 czerwca 2008 r., III CSK 104/08 oraz z 28 marca 2007 r., II CSK
84/07).
Skarżący wskazał na potrzebę wykładni przepisów prawnych budzących
poważne wątpliwości i wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,
a mianowicie rozstrzygnięcie, czy art. 3851 § 1 w zw. z art. 6 ust. 1 Dyrektywy Rady
93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków
w umowach konsumenckich w zw. z art. 455 k.c. w zw. z art. 410 § 2 k.c. w zw.
z art. 481 § 1 k.c. należy wykładać w ten sposób, że zwykłe wystąpienie przez
kredytobiorcę będącego konsumentem do banku z wezwaniem do zapłaty
zawierające żądanie restytucyjne oparte na twierdzeniu o całkowitej i trwałej
bezskuteczności (nieważności) umowy kredytu może być uznane za równoznaczne
z zakończeniem stanu bezskuteczności zawieszonej tej umowy, które stawia w stan
wymagalności roszczenie kredytobiorcy o zwrot świadczeń spełnionych
w wykonaniu unieważnionej umowy kredytu i uprawnia do naliczania odsetek
ustawowych za opóźnienie w zapłacie po upływie zakreślonego terminu na
spełnienie świadczenia – a w takim przypadku sąd nie ma obowiązku badania czy
I CSK 150/24
3
zawarte w przedmiotowym wezwaniu oświadczenie konsumenta o braku woli
związania go abuzywną klauzulą zostało złożone w sposób wolny i świadomy, oraz
czy konsument ma świadomość konsekwencji prawnych, jakie może pociągnąć za
sobą stwierdzenie nieważności umowy kredytu, jak również nie ma obowiązku
badania, czy całkowity upadek umowy kredytu naraża konsumenta na „szczególnie
niekorzystne konsekwencje, czy też należy je wykładać w ten sposób, że
wystąpienie przez konsumenta z żądaniem restytucyjnym opartym na twierdzeniu
o całkowitej i trwałej bezskuteczności (nieważności) umowy kredytu nie może być
uznane za równoznaczne z zakończeniem stanu bezskuteczności zawieszonej tej
umowy, jeżeli nie towarzyszy mu wyraźne oświadczenie konsumenta,
potwierdzające otrzymanie wyczerpującej informacji o skutkach (konsekwencjach
prawnych), jakie wiążą się z brakiem możliwości dalszego obowiązywania umowy,
w tym informacji o możliwości występowania przez przedsiębiorcę z roszczeniami
restytucyjnym! i zakresie tych roszczeń, umożliwiające sądowi dokonanie kontroli,
czy oświadczenie konsumenta o braku woli związania go abuzywną klauzulą
zostało złożone w sposób wolny i świadomy.
Analiza wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania, jego uzasadnienia,
a także uzasadnień orzeczeń sądów obu instancji, nie daje podstaw do uznania, że
rzeczywiście zachodzi przesłanka potrzeby wykładni przepisów budzących
poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.
Należy zauważyć, że przepisy dotyczące przedstawionej problematyki były
przedmiotem wykładni Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu Najwyższego.
Problemy sformułowane przez skarżącego obecnie można zatem uznać za
wyjaśnione.
W judykaturze Sądu Najwyższego obecnie dominuje pogląd, że klauzule
kształtujące mechanizm indeksacji, zastrzeżone w umowie kredytu złotowego
indeksowanego do waluty obcej (denominowanego w walucie obcej), określają
główne świadczenie kredytobiorcy (np. wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019
r., V CSK 382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20). Pogląd ten uwzględnia
stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, w orzecznictwie którego podkreśla się,
że za postanowienia umowne mieszczące się w pojęciu „głównego przedmiotu
I CSK 150/24
4
umowy” w rozumieniu art. 4 ust. 2 Dyrektywy 93/13 należy uważać te, które
określają podstawowe świadczenia w ramach danej umowy i które z tego względu
charakteryzują tę umowę (wyroki TSUE: z 30 kwietnia 2014 r., w sprawie C-26/13,
Árpád Kásler i Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt, pkt 49-
50, ECLI:EU:C:2014:282; z 26 lutego 2015 r., w sprawie C-143/13, Bogdan Matei
i Ioana Ofelia Matei przeciwko SC Volksbank România SA, pkt 54,
ECLI:EU:C:2015:127; z 23 kwietnia 2015 r., w sprawie C-96/14, Jean-Claude Van
Hove przeciwko CNP Assurances SA, pkt 33, ECLI:EU:C:2015:262; z 20 września
2017 r., w sprawie C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca
Românească SA, pkt 35, ECLI:EU:C:2017:703). Za takie uznawane są klauzule
indeksacyjne (waloryzacyjne), jak i postanowienia odnoszące się do ustalonego
w walucie obcej mechanizmu waloryzacji świadczeń (określane niekiedy jako
„klauzule ryzyka walutowego”), które wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy-
konsumenta ryzykiem zmiany kursu waluty i związanym z tym ryzykiem
zwiększenia kosztu kredytu (wyroki TSUE: 20 września 2017 r., w sprawie
C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA, pkt
37, ECLI:EU:C:2017:703; z 20 września 2018 r., w sprawie C-51/17, OTP Bank
Nyrt. i OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt przeciwko Teréz Ilyés i Emil Kiss, pkt 68,
ECLI:EU:C:2018:750; z 14 marca 2019 r., w sprawie C-118/17, Zsuzsanna Dunai
przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt, pkt 48, ECLI:EU:C:2019:207; z 3
października 2019 r., w sprawie C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak
przeciwko Raiffeisen Bank International AG, pkt 44, ECLI:EU:C:2019:819).
Klauzule waloryzacyjne, które nie zostały wyrażone w umowie kredytu w sposób
jasny i precyzyjny, podlegają badaniu pod kątem spełnienia przesłanek z art. 3851 §
1 k.c. W orzecznictwie Trybunału wyjaśniono, iż wymaganie wyrażenia warunku
umownego prostym i zrozumiałym językiem nakazuje, by umowa przedstawiała
w sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu, do którego odnosi się ów
warunek, a także, w zależności od przypadku, związek między tym mechanizmem
a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach, tak by konsument był
w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające
dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne.
I CSK 150/24
5
Z kolei Sąd Najwyższy wyjaśnił, że postanowienia umowy (regulaminu),
określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki
przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi
swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych
postanowień umownych. Takie klauzule mają charakter abuzywny, ponieważ
kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami
i naruszenie interesów konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu
wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od
swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili
jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych
spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta.
Takie postanowienia, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów
walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.
W ten sposób obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają
równorzędność stron. Skonstruowane w ten sposób, w ślad za wzorcem
stosowanym przez bank, uregulowania umowne są niedopuszczalne, niezależnie
od tego, czy swoboda przedsiębiorcy (banku) w ustaleniu kursu jest pełna, czy też
w jakiś sposób ograniczona, np. w razie wprowadzenia możliwych maksymalnych
odchyleń od kursu ustalanego z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów (np. wyrok
SN z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134).
Sąd Najwyższy przyjmuje też, że abuzywne klauzule indeksacyjne są od
początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść
kredytobiorcy, chyba że następczo udzieli on świadomej i wolnej zgody na te
klauzule i w ten sposób przywróci ich skuteczność z mocą wsteczną (uchwała
składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna – z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21,
OSNC 2021, nr 9, poz. 56).
Poza tym wyeliminowanie z łączącej strony umowy abuzywnych
postanowień umownych rodzi wprawdzie konieczność dokonania oceny czy umowa
w pozostałym zakresie jest możliwa do utrzymania. Niemniej wyeliminowanie
ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do
waluty obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką
I CSK 150/24
6
LIBOR, jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że
należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło
tu tylko o inny podtyp czy wariant umowy kredytu. Oznacza to z kolei, że po
wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze
zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za opowiedzeniem się
o jej nieważności (wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, OSNC-ZD
B/2021, poz. 20). Wyeliminowanie abuzywnych klauzul przeliczeniowych nie
prowadzi do utrzymania w mocy kredytu indeksowanego kursem CHF jako kredytu
złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR. Brak także podstaw do
zastąpienia stawki oprocentowania LIBOR stawką WIBOR (wyroki SN: z 10 maja
2022 r., II CSKP 285/22, OSNC-ZD D/2022, poz. 45 oraz z 13 maja 2022 r.,
II CSKP 293/22).
Należy przypomnieć, że oceny, czy postanowienie umowne jest
niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia
umowy (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17,
OSNC 2019, nr 1, poz. 2). Wykładnia językowa art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c.
nie stwarza podstaw do przyjęcia, że w ramach oceny abuzywności postanowienia
istotny jest sposób jego stosowania przez przedsiębiorcę. Decydujące znaczenie
ma nie to, w jaki sposób przedsiębiorca stosuje postanowienie i dla kogo jest to
korzystne, lecz to, w jaki sposób postanowienie kształtuje prawa i obowiązki
konsumenta. Z przepisu wynika, że przedmiotem oceny jest samo postanowienie,
a więc wyrażona w określonej formie (przeważnie słownej) treść normatywna, tzn.
norma lub jej element określający prawa lub obowiązki stron (uchwała składu
siedmiu sędziów SN z 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15, OSNC 2016, nr 4, poz.
40), a jej punktem odniesienia – sposób oddziaływania postanowienia na prawa
i obowiązki konsumenta. Samo postanowienie może bezpośrednio kształtować
prawa i obowiązki tylko w sensie normatywnym, wpływając na zakres i strukturę
praw lub obowiązków stron. Taka interpretacja pozostaje w zgodzie z powszechnie
akceptowanym poglądem, że art. 3851 § 1 k.c. jest instrumentem kontroli treści
umowy (stosunku prawnego). To, w jaki sposób postanowienie jest stosowane, jest
kwestią odrębną, do której art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c. wprost się nie odnosi
(uchwała SN z 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2).
I CSK 150/24
7
Sankcje będące konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają ze
skutkiem ex tunc, co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku
do daty zawarcia umowy zawierającej klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia
dla takiego charakteru tych postanowień umownych (wyjątek stanowi wola
konsumenta).
W konsekwencji, w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli ryzyka
walutowego i klauzul przeliczeniowych utrzymanie umowy nie jest możliwe
z prawnego punktu widzenia. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie tych
klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic
kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego,
które jest bezpośrednio związane z indeksacją kredytu do waluty. W konsekwencji
art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po
stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu
indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej
bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie
z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich
warunków z tego powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru
głównego przedmiotu umowy (wyroki TSUE: z 14 marca 2019 r., w sprawie
C-118/17, Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt, pkt 52,
ECLI:EU:C:2019:207; z 5 czerwca 2019 r., w sprawie C-38/17, GT przeciwko HS,
pkt 43, ECLI:EU:C:2019:461; z 3 października 2019 r., w sprawie C-260/18, Kamil
Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, pkt 44 i 45,
ECLI:EU:C:2019:819; a także postanowienie SN z 24 listopada 2022 r., I CSK
3127/22).
Mając powyższe na uwadze, nie można przyjąć, że przesłanka przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania została wykazana w sposób właściwy.
Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 3989 § 2 k.p.c.).
Marcin Trzebiatowski
I CSK 150/24
8
(M.K.)
[SOP]